Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Odo 1586/2006

ze dne 2008-12-12
ECLI:CZ:NS:2008:33.ODO.1586.2006.1

33 Odo 1586/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Václava Dudy a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci

žalobce J. M., zastoupeného JUDr. R. V., advokátem, proti žalovanému R. B.,

zastoupenému JUDr. J. F., advokátem, o zaplacení částky 876.889,40 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Novém Jičíně pod sp. zn. 8 C 172/99, o

dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března

2006, č. j. 15 Co 993/2004-279, takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2006, č. j. 15

Co 993/2004-279, se v měnícím výroku I. a ve výrocích o nákladech řízení

zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Dovolání proti potvrzujícímu výroku III. rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 31. března 2006, č. j. 15 Co 993/2004-279, se odmítá.

Žalobce se žalobou domáhal vůči žalovanému zaplacení částky 876.889,40 Kč s

0,05 % úrokem z prodlení za každý den prodlení od 12. 6. 1998 do zaplacení.

Požadavek odůvodnil tvrzením, že podle smlouvy o dílo č. ze dne 19. 2. 1996

zhotovil pro žalovaného rodinný dům v K. Z dohodnuté ceny díla mu dosud

žalovaný nezaplatil spornou částku, ačkoliv žalovaný dílo po dokončení a

odstranění vad převzal.

Okresní soud v Novém Jičíně (dále jen „soud prvního stupně“) v pořadí druhým

rozsudkem (jeho předchozí rozsudek ze dne 6. února 2001, č. j. 8 C 172/99-78,

byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. července 2001, č. j.

15 Co 215/2001-105, pro procesní pochybení a nedostatečně zjištěný skutkový

stav věci), ze dne 15. června 2004, č. j. 8 C 172/99-249, uložil žalovanému

povinnost zaplatit žalobci částku 555.089,40 Kč s 0,05 % úrokem z prodlení

denně od 12. 6. 1998 do zaplacení (výrok I.), zamítl žalobu o zaplacení částky

321.800,- Kč s 0,05 % úrokem z prodlení denně od 12. 6. 1998 do zaplacení

(výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výroky III., IV. a V.). Vyšel ze

zjištění, že otec žalovaného J. B. uzavřel dne 19. 2. 1996 na základě plné moci

udělené žalovaným dne 9. 5. 1995 se žalobcem smlouvu o dílo č. (dále jen

„smlouva“). Jejím předmětem byla stavba rodinného domu na pozemku parc. č. v k.

ú. K.-O. předměstí. Jelikož nedošlo včas k montáži oken ani k výběru bytových

doplňků, nebyl termín dokončení díla dne 30. 11. 1996 dodržen. K převzetí díla

došlo až dne 20. 4. 1998. V souvislosti s tím žalobce vystavil žalovanému

konečnou fakturu č. znějící na částku 876.889,40,- Kč splatnou 11. 6. 1998,

kterou žalovaný doposud nezaplatil. Proti pohledávce žalobce uplatnil žalovaný

nárok na zaplacení smluvní pokuty za opožděné dokončení díla a současně vytkl

jeho vady, jež jsou popsány ve znaleckém posudku znalkyně Ing. Š., přičemž

náklady na odstranění vad, které souvisejí s chybami při realizaci díla,

představují částku 321.800,- Kč. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně

dovodil, že účastníci (žalovaný přitom zastoupený otcem J. B.) uzavřeli smlouvu

o dílo podle § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), které

mělo být dokončeno a předáno dne 30. 6. 1997; v tomto naposledy dohodnutém

termínu nebylo dílo předáno. V souvislosti s pozdním předáním díla soud prvního

stupně hodnotil ujednání o smluvní pokutě a dospěl k závěru, že pro neurčitost

je smlouva v této části neplatná. Neobstojí tak kompenzační námitka žalovaného,

uplatněná vůči požadavku žalobce na doplacení ceny díla. S odkazem na § 560 až

565 obch. zák. a rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. III. Odon 20/96 a 29 Cdo

51/2000 uzavřel, že dílo má vady, jestliže provedené stavební práce

neodpovídají projektové dokumentaci. Žalovaný tyto vady vytkl včas a proto má

právo na slevu z ceny díla ve výši 321.800,- Kč, v důsledku čehož soud prvního

stupně žalobu v tomto rozsahu zamítl. U nedostatků díla, které nesouvisely se

souladem s projektovou dokumentací stavby, konstatoval, že nejde o vady podle §

560 odst. 1 obch. zák., neboť nebylo prokázáno, že jsou projevem nedodržení

projektové dokumentace při realizaci díla. Smluvní ujednání v čl. IV. odst. 1

smlouvy vyložil - s přihlédnutím k závěrům vyjádřeným v rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 31. srpna 1999, sp. zn. 33 Cdo 1148/98 - jako dohodu o výši úroků

z prodlení a nikoliv jako ujednání o smluvní pokutě, čemuž nebrání použitý

výraz „penále“.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. března 2006, č. j. 15 Co

993/2004-279, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku I. tak, že žalobu o zaplacení částky 555.089,40 Kč s 0,05 % úrokem z prodlení od

12. 6. 1998 do zaplacení zamítl, dále jej změnil ve výrocích o nákladech řízení

účastníků a státu, potvrdil jej v zamítavém výroku II.; současně rozhodl o

nákladech odvolacího řízení. Převzal skutková zjištění soudu prvního stupně

učiněná ze smlouvy o dílo, z výslechů svědků, zápisu o předání a převzetí díla,

z faktury č., z korespondence účastníků a po zopakování důkazu plnou mocí ze

dne 9. 5. 1995 dospěl - s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. listopadu 1997, sp. zn. 11 Cmo 245/97, publikovaný v časopisu Soudní rozhledy

ročník 1998, č. 3, str. 58 - k závěru, že smlouva je neplatná, neboť v ní není

výslovně uvedeno, že ji za objednatele (žalovaného) uzavírá na základě

hmotněprávní plné moci J. B. jako jeho zástupce. Na tomto závěru nemůže nic

změnit to, že plná moc byla žalovaným fakticky udělena. Důsledkem neplatnosti

písemné smlouvy je pak absence písemné dohody podle § 262 odst. 1 obch. zák.,

což znamená, že na právní vztah účastníků nelze aplikovat ustanovení obchodního

zákoníku (nešlo totiž o právní vztah podléhající režimu § 261 obch. zák.). V

důsledku neplatnosti písemné smlouvy nemohou mít účastníci vůči sobě žádné

peněžní závazky z titulu ujednání o smluvní pokutě pro případ pozdního

dokončení díla ani z titulu smluvených úroků z prodlení. Na základě plné moci

ze dne 9. 5. 1995 byl J. B. oprávněn koupit pozemek a začít se stavbou

rodinného domu pro žalovaného, tedy byl zmocněn jen k přípravné fázi výstavby –

koupit pozemek, opatřit projektovou dokumentaci, získat dodavatele a podobně. Uzavřením smlouvy o dílo J. B. překročil rozsah svého zmocnění, neboť stavbu

nejen započal, ale prostřednictvím žalobce ji dokončil a hotové dílo převzal. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobce a J. B. jako zástupce žalovaného

uzavřeli ústně smlouvu o dílo (písemná smlouva je ze shora uvedených důvodů

neplatná) podléhající režimu občanského zákoníku, kterou žalovaný dodatečně

schválil, na což lze usuzovat ze skutečnosti, že stavbu ze svých prostředků

financoval. Ve vztahu ke smluvní pokutě odvolací soud dovodil, že i kdyby byla

písemná smlouva platná, ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro neurčitost;

ze smlouvy nelze totiž zjistit základ, z něhož se smluvní pokuta bude počítat. I když odvolací soud zjistil menší počet vad provedeného díla, výši slevy

určenou soudem prvního stupně považoval za nedostačující. Zhotovitel podle něj

odpovídá nejen za vady díla mající svůj původ v chybné realizaci díla, ale

rovněž za vady, jejichž příčinou byly nevhodné pokyny objednatele, na které

nebyl zhotovitelem upozorněn, jak tomu bylo v případě neprovedení

hydrogeologického průzkumu pozemku před založením stavby nebo volbou nevhodného

materiálu. Při úvaze o výši slevy odvolací soud v souladu s § 136 o. s. ř.

a s

odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod R 2/78 vzal v úvahu

nejen náklady na přímé odstranění vad díla, ale rovněž náklady nutné k tomu,

aby stavbu bylo možno užívat přes existující závady. Jako přiměřená se proto

jeví sleva ve výši 8 – 10 % z ceny díla, což odpovídá maximálně částce

1,007.440,- Kč. S tímto odůvodněním odvolací soud potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně v zamítavém výroku o částce 321.800,- Kč s příslušenstvím a

změnil jej ve vyhovujícím výroku o částce 555.089,40 Kč s příslušenstvím tak,

že žalobu i v tomto rozsahu zamítl, jelikož pohledávku z titulu slevy z ceny

díla lze započítat vůči požadavku na doplatek ceny díla (viz R 12/89).

V dovolání, jehož přípustnost opírá v případě měnícího výroku o § 237 odst. 1

písm. a) o. s. ř. a v případě potvrzujícího výroku o § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř., žalobce (dále též „dovolatel“) odvolacímu soudu vytýká, že řízení

zatížil vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a jeho

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesprávné právní

posouzení věci spatřuje chybném závěru o neplatnosti smlouvy ze dne 19. 2.

1996, který odvolací soud dovodil ze skutečnosti, že smlouvu sice podepsal na

základě písemné plné moci za objednatele (žalovaného) J. B., avšak údaj o tom,

že tak činí jako zástupce se v textu smlouvy (ani u jeho podpisu) nenachází.

Dovolatel má zato, že povinnost uvádět ve smlouvě, že jednající jedná na

základě plné moci jako zástupce zastoupeného, nevyplývá z žádného právního

předpisu. O takovém jednání nemůže být pochyb v situaci, kdy existuje písemná

plná moc, jež je předána druhé smluvní straně ještě před uzavřením smlouvy, jak

tomu bylo v tomto případě. Připomíná, že v souladu s plnou mocí udělenou

žalovaným J. B. připojil svůj podpis na místě objednatele ke sporné smlouvě, na

průběh stavby dohlížel, zčásti ji prostřednictvím dalších osob i sám prováděl,

stavbu přebíral, uplatňoval nároky z titulu vad díla a hradil jeho cenu z

prostředků žalovaného. Žalovaný neplatnost smlouvy z tohoto důvodu nikdy

nenamítal. J. B. nepřekročil dohodnutý rozsahu zastoupení; s odkazem na nález

Ústavního soudu ze dne 23. března 2005, sp. zn. ÚS 572/2004, žalobce dovozuje,

že úmysl žalovaného (zmocnitele) a J. B. (zmocněnce) bylo možno zjistit za

použití interpretačních pravidel. Jestliže podmínkou platnosti písemné smlouvy

není výslovná doložka o tom, že někdo jedná jako zástupce jedné smluvní strany,

v situaci, kdy je druhé smluvní straně předložena plná moc opravňující k

zastupování, a když je nade vší pochybnost jisté, že jednající nejedná jménem

svým, nýbrž zastupuje nepřítomnou smluvní stranu, neprosadí se závěry shora

zmiňovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Chybný závěr o neplatnosti

smlouvy se promítá do řešení dalších otázek, včetně právního režimu smlouvy.

Vadu řízení dovolatel spatřuje v nedostatku poučení o tom, že věc bylo možno

posoudit po právní stránce jinak, než podle jeho dosavadního právního názoru, v

důsledku čehož nebyl vyzván k doplnění rozhodujících skutečností. Napadené

rozhodnutí odvolacího soudu je tak rozhodnutím překvapivým. S tímto zdůvodněním

žalobce navrhl, aby byl rozsudek odvolacího soudu zrušen a věc mu byla vrácena

k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl zamítnutí dovolání. Zdůraznil, že od počátku řízení namítal

rozpor mezi označením objednatele v záhlaví smlouvy a podpisem jiné osoby, z

čehož dovozoval nedostatek pasivní legitimace ve sporu.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná

ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání

proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona (t. j. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. S ohledem na to, že odvolací soud v řízení o odvolání proti

rozsudku soudu prvního stupně postupoval podle procesních předpisů účinných

před 1. 4. 2005 (článek II bod 2. zákona č. 59/2005 Sb.), bylo i v řízení o

dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou

provedenou uvedeným zákonem (dále opět jen „o. s. ř“).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Vymezuje-li občanský soudní řád - při splnění zákonných podmínek - jako

způsobilý předmět dovolání rozhodnutí odvolacího soudu, má tím na mysli i

jednotlivé jeho výroky o věci samé.

Nelze přehlédnout, že žalobce dovoláním napadá dva výroky ve věci samé, které

mají – z hlediska přípustnosti dovolání – odlišný režim. Zatímco dovolání proti

měnícímu výroku je vždy přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a v

případě takového dovolání lze uplatnit všechny zákonem předpokládané dovolací

důvody, lze o přípustnosti dovolání proti výroku, jímž byl potvrzen zamítavý

výrok rozsudku soudu prvního stupně, uvažovat jen v intencích § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. [prvý rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen odvolacím

soudem pro procesní pochybení a nedostatečně zjištěný skutkový stav věci; soud

prvního stupně nebyl proto vázán právním názorem odvolacího soudu, takže

přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nepřipadá v úvahu].

Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je podmíněna nejen

tím, že rozhodnutí je zásadního významu z hlediska svého obecného dopadu do

poměrů sporů jiných (obdobných), nýbrž i tím, že dotčené právní posouzení věci

je významné pro věc samu. Tento předpoklad nesplňuje situace, kdy řešení

příslušné právní otázky se nemůže projevit v poměrech dovolatele, tedy zůstane-

li jeho postavení vůči druhé straně sporu (ve vztahu žalobce - žalovaný)

nezměněno. Jinak řečeno, spočívá-li rozsudek, jímž odvolací soud potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně, na posouzení více právních otázek, z nichž každé

samo o sobě vede k zamítnutí žaloby, není dovolání věcně projednatelné,

jestliže věcnému přezkumu posouzení byť jediné právní otázky brání to, že není

splněna podmínka jejího zásadního právního významu ve smyslu § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., nebo to, že řešení této otázky odvolacím soudem nebylo

dovoláním zpochybněno. Věcný přezkum posouzení ostatních právních otázek za

tohoto stavu výsledek sporu ovlivnit nemůže, a dovolání je - podle posledně

označeného ustanovení - nepřípustné jako celek (srov. usnesení Nejvyššího soudu

ČR ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 29 Odo 700/2004, usnesení 2 Cdon 808/97 ze

dne 27. května 1999 uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, jakož i usnesení ze dne 30. ledna 2002, sp. zn. 20 Cdo 910/2000,

uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 2002, pod číslem 54).

Potvrzující výrok rozsudku odvolacího soudu je založen na dvou na sobě

nezávislých závěrech, že písemná smlouva o dílo ze dne 19. 2. 1996 je neplatná,

místo ní ale platí ústně uzavřená smlouva o dílo podléhající ovšem režimu

občanského zákoníku, a že žalovanému náleží sleva z ceny díla v důsledku jeho

vad. Rozsudek odvolacího soudu tedy spočívá na posouzení dvou právních otázek,

přičemž závěr o oprávněnosti slevy z ceny díla (a její výši) žalobce dovoláním

nezpochybňuje; obstojí-li závěr o důvodnosti slevy, nemůže být dán zásadní

právní význam řešení otázky platnosti smlouvy ze dne 19. 2. 1996. Dovolání

proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu tak směřuje v této části

proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek

nepřipouští; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s.

ř. odmítl.

V rámci dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. žalobce

odvolacímu soudu vytýká nesprávnou aplikaci § 22 odst. 1 obč. zák., § 31 obč.

zák. a § 33 obč. zák. (uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř.).

Žalobce nenamítá, že řízení bylo postiženo vadami uvedenými v § 229 odst. 1, §

229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., a s výjimkou výhrady vůči

nedostatečnému poučení rovněž jinými vadami řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, k nimž dovolací soud přihlédne, i když nebyly v

dovolání uplatněny, a ani z obsahu spisu nic takového neplyne. Dovolací soud se

proto zabýval jen výslovně uplatněným dovolacím důvodem, jak jej žalobce

obsahově vymezil, a dospěl k závěru, že dovolání je v této části opodstatněné.

Podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. lze dovolání podat z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Nesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný

skutkový stav (skutkové zjištění). O mylnou aplikaci se jedná, jestliže soud

použil jiný právní předpis, než který měl správně použít, nebo aplikoval sice

správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil, popř. jestliže ze skutkových

zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.

Podle § 22 odst. 1 obč. zák. zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného

jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné

zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci (§ 23 obč. zák.).

Podle § 31 obč. zák. při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo

právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž

musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění (odstavec 1). Je-li třeba, aby

právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně.

Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního

úkonu (odstavec 4).

Podle § 33 obč. zák. překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné

moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však

zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného

odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení

schválil (odstavec 1). Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat

za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání

zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez

zbytečného odkladu schválí. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo

jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci

požadovat buď splnění závazku nebo náhradu škody způsobené jeho jednáním

(odstavec 2). Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže osoba, se kterou bylo

jednáno, o nedostatku plné moci věděla (odstavec 3).

V projednávané věci je nepochybné, že smlouvu o dílo neuzavíral otec žalovaného

jako smluvní strana, nýbrž jako jeho zástupce. Za stavu, kdy písemnou smlouvu

podepsal J. B. ačkoliv v záhlaví smlouvy je jako smluvní strana (objednatel)

označen žalovaný, je rozhodující, jaký následek občanský zákoník spojuje se

skutečností, že ve smlouvě nebylo uvedeno, že J. B. jedná na základě hmotně

právní plné moci, popř. bez plné moci.

Odvolací soud závěr, že tato skutečnost způsobuje neplatnost celé písemné

smlouvy o dílo, založil na vývodech rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7.

listopadu 1997, sp. zn. 11 Cmo 245/97, podle něhož jestliže smlouvu uzavírá za

některou smluvní stranu na základě hmotněprávní plné moci zástupce (§ 31 odst.

1 obč. zák.), musí být ze smlouvy patrno, že tak činí jako zástupce (§ 32 odst.

obč. zák.). Jestliže tento zákonný požadavek není splněn, je smlouva neplatná

bez ohledu na to, že jednající osobě byla udělena plná moc. Toto rozhodnutí,

které nebylo jednoznačně přijímáno soudní praxí, bylo překonáno rozsudkem

Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 1635/2005, publikovaným

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek číslo 5/2008 jako R 49/2008. V něm

dovolací soud přijal závěr, že podepsala-li fyzická osoba smlouvu jako osoba

jednající za smluvní stranu, není pro řešení otázky platnosti této smlouvy

významné, zda v ní bylo výslovně uvedeno, že tak činí na základě hmotněprávní

plné moci.

Při výkladu rozsahu zmocnění J. B. odvolací soud ve shodě s tím, jak anglický

text plné moci ze dne 9. 5. 1995 překládají oba účastníci řízení, dovodil, že

plná moc opravňovala J. B. pouze ke koupi pozemku a zahájení stavby domu podle

pokynů žalovaného.

Právní úkony vyjádřené slovy (a takovým úkonem je nepochybně i dohoda o plné

moci) je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména

též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s

jazykovým projevem (§ 35 odst. 2 obč. zák.). Při výkladu právního úkonu lze na

vůli toho, kdo úkon učinil, usuzovat také s přihlédnutím k následnému chování

smluvních stran (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1997,

sp. zn. 1 Odon 95/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 1998,

sešit 5, pod č. 38). Přestože J. B. ve své svědecké výpovědi uvedl, že plnou

moc založenou ve spise neviděl, podle příkazu v ní obsaženém, organizoval

stavbu rodinného domu, uzavřel spornou smlouvu, dohlížel na výstavbu, přičemž

žalovaný jeho prostřednictvím hradil postupně (mimo spornou poslední platbu)

cenu díla. Z tohoto následného chování zmocněnce (J. B.) a zmocnitele

(žalovaného) je za použití výkladových pravidel (§ 35 odst. 2 obč. zák.)

nepochybné, že žalovaný pověřil svého otce nejen k zahájení stavby, ale rovněž

k tomu, aby podle jeho pokynů stavbu provedl, tedy zajistil její výstavbu, ať

už vlastní prací nebo na smluvním základě prostřednictvím vybraného zhotovitele.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce je v této části opodstatněné a

dovolací soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu ve výroku, jímž byl

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé změněn tak, že žalobu o zaplacení

částky 555.089,40 Kč s 0,05 % úrokem z prodlení od 12. 6. 1998 do zaplacení

zamítl, a ve výrocích, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, zrušil a v

tomto rozsahu věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část

věty za středníkem a § 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Protože zbývající výhrada dovolatele byla - s přihlédnutím k důvodu, pro který

bylo napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno - bezvýznamná, její

podstatou se dovolací soud nezabýval.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný. V novém rozhodnutí rozhodne

soud nejen o náhradě nákladů nového řízení, ale znovu i o nákladech řízení

původního, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o. s.

ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2008

JUDr. Václav Duda

předseda senátu