ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.
Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Simona
ve věci žalobce L. V., zastoupeného Mgr. Liborem Rojarem, advokátem se sídlem v
Uherském Ostrohu, Veselská 710, proti žalované České republice – Ministerstvu
zemědělství, se sídlem v Praze 1, Těšnov 17, o zaplacení částky 108 982,60 Kč s
příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 248/2006,
o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2014,
č. j. 51 Co 468/2013-122, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Žalobce se žalobou domáhá po žalované částky 108 982,60 Kč s příslušenstvím s
tvrzením, že rozhodnutím žalované ze dne 6. 5. 2005, č. j. 39119/2002-6010/2,
bylo zrušeno rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Zlínského kraje ze dne 28. 5. 2002, ŽPZ/1149/125/02Hu (dále též jako
„předmětné rozhodnutí“). V důsledku předmětného rozhodnutí, kterým bylo zrušeno
tehdy téměř devět let staré pravomocné správní rozhodnutí povolující stavbu
„Vodovodní přípojky v hotelu S. v P. L.“ spolu s povolením k odběru podzemní
vody ze stávající studny, byl žalobce nucen vybudovat novou studnu. Náklady na
vybudování studny požaduje jakožto škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 26. 6. 2013, č. j. 21 C 248/2006-103,
zamítl žalobu, že žalována je povinna zaplatit žalobci částku 108 982,60 Kč s
8,75% úrokem z prodlení od 10. 8. 2005 do 31. 12. 2005 a dále z této částky s
úroky z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení
žalované, zvýšeno o 7 procentních bodů od 1. 1. 2006 do zaplacení, to vše do 3
dnů od právní moci rozsudku (výrok I. rozsudku soudu prvního stupně) a žádnému
z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok II. rozsudku soudu prvního
stupně). Městský soud v Praze, jakožto soud odvolací, rozsudkem ze dne 21. 2. 2014, č. j. 51 Co 468/2013-122, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I. rozsudku odvolacího soudu) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu
nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozsudku odvolacího soudu). Soudy v nyní projednávané věci rozhodovaly podruhé, neboť Nejvyšší soud
rozsudkem ze dne 27. 3. 2012, č. j. 28 Cdo 1832/2010-65, zrušil dřívější
rozhodnutí soudů v této věci, tj. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2008, č. j. 51 Co 144/2008-46, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
31. 10. 2007, č. j. 21 C 248/2006-37. Odvolací soud při (v pořadí druhém) rozhodování o věci vycházel ze zjištění
soudu prvního stupně, které rekapituloval tak, že žalobce zajišťoval pro jím
vlastněný a provozovaný objekt hotelu dodávku vody ze studny z kravína P. L., a
to na základě povolení stavby dle rozhodnutí ze dne 17. 9. 1993 a dle kolaudace
ze dne 11. 12. 2000. Dne 28. 5. 2002 bylo vydáno předmětné rozhodnutí, kterým
bylo původní kolaudační rozhodnutí zrušeno. Žalobce proti předmětnému
rozhodnutí podal opožděné odvolání, jež bylo rozhodnutím Ministerstva
zemědělství ze dne 28. 2. 2003 zamítnuto. Na základě dalšího podnětu ze strany
žalobce ministr zemědělství svým rozhodnutím ze dne 9. 3. 2005 zrušil
rozhodnutí ze dne 28. 2. 2003 a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení. Následným rozhodnutím ministerstva zemědělství ze dne 6. 5. 2005 bylo odvolání
žalobce podané proti předmětnému rozhodnutí zamítnuto a zároveň bylo předmětné
rozhodnutí zrušeno s odůvodněním, že zrušením uvedeného rozhodnutí by zpětně
došlo k neopodstatněnému zásahu do již nabytých práv.
Co se týká právního posouzení věci, odvolací soud uvedl, že pro úspěšné
uplatnění nároku z titulu odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným
úředním postupem či nezákonným rozhodnutím je dle zákona č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)(dále jen jako „OdpŠk“) třeba,
aby poškozený prokázal, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu nebo že bylo
vydáno nezákonné rozhodnutí, že dále došlo ke vzniku škody, tedy že na straně
poškozeného došlo ke ztrátě majetkového přínosu, který by poškozený mohl
očekávat při obvyklém sledu událostí, nebýt nesprávného úředního postupu, a
dále že existuje příčinná souvislost mezi úředním postupem či nezákonným
rozhodnutím a vznikem škody, tedy jsou-li nesprávný úřední postup (rozhodnutí)
a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku a tudíž je-li doloženo, že nebýt
takového postupu, ke škodě by nedošlo. Není pochyb, že v projednávané věci bylo
vydáno rozhodnutí ze dne 28. 5. 2002, kterým bylo zrušeno původní kolaudační
rozhodnutí ke studni do té doby žalobcem užívané pro zásobování vodou, přičemž
toto zrušující rozhodnutí bylo posléze dalším vydaným rozhodnutím ze dne 6. 5. 2005 zrušeno. Stát přitom odpovídá za škodu, která vznikla v příčinné
souvislosti s rozhodnutím tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro
nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Náklady na vybudování nové
studny vynaložené žalobcem po vydání předmětného rozhodnutím však nelze
považovat za náklady, jež byly vynaloženy v příčinné souvislosti se zrušením
původního kolaudačního rozhodnutí, ale tyto náklady žalobce vynaložil fakticky
a výlučně proto, že proti předmětnému rozhodnutí nepodal řádně a včas odvolání,
jež by v případě jeho podání mělo devolutivní účinky. Pokud by totiž žalobce
opravný prostředek řádně podal, nenabylo by rozhodnutí ze dne 28. 5. 2002
právní moci a nebyl by žádný důvod pro zbudování nového zdroje vody. Protože
ale žalobce řádně a včas opravný prostředek nepodal, mělo to za následek, že
musel vybudovat jiný zdroj vody, aby měl zajištěnu dodávku vody do hotelu. Je
tudíž správný názor soudu prvního stupně, že tvrzená škoda představující
náklady na vybudování nového zdroje vody není v příčinné souvislosti s
nezákonností rozhodnutí ze dne 28. 5. 2002, neboť předmětné (posléze zrušené)
rozhodnutí není jedinou a hlavní příčinnou jejich vzniku, neboť tyto náklady
žalobce musel vynaložit z důvodu, že řádně a včas proti předmětnému rozhodnutí
nepodal opravný prostředek. Správný je rovněž závěr soudu prvního stupně, že v
daném případě nejsou dány žádné důvody zvláštního zřetele hodné dle § 8 OdpŠk,
neboť žalobci v podání opravného prostředku žádné objektivní skutečnosti
nebránily a na uvedený závěr nemůže mít vliv ani tvrzení, že se jednalo o
zmeškání jen o pár dnů. Závěr soudu prvního stupně, že v daném případě nejsou
splněny podmínky pro vznik a existenci odpovědnosti státu za takto vzniklou
tvrzenou škodu, je proto správný. Žalobce brojí proti rozsudku odvolacího soudu dovoláním z důvodu, že rozhodnutí
spočívá na nesprávném právním posouzení věci. K přípustnosti žalobce uvádí, že
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního a hmotného práva, při
jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu, respektive na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího
soudu eventuálně nebyla vyřešena. Konkrétně žalobce namítá, že odvolací soud nerespektoval závazný právní názor
Nejvyššího soudu vyjádřený v rozsudku ze dne 27. 3. 2012, č. j. 28 Cdo
1832/2010-65, tj. v rozhodnutí vydaném v této věci. Žalobce zpochybňuje závěr o
neexistenci příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem a vznikem
uplatněné škody, přičemž z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu cituje: „Pokud
totiž žalobce měl hospodářský důvod k využívání samostatného (dřívějšího)
vodního zdroje, kupříkladu z důvodu kapacitních, či zcela pochopitelné snaze
udržet dosavadní nezávislost hotelu na vlastním (či samostatným využívaným
zdrojem vody ze studny sloužící bývalému kravínu), pak jeho krok byl logickým
krokem k udržení dosavadního stavu. V této věci se tak nabízí závěr o příčinné
souvislosti se zrušením dřívějšího rozhodnutí o zřízení vodovodu a souhlasu s
odběrem vody pro hotel žalobce z původní studny u kravína v P. L., a následně
vzniklou nutností na straně žalobce docílit uvedení věci do původního stavu.“
Žalobce dále dodává, že v řízení následujícím po rozhodnutí dovolacího soudu
bylo navíc najisto postaveno, že žalobce objektivně neměl možnost připojit se v
polovině roku 2002 k obecnímu vodovodu, neboť ten byl zprovozněn o několik let
později. Zbudování studny bylo z jeho strany tedy zodpovědným postupem.
V
dovolání je dále namítáno, že jestliže soud dospěl k závěru o neexistenci
příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím a vznikem škody, bylo
nadbytečné zabývat se otázkou, zda zmeškání lhůty k podání odvolání proti
nezákonnému rozhodnutí bylo možno vnímat jako případ zvláštního zřetele hodný. Dle žalobce, bylo-li rozhodnuto o neexistenci příčinné souvislosti mezi vydáním
nezákonného rozhodnutí a vznikem škody z důvodu zmeškání či nepodání opravného
prostředku, je vyloučeno možnost použití § 8 odst. 3 OdpŠk. Dovolání (navzdory
výše uvedeným argumentům) uvádí důvody, z jakých by se dle žalobce mělo v jeho
případě jednat o situaci, kdy lze prominout nepatrné zmeškání odvolací lhůty. Žalobce v této souvislosti uvádí, že v době, kdy řešil obranu proti nezákonnému
rozhodnutí, byl pracovně velmi vytížen. V té době navštívil 4 nebo 5 advokátů,
kteří jej odmítli zastupovat s tím, že se jedná o specializovanou problematiku,
kterou neřeší. Žalobce rovněž poukazuje na skutečnost, že je právním laikem, a
domníval se, že se do odvolací lhůty nezapočítávají dny pracovního volna. Dle
žalobcova názoru by bylo v zájmu transparentnosti zákonného poučení o odvolací
lhůtě vhodné podrobněji popsat její běh. Žalobce byl též již v roce 2002
středně těžkým diabetikem a v důsledku stresu po obdržení předmětného
nezákonného rozhodnutí dostal v červnu roku 2002 těžký hypoglykemický záchvat,
což mu bylo ovšem žinantní doposud zmiňovat, neboť je přesvědčen, že již důvody
dříve uvedené jsou zvláštního zřetele hodné. V dovolání je dále poukázáno na §
65 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podle
kterého: „Při zrušení nebo změně rozhodnutí správní orgán dbá na to, aby práva
nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena.“, přičemž žalobce uvádí, že jeho
práva byla dotčena v míře maximální možné. Žalobci se neprominutí jen
několikadenního zmeškání jeví být, v kontextu všech okolností, nesprávným. Dále
je též citováno z předchozího rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci:
„posuzování podmínek vztahujících se k podmínkám uplatnění nároku na náhradu
škody způsobené nezákonným rozhodnutím, musí zahrnovat i zkoumání předpokladů
uvedených na prvém místě, totiž okolnosti, zda nejde o případ zvláštního
zřetele hodný. Takový postup není vyhrazen pouze pro případ, že se výluky z
citovaného ustanovení účastník řízení (poškozený) sám dovolává. Jde o povinnost
soudu plynoucí z požadavku náležitého výkladu příslušného zákonného
ustanovení.“, přičemž žalobce tvrdí, že tato povinnost ze strany soudů splněna
nebyla. Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že se soudy věcí podrobně
zabývaly a svá rozhodnutí podrobně odůvodnily. Není pravdou, že by soud prvního
stupně nerespektoval právní názory dovolacího soudu v této věci. Oba soudy se
podrobně zabývaly příčinnou souvislostí a její existenci mezi nezákonným
rozhodnutím a vznikem škody nezjistily. V řízení bylo rovněž odstraněno
procesní pochybení, které uvedl Nejvyšší soud ve svém rozsudku. Z uvedených
důvodů žalovaná navrhuje dovolání zamítnout. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č.
99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II
bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen
„o. s. ř.“
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky §
241 odst. 1 o. s. ř. a obsahovalo náležitosti vyžadované ustanovením § 241a
odst. 2 o. s. ř. Dovolací soud se proto zabýval přípustností dovolání. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§
42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění
předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá
(dovolací návrh). Podle § 241a odst. 3 o. s. ř. důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede
právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá
nesprávnost tohoto právního posouzení. Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013,
uveřejněného pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek: „[m]á-
li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od
1. 1. 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo
procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou
otázku hmotného nebo procesního práva jde a od které "ustálené rozhodovací
praxe" se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje.“
Přípustnost dovolání v první řadě nemůže založit citace § 65 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, ani připojené tvrzení, že byla žalobcova (žalobce
dále též jako „dovolatel“) práva zasažena maximálně, neboť takto není vyjádřena
žádná právní otázka. Z pohledu přípustnosti dovolání jsou rovněž zcela
nevýznamná veškerá tvrzení ohledně možností připojit dovolatelův hotel k
obecnímu vodovodu či ohledně nutnosti zbudování vlastní studny. Uváděná tvrzení
by mohla mít vliv toliko na posouzení, zda dovolateli škoda vznikla, na čemž
ovšem napadené rozhodnutí nezávisí. Není ani zřejmým, z jakého důvodu dovolatel
namítá, že soudy nevyhověly požadavkům, jež na jejich postup klade předchozí
rozhodnutí dovolacího soudu ohledně zkoumání okolnosti, zda v dané věci jde o
případ zvláštního zřetele hodný. Soudy totiž uvedenou okolnost posoudily a
dovolání rovněž podrobuje kritice jejich závěry v tomto ohledu učiněné (viz
níže). Z dovolání je ovšem patrno, že žalobce nesouhlasí též s právním posouzením
věci, bylo-li soudy uzavřeno, že není dána příčinná souvislost mezi nezákonným
rozhodnutím a vznikem škody na jeho straně. V této souvislosti považuje
dovolatel za nelogické, posuzoval-li odvolací soud po zjištění neexistence
příčinné souvislosti, zda jsou dány okolnosti zvláštního zřetele hodné dle § 8
OdpŠk. Měly-li pak být okolnosti zvláštního zřetele hodné skutečně zkoumány,
považuje je dovolatel za existující s ohledem na skutečnosti, že odvolání proti
předmětnému rozhodnutí bylo podáno jen několik dní po skončení odvolací lhůty z
důvodu, že dovolatel jako „právní laik“ nesprávně počítal běh odvolací lhůty,
že mu bylo ze strany několika advokátu odmítnuto poskytnout právní služby a že
v průběhu odvolací lhůty prodělal zdravotní obtíže. Dovolatel takto dovolacímu soudu předložil otázku doposud v rozhodování
dovolacího soudu neřešenou, jež se týká posouzení, zda skutečnost, že poškozený
nepodá opravný prostředek proti nezákonnému rozhodnutí, může být posouzena jako
okolnost přerušující příčinnou souvislost. Dovolání bylo shledáno přípustným,
neboť předestřená právní otázka dosud nebyla dovolacím soudem vyřešena. V rozsahu, v němž je dovolání přípustným, dovolací soud neshledal vady řízení,
které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Jak uvedl dovolací soud např. ve svém rozsudku ze dne 15. 4. 2015, sp. zn.
30
Cdo 4274/2014, uveřejněném pod číslem 93/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek: „Při posuzování příčinné souvislosti mezi odpovědnostním titulem a
škodou dosavadní judikatura dospěla k obecnému závěru, že „o vztah příčinné
souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem protiprávního úkonu škůdce,
tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, tudíž
je-li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo. Byla-li
příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou
škody může být jen takové protiprávní jednání, bez jehož existence by škodný
následek nevznikl. Nemusí sice jít o příčinu jedinou, nýbrž i o jednu z příčin,
která se podílí na nepříznivém následku, o jehož odškodnění jde, avšak musí jít
o příčinu podstatnou. Je-li příčin více, působí z časového hlediska buď
souběžně anebo následně, aniž se časově překrývají; v takovém případě je pro
existenci příčinné souvislosti nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících
příčin a následků byl ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen (prvotní
příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu jinou a ta postupně
případně příčinu další), že již z působení prvotní příčiny lze důvodně
dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku“ (usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1462/2003). „Je běžné, že
se kauzálního děje účastní více skutečností, které vedou ke vzniku škody. Mezi
takovými skutečnostmi je však třeba identifikovat právně relevantní příčinu
vzniku škody. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (v němž každý jev
má svou příčinu, zároveň však je příčinou jiného jevu) je třeba sledovat jen ty
příčiny, které jsou důležité pro odpovědnost za škodu. Musí jít o skutečnosti
podstatné, bez nichž by ke vzniku škody nedošlo. Pro existenci kausálního nexu
je nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve vztahu
ke vzniku škody natolik propojen, že již z působení prvotní příčiny lze důvodně
dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku. To znamená, aby
prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu jinou a ta
případně příčinu další. K přerušení příčinné souvislosti dochází, jestliže nová
okolnost působila jako výlučná a samostatná příčina, která vyvolala vznik škody
bez ohledu na původní škodnou událost. Zůstala-li původní škodná událost tou
skutečností, bez níž by k následku nedošlo, příčinná souvislost se nepřerušuje. Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je příčinná souvislost dána tehdy,
jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností
adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události. Současně se musí
prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této příčiny (conditio sine qua non) –
srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05,
uveřejněný pod č. 177/2007 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, a v něm
označené odkazy na literaturu k teorii adekvátní příčinné
souvislosti“ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo
237/2013).“
Podle § 8 odst.
1 OdpŠk, ve znění účinném do 26. 4. 2006, nárok na náhradu
škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak,
uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno
nebo změněno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující
o náhradě škody vázán. Podle § 8 odst. 2 OdpŠk, ve znění účinném do 26. 4. 2006, nárok na náhradu
škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze přiznat pouze tehdy, pokud poškozený
využil možnosti podat proti nezákonnému rozhodnutí odvolání, rozklad, námitky,
odpor, stížnost nebo opravný prostředek podle zvláštního předpisu (dále jen
"řádný opravný prostředek"), nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné. Důvodová zpráva k § 8 OdpŠk uvádí: „Návrh upravuje blíže podmínky, za nichž
vzniká škoda z nezákonného rozhodnutí. Nezákonnost rozhodnutí není třeba a ani
není možno zjišťovat až v řízení o náhradě škody, podle návrhu musí být
konstatována příslušným orgánem, jenž rozhodnutí pro nezákonnost zruší nebo
změní. Jde o orgán, který je podle procesních předpisů k zrušení rozhodnutí
oprávněn. Rozhodnutím tohoto orgánu o zrušení nezákonného rozhodnutí je soud
rozhodující o náhradě škody vázán. Další podmínkou vzniku nároku na náhradu
škody je právní moc rozhodnutí. Protože vykonatelnost rozhodnutí nastává
zpravidla až po jeho právní moci, dochází i k eventuelním škodám až poté, co se
rozhodnutí stane pravomocným. Další podmínkou vzniku nároku na náhradu škody je
vyčerpání všech opravných prostředků, jež lze podat do nepravomocného
rozhodnutí. Podání řádného opravného prostředku lze považovat za postup, kterým
je možno odvrátit vznik škody a který je plně v rukou účastníka řízení, proto
jeho nepoužití půjde k tíži účastníka. V případech zvláštního zřetele hodných
bude možno k nesplnění této podmínky nepřihlížet. (…)“
V usnesení ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 25 Cdo 3240/2010, Nejvyšší soud uvedl:
„Z formulace § 8 odst. 2 zákona (odst. 3 po novele provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) nelze dovodit, že zákonodárce neměl v úmyslu učinit podání
opravného prostředku podmínkou pro přiznání nároku na náhradu škody za všech
okolností jen proto, že od této podmínky lze odhlédnout v případech zvláštního
zřetele hodných. Je pouze na úvaze soudu, aby v každém konkrétním případě
dovodil a zdůvodnil, zda existovaly takové okolnosti, pro které se pro účely
odpovědnosti státu za škodu podání opravného prostředku nevyžaduje. Co je
důvodem zvláštního zřetele hodným, zákon výslovně nestanoví, je tedy na úvaze
soudu, které okolnosti konkrétního případu jako takové důvody vyhodnotí. V
tomto konkrétním případě soud tuto otázku do své úvahy zahrnul, nelze mu tedy
vytýkat, že by při úvaze o aplikaci § 8 odst. 3 zákona pochybil.“
Podmínka stanovená v § 8 odst. 3 OdpŠk vychází z obecné právní zásady prevence
(srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2009, sp. zn. IV. ÚS 618/08,
či důvodové zprávy k OdpŠk a zák. č. 160/2006 Sb.), neboť vylučuje odpovědnost
státu za okolnosti, kdy poškozený využitím dostupných právních prostředků mohl
odvrátit jemu hrozící škodu, ale neučinil tak.
Situaci, že nezákonné rozhodnutí
vyvolávalo škodlivé následky, tak z části zapříčinil sám poškozený, který mohl
a měl využít opravných prostředků, jimiž byl vybaven k obraně proti nezákonným
rozhodnutím. Podání opravných prostředků proti rozhodnutím, které (poškozený)
účastník vnímá jako škodlivé, lze jednak předpokládat, neb se v zásadě každý
snaží limitovat vlastní újmy, jednak je i procesní aktivitou zásadně chtěnou,
jelikož přispívá k dosahování vysoké úrovně rozhodování. S ohledem na uvedenou
zásadu prevence vzniku škod je nutné trvat na tom, aby nezákonné rozhodnutí
bylo odstraněno v co možná nejkratší době (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 27. 8. 2015, sp. zn. 30 Cdo 4389/2013, uveřejněný pod číslem 44/2016 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek). Z výše uvedeného vyplývá, že zákonodárce výslovně počítá v zásadě jen s
odškodněním aktivně jednajícího poškozeného, který prostřednictvím podávání
opravných prostředků předcházel vzniku škod v důsledku nezákonného rozhodnutí. Tím, že zákonodárce v § 8 odst. 2 OdpŠk, ve znění účinném do 26. 4. 2006
(obdobně pak v § 8 odst. 3 OdpŠk po novele provedené zákonem č. 160/2006 Sb.)
výslovně vyjádřil podmínku, že nárok na náhradu škody způsobené nezákonným
rozhodnutím lze přiznat pouze tehdy, využil-li poškozený opravných prostředků
vyjádřených v § 8 odst. 2 OdpŠk (resp. § 8 odst. 3 OdpŠk), je nutné tuto
podmínku hodnotit jako speciální zákonnou podmínku, nikoliv tedy jako součást
příčinné souvislosti. V základu je tedy rozhodující posouzení, zda byl opravný prostředek podán,
aniž by bylo nutné zkoumat, zda by podání opravného prostředku skutečně vzniku
škody zabránilo či zabránit mohlo. Na stranu druhou se uplatní též v zákonu
vyjádřený korektiv, kdy na podání jmenovaných opravných prostředků není nutné
trvat, jedná-li se o případ zvláštního zřetele hodný. Z již zmíněné zásady
prevence (ze které § 8 odst. 2 OdpŠk, resp. § 8 odst. 3 OdpŠk, vychází) plyne,
že při úvaze, zda jde o případ zvláštního zřetele hodný, je možné zkoumat
okolnost, jaký vliv mohlo mít podání opravného prostředku, jež podán nebyl. Pro
příklad je možno zmínit, že Ústavní soud (viz nález ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 35/09) a následně též Nejvyšší soud (viz rozsudek ze dne 13. 6. 2012,
sp. zn. 31 Cdo 2805/2011, uveřejněný pod číslem 121/2012 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek) dospěl k závěru, že obviněnému náleží vůči státu nárok
na náhradu škody způsobené trestním stíháním, i když nepodal stížnost proti
usnesení o zahájení trestního stíhání, ledaže by tu v konkrétním případě byly
dány důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady škody. Uvedený
závěr byl přijat mimo jiné z důvodu, že stížnost proti usnesení o zahájení
trestního stíhání zásadně není dostatečně efektivním opravným prostředkem. Právní posouzení věci odvolacím soudem, který dospěl k závěru, že nepodání
opravného prostředku způsobilo přetržení příčinné souvislosti, tedy není
správné. Nepodání opravného prostředku proti nezákonnému rozhodnutí může být
posuzováno pouze jako nesplnění podmínky dle § 8 odst. 2 OdpŠk, resp. § 8 odst. 3 OdpŠk.
Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, odvolací soud zvažoval, zda
jsou v projednávaném případě dány okolnosti zvláštního zřetele hodné ve smyslu
§ 8 odst. 2 OdpŠk, resp. § 8 odst. 3 OdpŠk. Dovolateli je třeba dát za pravdu v
tom, že rozhodnutí odvolacího soudu je do jisté míry nekonzistentní, neboť
pokud by byl správný názor odvolacího soudu, že nepodání opravného prostředku
proti nezákonnému rozhodnutí je třeba hodnotit jako okolnost přerušující
příčinnou souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a škodou, nebylo třeba zabývat
se otázkou, zda se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. Uvedená skutečnost
ovšem neznamená, že by samotný závěr o nepřítomnosti okolností zvláštního
zřetele hodných byl nesprávný. V napadeném rozhodnutí je dostatečně odůvodněno,
že by podání odvolání proti předmětnému rozhodnutí bylo podle obvyklého chodu
věcí schopno vyloučit vznik škody. Důvody, kterými dovolatel v předchozím
průběhu řízení vysvětloval, proč předmětné rozhodnutí nenapadl včasným
odvoláním, dle odvolacího soudu nedosahují úrovně zvláštního zřetele hodné,
neboť se nejednalo o důvody, jež by objektivně bránily v podání opravného
prostředku. Dovolání neobsahuje argumentaci, která by byla způsobilá uvedený
závěr zpochybnit, neboť dovolatel toliko opakuje dříve uvedené důvody pozdního
podání odvolání, které (ve stručnosti řečeno) neobstojí ve světle právních
zásad ignorantia legis non excusat (neznalost zákona neomlouvá) a vigilantibus
iura scripta sunt (práva patří bdělým). Jestliže je v dovolání tvrzeno, že
dovolatel nemohl podat včasné odvolání proti předmětnému rozhodnutí též z
důvodu, že prodělal hypoglykemický záchvat, nelze takové tvrzení uplatňovat až
v průběhu dovolacího řízení (viz § 241a odst. 6 o. s. ř.). Pro úplnost patří doplnit, že pokud dovolatel tvrdí, že z jeho strany došlo ke
zmeškání odvolací lhůty jen o několik málo dní, nejedná se o skutečnost, jež by
sama mohla být posouzena za okolnost vedoucí k závěru o případu hodném
zvláštního zřetele. Opravný prostředek může být podán toliko včas, či opožděně,
přičemž hodné zvláštního zřetele mohou být shledány důvody, proč ke zmeškání
podání došlo. Jelikož v projednávané věci nevznikla žádná pochybnost ohledně skutečnosti, že
dovolatel nepodal odvolání proti předmětnému rozhodnutí, a v rozhodnutí
odvolacího soudu bylo výslovně (a to s negativním výsledkem) posouzeno, zda se
jedná o případ zvláštního zřetele hodný, dospěl dovolací soud k závěru, že je
správný závěr, že žalobci nelze nárok na náhradu škody přiznat, a to vzhledem k
nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 OdpŠk ve znění účinném do 26. 4. 2006. Navzdory výše uvedenému nepřiléhavému právnímu posouzení věci je rozhodnutí
odvolacího soudu správné, a dovolací soud tedy v souladu s § 243d písm. a) o. s. ř. dovolání zamítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud podle § 243b, § 151
odst. 1 části věty před středníkem a § 142 odst. 1 o. s. ř. Dovolatel, jehož
dovolání bylo zamítnuto, nemá na náhradu nákladů řízení právo. Žalovanou podané
vyjádření k dovolání, jímž byl pouze vysloven souhlas s napadeným rozhodnutím,
nelze považovat za účelné, a žalované tedy nelze náhradu nákladů řízení přiznat.
Proti tomuto rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 24. 5. 2016
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu