Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Cdo 5837/2017

ze dne 2018-12-12
ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.5837.2017.1

33 Cdo 5837/2017-237

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci

žalobce T. Č., bytem v XY, zastoupeného JUDr. Bc. Milanem Čmelíkem, advokátem

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Lidická 405/3, proti žalované P. B., bytem v

XY, zastoupené JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 2,

Trojanova 2022/12, o 232.500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v

Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 113 C 22/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku

Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 16. 11. 2016, č. j.

30 Co 161/2016-165, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 2. 2017, č. j. 30 Co

161/2016-172, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 16. 11.

2016, č. j. 30 Co 161/2016-165, ve znění opravného usnesením e dne 28. 2. 2017,

č. j. 30 Co 161/2016-172, se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Ústí nad

Labem – pobočce v Liberci k dalšímu řízení.

Žalobce se po žalované domáhal zaplacení 232.500 Kč (s příslušenstvím), kterou

obdržel darem, a dárce ji po dohodě zaslal na bankovní účet žalované coby

označené platební místo.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozsudkem ze dne 24. 2. 2016, č. j. 113 C

22/2015-116, uložil žalované zaplatit žalobci 232.500 Kč s úroky z prodlení ve

výši 8,05% ročně od 24. 1. 2015 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů

řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 16. 11.

2016, č. j. 30 Co 161/2016-165, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 2. 2017,

č. j. 30 Co 161/2016-172, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že se

žaloba zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost

dovozuje z ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve

znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II

bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“). Je přesvědčen, že závěr,

na němž je napadené rozhodnutí založeno, že darovací smlouva uzavřená mezi

žalobcem a S. L. je neplatná podle § 40 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), neboť nebyla uzavřena písemně,

nekoresponduje s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Oproti

odvolacímu soudu prosazuje, že darovací smlouva je platným právním úkonem,

neboť při darování došlo k odevzdání a převzetí daru (finanční částky), takže

písemná forma nebyla nutná. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu

zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná se ve svém obsáhlém vyjádření k dovolání ztotožnila se skutkovými i

právními závěry odvolacího soudu a navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce

jako nedůvodné zamítl. Dovolání bylo podáno včas, subjektem k tomu oprávněným (žalobcem) za splnění

podmínky jeho advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a je přípustné

podle § 237 o. s. ř., neboť právní otázku platnosti darovací smlouvy odvolací

soud vyřešil v rozporu s rozhodovací praxí dovolacího soudu. Soudy obou stupňů vycházely ze zjištění, že žalobce (obdarovaný) a S. L. (dárkyně) uzavřeli dne 24. 4. 2013 ústně smlouvu, jíž S. L. darovala žalobci

peněžní částku 232.500 Kč za účelem pořízení bydlení po ukončení studia. Finanční dar dárkyně po dohodě s obdarovaným poukázala na jím označený bankovní

účet, jehož majitelkou je žalovaná (matka žalobce a dcera dárkyně). Žalovaná

odmítla žalobci částku 232.500 Kč i přes výzvu vydat. Zatímco soud prvního

stupně posoudil darovací smlouvu jako platný právní úkon a uzavřel, že žalované

vznikla povinnost žalobci částku, kterou mu dárkyně poukázala na její bankovní

účet, na vyzvání vydat, odvolací soud dospěl k závěru, že darovací smlouva

uzavřená mezi žalobcem a dárkyní je podle § 40 odst. 1 obč. zák. (absolutně)

neplatná pro nedodržení zákonem předepsané písemné formy, která je nutná v

případě, že darovaná movitá věc (zde finanční částka) nebyla při darování

obdarovanému dárcem odevzdána a jím převzata. Za podstatné označil skutečnost,

že dárkyně se s žalobcem nejprve na darování (ústně) dohodli a teprve následně

byly finanční prostředky odeslány, přičemž obdarovanému měly být vydány „až s

odstupem, aby je bezprostředně neutratil a mohl si za ně později pořídit

vlastní bydlení“. Protože žalobce neměl k účtu žalované (své matky) dispoziční

právo, nedošlo k předání darované částky ani symbolicky. Odvolací soud dovodil,

že žalobce není v řízení o ochranu vlastnického práva aktivně legitimován a

vůči žalované mu nárok na zaplacení žalované částky nesvědčí z žádného právního

titulu. Podle § 40 odst. 1 obč. zák. nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou

vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. Podle § 628 obč. zák.

darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo

slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá (odst. 1). Darovací smlouva

musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k

odevzdání a převzetí věci při darování (odst. 2). Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3883/2011,

sice uvedl, že převzetím věci ve smyslu § 628 odst. 2 obč. zák. se obvykle míní

faktické přebrání věci „z ruky do ruky“, a podrobně odůvodnil, jaká kritéria

naplňují odevzdání věci a převzetí její držby, současně však přijal a odůvodnil

závěr, že otázka, zda odevzdání a převzetí daru je splněno i bez fyzického

předání darované věci do rukou obdarovaného, a zda tedy stačí převzetí jen

symbolické, z něhož vyplývá vůle obou stran, aby se obdarovaný stal držitelem

věci, záleží vždy na okolnostech konkrétního případu, zejména na povaze

darované věci, na její hmotnosti, umístění, na situaci, v níž k darování došlo,

na vztahu dárce k obdarovanému, apod. K převzetí věci může rovněž dojít např. předáním takového jejího příslušenství, které umožňuje faktické ovládání věci a

je jeho předpokladem (např. předání klíče od motorového vozidla; srov. rovněž

rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 4. 1984, sp. zn. 3 Cz 72/83,

publikovaný pod č. 17 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1986). V rozsudku ze dne 21. 7. 2005, sp. zn. 33 Odo 872/2004, Nejvyšší soud

konstatoval, že darovací smlouva vzniká zpravidla reálně, tj. projevem vůle

dárce předmět daru bezplatně přenechat a projevem vůle obdarovaného dar

přijmout, spojenými s odevzdáním a přijetím předmětu daru. I zde dovodil, že

odevzdáním a převzetím věci ve smyslu § 628 odst. 2 obč. zák. se sice obvykle

míní faktické přebrání věci obdarovaným od dárce („z ruky do ruky“), nelze

ovšem ani vyloučit převzetí movité věci i jinak. Zda odevzdání a převzetí daru

je splněno i bez fyzického předání darované věci do rukou obdarovaného a zda

tedy stačí převzetí jen symbolické, z něhož vyplývá vůle obou stran, aby se

obdarovaný stal držitelem věci, záleží vždy na okolnostech konkrétního případu,

zejména na povaze darované věci, na situaci, v níž k darování došlo apod. Proto

v jím posuzované věci dovodil, že předpoklad odevzdání a převzetí věci byl

naplněn i tehdy, jestliže se dárce a obdarovaný dohodli, že darovanou finanční

částku dárce uhradí přímo věřiteli obdarovaného. V řízení bylo nepochybně zjištěno (jak z výpovědi žalobce, tak svědkyně S. L.),

že vůle dárkyně jednoznačně směřovala k obdarování žalobce, nikoli žalované, a

že na přání žalobce dárkyně poslala darované peníze na bankovní účet jeho matky

(žalované), odkud měla být vyzvednuta v době, kdy si žalobce bude pořizovat

vlastní bydlení; proto také svědkyně nechala na platební příkaz napsat poznámku

„Tomáškovi na byt“; žalovaná tudíž nejen že nemohla nezaregistrovat dojití

platby, ale nemohla ani nabýt přesvědčení, že peníze jsou určeny jako dar pro

ni. Při akceptaci závěrů, které Nejvyšší soud přijal a odůvodnil ve shora citovaném

rozhodnutí sp. zn.

33 Cdo 872/2004, nelze přisvědčit závěru odvolacího soudu,

že ani v případě, že by byla prokázána vůle S. L. spornou finanční částku

žalobci darovat a vůle žalobce tento dar přijmout, není možné dovodit, že

darovací smlouva je platným právním úkonem, neboť nedošlo k odevzdání a

převzetí předmětu daru a darovací smlouva měla mít proto písemnou formu (§ 628

odst. 2 obč. zák.). I v nyní posuzovaném případě je nutno zvažovat specifické

okolnosti případu, zejména povahu předmětu daru (finanční částka), jeho určení

a vztahy v rámci nejbližší rodiny. Jestliže totiž byla finanční částka určena

dárkyní jako dar žalobci a žalobce souhlasil s jejím poukázáním na bankovní

účet žalované, lze takový skutkový děj považovat za odevzdání a převzetí

předmětu daru ve smyslu ustanovení § 628 odst. 2 obč. zák. i bez toho, že došlo

k jeho fyzickému předání tzv. „z ruky do ruky“. Skutečnost, že se účastníci

darovací smlouvy při darování dohodli, že peněžní prostředky budou poukázány na

bankovní účet žalované, neznamená, že byly určeny jí. Jednalo se toliko o

smluvními stranami sjednané platební místo. Skutečnost, že žalobce neměl k

bankovnímu účtu žalované dispoziční oprávnění, je z hlediska naplnění

předpokladů § 628 odst. 2 obč. zák. irelevantní (ani v případě, který byl

Nejvyšším soudem řešen ve věci sp. zn. 33 Cdo 872/2004, neměl obdarovaný

možnost po darování s finančním darem disponovat, neboť byl s jeho souhlasem

předán přímo jeho věřiteli). Právně významné z hlediska výkladu § 628 odst. 2

obč. zák. není v posuzovaném případě ani zjištění, zda žalovaná o sjednaném

postupu účastníků darovací smlouvy věděla, resp. souhlasila s ním. Nadto

skutkový závěr odvolacího soudu, že „v řízení nebylo prokázáno, že by finanční

částka byla poukázána S. L. coby dárkyní na účet žalované s vědomím a souhlasem

žalované“, je v extrémním rozporu s provedenými důkazy, který může vést

dovolací soud k závěru o přípustnosti dovolání (k tomu srov. nálezy Ústavního

soud ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 3093/13, ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07, nebo ze dne 3. 5. 2010, sp. zn. I. ÚS 2864/09). Z výpovědí

svědků S. L. a J. K. ml. (kteří mimo jiné shodně vypověděli, že v době darování

byly vztahy mezi účastníky řízení dobré, a že žalobce za S. L. poslala žalovaná

se žádostí, aby mu finančně vypomohla), které podpořily žalobní tvrzení

žalobce, totiž bez pochybností vyplývá, že žalovaná o postupu účastníků

darovací smlouvy věděla, resp. byla jeho iniciátorkou. Pouze od ní mohl žalobce

zjistit číslo jejího bankovního účtu i banku, u které je veden. Protože S. L. (dárkyně) nechala na platební příkaz napsat poznámku „Tomáškovi na byt“,

žalovaná nejen že nemohla nezaregistrovat dojití platby na svůj bankovní účet

(jednalo se o neběžnou částku), ale nemohla ani nabýt přesvědčení, že peníze

jsou určeny jako dar pro ni, jak při své obraně tvrdila. Postup, který účastníci darovací smlouvy zvolili, je v souladu se současnou

tendencí preferovat bezhotovostní formu platebního styku a je možno klást ho na

roveň mechanismu předání peněz, který by zcela nepochybně konvenoval ustanovení

§ 628 odst. 2 obč. zák., tj.

mechanismu, kdy dárce finanční částku vybere ze

svého bankovního účtu, předá ji v hotovosti obdarovanému a ten ji následně

poukáže na jím zvolený bankovní účet. Lze proto přisvědčit námitce žalobce, že

spolu s dárkyní pouze zvolili nejjednodušší způsob předání finančních

prostředků a že ze způsobu, který shodně zvolili, nelze dovozovat, že finanční

dar mu dárkyně neodevzdala, resp. on ho nepřevzal. Požadavek písemné formy

darovací smlouvy by byl při zjištěných okolnostech případu přehnaným

formalismem. Za situace, kdy byla nepochybně prokázána vůle dárkyně žalobci finanční částku

darovat i vůle žalobce jako obdarovaného tento dar přijmout, přičemž darovaná

finanční částka byla poukázána na platební místo označené obdarovaným, je

darovací smlouva platně uzavřena, neboť došlo k odevzdání a převzetí předmětu

darovací smlouvy – finanční částky. Pokud by byla darovací smlouva za daného

skutkového stavu posouzena jako neplatná pro nedodržení písemné formy, neboť

nedošlo k předání peněz „z ruky do ruky“, došlo by k nechtěnému jevu – abusus

iuris, který logicky nemůže požívat právní ochrany, jak plyne z principu

právního státu (článek 1 odst. 1 Ústavy). Úvaha odvolacího soudu ústící v

závěr, že nedošlo ke splnění předpokladů uvedených v § 628 odst. 2 obč. zák. je

tak založena na nesprávném výkladu jinak správně použitého právního předpisu. Závěr odvolacího soudu, že darovací smlouva uzavřená mezi dárkyní a žalobcem

dne 24. 4. 2013, je (absolutně) neplatná pro nedodržení písemné formy,

neobstojí a nekoresponduje s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu

reprezentovanou shora citovanými rozhodnutími. Dovolací důvod nesprávného

právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. byl tudíž uplatněn právem

a Nejvyšší soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil

k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta první, § 226 odst. 1 o. s. ř.). O nákladech dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí (§ 243g odst. 1

věta druhá o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.