Nejvyšší soud Usnesení občanské

30 Cdo 2385/2014

ze dne 2015-01-27
ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.2385.2014.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a

soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Simona, ve věci žalobkyně

SUPRA-TRADE, spol. s r. o., se sídlem v Praze, Senovážná 2, IČ 44848234,

zastoupené JUDr. Jiřím Holomčíkem, advokátem se sídlem v Praze, Uralská 770/6,

proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze

2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod

sp. zn. 12 C 193/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 15. 1. 2014, č. j. 54 Co 506/2013-253, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze

dne 4. 4. 2013, č. j. 12 C 193/2006-221, se zastavuje.

II. Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1.

2014, č. j. 54 Co 506/2013-253, se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně se v řízení domáhala náhrady škody v celkové výši 9,358.424,- Kč s

příslušenstvím, která jí měla být způsobena nesprávným úředním postupem

soudního exekutora JUDr. Romana Vytejčka (dále jen „exekutor“) ve věci nařízení

exekuce dle usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 7. 11. 2001, č. j. Nc

2702/2001-18. V řízení žalobkyně uvedla, že tvrzená výše škody sestává z

následujících nároků: první nárok – skutečná škoda ve výši odpovídající hodnotě

exekutorem zajištěných věcí (424.305,- Kč); druhý nárok – náklady vynaložené na

právní služby související s exekucí (10.000,- Kč); třetí nárok – náklady

související s neuskutečněným nákupem sklárny (182.960,- Kč); čtvrtý nárok –

ušlý zisk vzniklý v důsledku neuskutečnění nákupu sklárny (4,886.100,- Kč);

pátý nárok – ušlý zisk vzniklý v důsledku, že žalobkyně nemohla vyvíjet

podnikatelskou činnost (3,771.000,- Kč). Zbývající část žalobou požadované

částky ve výši 84.059,- Kč žalobkyně nespecifikovala. Soud prvního stupně rozsudkem ze dne 16. 3. 2011, č. j. 12 C 193/2006-130,

žalobu zamítl, neboť dospěl k závěru, že právo žalobkyně na náhradu škody v

celém rozsahu je promlčeno. Odvolací soud k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 11. 1. 2012, č. j. 54 Co

507/2011-151, rozsudek soudu prvního stupně co do částky 5,587.424,- Kč s

příslušenstvím potvrdil a ve zbývající části jej zrušil a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Ve vztahu k pátému žalobou uplatněnému nároku

se odvolací soud neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že by tento nárok

v celém rozsahu v důsledku promlčení zanikl. Rozsudek soudu prvního stupně v

této části zrušil z důvodu, že v této části soud rozhodoval o žalobě, jež se

opírá o nedostatek tvrzení, aniž by o tom žalobkyni poučil a vyzval ji k

doplnění tvrzení s poučením o následcích nevyhovění výzvě. Proti rozsudku odvolacího soudu žalobkyně brojila dovoláním. Usnesením soudu

prvního stupně ze dne 7. 6. 2012, č. j. 12 C 193/2006-170, bylo dovolání

žalobkyně dle § 241b odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 208 odst. 1 o. s. ř. z

důvodu zmeškání lhůty k dovolání odmítnuto. Řízení tak pokračovalo pouze

ohledně pátého žalobou uplatněného nároku. Soud prvního stupně svým druhým rozsudkem ze dne 4. 4. 2013, č. j. 12 C

193/2006-221, žalobu i ve zbývající části (tj. co do výše 3,771.000,- Kč s

příslušenstvím) zamítl. V odůvodnění uvedl, že vázán pokynem odvolacího soudu

soud prvního stupně při jednání konaném dne 13. 4. 2012 postupem dle § 118a

odst. 1 a 3 o. s. ř.

žalobkyni uložil povinnost doplnit žalobní tvrzení a k

doplněným žalobním tvrzením navrhnout důkazy, za konkrétně jaké období je

žalovaná částka 3,771.000,- Kč požadována, z jakého důvodu žalobkyně vychází

při stanovení výše ušlého zisku z dosahovaného zisku za poslední tři kalendářní

roky předcházející tvrzenému nesprávnému úřednímu postupu exekutora, jakou

konkrétní činnost vyvíjela žalobkyně za předcházející tři kalendářní roky před

zajištěním movitých věcí exekutorem, s jakými příjmy a jakými náklady, v čem

náklady spočívaly, jaká je souvislost v nedosažení předpokládaného zisku z

podnikatelské činnosti žalobkyně se záměrem žalobkyně koupit sklárnu, jaké měla

podepsané smlouvy, s jakými partnery ohledně jaké činnosti, s jakým

předpokládaným příjmem a jakými náklady, které se kvůli nesprávnému úřednímu

postupu neuskutečnily, tj. s jakými subjekty byly tyto smlouvy uzavřeny, kdy

došlo k uzavření, s jakým objemem obchodu a zda podle těchto smluv bylo byť

částečně jedním či druhým ze smluvních partnerů před zabráním movitých věci

exekutorem plněno a ke všem doplněným tvrzením byly navrženy důkazy. Žalobkyně

na uvedenou výzvu reagovala podáním, v němž uvedla, že od roku 2000 se zabývala

vyhledáváním investičních příležitostí a opatřováním finančních zdrojů na

projekty, přičemž uvedla kontrakty ve smyslu opatřování si finančních zdrojů,

žalobkyně měla připraven projekt (investiční záměr) na koupi a přestavbu

bývalého Paláce ČEZu v Praze a na výstavbu komerčního objektu Myšák v Praze,

začátek akce byl stanoven na leden 2002; výši škody však musí určit soudní

znalec, žalobkyně není schopna výši škody vyčíslit. Pro zajištění si

financování v zahraničí, a to v USA, žalobkyně vynaložila v souvislosti s

cestovným částku 210.195,- Kč. Co se týče sklárny, žalobkyně uvedla, že ve

svých záměrech ji koupit ji měla již od roku 2000, z toho důvodu uzavřela dne

10. 10. 2001 smlouvu na získání finančních prostředků na koupi sklárny. Soud

prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaná částka nemůže představovat ušlý

zisk ve smyslu ust. § 442 obč. zák. Zisk z blíže nekonkretizovaných investic

(vyjma dvou, které však byly popsány velmi obecným způsobem), u nichž, vyjma

zajišťování zdrojů na jejich budoucí realizaci, nedošlo ani k počáteční

realizaci, ať již uzavřením jakýchkoliv smluv, či alespoň příslibem jejich

uzavření, není veličinou, kterou by bylo možné „důvodně očekávat s ohledem na

pravidelný běh věcí“. Žalobní nárok je z tohoto pohledu spekulativní, k zisku z

obchodů totiž mohlo, ale nemuselo dojít. Žalobkyně tak plnila svou povinnost

tvrzení jen v naprosto obecné rovině, netvrdila a ani nenavrhovala žádné důkazy

k prokázání, že jí ve vymezeném období skutečně vůbec nějaký konkrétní, natož

jí vyčíslený, zisk ušel. Naopak z obecných tvrzení žalobkyně lze dovodit, že

uvedené bylo jen přáním, resp. neuskutečněným záměrem žalobkyně, jenž nedospěl

ani do stadia skutečné počáteční realizace, z které by se dalo dovodit, že by

jí skutečně nějaký zisk ušel.

Soud prvního stupně uzavřel, že z nedostatku

tvrzení žalobkyně nelze dovodit, že by jí jakýkoliv zisk ušel, přičemž z jejích

obecných tvrzení se podává, že šlo jen o podnikatelské představy žalobkyně,

přičemž soud tak žalobu pro neunesení břemene tvrzení zamítl. Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně, přičemž v odůvodnění svého rozhodnutí se ztotožnil se závěry

soudu prvního stupně. Žalobkyně výslovně dovoláním napadla rozsudek soudu prvního stupně ze dne 4. 4. 2013, č. j. 12 C 193/2006-221 v celém jeho rozsahu i potvrzující rozsudek

odvolacího soudu. Přípustnost dovolání spatřuje v ustanovení § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 3 o. s. ř. V první části dovolání

dovolatelka obsáhle brojí proti závěrům soudů nižších stupňů ohledně promlčení

části žalobou požadovaných nároků. V druhé části dovolání dovolatelka brojí

proti závěru o neunesení břemene tvrzení, přičemž obsáhle cituje judikaturu

Nejvyššího soudu k otázce jednoznačné individualizace skutku v žalobě a dále

odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo

370/2002, publikované v časopise Soudní judikatura 11/2002 pod č. 209. Skutkový

děj byl popsán dostatečně určitě a srozumitelně, tak byl nezaměnitelně

individualizován předmět řízení, neboť dovolatelka uvedla, že se domáhá

žalované částky z titulu náhrady škody, která jí byla způsobena nesprávným

postupem exekutora v exekučním řízení, spočívajícím v provedení neexistující

exekuce. V závěru dovolání dovolatelka uvádí, že přestože výslovně neuvedla, z

jakých bližších skutkových podkladů dovozuje vznik tvrzené škody a v čem a v

jaké fázi předmětného řízení spatřuje pochybení v postupu žalované, uvedené

údaje dostatečně individualizují uplatněný nárok a alespoň v základních rysech

vymezují předmět řízení po skutkové stránce. Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší

soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně i odvolacího soudu. Žalovaná se k dovolání nevyjádřila. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, řádně zastoupenou podle §

241 odst. 1 o. s. ř. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovoláním (mimořádným opravným prostředkem)

nelze úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, jak dovolatelka

výslovně učinila. Jelikož funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu k projednání „dovolání“ proti

rozhodnutí soudu prvního stupně je neodstranitelným nedostatkem podmínky

řízení, Nejvyšší soud řízení, které touto vadou trpí, v této části podle

ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní

judikatura 4/2000 pod č. 45, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn.

29 Odo 265/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 9/2003 pod č. 151). Dále se dovolací soud zabýval dovoláním směřujícím proti rozsudku odvolacího

soudu. Nejprve je třeba předeslat, že po novele dovolacího řízení účinné od 1. 1. 2013

je přípustnost dovolání vymezena ustanovením § 237 o. s. ř.: „Není-li stanoveno

jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým

se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení

otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem

rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak.“ Dovolatelka zjevně vycházela z nesprávného předpokladu, že

věc bude posuzována podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012, čemuž nasvědčuje nepřípadný poukaz na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a

odst. 3 o. s. ř. Z obsahu dovolání však vyplývá, že dle aplikovaného ustanovení

§ 237 o. s. ř. dovolatelka důvod přípustnosti dovolání spatřuje v tom, že

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného i procesního práva, při

jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu. Dále dovolací soud uvádí, že po výše uvedené novele

občanského soudního řádu je jediným zákonem stanoveným, a tedy i přípustným,

dovolacím důvodem nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

I přes výše uvedená pochybení dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání

splňuje zákonem vyžadované náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).

Dovolací soud se proto dále zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovolatelka své dovolání postavila na dvou právních otázkách. Jednak na otázce

promlčení části žalobou požadovaných nároků, jednak na otázce jednoznačné

individualizace skutku. Ani jedna z daných otázek však není způsobilá založit

přípustnost dovolání, neboť nejde o otázky, na jejichž vyřešení by napadené

rozhodnutí ve smyslu § 237 o. s. ř. záviselo.

Pokud jde o otázku promlčení části žalobou požadovaných nároků, pak na této

otázce bylo postaveno první rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé a na

něj navazující první rozhodnutí odvolacího soudu. Dovolání proti tomuto

rozhodnutí bylo pro opožděnost odmítnuto. Naopak napadené rozhodnutí, které se

již týká pouze pátého žalobou uplatněného nároku, na závěru, že by tento nárok

byl promlčen, nestojí.

Druhá dovolatelkou vznesená otázka pak svědčí o jejím zjevném nepochopení

rozhodnutí soudů obou stupňů. Rozhodnutí totiž nejsou postavena na závěru, že

by dovolatelka nedostatečně vymezila předmět řízení, což lze dovodit již z

výroku rozsudku soudu prvního stupně. Pokud by totiž soud prvního stupně dospěl

k takovému závěru, pak by žalobu ve smyslu ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Soud prvního stupně však takto nepostupoval. Naopak žalobu meritorně projednal

a rozsudkem ji zamítl, neboť shledal tvrzení žalobkyně nedostatečná k tomu, aby

z nich bylo možno dovodit vznik ušlého zisku tak, jak je tento chápán v právní

teorii i soudní praxi. Tedy neshledal tvrzení žalobkyně nedostatečnými, pokud

jde o vymezení předmětu řízení, ale nedostatečnými, pokud jde o existenci

žalobou požadovaného nároku, přičemž tento závěr je v souladu s ustálenou

judikaturou Nejvyššího soudu k otázce ušlého zisku. Ušlý zisk jako druh

majetkové újmy (škody) spočívá v nedosažení toho, čeho by poškozený při

neexistenci škodní události za normálních okolností, při pravidelném běhu věcí,

dosáhl. Ušlý zisk tedy znamená ztrátu očekávaného přínosu. Při posuzování

ušlého zisku nepostačuje pouhá pravděpodobnost zvýšení majetku poškozeného v

budoucnosti, ale musí být postaveno najisto, že při pravidelném běhu věcí,

pokud by nebylo protiprávního jednání škůdce, mohl poškozený důvodně očekávat

zvětšení svého majetku. Pro výši ušlého zisku je určující, jakému majetkovému

prospěchu, k němuž mělo reálně dojít, zabránilo jednání škůdce, jinak řečeno, o

jaký reálně dosažitelný, nikoliv hypotetický, prospěch poškozený přišel. Je

tedy nutné vycházet z částky, kterou by v předmětném období za obvyklých

podmínek poškozený získal s přihlédnutím k nákladům vynaloženým na dosažení

tohoto zisku, popř. k nákladům na dosažení tohoto zisku potřebným (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005, nebo

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2112/2014).

Nadto sama dovolatelka se v dovolání s výše uvedeným právním závěrem

ztotožnila, když uvedla: „Přestože tedy žalobkyně výslovně neuvedla, z jakých

bližších skutkových podkladů dovozuje vznik tvrzené škody, a v čem a v jaké

fázi předmětného řízení spatřuje pochybení v postupu žalované, uvedené údaje

dostatečně individualizují uplatněný nárok a alespoň v základních rysech

vymezují předmět řízení po skutkové stránce.“ Jinými slovy tak dovolatelka

uvádí, že jednoznačně individualizovala předmět řízení, avšak vznik tvrzené

škody blíže nespecifikovala. Právě z toho důvodu soud prvního stupně žalobu

zamítl a odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil.

Dovolací soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

jako nepřípustné odmítl.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2015

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu