Nejvyšší soud Rozsudek občanské

32 Odo 376/2003

ze dne 2004-06-30
ECLI:CZ:NS:2004:32.ODO.376.2003.1

32 Odo 376/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci

žalobkyně P. I. CZ a.s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému I. K.,

zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 414 000 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 18 C 79/2000, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v

Olomouci ze dne 5. listopadu 2002 č. j. 40 Co

291/2002-148, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 5. listopadu

2002 č.j. 40 Co 291/2002-148 a rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze

dne 19. dubna 2002 č. j. 18 C

79/2000-119 se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Olomouci k dalšímu

řízení.

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 19. dubna 2002 č. j. 18 C 79/2000-119

(poté, co Krajský soud v Ostravě- pobočka v Olomouci usnesením ze dne 31. října

2001 č. j. 40 Co 459/2001-98 zrušil jeho rozsudek ze dne 8.

prosince 2000 č. j. 18 C 79/2000-75 a věc mu se závazným právním

názorem vrátil k dalšímu řízení) zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen

zaplatit žalobkyni částku 414 000 Kč s 10% úrokem z prodlení od 27. 10. 1999 do

zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Žalobkyně se domáhala vrácení

peněz ze smluv o půjčkách uzavřených dle tvrzení žalobkyně

mezi jejím právním předchůdcem JUDr. R. V. a žalovaným v průběhu let 1998 –

1999 v rozmezí částek 5 000 – 25 000 Kč v celkové

výši 414 000 Kč. Žalobkyně své tvrzení o existenci smluv o

půjčkách prokazovala písemností označenou jako „uznání dluhu“ datovanou 9. 3.

1999 a opatřenou vlastnoručním podpisem žalovaného. Soud

prvního stupně, vázán závazným právním názorem odvolacího soudu, který jeho

předchozí rozsudek zrušil, dovodil, že tato listina formálně označená jako

uznání dluhu, neobsahuje náležitosti stanovené pro uznání dluhu v § 558

občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) a není způsobilá založit právní domněnku

existence dluhu v době jeho uznání, když v ní není specifikován důvod

dluhu a není zde uvedeno nic dalšího, z čeho by bylo možno

důvod dluhu vyložit, a to ani postupem podle § 35 odst. 2 ObčZ, přičemž

písemnost dále postrádá obligatorní náležitost v podobě příslibu dlužníka

(žalovaného) dluh zaplatit. Bylo proto na žalobkyni, aby jiným způsobem

prokázala, že v době uznání dluh žalovaného existoval. Žalobkyně předložila

listinu bez data označenou jako „prohlášení“, v níž žalovaný potvrdil svým

podpisem, že svůj dluh z titulu půjček poskytnutých v roce 1998 JUDr. R. V.

zaplatí v určitém splátkovém kalendáři, dále předložila více listin –

stvrzenek o zaplacení některých částek bez uvedení účelu, proč jsou částky

zaplaceny, některé s datem, některé bez data. Z výpovědí

účastníků a svědků soud prvního stupně zjistil, že částku 200

000 Kč, která měla prokázat část žalované půjčky, dostal JUDr. V. od svědka K.

k tomu, aby byly žalovaným použity pro koně, které měl svědek

u žalovaného ustájeny, takže JUDr. V. nepatřila, a

konečně, že sám věřitel uvedl, že se s žalovaným dohodl tak, že peníze vracet

nebude, ale použije je na rekonstrukci statku, v němž budou

ustájeni jeho koně. Soud prvního stupně věc posoudil tak, že žalobkyně neunesla

důkazní břemeno, že v době uznání dluhu dluh žalovaného existoval.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

rozsudkem ze dne 5. listopadu 2002 č. j. 40 Co 291/2002-148

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě

nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu

prvního stupně a dospěl ke stejnému závěru, jako ve svém předchozím zrušovacím

rozhodnutí, že nárok žalobkyně lze posoudit podle § 657 občanského zákoníku

(dále jen „ObčZ“), upravující smlouvu o půjčce. Z tohoto ustanovení vyplývá, že

vznik půjčky předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu

půjčky. Pro smlouvu o půjčce není předepsána žádná forma, je

však obvyklé, že věřitel od dlužníka vyžaduje písemné prohlášení o dluhu (tzv.

dlužní úpis). Pokud žalobkyně tvrdila, že její právní předchůdce uzavřel s

žalovaným smlouvu o půjčce, důkazní břemeno prokázání uzavření smlouvy o půjčce

a předání peněz leželo na ní. Ohledně právního hodnocení „uznání dluhu“ z 9. 3.

1999 odkázal odvolací soud na své zrušovací usnesení z 31. 10. 2001, v němž

vyslovil závazný právní názor akceptovaný soudem prvního stupně. K listině

označené „prohlášení“, ve které žalovaný svým podpisem potvrdil, že svůj dluh z

titulu půjčky v roce 1998 poskytnuté JUDr. V. zaplatí v určitém splátkovém

kalendáři, odvolací soud uvedl, že je nepochybné, že v této

listině je již uveden důvod dluhu – půjčka a příslib zaplacení. Jakého

konkrétního dluhu se toto prohlášení týká, však nelze dovodit ani výkladem

podle § 35 odst. 2 ObčZ, když není ani datováno, ani v něm není dluh řádně

specifikován; obsah této listiny proto neumožňuje přijmout závěr, že by ve

spojení s listinou označenou jako „uznání dluhu“ splňovala náležitosti uznání

dluhu podle § 558 ObčZ. Odvolací soud se ztotožnil s právním názorem soudu

prvního stupně o neunesení důkazního břemene žalobkyní, která ani jiným

způsobem, nevzbuzujícím pochybnosti, neprokázala, že původní věřitel JUDr. V.

předal žalovanému částku 414 000 Kč a že se žalovaný zavázal ji vrátit, když

sám JUDr. V. vypověděl, že se s žalovaným dohodl tak,

že peníze vracet nebude.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž

namítla, že napadnuté rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Dovolatelka nesouhlasí s právním názorem odvolacího

soudu, že v daném případě žalovaný svůj dluh ve smyslu § 558

ObčZ neuznal a že žalobkyně neunesla důkazní břemeno k prokázání existence

dluhu žalovaného. Je přesvědčena, že z předložených listin – především

písemného „uznání dluhu“ žalovaným z 9. 3. 1999 a z listiny „prohlášení“ bez

uvedení data, kterým žalovaný učinil dodatečně příslib o zaplacení svého dluhu

na základě půjček z roku 1998, a to do konce roku 1999 po 5

500 Kč měsíčně s tím, že v prosinci 1999 měla být uzavřena dohoda o navýšení

splátek minimálně na částku 10 000 Kč měsíčně, lze zcela logicky dovodit

existenci všech obligatorních náležitostí, které vyžaduje § 558 ObčZ pro uznání

dluhu. Dovolatelka má za to, že odvolací soud pochybil především v tom, že

neprovedl důsledný výklad těchto úkonů ve smyslu § 35 odst. 2 ObčZ, podle

kterého je právní úkony nutno vykládat nejen podle jejich jazykového vyjádření,

nýbrž zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil

s přihlédnutím k následnému chování smluvních stran. Podle názoru dovolatelky z

listiny „uznání dluhu“ vyplývá, že žalovaný uznal vůči právnímu předchůdci

žalobkyně svůj závazek ve výši 414 000 Kč a z další listiny „prohlášení“ , že

přislíbil věřiteli uhrazení tohoto závazku ve stanovených splátkách, přičemž

lze dovodit, že byla sepsána po uznání dluhu, je zde časová

souslednost jednotlivých kroků obou účastníků. Na oba dokumenty pak logicky

navazuje výzva k úhradě dluhu z 22. 10. 1999. Dovolatelka poukázala na rozpory

v tvrzeních žalovaného, který nejprve namítal, že žalovaná částka je ve

skutečnosti nižší, posléze, že je nižší o částku 64 000 Kč, kterou si půjčil od

manželky původního věřitele Z. V., naposledy pak tvrdil, že není poskytnutí

půjčky nikterak prokázáno. Podle názoru dovolatelky je nutno zabývat se také

tím, že v průběhu řízení nebyla prokázána existence žádného další dluhu. Z

jednání žalovaného a jeho následného chování lze tedy logickým výkladem

dovodit, že žalovaný s vědomím existence svého dluhu vůči

JUDr. V. obě listiny podepsal a současně, že tyto listiny se vztahují právě k

předmětnému dluhu. Při výkladu úkonů žalovaného odvolací soud opomněl

přihlédnout k tomu, že v řízení nebylo prokázáno, že by vůle obou stran v době

učinění právních úkonů byla v rozporu s jazykovým projevem, jak je v těchto

úkonech zachycen. Dovolatelka navrhla zrušení rozsudků soudů obou stupňů a

vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání poukázal na výpověď JUDr. V. při jednání soudu

9. 3. 1999, v níž uvedl, že se s žalovaným domluvili tak, že peníze vracet

nebude, ale použije je na rekonstrukci statku, v němž budou

ustájeny jejich koně, takže by si půjčenou částku „odbydleli“. Podle názoru

žalovaného takto vyloučil uzavření smlouvy o půjčce. Dále poukázal na

odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, se kterým se ztotožňuje, neboť v řízení

žalobkyně existenci jeho závazku neprokázala. Žalovaný zdůraznil, že jakýkoliv

závazek vůči JUDr.V. neuznal, a popřel, že by z jeho jednání bylo možno

dovodit, že si byl vědom svého závazku vůči žalobkyni. Žalovaný navrhl

zamítnutí dovolání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud

dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas

oprávněnou osobou, obsahuje stanovené náležitosti a je podle § 237 odst.

1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)

přípustné, přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 242 odst. 1 a

3 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Nejvyšší soud posoudil rozsudek odvolacího soudu z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů. Dovolací soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody, a to i

z hlediska jejich obsahového vymezení v dovolání.

Dovolatelka uplatnila dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.,

jímž lze namítat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci.

Nesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný

skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se jedná, jestliže soud

použil jiný právní předpis, než který měl použít, nebo aplikoval sice správný

právní předpis, ale nesprávně jej vyložil.

Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že v daném případě

nedošlo k uznání dluhu ve smyslu § 558 ObčZ žalovaným. Podle uvedeného

ustanovení uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i

výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové

uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho

promlčení. Listina ze dne 9. 3. 1999 náležitosti uznání dluhu nemá,

neboť v ní chybí uvedení důvodu dluhu a příslib zaplatit

dlužnou částku. Rovněž listina bez data označená jako „prohlášení“ náležitosti

uznání dluhu nesplňuje, neboť ani v ní nejsou určitě ve smyslu §

37 odst. 1 ObčZ vymezeny jednotlivé půjčky. Uznává-li totiž dlužník více dluhů,

jako tomu bylo v tomto případě (podle tvrzení žalobkyně byly půjčky poskytnuty

postupně v roce 1998 a počátkem roku 1999), musí nepochybně určit, které

jednotlivé dluhy (co do důvodu i výše) uznává a

slibuje zaplatit. Pouze v takovém případě je splněna podmínka určitosti

právního úkonu.

Odvolací soud však zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Podle § 120 odst. 1 věty prvé o.

s. ř. jsou účastníci soudního řízení povinni označit důkazy k prokázání svých

tvrzení. Podle § 120 odst. 3 věty druhé o. s. ř. neoznačí-li účastníci důkazy

potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového

stavu z důkazů, které byly provedeny. Důkazním břemenem se

rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že za řízení nebyla

prokázána jeho tvrzení a že z tohoto důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v

jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci

samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného

práva pro rozhodnutí o věci, pro nečinnost účastníka (v důsledku nesplnění

povinnosti uložené účastníku v § 120 odst. 1 věta první o.

s. ř.) nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že

účastník neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestliže z hodnocení

důkazů, které byly za řízení provedeny (§ 120 odst. 3 věta

druhá o. s. ř.) neumožňuje soudu přijmout závěr ani o

pravdivosti tvrzení účastníka a ani o tom, že by bylo nepravdivé. (srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002 sp. zn. 21 Cdo 762/2001

publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 5/2002 pod č. 86/2002).

Povinnost důkazní uložená účastníkům řízení je povinností procesní. O této

povinnosti a o z ní vyplývajícím důkazním břemenu je proto soud účastníky

povinen poučit (§ 5 o. s. ř.) a poučovací povinnost v tomto

směru má i odvolací soud (srov. § 211 o. s. ř.).

V projednávané věci odvolací soud dovodil, že žalobkyně neunesla své důkazní

břemeno k prokázání tvrzení, že její právní předchůdce JUDr. V. půjčil

žalovanému částku 414 000 Kč. Soud však tak učinil, aniž žalobkyni ve smyslu §

118a odst. 3 o. s. ř. poučil o její procesní povinnosti označit důkazy k

prokázání svých tvrzení; odvolací soud pak způsobem vyplývajícím z § 221 o. s.

ř. nezjednal nápravu.

Podle § 118a odst. 3 o. s. ř. platí, že zjistí-li předseda senátu v průběhu

jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k

prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez

zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy. O důkazní

povinnosti a o důkazním břemenu je tedy soud povinen účastníky poučit – na

rozdíl od poučovací povinnosti podle § 118a odst. 4 o. s. ř. i účastníka, který

je zastoupen advokátem. Povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení

lze splnit i tím, že bude poskytnuto jeho zástupci, kterému účastník udělil

procesní plnou moc (srov. § 32 odst. 3 o. s. ř.). Zamítne-li

soud žalobu proto, že účastník neunesl za řízení břemeno tvrzení nebo důkazní

břemeno, aniž by mu poskytl řádné poučení podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř.,

zatížil tím řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2003 sp. zn. 21 Cdo

1491/2002 publikovaný v časopise Soudní judikatura č 4/2003 pod č. 59/2003 a

shora označený rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002

sp. zn. 21 Cdo 762/2001).

Odvolací soud zatížil řízení i dalšími vadami, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci. Podle § 157 odst. 2 o. s. ř. soud v odůvodnění

rozsudku mimo jiné stanovené náležitosti stručně a jasně vyloží, které

skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá

skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč

neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc

posoudil po právní stránce. Odvolací soud , jak je již

shora uvedeno, učinil závěr, že žalobkyně neunesla důkazní břemeno. Při

hodnocení důkazů však pominul dvě listiny, které byly žalobkyní v řízení

předloženy – „uznání dluhu“ z 9. 3. 1999 a „prohlášení“. Jeho právní závěr o

tom, že se nejedná o uznání závazku, jak výše uvedeno, považuje dovolací soud

za správný, nicméně ani soud prvního stupně, ani odvolací soud neprovedl

vyhodnocení obou těchto důkazů, nespecifikoval jejich důkazní význam.

Odvolací soud, který vyšel ze skutkového zjištění soudu prvního stupně, navíc

přehlédl, že soud prvního stupně při výslechu právního předchůdce žalobkyně

JUDr. R. V. postupoval podle § 131 o. s. ř. a vyslechl ho jako účastníka řízení

– člena statutárního orgánu žalobkyně, ač se jmenovaný měl vyjadřovat ke

skutečnostem, které se týkaly jeho osobně, jakožto právního předchůdce

žalobkyně. Za této situace měl být JUDr. V. vyslechnut jako svědek podle § 126

o. s. ř. Odvolací soud toto pochybení nenapravil.

Odvolací soud se navíc dopustil právního pochybení při posuzování otázky, zda

žalobkyně unesla důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že žalovaný přijal od

právního předchůdce žalobkyně částku 414 000 Kč. Odvolací soud vyšel z výpovědi

JUDr. R. V., podle níž se s žalovaným domluvil tak, že mu peníze vracet nebude,

ale použije je na rekonstrukci statku a připustil, že v částce

414 000 Kč je zahrnuto i nějaké naturální plnění. Pokud však právní předchůdce

žalobce uvedl, že s žalovaným uzavřel dohodu, že mu předané peníze nebude

vracet, nelze dovodit, že žalobce neunesl důkazní břemeno k prokázání tvrzení o

existenci smluv o půjčkách. Jak shora uvedeno, smyslem institut důkazního

břemene je umožnit soudu rozhodnout o uplatněném nároku, i když některé

skutečnosti nemohly být prokázány. Tvrzení právního předchůdce

žalobkyně, že se s žalovaným dohodl, že mu

předané peníze nebude vracet, směřuje k úvaze o jiném právním posouzení

uplatněného nároku žalobkyně; nelze jím však odůvodňovat neunesení jejího

důkazního břemene.

Nejvyšší soud vzhledem ke shora učiněným závěrům rozsudek odvolacího soudu

zrušil. Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu,

platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně,

Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zrušil i rozsudek soudu prvního

stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud o náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. června 2004

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu