Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 1072/2015

ze dne 2015-11-25
ECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.1072.2015.1

6 Tdo 1072/2015-46

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. listopadu 2015 o

dovoláních, která podali obvinění M. B., B. Š., a M. S., proti usnesení

Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 9 To 332/2014, jako soudu

odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 3 T

17/2012, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněných M. B., B. Š. a M.

S. o d m í t a j í .

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 23. 5. 2014, sp. zn. 3 T 17/2012,

byli obvinění M. B., B. Š. a M. S. uznáni vinnými trestným činem pojistného

podvodu podle § 250a odst. 1, odst. 4 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb.,

trestního zákona, ve znění účinném do dne 31. 12. 2009 (dále jen „tr. zák.“) ve

spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Uvedeného trestného činu se

jmenovaní obvinění podle skutkových zjištění jmenovaného soudu dopustili tím,

že „po vzájemné domluvě nejprve M. S. dne 2. 10. 2009 telefonicky a následně

dne 3. 11. 2009 M. B. a B. Š. písemně oznámili společnosti UNIQA pojišťovna, a.

s., se sídlem Praha 6, Evropská 136, jako škodní událost, že B. Š. měla dne 30.

9. 2009 v odpoledních hodinách při řízení vozidla zn. BMW X83/3.0 D,

registrační značky …, VIN: …, způsobit mezi obcemi S. a V. dopravní nehodu se

škodou na pravé přední části tohoto vozidla tak, že v důsledku vyhýbání se

protijedoucímu nákladnímu vozidlu sjela na krajnici a vozidlem narazila do

betonového předmětu, ačkoli jim bylo známo, že k dopravní nehodě fakticky došlo

v důsledku úmyslného vyjetí vozidla mimo komunikaci a jeho úmyslného najetí do

betonového mostku a ačkoli byli srozuměni s tím, že v důsledku tohoto

nepravdivého popisu nehodového děje bude M. B. neprávem vyplaceno pojistné

plnění vázané na vznik škody na vozidle podle pojistných smluv, které M. B.

sjednala se společností UNIQA pojišťovna, a. s., a to podle smlouvy č. … ze dne

5. 10. 2007 (havarijní pojištění) a smlouvy č. … ze dne 9. 10. 2007 (pojištění

rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a pojistným plněním z havarijního

pojištění), načež po likvidaci údajné pojistné události vedené pod č. …, … a …

byla M. B. na její účet vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.

s., vyplacena částka celkem 769 447 Kč, z toho dne 25. 11. 2009 částka 500 217

Kč za škodu na vozidle, dne 15. 1. 2010 částka 132 340 Kč jako záloha na krytí

rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a pojistným plněním z havarijního

pojištění a dne 31. 3. 2010 částka 89 390 Kč jako doplatek tohoto rozdílu a

částka 47 500 Kč za zapůjčení náhradního vozidla, čímž společnosti UNIQA

pojišťovna, a. s., způsobili škodu ve výši celkem 769 447 Kč“.

Za tento trestný čin byli obvinění M. B., B. Š. a M. S. odsouzeni (každý) podle

§ 250a odst. 4 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání dvaceti čtyř měsíců,

jehož výkon jim byl podle § 58 odst. 1a § 59 odst. 1tr. zák. podmíněně odložen

na zkušební dobu v trvání třiceti šesti měsíců. Podle § 59 odst. 2 tr. zák.

byla všem jmenovaným obviněným uložena též povinnost, aby ve zkušební době

podle svých sil nahradili škodu, kterou trestným činem způsobili.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo všem jmenovaným obviněným uloženo společně a

nerozdílně zaplatit na náhradě škody poškozené UNIQA pojišťovně, a. s., IČ:

49240480, se sídlem Evropská 136, Praha 6 částku 781 207 Kč spolu se zákonným

úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 781 207 Kč od 10. 4. 2012 do

zaplacení. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená UNIQA pojišťovna, a. s.,

IČ: 49240480, odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve

věcech občanskoprávních.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění, rozhodl ve

druhém stupni Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 9 To

332/2014, jímž tato odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti výše citovanému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2015, sp.

zn. 9 To 332/2014, podali dovolání všichni obvinění, a to s odkazem na dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněné M. B. a B. Š. pak uplatnily

též důvod dovolaní uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Obviněné M. B. a B. Š. podaly dovolání společně, a to prostřednictvím obhájce

Mgr. Richarda Frommera.

Obviněná M. B. spatřovala nesprávné právní posouzení skutku v tom, že skutek

popsaný ve skutkové části odsuzujícího rozsudku není trestným činem pojistného

podvodu podle § 250a odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., a to jednak pro absenci

subjektivní stránky tohoto trestného činu (jednání pachatele musí spočívat v

úmyslném nepravdivém oznámení škodní události), a jednak pro absenci

subjektivní stránky tohoto trestného činu, pokud se týká naplnění kvalifikované

skutkové podstaty podle odstavce 4 písm. b) daného ustanovení. Krajský soud se

podle názoru obhajoby k námitce ohledně subjektivní stránky (u obou obviněných)

vůbec nevyjádřil, přesto, že obhajoba v dovolání uvedla celou řadu skutečností

a argumentů.

Stran naplnění subjektivní stránky daného trestného činu obviněná M. B.

konstatovala, že pokud je vedle verze obžaloby ve věci stejně možná a

pravděpodobná verze obviněných (podle jejího názoru existují ve věci tři možné

varianty skutkového děje, z nichž jedna je ta, že se skutek stal jak tvrdí

obžaloba, přičemž ona o tom nevěděla, stejně jako je možné, že se skutek stal,

jak tvrdí obhajoba) a dalšími důkazy již není možné objasnit, která z verzí je

věrohodnější, nelze obviněné s ohledem na zásadu in dubio pro reo uznat

vinnými.

Stran její vědomosti o nepravdivosti vzniku havárie automobilu BMW rozdílně od

úvah a argumentace soudu prvního stupně dovodila, že pravděpodobnější verzí se

jeví, že by pachatel celou věc zorganizoval a provedl tak, aby u svých

rodinných příslušníků eliminoval riziko trestního stíhání.

Za vadu odvolacím soudem neodstraněnou (avšak které si byl tento soud vědom)

považovaly obě obviněné rozporná skutková zjištění soudu prvního stupně ohledně

skutečnosti, kdo automobil BMW řídil v okamžiku nárazu a popisu skutku ve

skutkové větě. Obviněné dále připomněly obsah svého odvolání a s odkazem na

znění § 6 tr. zák. zdůraznily, že v okamžiku spáchání skutku, ve kterém je

spatřován předmětný trestný čin, naprosto chybí jejich vědomost o tom, jaká by

mohla být škoda, natož aby zde bylo zavinění ve formě nedbalosti na způsobení

následku v podobě značné škody. Z tohoto důvodu pak nelze ani jednu z nich

uznat vinou spácháním trestného činu (pojistného podvodu podle § 250a tr. zák.)

v kvalifikované skutkové podstatě, ale maximálně podle odstavce prvního.

Obviněná B. Š. nad výše uvedené samostatně poznamenala, že ona sama neobdržela

pojistné plnění. Je tedy podle jejího názoru zcela nelogické, aby byla do

případu „zatáhnuta“, pokud by se nehodový děj nestal tak, jak jej nahlásila

Policii ČR a následně pojišťovně. Pochybnosti o tom, že skutečně řídila

předmětný automobil, spolu s faktem, že pokud by vše bylo pojistným podvodem,

nic by z toho neměla a pouze se vystavila riziku trestního stíhání, naopak

podle jejího přesvědčení svědčí pro to, že se skutek nestal tak, jak je

vyjádřen ve skutkové větě odsuzujícího rozsudku. Spolu s tím dovodila, že tyto

pochybnosti by pak měly jít ku prospěchu, nikoli k tíži oběma obviněným.

Podle názoru obou obviněných došlo v posuzovaném případě k prokazování viny

obviněných skrze vyvracení jejich obhajoby, což však není předmětem trestního

řízení. „Manuálem tohoto trestního řízení“ se pro dopravní policii v rámci

šetření dané havárie stalo vyvrácení každého slova z vyjádření B. Š., což zcela

zřejmě svědčí o nedostatku relevantních důkazů prokazujících verzi obžaloby.

Obviněná B. Š. buď řídila vozidlo BMW a spáchala s ním nehodu sama a bez

předchozí domluvy s kýmkoli anebo vozidlo vůbec neřídila a pouze nahlásila

dopravní nehodu, jakoby vozidlo řídila. Ze závěrů dokazování však plyne, že se

nehoda stala, stala se na daném místě, a podle okresního soudu se stala

úmyslným vyjetím ze silnice a nárazem do mostku. Obviněná B. Š. uvedla, že

strhla řízení a tedy úmyslným jednáním vyjela ze silnice a následně narazila do

mostku, zde již ale podle jejich slov nelze hovořit o úmyslu při najetí do

mostku, neboť k posouzení jejího zavinění chybí jak její vyjádření, tak jiné

důkazy, kterými by tento její vnitřní duševní stav mohl být osvědčen. Její

zavinění pak nelze prokázat ani znaleckým posudkem.

Dále obviněná B. Š. namítla, že shora popsaný skutek není ve vztahu k ní

trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., a to jednak

pro absenci subjektivní stránky trestného činu jako takového (úmyslného

nepravdivého oznámení škodní události), jednak pro absenci subjektivní stránky

tohoto trestného činu pokud se týká naplnění jeho kvalifikované skutkové

podstaty. Zopakovala okolnosti, důvody a způsob její jízdy ústící do nehody,

upozornila na závěry práce Ing. M. a podotkla, že nelze nijak prokázat, co bylo

příčinou natočení volantu s následkem vyjetí mimo vozovku kromě jejího popisu.

Poukázala také na odborná vyjádření a znalecké posudky založené ve spise, z

nichž je podle ní evidentní obrovský rozptyl variant, a z toho vyplývající

objektivní existence pochybností, jak se nehoda stala.

Podle obou obviněných tak zůstává sporným pouze zavinění při naražení do

betonového mostku, kdy však neexistuje důkaz o tom, že by obviněná B. Š. do

mostku úmyslně narazila a rovněž tak neexistuje důkaz, že by úmyslně narazila

do mostku v úmyslu spáchat pojistný podvod.

S tvrzením o nerespektování zásady in dubio pro reo a s tím, že soudy vedly

proces svévolně v rozporu s touto zásadou nikoli k prokázání obžaloby a tedy

viny, ale k vyvrácení obhajoby, dále obviněné vyvodily závěr, že jsou v jejich

případě dány podmínky pro možnost zásahu Nejvyššího soudu do skutkového základu

napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence extrémních rozporů mezi

skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy, když zejména skutkové závěry

ohledně jízdy B. Š. a úmyslu všech obviněných nebyly učiněny na základě

provedených důkazů a nejedná se tak o výsledek dokazování, ale o subjektivní

úvahy nalézacího soudu, podpořené soudem odvolacím. I nesprávně ustálený

skutkový děj pak neměl být podle jejich slov kvalifikován jako trestný čin

pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. buď vůbec, anebo

alespoň co se týče kvalifikované skutkové podstaty v odst. 4 písm. b) tohoto

zákonného ustanovení.

S ohledem na výše uvedené obě obviněné navrhly, aby Nejvyšší soud podle § 265k

odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1.

2015, sp. zn. 9 To 332/2014, dále podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i veškerá

rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265m odst. 1 tr. ř.

rozhodl tak, že se obviněné M. B. a B. Š. zprošťují obžaloby, eventuelně, aby

po zrušení při úpravě skutkové věty uznal dovolatelku B. Š. vinnou toliko

spácháním trestného činu pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zák.

Obviněný M. S. v úvodu svého dovolání podaného prostřednictvím obhájce Mgr.

Lukáše Wimětala zopakoval dosavadní průběh řízení a s odkazem na odůvodnění

předcházejícího zrušovacího usnesení odvolacího soudu uvedl, že pokyny

odvolacího soudu nebyly soudem prvého stupně dodrženy. Zdůraznil, že tuto

skutečnost nereflektoval ani odvolací soud v napadeném rozhodnutí. Obviněný se

neztotožnil ani se skutkovými zjištěními soudu promítnutými v tzv. skutkové

větě, neboť tyto podle jeho názoru nevyplývají z provedeného dokazování. Podle

jeho přesvědčení došlo k nesprávné právní kvalifikaci, a to zejména v otázce

zavinění a výše škody. Akcentoval, že se uvedeného přečinu nemohl dopustit,

když on sám vůbec nebyl subjektem, kterému by náleželo plnění z pojistné

smlouvy (nebyl jejím účastníkem) a ani do procesu uplatnění nároku z pojistné

smlouvy nevstoupil takovým způsobem, že by se na uplatnění nároku podílel. Na

základě toho shledal, že nemůže být subjektem shora specifikovaného přečinu, a

to jak v pozici pachatele, tak ani spolupachatele. Z důkazů ve věci provedených

podle něj není zřejmé, z čeho soud zjistil jeho spolupachatelství, tedy v čem

spočívalo společné jednání a jak dovodil společný úmysl. Soudy ve věci činné se

podle jeho názoru vůbec nezabývaly dokazováním subjektivní stránky, resp. tím,

v čem spatřovaly jeho spolupachatelství, nesplnily podmínky ustanovení § 125

odst. 1 tr. ř., neboť jejich rozhodnutí vykazují znaky libovůle, obsahují

značné množství spekulací a teprve na základě takto učiněných zjištění, jež

nevycházejí ze skutkového děje, staví najisto vinu všech obviněných. Za

nedostatečné označil dovozování jeho viny z jeho minulosti a ze spekulací o

tom, že obviněná B. Š. nehodu nezinscenovala, čili tak učinil on. Přitom

zdůraznil, že soud prvého stupně opomněl uvést, z čeho při takovém závěru

vycházel, když jeho zavinění nelze z důkazů ve věci provedených vůbec dovodit.

Tuto vadu považoval za natolik zásadní a významnou, že podle něho založila

vadnost rozhodnutí soudů obou stupňů. V této souvislosti upozornil také na

absenci motivu, který by ho vedl k jednání, jež je popsáno ve skutkové větě.

Jeho role v průběhu událostí spočívala pouze v tom, že pojišťovně telefonicky

vznik škody nahlásil, neboť se na místo dostavil. Dále již nikde nefiguruje ani

nevystupuje a není tak podle něj zřejmé, z jakých konkrétních, ať již přímých

nebo nepřímých důkazů, je dovozeno jeho spolupachatelství.

Vedle takto uplatněné námitky obviněný s odkazem na závěry usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 6 Tdo 335/2009, vyjádřil výhrady vůči

zjišťované výši škody s tím, že škodou je částka, která se rovná rozdílu mezi

skutečně poskytnutým pojistným plněním a pojistným plněním, které by náleželo,

kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo nezamlčel

podstatné údaje při uplatnění nároku na pojistné plnění. Za škodu nelze bez

dalšího považovat celou výši poskytnutého plnění, je-li zřejmé, že k pojistné

události došlo a že nárok na pojistné plnění vznikl. Dále uvedl, že závěry

posledního revizního znaleckého posudku znaleckého ústavu obsahují také právní

závěry – znalecký ústav se vyjadřoval k subjektivní stránce jednání řidičky.

Tato skutečnost je pak v rozporu s § 107 odst. 1 tr. ř., podle kterého znalci

nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. Soud prvního stupně

tyto závěry bez dalšího převzal, aniž by takové skutečnosti vyplývaly z jiných

ve věci provedených důkazů, a postavil na nich závěr o vině B. Š. Shora

naznačená pochybení označil za rezignaci soudu na vlastní hodnocení důkazů,

vyúsťující také v opomenutí toho, že k nehodě skutečně došlo (jak vyplývalo

také z revizního znaleckého posudku). Tento závěr považoval obviněný za

zásadní, neboť soud prvního stupně vycházel z toho, že nehoda se na místě

nestala, a že k poškození vozidla došlo jiným, nezjištěným způsobem.

S ohledem na výše uvedené obviněný M. S. uzavřel, že rozhodnutí soudů obou

stupňů spočívají na nesprávném právním posouzení a navrhl, aby Nejvyšší soud

zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 9

To 332/2014, a věc vrátil odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

K těmto dovoláním se za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil státní zástupce

Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupce“). Poté, co

krátce popsal obsah jednotlivých dovolání, shrnul, že všichni obvinění

nesouhlasí jak se skutkovými zjištěními, tak i s právním hodnocením těchto

zjištění. V obecné rovině konstatoval, že tvrzeným dovolacím důvodem by mohla

být nesprávná realizace důkazního řízení spočívající v extrémním rozporu či

nesouladu mezi provedenými důkazy a učiněným skutkovým zjištěním, jak namítly

obviněné M. B. a B. Š. Uvedl, že tyto obviněné ve svém podání sdělují velké

množství námitek proti skutkovým zjištěním, avšak s obecným závěrem, že v

extrémním rozporu jsou prakticky všechny důkazy se všemi hlavními skutkovými

zjištěními. Z jejich obsahu tak podle názoru státního zástupce není možné

zjistit, jaké konkrétní rozpory mezi jakými konkrétními důkazy a konkrétními

skutkovými zjištěními obě obviněné shledávají. V této souvislosti upozornil, že

Nejvyšší soud především není povolán k tomu, aby za obviněné domýšlel jejich

dovolací argumentaci. Podle jeho přesvědčení je v předmětné věci zřejmé, že

nalézací i odvolací soud provedené důkazy velmi pečlivě hodnotily a zejména

logicky odůvodnily veškerá skutková zjištění. Za zásadní přitom považoval

prokázání toho, že se ve skutečnosti nejednalo o pojistnou událost a že vůbec

nemělo být vyplaceno jakékoliv pojistné plnění. K tabulce v závěru bodu III.

dovolání obviněných M. B. a B. Š. poznamenal, že se zde pokoušejí zastřít

rozdíly mezi váhou a významem různých odborných názorů na otázku, zda se

jednalo o pojistnou událost. Proti jednotnému názoru všech (ostatních) znalců

či jiných odborných osob stojí osamocený názor znalce obhajoby a dvě

konstatování správních orgánů, které neměly zapotřebí blíže zkoumat motivy

řidiče havarovaného vozidla. Následně zdůraznil, že mezi provedenými důkazy a

učiněnými skutkovými zjištěními neshledal žádný rozpor, natož pak rozpor

extrémní. V této části tak bylo dovolání podáno z jiného důvodu, než který je

uveden v § 265b tr. ř. Pokud obviněné v bodu IV. svého dovolání namítaly

nesprávné právní posouzení skutku, neuvedly k tomu žádnou bližší argumentaci.

Proto se k této námitce vyjádřil jen stručně tak, že právní posouzení považuje

za správné. V této části jejich dovolání označil za zjevně neopodstatněné.

K části dovolání obviněného M. S. týkající se skutkových zjištění, státní

zástupce odkázal na své, shora uvedené, vyjádření k dovoláním obviněných M. B.

a B. Š. O pojistnou událost se podle něj nejednalo, a proto označil za

bezpředmětné úvahy o vyplacení jakéhokoliv plnění. Oponoval také námitce, že

soud neuvedl důkaz, na jehož základě dospěl k závěru, že nehodu zinscenoval

tento obviněný. Soud naopak dospěl k tomuto závěru zcela logicky na základě

konkrétních důkazů, které velmi pečlivě a podrobně vyhodnotil. Na tomto místě

státní zástupce poznamenal, že všichni obvinění předkládají své vlastní

varianty skutkového stavu, které nemají oporu v provedených důkazech. Dovolání

podatele bylo tedy podle státního zástupce v této části podáno z jiného důvodu,

než který je uveden v § 265b tr. ř.

Pokud obviněný M. S. napadl právní posouzení skutku, neboť pojistné plnění mu

nenáleželo, s jeho námitkami nesouhlasil. Znakem pojistného podvodu podle §

250a odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. totiž není přijetí pojistného plnění a

postačuje jen způsobení škody na cizím majetku. Pokud vznikla taková škoda

vyplacením pojistného plnění, není podstatné, které osobě bylo toto plnění

vyplaceno a není tedy ani zapotřebí, aby bylo vyplaceno pachateli. V této části

tak jde o dovolání zjevně neopodstatněné.

Státní zástupce shrnul, že konkrétní důvody uvedené všemi třemi obviněnými

dílem neodpovídají důvodům dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dílem

jsou zjevně neopodstatněné, neboť právní posouzení skutku je správné.

Vzhledem ke shora uvedenému navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1

písm. e) tr. ř. dovolání všech tří obviněných odmítl. Současně souhlasil s

projednáním dovolání v neveřejném zasedání podle ustanovení § 265r odst. 1

písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda jsou

výše uvedená dovolání přípustná, zda byla podána včas a oprávněnými osobami,

zda mají všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytují podklad pro

věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí

dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 9 To

332/2014, jsou přípustná z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr.

ř. Obvinění jsou osobami oprávněnými k podání dovolání podle § 265d odst. 1

písm. b) tr. ř. Dovolání, která splňují náležitosti obsahu dovolání podle §

265f odst. 1 tr. ř., podali prostřednictvím svých obhájců, tedy v souladu s

ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a

na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b

tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní argumenty, o něž se

dovolání opírají, naplňují (uplatněné) důvody uvedené v předmětném zákonném

ustanovení.

Důvodem dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence

vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného

opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 1

písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem

pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání

uvedený v písmenech a) až k) (§ 265b odst. 1 tr. ř.). Předmětný dovolací důvod

tedy dopadá na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného

prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu

ke druhé instanci, nebo byl-li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v

předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až

k) tr. ř.

V posuzované věci druhá, obviněnými M. B. a B. Š. uplatněná, alternativa důvodu

dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. naplněna být nemohla, neboť

konkrétní dovolací argumentace těchto obviněných dílem žádnému z dovolacích

důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. věcně neodpovídala, dílem šlo

o argumentaci zjevně neopodstatněnou (k tomu viz níže). Pro úplnost lze dodat,

že nepřicházelo v úvahu ani naplnění první alternativy, jelikož Krajský soud v

Brně jako soud druhého stupně konal odvolací řízení a o řádném opravném

prostředku (odvolání) rozhodl ve veřejném zasedání po provedeném přezkumu podle

hledisek stanovených zákonem.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady

spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem

hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod

neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti

nesprávnému hmotně právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1.

9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání

hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy

byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s

příslušnými ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod

totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového

stavu, či prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení

důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15.

4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu, již

třetímu justičnímu zkoumání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze

dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Případy, na které dopadá ustanovení §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je

rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí

vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a

jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen

zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání

v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový

stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je

dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených

procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění

učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného

dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a

jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého

stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7

tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci

ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.

Dovolací soud ovšem není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech

rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových

zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího

přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah

dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by

zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu,

nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako

mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích

důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp.

zn. IV. ÚS 73/03).

Ze skutečností blíže rozvedených v předcházejících odstavcích tedy vyplývá, že

východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. zásadně jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění

vyjádřená především v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci

samé, popř. i další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska

norem hmotného práva (trestního, ale i jiných právních odvětví).

V posuzované věci však uplatněné dovolací námitky obviněných M. B., B. Š. a M.

S. v převažující části směřují právě do oblasti procesní a skutkové. Všichni

obvinění soudům nižších stupňů vytýkají nesprávné hodnocení provedených důkazů

(především oponují závěrům vyvozeným soudy ze znaleckých posudků, obviněný M.

S. pak shledal pochybení soudů také v tom, že rezignovaly na vlastní hodnocení

důkazů, když přijaly právní závěry znaleckého ústavu učiněné v rozporu s

ustanovením § 107 odst. 1 tr. ř.) a vadná skutková zjištění (skutek se nestal

tak, jak je popsán ve skutkové větě, skutková zjištění z provedeného dokazování

nevyplývají). Obviněný M. S. se pak vymezuje také vůči výši způsobené škody a

odůvodnění napadených rozhodnutí. Obviněné M. B. a B. Š. nadto soudům ve věci

činným vytýkají nerespektování zásady in dubio pro reo a vadné vedení procesu

(nikoli k prokázání obžaloby, ale k vyvracení obhajoby), existenci extrémních

rozporů mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy, když zejména

skutkové závěry ohledně jízdy B. Š. a úmyslu všech obviněných nebyly učiněny na

základě provedených důkazů a nejedná se tak podle nich o výsledek dokazování,

ale o subjektivní úvahy nalézacího soudu, podpořené soudem odvolacím. Převážně

až z těchto procesních a skutkových námitek (sekundárně) obvinění dovozují, že

rozhodnutí soudů spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. Takto ovšem

nenamítají rozpor mezi skutkovými závěry vykonanými soudy po zhodnocení důkazů

a užitou právní kvalifikací ani jiné nesprávné hmotně právní posouzení soudy

zjištěných skutkových okolností.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je tedy obviněnými ve

skutečnosti (primárně) spatřován převážně v porušení procesních zásad

vymezených zejména v ustanovení § 2 odst. 5, 6 a § 125 odst. 1 tr. ř., resp.

134 odst. 2 tr. ř., u obviněných M. B. a B. Š. pak navíc v § 2 odst. 2 tr. ř.,

u obviněného M. S. v § 107 odst. 1 tr. ř. Takové námitky pod výše uvedený (ani

jiný) dovolací důvod podřadit nelze.

Nad rámec uvedeného je na místě doplnit, že mezi provedenými důkazy a

skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů není dán ani extrémní nesoulad. O

extrémní nesoulad se jedná zejména tehdy, když skutková zjištění postrádají

obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů

při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, když skutková

zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem provedených důkazů. Taková

situace přes výhrady obviněných nenastala. Z odůvodnění rozhodnutí soudů

nižších stupňů (zejména soudu prvního stupně) je zřejmé, jak hodnotily

provedené důkazy (v dosavadním řízení přitom bylo provedeno dokazování v

rozsahu potřebném pro náležité objasnění věci), a k jakým závěrům dospěly.

Nezávadně se přitom při absenci výpovědi obviněných vypořádaly s provedenými

důkazy, zejména se znaleckým posudkem znaleckého ústavu DEKRA Automobil, a.s. v

kontextu dalších vypracovaných znaleckých posudků z oboru doprava, a to včetně

revizního znaleckého posudku znaleckého ústavu Univerzity Pardubice, Dopravní

fakulty Jana Pernera. Není přitom úkolem Nejvyššího soudu jako soudu

dovolacího, aby jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, porovnával,

přehodnocoval a vyvozoval z nich nějaké vlastní skutkové závěry. Podstatné je,

že přes výhrady obviněných nelze konstatovat, že by skutkové závěry soudů

nižších stupňů neměly oporu v provedených důkazech. Činí-li za této situace

obvinění kroky ke zpochybnění skutkových závěrů vyjádřených v uvedených

rozhodnutích a právě či především z toho vyvozují vadnost právního posouzení

skutku, resp. jiné nesprávné hmotně právní posouzení, pak je nutno zdůraznit,

že jde o námitky z pohledu uplatněného dovolacího důvodu irelevantní. V této

souvislosti lze zmínit usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. II.

ÚS 681/04, podle něhož právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v

řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného.

Uvedeným základním právem je „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní

řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v

souladu s ústavními principy.

Pokud obviněné M. B. a B. Š. v postupu soudů ve věci činných shledaly také

porušení zásady in dubio pro reo, je třeba připomenout, že Listina ani Úmluva

neupravují úroveň jistoty, jaká se vyžaduje pro odsouzení obviněného z

trestného činu. Hodnocení důkazů z hlediska jejich pravdivosti a důkazní

hodnoty, stejně jako úroveň jistoty, jaká se vyžaduje pro odsouzení, je zásadně

věcí obecných soudů. Ústavní soud přitom konstatoval, že měly-li obecné soudy

po řádném provedení a vyhodnocení důkazů za to, že skutek byl dostatečně

prokázán, nebyly podmínky pro uplatnění zásady in dubio pro reo naplněny, neboť

soudy žádné pochybnosti neměly.

Přitom ani existence rozporů mezi důkazy sama o sobě neznamená, že by nebylo

možné uznat obviněného vinným trestným činem a že by jakékoli rozpory mezi

důkazy musely nutně vést k uplatnění pravidla „in dubio pro reo“, tj. k

rozhodnutí v pochybnostech ve prospěch obviněného. I přes rozpory mezi důkazy

může soud podle konkrétní důkazní situace dospět ke spolehlivému závěru o

spáchání trestného činu obviněným. Rozhodnout ve prospěch obviněného lze jen za

předpokladu, jestliže existující rozpory jsou tak zásadní, že vina obviněného

není nepochybná ani po pečlivém vyhodnocení všech důkazů, přičemž v úvahu již

nepřichází provedení dalších důkazů. Pravidlo „in dubio pro reo“ je namístě

použít jen tehdy, jsou-li pochybnosti o vině důvodné, tj. rozumné a v

podstatných skutečnostech, takže v konfrontaci s nimi by výrok o spáchání

trestného činu nemohl obstát. Pochybnosti tedy musí být z hlediska rozhodnutí o

vině závažné a již neodstranitelné provedením dalších důkazů či vyhodnocením

stávajících důkazů. Podaří-li se pochybnosti odstranit tím, že budou důkazy

hodnoceny volně podle vnitřního přesvědčení a po pečlivém, objektivním a

nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu, pak

není důvodu rozhodovat ve prospěch obviněného, svědčí-li důkazy o jeho vině,

třebaže jsou mezi nimi určité rozpory (přiměřeně viz usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. 5 Tz 37/2001, publikované pod číslem T 263 ve

svazku 9/2001 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Jak již shora uvedeno, podle názoru Nejvyššího soudu postup soudů nižších

stupňů nevybočil z mezí ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., přičemž jimi učiněná

skutková zjištění nejsou v extrémním nesouladu (rozporu) s provedenými důkazy.

Je ostatně zjevné, že oba soudy ve věci činné dospěly ke skutkovým závěrům, o

nichž neměly žádné pochybnosti. Za této situace nebyl v posuzované věci prostor

k aplikaci zásady in dubio pro reo.

Obvinění M. B., B. Š. a M. S. uplatnili námitky rovněž vůči právnímu posouzení

zjištěného skutkového stavu věci jako trestného činu pojistného podvodu podle §

250a odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. pro absenci zavinění, obviněný M. S. dále

uvedl, že ani nemohl být subjektem předmětného trestného činu, neboť nebyl

subjektem, kterému by náleželo plnění z pojistné smlouvy (nebyl jejím

účastníkem) a ani do procesu uplatnění nároku z pojistné smlouvy nevstoupil

takovým způsobem, že by se na uplatnění nároku podílel (pouze pojišťovně

telefonicky nahlásil vznik škody). Tyto námitky bylo možno pod § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. formálně podřadit.

K této argumentaci považuje Nejvyšší soud za potřebné uvést následující

skutečnosti.

V prvé řadě je nutno konstatovat, že skutková zjištění je třeba při jejich

právním posouzení hodnotit komplexně a nelze vytrhávat ze souvislostí toliko

některé okolnosti či okolnost jedinou.

Dále je na místě uvést, že trestného činu pojistného podvodu podle § 250a odst.

1, 4 písm. b) tr. zák. se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo

při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě

zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a takovým činem způsobí na cizím

majetku značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Podle § 89 odst. 11 tr. zák. se značnou škodou rozumí škoda dosahující částky

nejméně 500 000 Kč.

V základním skutkové podstatě jde o úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán

úmyslně, jestliže pachatel:

a) chtěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem

chráněný tímto zákonem [§ 4 písm. a) tr. zák.], nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn [§ 4 písm. b) tr. zák.].

Pokud jde o zavinění u následku v podobě způsobení značné škody, postačí ve

smyslu ustanovení § 6 písm. a) tr. zák. nedbalost. Trestný čin je spáchán z

nedbalosti, jestliže pachatel

a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem

chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení

nebo ohrožení nezpůsobí, [§ 5 písm. a) tr. zák.], nebo

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o

tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl [§ 5 písm.

b) tr. zák.].

V návaznosti na to je třeba zdůraznit skutková zjištění vyjádřená ve výroku

rozsudku soudu prvního stupně, podle nichž po vzájemné domluvě nejprve obviněný

M. S. telefonicky a následně obviněné M. B. a B. Š. písemně oznámili poškozené

obchodní společnosti UNIQA pojišťovna, a. s., jako škodní událost, že B. Š.

měla dne 30. 9. 2009 v odpoledních hodinách při řízení vozidla zn. BMW X3/3.0

D, způsobit dopravní nehodu se škodou na pravé přední části tohoto vozidla tak,

že v důsledku vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu sjela na krajnici a

vozidlem narazila do betonového předmětu, a to ačkoli jim bylo známo, že k

dopravní nehodě fakticky došlo v důsledku úmyslného vyjetí vozidla mimo

komunikaci a jeho úmyslného najetí do betonového mostku a ačkoli byli srozuměni

s tím, že v důsledku tohoto nepravdivého popisu nehodového děje bude M. B.

neprávem vyplaceno pojistné plnění vázané na vznik škody na vozidle, načež po

likvidaci údajné pojistné události byla M. B. na její účet vyplacena částka

celkem 769 447 Kč.

K tomu soud prvého stupně v odůvodnění svého rozhodnutí na str. 30 až 32 mimo

jiné podrobně rozvedl, na základě jakých skutečností a souvisejících okolností

dospěl k jednoznačnému závěru o tom, že všichni obvinění jednoznačně znali

pravdu, věděli, že ve skutečnosti k dopravní „nehodě“ způsobem jimi všemi

postupně shodně popsaným nedošlo. Nadto také dodal, že „Hlavou celé

projednávané trestné činnosti byl právě obžalovaný M. S., přičemž obě

obžalované se ovšem k trestnímu jednání zcela vědomě a úmyslně propůjčily a s

obžalovaným na pojistném podvodu kooperovaly.“ Odvolací soud pak závěrům soudu

prvního stupně přisvědčil.

Rozvedené skutečnosti dostatečně zřetelně a jednoznačně svědčí o tom, že

jednání všech obviněných bylo zjevně úmyslné, protiprávní, přičemž mělo

podvodný charakter. Všichni obvinění při uplatnění nároku na plnění z

pojistných smluv uvedli nepravdivé údaje (údaje, jež měly z hlediska poskytnutí

pojistného plnění naprosto zásadní charakter). Takto naplnili základní

skutkovou podstatu trestného činu pojistného podvodu ve smyslu § 250a odst. 1

tr. zák. Dlužno dodat, že učiněná skutková zjištění nepřipouštějí jiný závěr,

než že u obviněných bylo v tomto směru dáno úmyslné zavinění ve formě úmyslu

přímého ve smyslu § 4 písm. a) tr. zák.

K námitkám obviněných stran zavinění k výši způsobené škody naplňující znak

značné škody, Nejvyšší soud uvádí následující skutečnosti. Především

konstatuje, že se jednalo o nahlášení pojistné události, a tedy uplatnění

nároku na plnění z pojistných smluv k výše specifikovanému automobilu, jehož

vysoká hodnota (cena) musela být všem obviněným zcela zřejmá (nehledě na fakt,

že podle kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 šlo o automobil v ceně 1 380 000 Kč,

je třeba považovat za notorietu, že vozidla značky BMW jsou obecně považována

za vozidla drahá). V souvislosti s tím je pak možno za notorietu označit i

skutečnost, že i zdánlivě bagatelní poškození takového vozidla s sebou nese

vysoké náklady na jeho opravu, a tím i, je-li takové vozidlo pojištěno

havarijně, příp. jiným typem pojistné smlouvy, adekvátně vysoké pojistné

plnění. Obviněným tak muselo být zřejmé a museli být přinejmenším srozuměni s

tím, že s nepravdivým oznámením škodní události bude spojeno vyplacení vysokého

pojistného plnění.

Ostatně skutkové okolnosti zjištěné soudy ve svém komplexu vyjadřují také

skutečnost, že všichni obvinění byli srozuměni s tím, že na základě úmyslného

uvedení nepravdivých údajů o dopravní „nehodě“ bude, což se také stalo,

vyplaceno pojistné plnění vázané na vznik škody na vozidle.

Zejména je ovšem zapotřebí v daných souvislostech zdůraznit zjištění, že se

obviněná M. B. za situace, kdy jí již byla vyplacena částka v celkové výši 769

447 Kč, domáhala vyplacení doplatku ve výši 369 670 Kč. Tato skutečnost v

kontextu zjištění o společném jednání obviněných prokazuje jejich úmyslné

zavinění i ve vztahu ke znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného činu

pojistného podvodu podle § 250a odst. 4 písm. b) tr. zák. v podobě způsobení

značné škody.

K námitce obviněného M. S. stran výše způsobené škody postačí pouze stručně

poznamenat, že v daném případě bylo třeba považovat za škodu celé vyplacené

pojistné plnění, jelikož podle zjištění soudů nižších stupňů k dopravní

„nehodě“, resp. k nárazu vozidla BMW do betonového mostku, jímž bylo poškozeno,

ve skutečnosti došlo v důsledku úmyslného jednání řidiče, a nárok na vyplacení

pojistného plnění tak vůbec nevznikl (to ostatně ve svém rozhodnutí správně

konstatoval již soud prvního stupně).

Dále je na místě, to k námitkám obviněného M. S. stran subjektu trestného činu

pojistného podvodu podle § 250a tr. zák. zdůraznit, že pachatelem tohoto

trestného činu může být kdokoli. Může to být především kterýkoli z účastníků

pojistné smlouvy, může to však být i jiná osoba, která uvedla nepravdivé nebo

hrubě zkreslené údaje nebo zamlčela podstatné údaje v souvislosti se

sjednáváním pojistné smlouvy či při uplatnění nároku na plnění z takové

smlouvy. Jestliže si tedy jmenovaný obviněný počínal shora popsaným způsobem,

pak jednal jako pachatel předmětného trestného činu bez ohledu na to, že nebyl

účastníkem výše specifikovaných pojistných smluv, ani mu nenáleželo plnění z

nich (je nepochybné, že v daném případě byl uplatňován nárok na plnění z těchto

smluv, a právě při tomto uplatnění nároku na pojistné plnění obviněný uvedl

nepravdivé údaje).

Na tomto místě je dále vhodné připomenout, že podle § 9 odst. 2 tr. zák. byl-li

trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z

nich, jako by trestný čin spáchala sama.

Spolupachatelství předpokládá spáchání trestného činu společným jednáním a

úmysl k tomu směřující. O společné jednání jde tehdy, jestliže každý ze

spolupachatelů naplnil svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného

činu, nebo jestliže každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen

některý ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jež je pak naplněna jen

souhrnem těchto jednání, anebo i jestliže jednání každého ze spolupachatelů je

aspoň článkem řetězu, přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – směřují k

přímému vykonání trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou

podstatu a působí současně (viz např. rozh. č. 36/1973 Sb. rozh. tr.). Vždy

však spolupachatelství jako společné jednání dvou nebo více osob musí naplňovat

znaky jednání popsaného v příslušné skutkové podstatě téhož trestného činu. K

naplnění pojmu spolupachatelství není třeba, aby se všichni spolupachatelé

zúčastnili na trestné činnosti stejnou měrou. Stačí i částečné přispění, třeba

i v podřízené roli, jen když je vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních

pachatelů, a je tak objektivně i subjektivně složkou děje tvořícího ve svém

celku trestné jednání.

V návaznosti na to lze stručně uzavřít, že skutková zjištění soudů nižších

stupňů tak, jak byla shora zmíněna, vyjadřují nejen společné jednání všech

obviněných, ale rovněž úmysl k tomu směřující a všechny rozhodné okolnosti

pokrývající.

Skutečnost, že soudy v odůvodnění svých rozhodnutí vyjádřily určitou pochybnost

o tom, zda v rozhodné době byla řidičkou uvedeného vozidla obviněná B. Š., je

pro posouzení věci nerozhodná, neboť podstatné je, jak ostatně plyne z těchto

rozhodnutí, že se společně s dalšími obviněnými dopustila shora popsaného

jednání spočívající stručně řečeno v tom, že při uplatnění nároku na plnění z

citovaných pojistných smluv také ona uvedla nepravdivé údaje.

Z těchto důvodů nemohl Nejvyšší soud přiznat formálně právně relevantní

argumentaci obviněných M. B., B. Š. a M. S. žádné opodstatnění.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o

dovolání zjevně neopodstatněné. S ohledem na shora stručně (§ 265i odst. 2 tr.

ř.) uvedené důvody Nejvyšší soud dovolání obviněného v souladu s citovaným

ustanovením zákona odmítl. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší

soud takto rozhodl v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Vladimír Veselý

předseda senátu