32 Odo 376/2003
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka
Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci
žalobkyně P. I. CZ a.s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému I. K.,
zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 414 000 Kč s
příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 18 C 79/2000, o
dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v
Olomouci ze dne 5. listopadu 2002 č. j. 40 Co
291/2002-148, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 5. listopadu
2002 č.j. 40 Co 291/2002-148 a rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze
dne 19. dubna 2002 č. j. 18 C
79/2000-119 se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Olomouci k dalšímu
řízení.
Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 19. dubna 2002 č. j. 18 C 79/2000-119
(poté, co Krajský soud v Ostravě- pobočka v Olomouci usnesením ze dne 31. října
2001 č. j. 40 Co 459/2001-98 zrušil jeho rozsudek ze dne 8.
prosince 2000 č. j. 18 C 79/2000-75 a věc mu se závazným právním
názorem vrátil k dalšímu řízení) zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen
zaplatit žalobkyni částku 414 000 Kč s 10% úrokem z prodlení od 27. 10. 1999 do
zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Žalobkyně se domáhala vrácení
peněz ze smluv o půjčkách uzavřených dle tvrzení žalobkyně
mezi jejím právním předchůdcem JUDr. R. V. a žalovaným v průběhu let 1998 –
1999 v rozmezí částek 5 000 – 25 000 Kč v celkové
výši 414 000 Kč. Žalobkyně své tvrzení o existenci smluv o
půjčkách prokazovala písemností označenou jako „uznání dluhu“ datovanou 9. 3.
1999 a opatřenou vlastnoručním podpisem žalovaného. Soud
prvního stupně, vázán závazným právním názorem odvolacího soudu, který jeho
předchozí rozsudek zrušil, dovodil, že tato listina formálně označená jako
uznání dluhu, neobsahuje náležitosti stanovené pro uznání dluhu v § 558
občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) a není způsobilá založit právní domněnku
existence dluhu v době jeho uznání, když v ní není specifikován důvod
dluhu a není zde uvedeno nic dalšího, z čeho by bylo možno
důvod dluhu vyložit, a to ani postupem podle § 35 odst. 2 ObčZ, přičemž
písemnost dále postrádá obligatorní náležitost v podobě příslibu dlužníka
(žalovaného) dluh zaplatit. Bylo proto na žalobkyni, aby jiným způsobem
prokázala, že v době uznání dluh žalovaného existoval. Žalobkyně předložila
listinu bez data označenou jako „prohlášení“, v níž žalovaný potvrdil svým
podpisem, že svůj dluh z titulu půjček poskytnutých v roce 1998 JUDr. R. V.
zaplatí v určitém splátkovém kalendáři, dále předložila více listin –
stvrzenek o zaplacení některých částek bez uvedení účelu, proč jsou částky
zaplaceny, některé s datem, některé bez data. Z výpovědí
účastníků a svědků soud prvního stupně zjistil, že částku 200
000 Kč, která měla prokázat část žalované půjčky, dostal JUDr. V. od svědka K.
k tomu, aby byly žalovaným použity pro koně, které měl svědek
u žalovaného ustájeny, takže JUDr. V. nepatřila, a
konečně, že sám věřitel uvedl, že se s žalovaným dohodl tak, že peníze vracet
nebude, ale použije je na rekonstrukci statku, v němž budou
ustájeni jeho koně. Soud prvního stupně věc posoudil tak, že žalobkyně neunesla
důkazní břemeno, že v době uznání dluhu dluh žalovaného existoval.
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
rozsudkem ze dne 5. listopadu 2002 č. j. 40 Co 291/2002-148
rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě
nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu
prvního stupně a dospěl ke stejnému závěru, jako ve svém předchozím zrušovacím
rozhodnutí, že nárok žalobkyně lze posoudit podle § 657 občanského zákoníku
(dále jen „ObčZ“), upravující smlouvu o půjčce. Z tohoto ustanovení vyplývá, že
vznik půjčky předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu
půjčky. Pro smlouvu o půjčce není předepsána žádná forma, je
však obvyklé, že věřitel od dlužníka vyžaduje písemné prohlášení o dluhu (tzv.
dlužní úpis). Pokud žalobkyně tvrdila, že její právní předchůdce uzavřel s
žalovaným smlouvu o půjčce, důkazní břemeno prokázání uzavření smlouvy o půjčce
a předání peněz leželo na ní. Ohledně právního hodnocení „uznání dluhu“ z 9. 3.
1999 odkázal odvolací soud na své zrušovací usnesení z 31. 10. 2001, v němž
vyslovil závazný právní názor akceptovaný soudem prvního stupně. K listině
označené „prohlášení“, ve které žalovaný svým podpisem potvrdil, že svůj dluh z
titulu půjčky v roce 1998 poskytnuté JUDr. V. zaplatí v určitém splátkovém
kalendáři, odvolací soud uvedl, že je nepochybné, že v této
listině je již uveden důvod dluhu – půjčka a příslib zaplacení. Jakého
konkrétního dluhu se toto prohlášení týká, však nelze dovodit ani výkladem
podle § 35 odst. 2 ObčZ, když není ani datováno, ani v něm není dluh řádně
specifikován; obsah této listiny proto neumožňuje přijmout závěr, že by ve
spojení s listinou označenou jako „uznání dluhu“ splňovala náležitosti uznání
dluhu podle § 558 ObčZ. Odvolací soud se ztotožnil s právním názorem soudu
prvního stupně o neunesení důkazního břemene žalobkyní, která ani jiným
způsobem, nevzbuzujícím pochybnosti, neprokázala, že původní věřitel JUDr. V.
předal žalovanému částku 414 000 Kč a že se žalovaný zavázal ji vrátit, když
sám JUDr. V. vypověděl, že se s žalovaným dohodl tak,
že peníze vracet nebude.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž
namítla, že napadnuté rozhodnutí spočívá na nesprávném
právním posouzení věci. Dovolatelka nesouhlasí s právním názorem odvolacího
soudu, že v daném případě žalovaný svůj dluh ve smyslu § 558
ObčZ neuznal a že žalobkyně neunesla důkazní břemeno k prokázání existence
dluhu žalovaného. Je přesvědčena, že z předložených listin – především
písemného „uznání dluhu“ žalovaným z 9. 3. 1999 a z listiny „prohlášení“ bez
uvedení data, kterým žalovaný učinil dodatečně příslib o zaplacení svého dluhu
na základě půjček z roku 1998, a to do konce roku 1999 po 5
500 Kč měsíčně s tím, že v prosinci 1999 měla být uzavřena dohoda o navýšení
splátek minimálně na částku 10 000 Kč měsíčně, lze zcela logicky dovodit
existenci všech obligatorních náležitostí, které vyžaduje § 558 ObčZ pro uznání
dluhu. Dovolatelka má za to, že odvolací soud pochybil především v tom, že
neprovedl důsledný výklad těchto úkonů ve smyslu § 35 odst. 2 ObčZ, podle
kterého je právní úkony nutno vykládat nejen podle jejich jazykového vyjádření,
nýbrž zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil
s přihlédnutím k následnému chování smluvních stran. Podle názoru dovolatelky z
listiny „uznání dluhu“ vyplývá, že žalovaný uznal vůči právnímu předchůdci
žalobkyně svůj závazek ve výši 414 000 Kč a z další listiny „prohlášení“ , že
přislíbil věřiteli uhrazení tohoto závazku ve stanovených splátkách, přičemž
lze dovodit, že byla sepsána po uznání dluhu, je zde časová
souslednost jednotlivých kroků obou účastníků. Na oba dokumenty pak logicky
navazuje výzva k úhradě dluhu z 22. 10. 1999. Dovolatelka poukázala na rozpory
v tvrzeních žalovaného, který nejprve namítal, že žalovaná částka je ve
skutečnosti nižší, posléze, že je nižší o částku 64 000 Kč, kterou si půjčil od
manželky původního věřitele Z. V., naposledy pak tvrdil, že není poskytnutí
půjčky nikterak prokázáno. Podle názoru dovolatelky je nutno zabývat se také
tím, že v průběhu řízení nebyla prokázána existence žádného další dluhu. Z
jednání žalovaného a jeho následného chování lze tedy logickým výkladem
dovodit, že žalovaný s vědomím existence svého dluhu vůči
JUDr. V. obě listiny podepsal a současně, že tyto listiny se vztahují právě k
předmětnému dluhu. Při výkladu úkonů žalovaného odvolací soud opomněl
přihlédnout k tomu, že v řízení nebylo prokázáno, že by vůle obou stran v době
učinění právních úkonů byla v rozporu s jazykovým projevem, jak je v těchto
úkonech zachycen. Dovolatelka navrhla zrušení rozsudků soudů obou stupňů a
vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření k dovolání poukázal na výpověď JUDr. V. při jednání soudu
9. 3. 1999, v níž uvedl, že se s žalovaným domluvili tak, že peníze vracet
nebude, ale použije je na rekonstrukci statku, v němž budou
ustájeny jejich koně, takže by si půjčenou částku „odbydleli“. Podle názoru
žalovaného takto vyloučil uzavření smlouvy o půjčce. Dále poukázal na
odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, se kterým se ztotožňuje, neboť v řízení
žalobkyně existenci jeho závazku neprokázala. Žalovaný zdůraznil, že jakýkoliv
závazek vůči JUDr.V. neuznal, a popřel, že by z jeho jednání bylo možno
dovodit, že si byl vědom svého závazku vůči žalobkyni. Žalovaný navrhl
zamítnutí dovolání.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud
dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že
dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas
oprávněnou osobou, obsahuje stanovené náležitosti a je podle § 237 odst.
1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)
přípustné, přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 242 odst. 1 a
3 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.
Nejvyšší soud posoudil rozsudek odvolacího soudu z hlediska uplatněných
dovolacích důvodů. Dovolací soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody, a to i
z hlediska jejich obsahového vymezení v dovolání.
Dovolatelka uplatnila dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.,
jímž lze namítat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním
posouzení věci.
Nesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný
skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se jedná, jestliže soud
použil jiný právní předpis, než který měl použít, nebo aplikoval sice správný
právní předpis, ale nesprávně jej vyložil.
Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že v daném případě
nedošlo k uznání dluhu ve smyslu § 558 ObčZ žalovaným. Podle uvedeného
ustanovení uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i
výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové
uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho
promlčení. Listina ze dne 9. 3. 1999 náležitosti uznání dluhu nemá,
neboť v ní chybí uvedení důvodu dluhu a příslib zaplatit
dlužnou částku. Rovněž listina bez data označená jako „prohlášení“ náležitosti
uznání dluhu nesplňuje, neboť ani v ní nejsou určitě ve smyslu §
37 odst. 1 ObčZ vymezeny jednotlivé půjčky. Uznává-li totiž dlužník více dluhů,
jako tomu bylo v tomto případě (podle tvrzení žalobkyně byly půjčky poskytnuty
postupně v roce 1998 a počátkem roku 1999), musí nepochybně určit, které
jednotlivé dluhy (co do důvodu i výše) uznává a
slibuje zaplatit. Pouze v takovém případě je splněna podmínka určitosti
právního úkonu.
Odvolací soud však zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Podle § 120 odst. 1 věty prvé o.
s. ř. jsou účastníci soudního řízení povinni označit důkazy k prokázání svých
tvrzení. Podle § 120 odst. 3 věty druhé o. s. ř. neoznačí-li účastníci důkazy
potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového
stavu z důkazů, které byly provedeny. Důkazním břemenem se
rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že za řízení nebyla
prokázána jeho tvrzení a že z tohoto důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v
jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci
samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného
práva pro rozhodnutí o věci, pro nečinnost účastníka (v důsledku nesplnění
povinnosti uložené účastníku v § 120 odst. 1 věta první o.
s. ř.) nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že
účastník neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestliže z hodnocení
důkazů, které byly za řízení provedeny (§ 120 odst. 3 věta
druhá o. s. ř.) neumožňuje soudu přijmout závěr ani o
pravdivosti tvrzení účastníka a ani o tom, že by bylo nepravdivé. (srov.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002 sp. zn. 21 Cdo 762/2001
publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 5/2002 pod č. 86/2002).
Povinnost důkazní uložená účastníkům řízení je povinností procesní. O této
povinnosti a o z ní vyplývajícím důkazním břemenu je proto soud účastníky
povinen poučit (§ 5 o. s. ř.) a poučovací povinnost v tomto
směru má i odvolací soud (srov. § 211 o. s. ř.).
V projednávané věci odvolací soud dovodil, že žalobkyně neunesla své důkazní
břemeno k prokázání tvrzení, že její právní předchůdce JUDr. V. půjčil
žalovanému částku 414 000 Kč. Soud však tak učinil, aniž žalobkyni ve smyslu §
118a odst. 3 o. s. ř. poučil o její procesní povinnosti označit důkazy k
prokázání svých tvrzení; odvolací soud pak způsobem vyplývajícím z § 221 o. s.
ř. nezjednal nápravu.
Podle § 118a odst. 3 o. s. ř. platí, že zjistí-li předseda senátu v průběhu
jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k
prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez
zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy. O důkazní
povinnosti a o důkazním břemenu je tedy soud povinen účastníky poučit – na
rozdíl od poučovací povinnosti podle § 118a odst. 4 o. s. ř. i účastníka, který
je zastoupen advokátem. Povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení
lze splnit i tím, že bude poskytnuto jeho zástupci, kterému účastník udělil
procesní plnou moc (srov. § 32 odst. 3 o. s. ř.). Zamítne-li
soud žalobu proto, že účastník neunesl za řízení břemeno tvrzení nebo důkazní
břemeno, aniž by mu poskytl řádné poučení podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř.,
zatížil tím řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
věci. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2003 sp. zn. 21 Cdo
1491/2002 publikovaný v časopise Soudní judikatura č 4/2003 pod č. 59/2003 a
shora označený rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002
sp. zn. 21 Cdo 762/2001).
Odvolací soud zatížil řízení i dalšími vadami, které mohly mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Podle § 157 odst. 2 o. s. ř. soud v odůvodnění
rozsudku mimo jiné stanovené náležitosti stručně a jasně vyloží, které
skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá
skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč
neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc
posoudil po právní stránce. Odvolací soud , jak je již
shora uvedeno, učinil závěr, že žalobkyně neunesla důkazní břemeno. Při
hodnocení důkazů však pominul dvě listiny, které byly žalobkyní v řízení
předloženy – „uznání dluhu“ z 9. 3. 1999 a „prohlášení“. Jeho právní závěr o
tom, že se nejedná o uznání závazku, jak výše uvedeno, považuje dovolací soud
za správný, nicméně ani soud prvního stupně, ani odvolací soud neprovedl
vyhodnocení obou těchto důkazů, nespecifikoval jejich důkazní význam.
Odvolací soud, který vyšel ze skutkového zjištění soudu prvního stupně, navíc
přehlédl, že soud prvního stupně při výslechu právního předchůdce žalobkyně
JUDr. R. V. postupoval podle § 131 o. s. ř. a vyslechl ho jako účastníka řízení
– člena statutárního orgánu žalobkyně, ač se jmenovaný měl vyjadřovat ke
skutečnostem, které se týkaly jeho osobně, jakožto právního předchůdce
žalobkyně. Za této situace měl být JUDr. V. vyslechnut jako svědek podle § 126
o. s. ř. Odvolací soud toto pochybení nenapravil.
Odvolací soud se navíc dopustil právního pochybení při posuzování otázky, zda
žalobkyně unesla důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že žalovaný přijal od
právního předchůdce žalobkyně částku 414 000 Kč. Odvolací soud vyšel z výpovědi
JUDr. R. V., podle níž se s žalovaným domluvil tak, že mu peníze vracet nebude,
ale použije je na rekonstrukci statku a připustil, že v částce
414 000 Kč je zahrnuto i nějaké naturální plnění. Pokud však právní předchůdce
žalobce uvedl, že s žalovaným uzavřel dohodu, že mu předané peníze nebude
vracet, nelze dovodit, že žalobce neunesl důkazní břemeno k prokázání tvrzení o
existenci smluv o půjčkách. Jak shora uvedeno, smyslem institut důkazního
břemene je umožnit soudu rozhodnout o uplatněném nároku, i když některé
skutečnosti nemohly být prokázány. Tvrzení právního předchůdce
žalobkyně, že se s žalovaným dohodl, že mu
předané peníze nebude vracet, směřuje k úvaze o jiném právním posouzení
uplatněného nároku žalobkyně; nelze jím však odůvodňovat neunesení jejího
důkazního břemene.
Nejvyšší soud vzhledem ke shora učiněným závěrům rozsudek odvolacího soudu
zrušil. Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu,
platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně,
Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zrušil i rozsudek soudu prvního
stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud o náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího.
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. června 2004
JUDr. Zdeněk Des, v.r.
předseda senátu