Nejvyšší soud Rozsudek správní

30 Cdo 2793/2013

ze dne 2015-11-12
ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.2793.2013.1

30 Cdo 2793/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka,

Ph.D., v právní věci žalobkyně Choagro spol. s r. o., IČ: 25209914, se sídlem v

Chotíkově 202, zastoupené JUDr. Jiřím Dvořákem, advokátem se sídlem v Plzni,

Hálkova 24, proti žalované České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj, se

sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 6, zastoupené JUDr. Jaromírem Bláhou,

advokátem se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, o náhradu škody způsobené

nesprávným úředním postupem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn.

19 C 18/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 22. 3. 2013, č. j. 14 Co 477/2012-479, takto:

Zrušuje se rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2013, č. j. 14 Co

477/2012-479, ve výroku I a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 31. 8.

2012, č. j. 19 C 18/2004-414, v části, kterou bylo žalované uloženo zaplatit

žalobkyni částku 4.676.000,- Kč s 3% úrokem z prodlení ročně od 12. 12. 2003 do

zaplacení, a věc se v daném rozsahu vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu

řízení.

Žalobkyně se žalobou, ve znění následných rozšíření, domáhala náhrady škody v

celkové výši 33.851.476,- Kč, způsobené jí tvrzeným nesprávným úředním postupem

nebo nezákonným rozhodnutím. Škoda měla žalobkyni vzniknout v důsledku toho, že

Městský úřad Města Touškov vydal žalobkyni jako žadatelce územní rozhodnutí o

zřízení pískovny, které nabylo právní moci, následně ale bylo pro nezákonnost

zrušeno, neboť řízení předcházející jeho vydání trpělo vadami. V důsledku

zrušení územního rozhodnutí a prodlení s vydáním nového zákonného územního

rozhodnutí vznikla žalobkyni škoda, když po osmnáct měsíců, až do právní moci

nového územního rozhodnutí, nemohla žalobkyně pískovnu provozovat a využívat.

Poté, co ve věci rozhodovaly několikrát soud prvního stupně i soud odvolací a

jednou rovněž soud dovolací a po částečných zpětvzetích žaloby, zůstaly

předmětem žaloby následující nároky:

1) částka ve výši 3.400.000,- Kč s příslušenstvím, kterou žalobkyně požaduje

jako náhradu ušlého zisku v důsledku znemožnění plnění (odběru štěrkopísku z

pískovny) podle smlouvy ze dne 4. 9. 2000, uzavřené žalobkyní se společností

MAX BÖGEL a J. K. jako odběratelkou,

2) částka ve výši 348.000,- Kč s příslušenstvím, kterou žalobkyně požaduje z

titulu skutečné škody vzniklé vynaložením nákladů na odtěžení svrchní vrstvy

zeminy (kterou měla odtěžit na vlastní náklady odběratelka na základě smlouvy

ze dne 4. 9. 2000),

3) částka ve výši 928.000,- Kč s příslušenstvím, kterou žalobkyně požaduje z

titulu ušlého zisku z důvodu nemožnosti provozování skládky v prostoru, ve

kterém se nachází odtěžený štěrkopísek o objemu 11.600 m? a

4) částka ve výši 2.520.000,- Kč s příslušenstvím, kterou žalobkyně požaduje z

titulu ušlého zisku z důvodu nemožnosti běžného provozu pískovny.

Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 31. 8. 2012,

č. j. 19 C 18/2004-414, uložil žalované uhradit žalobkyni částku 5.306.000,- Kč

s úrokem z prodlení ve výši 3 % ročně z této částky od 15. 6. 2003 do zaplacení

(výrok I), žalobu co do částky 1.890.000,- Kč s úrokem z prodlení a co do

zákonného úroku z prodlení z částky 102.000,- Kč zamítl (výrok II) a rozhodl o

náhradě nákladů řízení (výroky III až V). Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem rozsudek soudu

prvního stupně ve vyhovujícím výroku I o věci samé co do částky 4.676.000,- Kč

s příslušenstvím potvrdil (výrok I), ohledně úroku z prodlení od 15. 6. 2003 do

11. 12. 2003 z částky 7.196.000,- Kč rozsudek soudu prvního stupně změnil tak,

že žaloba se zamítá (výrok II), a co do částky 2.520.000,- Kč s příslušenstvím

a ve výrocích o náhradě nákladů řízení rozsudek soudu prvního stupně zrušil a

věc vrátil k dalšímu řízení (výrok III). Výrok II rozsudku soudu prvního stupně

v části rozhodující o úroku z prodlení z částky 102.000,- Kč nebyl odvoláním

napaden. Soud prvního stupně učinil následující skutková zjištění. K žádosti žalobkyně

bylo dne 8. 9. 1998 vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Města Touškov, č. j. 213/98, kterým bylo rozhodnuto o využití území pro zřízení pískovny. Uvedené

rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 12. 1998, když odvolání proti němu bylo

rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever zamítnuto a napadené územní rozhodnutí

bylo potvrzeno. Ministerstvo pro místní rozvoj dne 10. 4. 2000 rozhodnutím č. j. 867/MMR-PL/99 změnilo rozhodnutí odvolacího orgánu, Okresního úřadu Plzeň-

sever, v tom směru, že územní rozhodnutí Městského úřadu Města Touškov č. j. 213/98 se zrušuje a věc se vrací městskému úřadu k dalšímu projednání a

rozhodnutí. Z odůvodnění zrušovacího rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj

vyplývá, že v řízení před prvoinstančním orgánem došlo k chybám (stanoviska

dotčených orgánů byla do spisu doložena až v odvolacím řízení a účastníci

řízení tak neměli možnost seznámit se s jejich obsahem a vyjádřit se k nim,

nebylo dostatečně dořešeno napojení na dopravní a rozvodné sítě, v dalším

řízení bude třeba získat chybějící stanovisko dalšího orgánu, nebyl prokázán

majetkoprávní vztah k sousednímu pozemku). Městský úřad následně vydal další

územní rozhodnutí č. j. 1262/00-Le, které bylo v odvolacím řízení zrušeno. V

pořadí třetím územním rozhodnutím (ze dne 16. 1. 2002, č. j. 1164/01-Le), které

nabylo dne 10. 4. 2002 právní moci, bylo rozhodnuto o využití území pro zřízení

pískovny. Dne 22. 11. 1999 udělil Obvodní báňský úřad v Plzni žalobkyni povolení k

činnosti prováděné hornickým způsobem na předmětném pozemku, pro který bylo

vydáno i územní rozhodnutí. Žalobkyně jako dodavatelka a společnost MAX BÖGEL a J. K. jako odběratel

podepsali dne 4. 9. 2000 smlouvu, jíž se odběratel zavázal zajistit svým jménem

a na vlastní náklady těžbu, nakládku a haldování v pískovně Chotíkov-sever, a

to v minimálním objemu 200.000 tun v ceně 17,- Kč bez DPH za jednu tunu po dobu

platnosti smlouvy, tedy do 31. 12. 2001. V dodatku ze dne 19. 9. 2000 smluvní

strany konstatovaly, že žalobkyně nemůže plnit svou povinnost z důvodu zrušení

územního rozhodnutí pro pískovnu a následného zastavení všech těžebních prací. Žalobkyně provedla v pískovně na vlastní náklady odtěžení povrchové vrstvy

zeminy a uhradila za ně částku 348.000,- Kč.

Žalobkyně si najala mobilní

třídící zařízení na období od července do září 2000, zapůjčila si dvě strunová

síta a další třídící zařízení. Žalobkyně doložila, že několik subjektů mělo

zájem od ní v roce 2001 odebrat celkem 43.800 tun písku. Ze znaleckého posudku soud prvního stupně zjistil, že znalecký ústav při

zjišťování nákladů a výnosů skládkování odhadl náklady v rozpětí 5 – 10,- Kč/t

a výši zisku v rozpětí 30 – 95,- Kč/t. Žalobkyní kalkulovaný zisk ve výši 80,-

Kč/t tedy nelze podle znaleckého ústavu považovat za nepřiměřený. Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil, že podle výkladu svědka K. se

formulací „firma provede těžbu“, použitou ve smlouvě ze dne 4. 9. 2000, rozumí

i provedení skrývky svrchní vrstvy zeminy. Dále mj. zjistil, že žalobkyně

uzavřela v roce 2004 dvě smlouvy o uložení odpadu. Po právní stránce soud prvního stupně ve svém zatím posledním rozsudku (č. j. 19 C 18/2004-414) věc posoudil tak, že nelze mít za to, že Městský úřad Města

Touškov vydal územní rozhodnutí v přiměřené lhůtě, neboť v období od 11. 9. 2000 do 10. 4. 2002 byl prakticky nečinný. Správní řízení mohlo být skončeno

minimálně o 19 měsíců dříve. Vady ve správním řízení (stanoviska dotčených

orgánů byla do spisu doložena až v odvolacím řízení a účastníci řízení tak

neměli možnost seznámit se s jejich obsahem a vyjádřit se k nim, nebylo

dostatečně dořešeno napojení na dopravní a rozvodné sítě, v dalším řízení bude

třeba získat stanovisko dalšího orgánu, nebyl prokázán majetkoprávní vztah k

sousednímu pozemku) je třeba považovat za nesprávný úřední postup ve smyslu §

13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský

řád), dále jen „OdpŠk“. Žalobkyně byla po vydání prvního územního rozhodnutí připravena realizovat svůj

podnikatelský záměr, tj. těžbu a prodej písku, za tímto účelem si opatřila

stroje a uzavřela smlouvy. Pouze v důsledku zrušení územního rozhodnutí č. j. 213/98 nemohla žalobkyně svůj podnikatelský záměr zrealizovat a došlo k

zastavení činnosti pískovny až do 10. 4. 2002, kdy nabylo právní moci nové

územní rozhodnutí. Soud prvního stupně proto dospěl k závěru, že žalobkyni

vznikla majetková újma v příčinné souvislosti s nesprávným úředním postupem

správního orgánu. Pokud jde o výši škody, přiznal soud prvního stupně žalobkyni náhradu ušlého

zisku za nerealizovaný odběr štěrkopísku podle smlouvy ze dne 4. 9.

2000 ve

výši 3.400.000,- Kč (200.000 tun krát 17,- Kč) s příslušenstvím, částku

348.000,- Kč s příslušenstvím jako skutečnou škodu spočívající v nákladech na

odtěžení svrchní vrstvy zeminy, částku ve výši 928.000,- Kč jako ušlý zisk,

kterého mohla žalobkyně reálně dosáhnout uložením odpadu v pískovně, kdyby

nebyla v pískovně uložena jí odtěžená svrchní vrstva zeminy, a částku 630.000,-

Kč s příslušenstvím, na kterou podle § 136 občanského soudního řádu vyčíslil

ušlý zisk z běžného provozu pískovny (z těžby a prodeje písku; ve zbývající

výši 1.890.000,- Kč soud prvního stupně uvedený nárok zamítl). Soud prvního

stupně tak žalobkyni přiznal celkem 5.306.000,- Kč s příslušenstvím (3.400.000

+ 348.000 + 928.000 + 630.000), v částce 1.890.000,- Kč žalobu zamítl a rozhodl

o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, že je dána odpovědnost

státu za nesprávný úřední postup. Územní rozhodnutí nebylo vydáno v přiměřené

lhůtě, když po dobu 19 měsíců byl Městský úřad Města Touškov fakticky nečinný,

a Městský úřad Města Touškov se navíc v řízení dopustil pochybení při

opatřování potřebných podkladů. Odvolací soud souhlasil i s tím, že žalobkyni vznikla škoda v podobě ušlého

zisku ve výši 348.000,- Kč, když si sama musela zajistit skrývku svrchní vrstvy

písku. V tomto směru se odvolací soud ztotožnil s názorem svědka, který uvedl,

že formulací „firma provede těžbu“ je nutno rozumět i provedení skrývky. Co se týče ušlého zisku z provozu skládky, odvolací soud uvedl, že bylo

prokázáno, že v důsledku nesprávného úředního postupu správního orgánu nebylo

možno v pískovně nejen těžit, ale ani skládkovat vymezený materiál. Odvolací

soud dospěl k závěru, že žalobkyně byla připravena provozovat skládku již od

roku 1998, neboť měla příslušné povolení. Nebýt blokovaného prostoru, který

zabíral odtěžený materiál, mohla již dosahovat zisku ze skládky. Soud uznal i

tento nárok za důvodný a přiznal žalobkyni částku 928.000,- Kč. Výši škody soud

stanovil podle znaleckého posudku: náklady se podle znaleckého ústavu pohybují

v rozpětí 5 – 10,- Kč/t a výše zisku v rozpětí 30 – 95,- Kč/t, odvolací soud

žalobkyni přiznal ušlý zisk ve výši 80,- Kč/t, který lze považovat za přiměřený. Dále se odvolací soud zabýval škodou vzniklou přerušením možnosti těžit písek,

a to jednak zmařením konkrétní smlouvy ze dne 4. 9. 2000, jednak zmařením

zisku, který žalobkyni ušel v důsledku nemožnosti těžit a prodávat písek

ostatním společnostem. Z provedených důkazů plyne, že žalobkyně byla připravena

těžit. Odvolací soud vyšel z posudku znalce a vzal za prokázané, že bylo reálné

vytěžit za účinnosti smlouvy ze dne 4. 9. 2000 (od 10. 9. 2000 do 31. 12. 2000)

nasmlouvaných 200.000 tun štěrkopísku. Při smluvní ceně 17,- Kč za tunu písku

odvolací soud uzavřel, že žalobkyně mohla dosáhnout zisku 3.400.000,- Kč

(200.000 tun krát 17,- Kč). Podle odvolacího soudu však zůstalo otázkou, zda bylo reálné, aby v pískovně

kromě společnosti MAX BÖGL a J. K. těžila štěrkopísek ve stejné době i

žalobkyně. Tato otázka je otázkou odbornou, kterou musí posoudit znalec z oboru

těžby.

V částce 2.520.000,- Kč (630.000,- Kč + 1.890.000,- Kč) s příslušenstvím

tedy odvolací soud rozsudek prvního soudu zrušil a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení. Závěrem odvolací soud uvedl, že žalobkyně se dostala do prodlení s úhradou

částek náhrady škody až po uplynutí zákonem stanovené šestiměsíční lhůty podle

ustanovení § 15 odst. 1 OdpŠk. Zákonný úrok z prodlení tedy žalobkyni náleží od

12. 12. 2003 do zaplacení. Žalovaná napadla potvrzující výrok I rozsudku odvolacího soudu dovoláním. Namítá v prvé řadě skutečnost, že v řízení před Městským úřadem Města Touškov

nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu. Zpochybňuje závěry odvolacího soudu

týkající se nepřiměřené délky řízení o vydání územního rozhodnutí. Uvádí, že

soudy „hodnotily izolovaně pouze absolutní hodnotu délky řízení“, přičemž na

straně správních orgánů „k žádným nestandardním průtahům nedocházelo“. Žalovaná dále namítá, že písek je surovina, kterou pokud žalobkyně neprodala v

určitém období, může ji prodat v období dalším. Při určení výše ušlého zisku

měl odvolací soud zohlednit, jakého zisku mohla žalobkyně dosáhnout dodatečným

prodejem štěrkopísku. Uvedená úvaha však podle žalobkyně chybí u přiznaného

nároku na 3.400.000,- Kč (ušlý zisk z odtěžení štěrkopísku podle smlouvy ze dne

4. 9. 2000), u nároku na 928.000,- Kč (ušlý zisk způsobený nemožností

provozovat skládku v prostoru, kde je uložena vytěžená zemina) i nároku na

348.000,- Kč (náhrada škody spočívající v uhrazené úplatě za odtěžení svrchní

vrstvy zeminy). U posledně uvedeného nároku žalovaná dovozuje, že podle

závazného právního názoru Nejvyššího soudu vysloveného v rozsudku ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4918/2007, nebyla smlouva ze dne 4. 9. 2000 důvodem ušlého

zisku, soudy by ji tedy neměly brát v úvahu. Pokud by soudy od existence

uvedené smlouvy odhlédly, pak nelze uzavřít, že by žalobkyni vznikla nějaká

škoda, neboť při neexistenci smlouvy by musela odtěžení svrchní vrstvy zeminy

na své náklady provést v každém případě. Žalovaná dále v dovolání uvádí, že soud vyšel při určení výše přiznané škody ze

znaleckého posudku, ten však místo vlastního stanovení výše ušlého zisku

provedl posouzení, zda byl žalobkyní vyčíslený zisk dosažitelný. To odporuje

ustanovení § 30 OdpŠk, neboť škoda se nahrazuje pouze v prokázané výši. Jestliže tedy znalecký posudek uvede, že se zisk v daném období u konkrétní

položky pohyboval v konkrétně vymezeném intervalu, pak jediný závěr, který

odpovídá zásadám civilního řízení, je, že je prokázán ušlý zisk odpovídající

dolní hranici stanoveného intervalu. Konečně žalovaná k sazbě úroku z prodlení uvádí, že úrok z prodlení neměl být

přiznán ve výši 3 % ročně, ale pouze 2 % ročně, neboť diskontní sazba stanovená

Českou národní bankou činila dne 12. 12. 2003 pouze 1 % ročně. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.). Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241

odst. 1 o. s. ř.

a obsahovalo náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2

o. s. ř. Dovolací soud se proto zabýval přípustností dovolání. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolání je přípustné pro řešení otázky, zda v posuzovaném řízení došlo k

nesprávnému úřednímu postupu, který by mohl být v příčinné souvislosti se

vznikem škody, neboť danou otázku posoudil odvolací soud jinak, než jak je

řešena v judikatuře Nejvyššího soudu.

Dovolání je pro řešení uvedené otázky rovněž důvodné.

Nejvyšší soud ve své judikatuře vychází ze závěru, že v případě, kdy se

poškozený domáhá náhrady škody (majetkové újmy), může k založení odpovědnosti

státu za ni dojít jen z důvodu nesprávného úředního postupu spočívajícího v

existenci průtahů (ve smyslu období nečinnosti), nikoli z důvodu nepřiměřené

délky řízení (srov. rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 12. 9.

2012, sp. zn. 31 Cdo 1791/2011, uveřejněný pod číslem 7/2013 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn.

30 Cdo 1930/2014, uveřejněný pod číslem 82/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2011, sp. zn. 28 Cdo

4659/2009). V posuzované věci je vzhledem k uvedené judikatuře podstatné

zabývat se otázkou, zda v předmětném správním řízení došlo k průtahům, tj.

neodůvodnitelné nečinnosti správního úřadu, resp. k nedodržení zákonných lhůt,

které jsou pro vydání rozhodnutí ve správním řízení stanoveny. Zkoumat tuto

otázku ostatně odvolacímu soudu uložil Nejvyšší soud již v předchozím kasačním

rozhodnutí v posuzované věci, ve kterém uvedl, že odvolací soud v dalším řízení

„zváží především délku zbytečných průtahů správního řízení (v jaké době mělo

být územní rozhodnutí vydáno, nebylo-li by řízení průtahy postiženo)“ – srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4918/2007. Odvolací

soud pochybil, pokud se závazným právním názorem dovolacího soudu neřídil a

nezabýval se jednotlivými průtahy v řízení (resp. dodržením zákonných lhůt),

jakož ani otázkou, v jaké době by řízení skončilo při dodržení zákonných lhůt.

Vzhledem k žalobní konstrukci je odpověď na tuto otázku nezbytná proto, aby

bylo zřejmé, od jaké doby by žalobkyně, nebýt nesprávného úředního postupu,

mohla na předmětném pozemku činnost povolenou ve správním řízení vydaným

rozhodnutím provozovat.

V rozporu s judikaturou je rovněž závěr odvolacího soudu, že se jednalo o

nesprávný úřední postup, když se správní orgán „dopustil vad týkajících se

opatřování potřebných podkladů“ pro vydání územního rozhodnutí ze dne 8. 9.

1998. Odpovědnost za škodu z nesprávného úředního postupu orgánu státu

nezakládají vady řízení (např. při shromažďování podkladů pro rozhodnutí,

hodnocení zjištěných skutečností, a právním posouzení), jestliže byly součástí

rozhodovací činnosti a odrazily (projevily) se v následně vydaném rozhodnutí

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 1999, sp. zn. 2 Cdon 129/97). V

posuzovaném případě tak mohly vady v činnosti správního orgánu při rozhodovací

činnosti založit jedině (za splnění dalších zákonných podmínek) odpovědnost

státu za nezákonné rozhodnutí, nikoliv za nesprávný úřední postup. Vzhledem k

tomu, že se jednalo o územní rozhodnutí in favorem žalobkyně, bylo by v případě

jeho nezákonnosti třeba posoudit, zda žalobkyni mohla jí tvrzená škoda

vzniknout v příčinné souvislosti s jeho vydáním (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 19. 9.2002, sp. zn. 25 Cdo 2244/2000).

Protože žalovaná svým dovoláním zpochybnila základní úvahu odvolacího

soudu o existenci nesprávného úředního postupu jako jedné z podmínek

odpovědnosti státu za žalobkyní požadovanou škodu, nezabýval se Nejvyšší soud

dalšími dovolacími námitkami, jež se týkají výše škody a úroků z prodlení,

neboť závěry odvolacího soudu ohledně nich mohou po novém skutkovém i právním

posouzení věci doznat změn.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému rozsudek odvolacího soudu v napadené

části podle ustanovení § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil. Protože se důvody pro

zrušení rozsudku odvolacího soudu vztahují i na rozsudek soudu prvního stupně,

zrušil Nejvyšší soud podle ustanovení § 243e odst. 2 o. s. ř. i odpovídající

část rozsudku soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

V dalším řízení se budou soudy zabývat otázkou, zda byla jednotlivá rozhodnutí

správních orgánů v předmětném řízení vydávána v zákonem stanovených lhůtách. V

případě, že tomu tak nebylo, budou soudy posuzovat otázku existence příčinné

souvislosti mezi nesprávným úředním postupem spočívajícím v nedodržení zákonem

stanovených lhůt a vznikem škody, jak jim ostatně Nejvyšší soud uložil již v

předchozím kasačním rozsudku v posuzované věci (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4918/2007). Zejména posoudí, zda v případě

dodržení zákonem stanovených lhůt by žalobkyni tvrzená škoda nevznikla.

Soudy jsou ve smyslu § 243g odst. 1, části první věty za středníkem, o. s. ř.

ve spojení s § 226 o. s. ř. vázány právními názory dovolacího soudu v tomto

rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí ve věci (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu