Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 3694/2011

ze dne 2012-05-29
ECLI:CZ:NS:2012:30.CDO.3694.2011.1

30 Cdo 3694/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D.,

ve věci žalobce S. P., zastoupeného JUDr. Stanislavem Polčákem, advokátem se

sídlem ve Vysokém Poli 118, proti žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, za niž jedná Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží

42, o zaplacení částky 208.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu

pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 378/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2011, č. j. 70 Co 83/2011-77, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2011, č. j. 70 Co 83/2011-77, se

ve věci samé a v navazujících výrocích o náhradě nákladů řízení zrušuje a věc

se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 4. 2011, č. j. 70 Co 83/2011-77,

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba, aby

žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 187.000,- Kč s úrokem z

prodlení, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce se po žalované domáhal odškodnění nemajetkové újmy za nepřiměřenou

délku řízení vedeného u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 9 C 361/2000,

jehož předmětem bylo vyklizení pozemku, přičemž žalobce v posuzovaném řízení

vystupoval v procesním postavení jednoho ze čtyř žalovaných. Žalovaná v rámci

šestiměsíční lhůty stanovené pro předběžné projednání nároku na žalobcovu

žádost nereagovala, po podání žaloby k soudu však žalobci i ostatním třem

poškozeným vyplatila částku 21.000,- Kč každému. Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu věci zjištěného soudem prvního stupně,

na základě kterého uzavřel, že celková doba řízení 7 let a 11 měsíců není

přiměřená, a tudíž došlo ze strany soudu k nesprávnému úřednímu postupu. Žalobce se na celkové délce řízení nepodílel ve smyslu obstrukcí, byť

nevystupoval aktivně k odstranění průtahů v řízení, žalobci tak vznikla

nemajetková újma odškodnitelná v penězích. Odvolací soud dále uvedl, že o

nároku manželky žalobce na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu

vzniklou v souvislosti se stejným řízením bylo rozhodnuto senátem 28 Co

Městského soudu v Praze tak, že žalobkyni soud nad rámec již vyplacených

21.000,- Kč přiznal dalších 52.000,- Kč. Odvolací soud stanovil základní částku zadostiučinění ve výši 103.750,- Kč,

kterou s ohledem na konkrétní okolnosti případu a další zákonná kriteria

považoval za vhodné výrazně snížit. Řízení považoval za velmi složité po

skutkové i právní stránce, neboť soud v řízení o vyklizení nemovitosti řešil

jako předběžnou otázku vlastnictví, včetně námitky žalovaných, že z jejich

strany došlo k vydržení vlastnického práva ke sporné nemovitosti. Soud zkoumal

faktický i právní stav i před rokem 1950, tedy v několika časových obdobích,

bylo třeba provést řadu listinných důkazů a výslechů svědků (pamětníků), které

bylo nezbytné vyslýchat s ohledem na jejich pokročilý věk a zdravotní stav v

místě jejich bydliště a v době, kdy to jejich zdraví umožňovalo. Z těchto

důvodů snížil základní částku odškodnění o 50 %, shodně jako senát 28 Co

rozhodující ve věci odškodnění manželky žalobce. Odvolací soud dále věnoval značnou pozornost otázce významu předmětu řízení pro

žalobce a dospěl k závěru, že osobní újma žalobce spojená s délkou řízení je

minimální, neboli význam předmětného řízení byl pro žalobce nepatrný. Nešlo o

řízení, které by mělo z objektivního hlediska zvýšený význam pro účastníky,

žalobce vystupoval v postavení žalovaného a žádná závažná újma mu vzniknout

nemohla. Žalobce byl naopak délkou trvání sporu do určité míry zvýhodněn, neboť

po celou dobu řízení měl možnost pozemek užívat bez právního důvodu. Námitky

žalobce, že po dobu probíhajícího řízení pociťoval rostoucí nejistotu,

nepovažoval odvolací soud za opodstatněné.

Rovněž skutečnost, že na straně

žalovaných nevystupoval v posuzovaném řízení žalobce sám, ale s dalšími třemi

žalovanými, je důvodem pro snížení základní částky, když jejich újma za déle

trvající řízení byla do určité míry sdílena. Nelze opomenout ani hodnotu

pozemku, jež vlastník nabízel žalovaným za cenu 18.000,- Kč. Odvolací soud

proto z hlediska významu řízení pro žalobce přistoupil ke snížení základní

částky o dalších 30 %. Dalším důvodem způsobilým snížit základní částku odškodnění byla dle odvolacího

soudu skutečnost, že řízení probíhalo ve dvou stupních, přičemž nedůvodné

odvolání podali žalovaní, čímž došlo ke zbytečnému prodloužení řízení. Odvolací soud neshledal žádné důvody pro procentuelní zvýšení základní částky,

a to ani za značné prodlevy mezi procesními úkony soudu (jak učinil senát 28

Co), neboť tyto prodlevy se již promítly do celkové délky řízení a byly

zohledněny při stanovení základní částky. Za neopodstatněné považoval i další

důvody uváděné žalobcem, které měly zvyšovat význam řízení pro účastníky

(nemožnost vybudovat schody pro rodiče, nemožnost opravovat sklep a jiná

stavení na sporném pozemku). Dospěl proto k závěru, že vyplacené zadostiučinění

ve výši 21.000,- Kč je plně postačující. Odvolací soud dále konstatoval, že nárok žalobce na vyplacení zadostiučinění

převyšující částku 80.000,- Kč byl od počátku nedůvodný, neboť v rámci

předběžného projednání nároku požadoval jen 80.000,- Kč, a pro plnění

převyšující tuto částku tak nebyla splněna podmínka předběžného uplatnění

nároku. Za nedůvodnou považoval odvolací soud námitku žalobce, že soud měl vzít

v úvahu i to, že žalovaná na jeho žádost nereagovala ve lhůtě šesti měsíců,

neboť sankcí za nedodržení této lhůty je eventuelní nárok poškozeného na

vyplacení úroku z prodlení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. z důvodu, že kritéria, která

mají být uplatňována při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění, jsou soudy

posuzována rozdílně. Žalobce shrnul skutkové okolnosti posuzované věci a průběh

kompenzačního řízení, a ve vztahu k žalobám na odškodnění ostatních poškozených

uvedl, že řízení o odškodnění V. P. dosud nebylo pravomocně skončeno, v případě

jeho manželky snížil soud základní částku odškodnění o 50 % pro skutkovou a

právní složitost věci, zvýšil o 15 % pro zcela neodůvodněná období nečinnosti

nalézacího soudu, a o dalších 5 % z důvodu, že žalovaná na žádost o poskytnutí

zadostiučinění nereagovala v zákonem stanovené lhůtě. S odkazem na judikaturu

Nejvyššího soudu dovolatel uvedl, že základní částku lze zvýšit v případě

extrémně dlouhé délky řízení, nebo v případě délky samotného kompenzačního

řízení, pokud se toho poškozený dovolává. Tento princip však napadené

rozhodnutí zcela ignoruje. Úvaha odvolacího soudu o tom, že množství účastníků

vede ke snížení újmy, kterou utrpěli, vychází z poněkud mechanického pojímání

významu sporu pro zúčastněné osoby. Odvolací soud rovněž přehlédl, že u dvou z

účastníků se jednalo o starší osoby, které těžce nesly samotný fakt, že jsou

účastníky řízení před soudem, a jejich prožívání celého sporu zvýšilo i význam

projednávané věci pro žalobce. Skutečnost, že žalobce využil svého zákonného

práva podat proti rozsudku odvolání, nelze v žádném případě považovat za

zbytečné prodlužování řízení, a z tohoto důvodu částku zadostiučinění snižovat,

nadto spis s podaným odvoláním zůstal po dobu 15 měsíců u soudu prvního stupně,

aniž by byl ve věci učiněn jakýkoli úkon. Žalobce rovněž poukázal na to, že ve

dvou zcela skutkově i právně totožných věcech došlo k vydání diametrálně

odlišných rozhodnutí, kdy žalobci bylo přiznáno zadostiučinění ve výši 21.000,-

Kč, zatímco jeho manželce 73.000,- Kč. Dovolatel navrhl napadený rozsudek

zrušit a věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalovaná se ve vyjádření k dovolání žalobce ztotožnila se závěry odvolacího

soudu, jež považuje za věcně správné a odůvodněné, a navrhla dovolání žalobce

odmítnout, případně zamítnout. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz

čl. II., bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, řádně zastoupenou podle §

241 odst. 1 o. s. ř., dovolací soud se proto zabýval jeho přípustností. V daném případě by dovolání mohlo být shledáno přípustným jen tehdy, jestliže

by dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu je po

právní stránce ve věci samé zásadně významné (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. -

se zřetelem k nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS

29/11, je zrušeno uplynutím doby dne 31. 12. 2012). Podle § 237 odst. 3 o. s. ř.

má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce

zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována

rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena

jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a)

a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Dovolací soud se nemohl zabývat námitkou dovolatele, že odvolací soud měl

přihlédnout i k tomu, že u dvou z účastníků se jednalo o starší osoby, jejichž

prožívání celého řízení zvýšilo význam projednávané věci i pro žalobce, neboť

žalobce tuto skutečnost uvedl nově až v dovolacím řízení. Pokud žalobce tvrdí,

že újma působená jeho rodinným příslušníkům znamenala i pro něj umocňující

hloubku zásahu, musel by tato svá tvrzení před nalézacími soudy prokázat. Jedná

se však o skutkovou novotu uplatněnou až v dovolacím řízení, z jejíhož pohledu

nelze správnost napadeného rozhodnutí poměřovat vůbec (§ 241a odst. 4 o. s. ř.)

a tato námitka tudíž nezakládá přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Odvolací soud se rovněž řádně vypořádal s rozsudkem Městského soudu v Praze ze

dne 23. 2. 2011, č. j. 27 Co 500/2010-65, jímž bylo jiným senátem téhož soudu

rozhodnuto o nároku manželky žalobce ve skutkově prakticky totožné věci. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále

jen OdpŠk), respektive jeho ustanovení § 31a, dává soudu určitý volný prostor

pro úvahu, jakou formu zadostiučinění či jakou výši finanční kompenzace

poškozené osobě přizná s ohledem na závažnost vzniklé újmy, okolnosti, za nichž

k nemajetkové újmě došlo, a další kriteria demonstrativně uvedená v § 31a odst. 3 OdpŠk. Rozhodnutí nalézacího soudu ohledně výše přisouzeného zadostiučinění

musí být řádně odůvodněno, a to zejména v případě, kdy se později rozhodující

senát hodlá odchýlit od právního názoru jiného senátu téhož soudu vyjádřeného

dříve v prakticky totožné věci. Tuto podmínku napadené rozhodnutí splňuje,

neboť senát 70 Co ve svém rozsudku řádně odůvodnil, proč se neztotožnil s

názorem jiného senátu téhož soudu. Kriteria, na nichž odvolací soud vybudoval

své úvahy, jsou přitom obhajitelná i v kontextu závěrů vyjádřených ve

stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněném pod R 58/2011 (dále jen „Stanovisko“),

tato námitka tudíž nezakládá přípustnost dovolání. Dovolatel dále namítal, že odvolací soud nesprávně snížil výši přiměřeného

zadostiučinění z důvodu, že v posuzovaném řízení na straně žalované vystupovalo

více osob, z důvodu, že žalobce využil svého práva podat opravný prostředek, a

že soud naopak nepřihlédl k délce samotného kompenzačního řízení. Pro posouzení těchto otázek shledal Nejvyšší soud dovolání žalobce přípustným,

a zároveň dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Dovolací soud ze spisového materiálu neshledal, že by bylo řízení stiženou

některou z vad uvedených v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229

odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, v jakých případech lze výši

přiměřeného zadostiučinění snížit s ohledem na to, že v posuzovaném řízení

vystupovalo více účastníků, z nichž každý žádá náhradu za nepřiměřenou délku

řízení. Nejvyšší soud v osmé právní větě Stanoviska uvedl, že v případě řízení, v němž

vystupovalo více účastníků žádajících náhradu nemajetkové újmy za jeho

nepřiměřenou délku, je možno podle okolností částku odškodnění náležející

každému z nich přiměřeně snížit oproti částce, jež by byla poškozenému přiznána

v případě, že by se řízení na jedné straně účastnil sám. V části V. Stanoviska

Nejvyšší soud dále uvedl, že takový přístup považuje za správný, neboť v

případě více poškozených nepřiměřenou délkou řízení je jejich újma do určité

míry – jako procesní stranou - sdílena. Z toho důvodu lze s přihlédnutím k

počtu poškozených odškodnění, které by bylo přiznáno každému z nich, přiměřeně

snížit, a to u vysokého počtu poškozených i podstatně. Zvláště významné v této

souvislosti může být, zda šlo v řízení o společenství samostatné (§ 91 odst. 1

o. s. ř.) či nerozlučné (§ 91 odst. 2 o. s. ř.), popř. zda společníci vedli

spor ve shodě jako manželé či v jiném zájmovém souladu. Nejvyšší soud v této otázce nastínil možný postup, který vyplývá z judikatury

Evropského soudu pro lidská práva, a ze které je tudíž vhodné i co do výkladu

tohoto doplňkového kriteria „více účastníků řízení“ vycházet. Za stěžejní lze

považovat ve Stanovisku citovaná rozhodnutí velkého senátu ESLP ze dne 15. 2. 2008 ve věci Arvanitaki-Roboti a ostatní proti Řecku, stížnost č. 27278/03, a

Kakamoukas a ostatní proti Řecku, stížnost č. 38311/02. Předmětem posuzovaných

řízení bylo napadení zákonnosti správních aktů, přičemž ve věci

Arvanitaki-Roboti a ostatní proti Řecku vystupovalo 91 stěžovatelů a ve věci

Kakamoukas a ostatní proti Řecku 58 stěžovatelů. Velký senát přiznal stěžovatelům částky poloviční (každému přibližně 3 500 EUR

a 4 000 EUR) než senáty v těchto věcech rozhodující z důvodu specifických rysů

společného řízení. Soud ve věci Arvanitaki-Roboti a ostatní proti Řecku pod

bodem 29 a násl. rozhodnutí uvedl, že počet účastníků společného řízení není

bez významu z pohledu morální újmy, která může být jednotlivými účastníky

pociťována z důvodu nepřiměřené délky řízení. Členství ve skupině osob, které

zahájily řízení na základě stejného skutkového nebo právního základu, má za

následek, že výhody i nevýhody společného řízení jsou účastníky sdíleny. Mezi

výhody společného řízení, které je třeba zohlednit, patří obvykle nižší náklady

řízení pro každého z účastníků, zastupuje-li je společný zmocněnec nebo

společný zástupce; společné řízení rovněž umožňuje spojit související řízení a

usnadnit řádný výkon spravedlnosti. Tyto charakteristické rysy řízení však

mohou u účastníků naopak vzbuzovat očekávání, že stát bude vyřízení jejich věci

věnovat dostatečnou péči, a pokud dojde k neodůvodněným průtahům, může dojít k

prohloubení účastníky eventuelně pociťované újmy. Podstatným hlediskem je

rovněž význam posuzovaného řízení pro účastníka.

Čím důležitější je předmět

řízení pro osobní situaci každého z účastníků, tím více se prohlubují

nepříjemnosti a nejistota pociťovaná všemi účastníky. Soud však zároveň musí

dbát na to, aby přisouzená částka byla přiměřená závažnosti porušení práva, a

musí proto přihlédnout k částkám, které jsou v obdobných případech přiznávány,

a v případě společného řízení k počtu účastníků a k celkové částce přiznané

všech účastníkům řízení dohromady. Uvedená hlediska je poté třeba aplikovat na

konkrétní okolnosti případu (neoficiální překlad z francouzského originálu

dostupného na webovém portálu Evropského soudu pro lidská práva v databázi

Hudoc). Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze dále vysledovat, že velký

počet účastníků byl co do přiznané výše odškodnění zohledněn ve věcech

týkajících se typově zaměstnaneckých nároků vůči zaměstnavateli (srov. rozsudek

ESLP ze dne 14. 9. 2010 ve věci Taylan a ostatní proti Turecku, stížnost č. 9209/04, nebo rozsudek ESLP ze dne 22. 7. 2010 ve věci Matou a ostatní proti

Řecku, stížnost č. 54837/08), vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu (např. rozsudek ESLP ze dne 21. 4. 2009, ve věci Serafin a ostatní proti Polsku,

stížnost č. 36980/04), pozemkových nároků či sporů vyplývajících ze změn

územního plánu (rozsudek ESLP ze dne 20. 10. 2009 ve věci Selahattin Cetinkaya

a ostatní proti Turecku, stížnost č. 31504/02, nebo rozsudek ESLP ze dne 20. 1. 2009 ve věci Serefli a ostatní proti Turecku, stížnost č. 1533/03),

nevydařených investičních záměrů soukromých společností (např. rozsudek ESLP ze

dne 21. 12. 2010 ve věci Loveček a ostatní proti Slovensku, stížnost č. 11301/03, nebo rozsudek ESLP ze dne 17. 7. 2008 ve věci Kaic a ostatní proti

Chorvatsku, stížnost č. 22014/04), důchodů válečných veteránů (rozsudek ESLP ze

dne 21. 12. 2010, ve věci Vassilios Athanasiou a ostatní proti Řecku, stížnost

č. 50973/08, nebo rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 2008 ve věci Anastasiadis a

ostatní proti Řecku, stížnost č. 25844/04) a podobně. Nejvyšší soud sdílí názor Evropského soudu pro lidská práva, že v případě

většího počtu účastníků lze výši přiměřeného zadostiučinění přiznaného

jednotlivým účastníkům přiměřeně snížit s ohledem na to, aby celková částka

přiznaná všem účastníkům byla přiměřená závažnosti porušení práva v konkrétní

věci. Výrazné snížení částky však bude na místě jen v případech s větším počtem

účastníků, jako ve shora citovaných věcech. Dovolací soud se proto v posuzované věci přiklonil k názoru dovolatele, že

závěr odvolacího soudu o tom, že důvodem pro snížení základní částky je rovněž

skutečnost, že na straně žalovaných nevystupoval žalobce sám, ale s dalšími

třemi žalovanými, neboť jejich újma za déle trvající řízení jimi byla do určité

míry sdílena, vychází z nepatřičného, početně mechanického pojímání podstaty

otázky, a jedná se tudíž o nesprávné právní posouzení věci.

Přestože se

Nejvyšší soud k možnosti snížení přiměřeného zadostiučinění z důvodu většího

počtu účastníků ve Stanovisku přihlásil, je třeba při úvaze o snížení

přiměřeného zadostiučinění z důvodu tohoto doplňkového kriteria vždy

přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu a k tomu, zda sdílení nepřiměřené

délky řízení odůvodňuje nižší výši zadostiučinění, nebo zda naopak význam

předmětu řízení pro jednotlivé účastníky má za následek individuální nejistotu

pociťovanou každým z nich. Ostatně Stanovisko v tomto směru neformuluje žádnou

výkladovou direktivu a spíše jen naznačuje, která hlediska mohou být významná. Nejvyšší soud zde doplňuje, že vodítkem přitom může být to, zda se posuzované

řízení ze své podstaty může dotýkat většího počtu osob z důvodu objektivní

kumulace nároků relativně samostatných společníků procesně organizovaných v

samostatném společenství ve společném řízení (přičemž právě takto organizované

společenství jim nabízí jisté rozprostření sdílených subjektivních dopadů

vedení sporu), či zda se jedná o standardní kontradiktorní spor dvou stran s

četnějším účastenstvím v jedné či obou z nich (kde každý ze společníků může

pociťovat vedení sporu, jako by jej vedl sám). Platí přitom, že výše

zadostiučinění by měla odpovídat částkám, které jsou přiznávány v obdobných

případech, a zároveň by výše zadostiučinění přisouzená všem účastníkům

dohromady měla být přiměřená závažnosti porušení práva v dané věci. V

posuzované věci, jakož i ve věcech obdobných, ve kterých vystupuje na jedné

straně sporu několik účastníků řízení, kteří následek nepřiměřeně dlouze

vedeného řízení mohou pociťovat jako individuální nejistotu, jež nemusí být

dotčena sdílením společného zájmu v řízení, není pouze z důvodu jejich

společenství na místě úvaha o snížení výše zadostiučinění jako individuální

kompenzace. Nejvyšší soud rovněž nepovažuje za správný závěr odvolacího soudu, že je třeba

přihlédnout k tomu, že poškození v původním řízení podali nedůvodné odvolání,

čímž došlo ke zbytečnému prodloužení řízení, neboť tento závěr odporuje

judikatorní praxi Nejvyššího soudu i závěrům obsažených v části IV. pod písm. b) Stanoviska. V tomto případě se nejednalo o aktivitu ryze obstrukčního

charakteru žalobce, která by takový závěr odvolacího soudu mohla podpořit, ale

o zákonné využívání procesních práv účastníkem řízení, jež nemůže jít k jeho

tíži. Z důvodu složitosti řízení, kam patří i složitost procesní a případné

zohlednění, v kolika stupních byla věc rozhodována, bylo přitom zadostiučinění

žalobce již jednou sníženo, a to o 50 %. Dovolání je dále přípustné pro posouzení otázky, zda měl odvolací soud při

stanovení výše zadostiučinění vzít v úvahu námitku žalobce, že samotné

kompenzační řízení bylo nepřiměřeně dlouhé, neboť žalovaná v zákonné

šestiměsíční lhůtě na jeho nárok nereagovala a část zadostiučinění vyplatila až

po podání žaloby k soudu. Nejvyšší soud v části VI.

Stanoviska uvedl, že základní částku odškodnění lze

zvýšit i v případě, kdy je samotné kompenzační řízení nepřiměřeně dlouhé a

žalobce zvýšení odškodnění z tohoto důvodu navrhne, neboť je tím zdůrazněn

požadavek kladený na účinný prostředek nápravy, a sice aby se poškozené osobě

dostalo přiměřeného zadostiučinění rychle a bez průtahů. Nárok podle § 31a

odst. 1 OdpŠk jednak zakládá právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené

nesprávným úředním postupem, zároveň je jím však realizováno právo na účinný

prostředek ochrany ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod (publikované ve Sbírce zákonů jako sdělení federálního ministerstva

zahraničních věcí, pod č. 209/1992, dále jen „Úmluva“), podle kterého každý,

jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné

prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby

při plnění úředních povinností. O účinný kompenzační prostředek nápravy se

jedná v případě, že je poškozené osobě přiznána přiměřená výše zadostiučinění

na základě rozhodnutí, jež je rychlé, dostatečně odůvodněné a vykonávané bez

průtahů. Není proto přípustné, aby osoba domáhající se poskytnutí přiměřeného

zadostiučinění za nepřiměřeně dlouhé řízení se znovu v kompenzačním řízení

ocitala v situaci, kterou je možné kvalifikovat jako nepřiměřenou délku řízení. Z tohoto důvodu připadá dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva v

úvahu, aby soud, který stanoví částku náhrady, potvrdil vlastní průtahy a v

důsledku toho přiznal mimořádně vyšší náhradu, aby tak pokryl toto dodatečné

prodlení, a nepenalizoval stěžovatele v pozdější fázi (srov. rozsudek velkého

senátu ESLP ze dne 29. 3. 2006, ve věci Apicella proti Itálii, stížnost č. 64890/01, § 96). Z rozsudku velkého senátu ESLP ze dne 29. 3. 2006, ve věci Cocchiarella proti

Itálii, stížnost č. 64886/01, vyplývá, že při hodnocení toho, zda se jednalo o

vhodnou a dostatečnou nápravu porušení práva, Evropský soud pro lidská práva

posuzuje délku kompenzačního řízení, výši eventuelně přiznané částky a průtahy

při vyplácení přisouzené částky (srov. rozsudek ESLP ze dne 24. 9. 2009, ve

věci Sartory proti Francii, stížnost č. 40589/07, § 22). Jako příklad

rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva lze uvést posuzování délky

italského odškodňovacího řízení, ve kterém je soud rozhodující v prvním stupni

povinen vynést rozhodnutí do čtyř měsíců po podání žádosti (tzv. „Pintův

zákon“). Evropský soud pro lidská práva v citovaném rozsudku ve věci Apicella

proti Itálii považoval za přiměřenou délku vyřizování věci u soudu dobu sedmi

měsíců, přestože zákonná lhůty byla překročena (§ 97 cit. rozsudku), délku

jedenácti měsíců však již považoval za nepřiměřeně dlouhou (rozsudek ESLP ze

dne 31. 3. 2009 ve věci Simaldone proti Itálii, stížnost č. 22644/03, § 29).

Ve

vztahu ke lhůtě pro vyplácení přiznaných částek v kompenzačním řízení v

citovaném rozsudku Apicella proti Itálii v § 87 dále uvedl, že „může připustit,

že určitý orgán může potřebovat čas k provedení výplaty; nicméně pokud jde o

kompenzační prostředek nápravy důsledků nepřiměřené délky řízení, tato doba

nesmí zpravidla překročit šest měsíců od okamžiku, kdy se rozhodnutí o náhradě

stalo vykonatelným“, proto skutečnost, že stěžovatelka musela na výplatu

náhrady čekat déle než jedenáct měsíců po vydání rozhodnutí považoval za

nepřípustnou (§ 98 cit. rozhodnutí). V rozsudku ESLP ze dne 26. 5. 2011 ve věci Golha proti České republice,

stížnost č. 7051/06, trvalo kompenzační řízení tři a půl roku, z toho 10 měsíců

posuzovalo žádost poškozeného Ministerstvo spravedlnosti, a zbývající dobu

projednával věc soud prvního stupně, který přiznal poškozenému z důvodu délky

řízení o odškodnění dalších 30.000,- Kč. Přesto Evropský soud pro lidská práva

konstatoval, že stěžovatel vedl řízení o odškodnění po dobu více než tří a půl

roku, aniž by dosáhl dostatečné nápravy, a stěžovateli přiznal dalších 2 100

EUR (a contrario srov. rozsudek ESLP ze dne 14. 10. 2010, ve věci Veriter proti

Francii, stížnost č. 31508/07, § 83-87). V posuzované věci se žalobce obrátil na Ministerstvo spravedlnosti podáním

doručeným žalované dne 4. 2. 2009, ta však v zákonné šestiměsíční lhůtě své

stanovisko žalobci nesdělila ani přes jeho opakovanou deklaraci řešit věc

smírně, proto se žalobce musel svého nároku domáhat uplatněním práva u soudu. Po zahájení soudního řízení sdělila žalobkyně dopisem ze dne 12. 11. 2009

žalobci své stanovisko a poskytla mu zadostiučinění ve výši 21.000,- Kč. Žalobce v žalobě uvedl, že je v daném případě třeba přihlédnout k nedostatečné

míře kooperace mezi poškozeným a ministerstvem, přičemž nečinnost žalované musí

jít k její tíži. Nečinností žalované rovněž odůvodnil požadovanou výši

nemajetkové újmy. S odvolacím soudem lze částečně souhlasit v tom, že žalovaná je za překročení

zákonné šestiměsíční lhůty sankcionována v případě důvodného nároku poškozeného

placením úroků z prodlení, to však samo o sobě nevylučuje možnost, aby žalobci

byla z důvodu délky kompenzačního řízení přiznána vyšší částka zadostiučinění,

pokud se toho dovolává. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 14. 11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3340/2011, k

tomuto dále doplnil, že namítat – důvodně - délku samotného kompenzačního

řízení je vázáno na limity uvedení nových skutečností a změny žaloby v řízení

před soudem prvního stupně tehdy, uplatní-li se postup podle § 118b odst. 1 a 2

o. s. ř., což platí obdobně i pro řízení odvolací (viz § 205a odst. 1 a § 216

odst. 2 o. s. ř). Délku kompenzačního řízení proto musí žalobce namítat do

nastoupení účinků koncentrace v konkrétním řízení, což žalobce učinil. V posuzované věci však dospěl dovolací soud k závěru, že přestože žalovaná

zareagovala na žádost žalobce po více než 3 měsících od uplynutí zákonné

šestiměsíční lhůty, lze takovéto prodlení s ohledem na další průběh

kompenzačního řízení tolerovat, a není tudíž důvodem pro zvýšení základní

částky zadostiučinění.

Závěr odvolacího soudu je proto ve výsledku věcně

správný. Jelikož však posouzení některých kritérií rozhodných pro stanovení výše

přiměřeného zadostiučinění žalobce odvolacím soudem je dílem neúplné a tudíž

nesprávné, postupoval Nejvyšší soud podle 243b odst. 2, části věty za

středníkem, o. s. ř. a napadený rozsudek odvolacího soudu ve věci samé i v

závislých výrocích o náhradě nákladů zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta prvá o. s. ř).

Odvolací soud je pak ve smyslu § 243d odst. 1, části první věty za středníkem,

o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu v

tomto rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. května 2012

JUDr. František

I š t v á n e k, v. r.

předseda senátu