Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 514/2011

ze dne 2011-05-31
ECLI:CZ:NS:2011:6.TDO.514.2011.1

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2011

dovolání, které podal obviněný L. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci

ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 5 To 100/2010, jako soudu odvolacího v trestní

věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 45 T 4/2010, a rozhodl t a

k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného L. K. o d m

í t á .

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 45 T 4/2010,

byl obviněný L. K. uznán vinným, že

ačkoliv byl rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 1994, sp. zn. 1 T

55/93, odsouzen mimo jiné i pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm.

b) tr. zák., a to jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr.

zák. a potrestán nepodmíněným úhrnným trestem odnětí svobody v trvání 14 let, z

jehož výkonu byl po vykonání celého trestu propuštěn dne 19. 11. 2006 a téhož

dne byl eskortován do PL O. k výkonu nařízeného ústavního

psychiatricko-sexuologického léčení, odkud byl propuštěn dne 11. 2. 2008,

opět dne 31. 12. 2009, v době kolem 22.00 hodin, ve S. – B., na ulici B., v

kuchyni bytu, kam byl pozván za účelem oslavy silvestrovského večera, ve stavu

prosté opilosti, bez jakékoliv zjevné příčiny, veden záměrem usmrtit

poškozeného B. J., v okamžiku, kdy jmenovaný poškozený stál k němu čelem,

tohoto, za pomoci kuchyňského nože s délkou čepele 13,5 cm, který držel ve své

pravé ruce, znenadání fyzicky napadl tak, že mu zasadil jednak řeznou ránu do

levé tváře o délce 15 cm, začínající za levým ušním boltcem, směřující směrem

dopředu, přes úhel dolní čelisti vlevo nad levý ústní koutek, kterážto proťala

žvýkací svaly a částečně nařezávala příušní žlázu a jednak řeznou ránu do krku

vlevo o délce 4 cm, lokalizovanou pod bradou vlevo a pronikající kůží a

podkožím, tedy poranění vyžadující průměrnou dobu léčení v trvání 4 týdnů,

přičemž toliko shodou šťastných okolností a díky aktivní sebeobraně poškozeného

nedošlo ke vzniku nepoměrně závažnějších poranění, zejména k protětí cévních a

nervových svazků na levé straně krku, což mohlo vést ke smrti poškozeného v

důsledku vykrvácení.

Takto zjištěný skutek soud prvního stupně právně posoudil jako pokus trestného

činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák., spáchaný

zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 odst. 1 tr. zák. Za tento trestný

čin obviněného odsoudil podle § 219 odst. 2 tr. zák. za použití § 29 odst. 2 a

§ 42 odst. 1 tr. zák. k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti pěti

roků, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. zařadil do

věznice se zvýšenou ostrahou (poznámka: ve výroku o vině a trestu byl aplikován

trestní zákon – zákon č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009).

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozené

Revírní bratrské pokladně, Zdravotní pojišťovně, peněžní částku ve výši

14.631,- Kč.

Do tohoto rozsudku obviněný podal odvolání.

Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 5 To 100/2010,

byl podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek částečně

zrušen, a to ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu. Za splnění podmínek §

259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud nově rozhodl a obviněného L. K. podle § 219

odst. 2 tr. zák. účinného do 31. 12. 2009, za použití § 29 odst. 2 tr. zák. a §

42 odst. 1 tr. zák. odsoudil k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání

dvaceti tří let, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák.

zařadil do věznice se zvýšenou ostrahou.

Vůči citovanému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ve spojení s rozsudkem

prvostupňového soudu obviněný L. K. podal prostřednictvím obhájce dovolání,

přičemž jako dovolací důvody označil „ustanovení § 265b odst. 1 písm. a), b),

c), d), g), y) tr. ř.“ Současně připomněl, jak ve věci rozhodly soudy obou

stupňů.

Pokud jde o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. obviněný

konstatoval, že prvostupňový soud rozhodoval v senátě složeném z předsedkyně

senátu JUDr. Šárky Skalské a z přísedících Drahoslavy Lukášové a Oldřicha

Horáčka, přičemž přísedící nejsou soudci z povolání ani nemají vysokoškolské

právnické vzdělání. Uvedl, že zákonné podmínky pro složení soudního senátu

projednávajícího trestní věc, která spadá do příslušnosti krajského soudu a

rozhodujícího jako soud prvního stupně podle § 17 tr. ř., jsou určeny

ustanovením § 31 odst. 2 zákona o soudech a soudcích tak, že se skládají z

předsedy senátu a dvou přísedících. Kdo je přísedícím a způsob jejich

ustanovení do funkce určuje § 64 zákona o soudech a soudcích, když se jedná o

projev laického prvku v soudním rozhodování, jehož prostřednictvím se občané

podílejí na výkonu spravedlnosti. Přísedící tedy nemusejí mít právnické

vzdělání. Jsou orgánem činným v trestním řízení, který podle § 2 odst. 6 tr. ř.

hodnotí důkazy. Při hlasování o rozsudku podle § 126 a § 127 tr. ř. přísedící

rozhodují o právních otázkách – vině a trestu a mají většinový hlas proti

soudci. Podle obviněného většinový hlas přísedících mu „odnímá právo k

zákonnému soudci, což nedovoluje čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod“. Odvolací soud, kde je senát složen ze soudců profesionálů, je podle §

263 odst. 7 tr. ř. vázán hodnocením důkazů soudem prvního stupně (přísedícími

laiky) a nemůže rozhodnutí zrušit jen proto, že by sám tytéž důkazy hodnotil s

jiným v úvahu přicházejícím výsledkem. Každý senát by měl být složen ze soudců,

což plyne i z ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) tr. ř.

V návaznosti na výše popsané skutečnosti obviněný vytkl, že v části řízení

rozhodoval soud v senátě, který v rozporu s čl. 38 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod nebyl náležitě obsazen.

S poukazem na dovolací důvod uvedený § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř.

obviněný namítl, že předsedkyně senátu krajského soudu JUDr. Šárka Skalská

nebyla vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení, ač vyloučena měla být.

Uvedl, že hlavní líčení bylo zahájeno dne 3. 6. 2010 a dne 4. 8. 2010 byl v

deníku B. na str. 4 uveřejněn článek s tímto výrokem: „Je zarážející, že

naprosto stejnou jizvu na obličeji měl i muž, kterého obžalovaný zavraždil.

Odseděl si za to 14 let“, sdělila B. soudkyně Šárka Skalská. Samotná jizva tak

byla jmenovanou mimo hlavní líčení mediálně hodnocena jako předzvěst usmrcení s

tím, že obviněnému hrozí jen výjimečný trest. Tato skutečnost vzbuzuje

pochybnost o nestrannosti předsedkyně senátu a vylučuje spravedlivý soudní

proces. Pokud místopředsedovi Krajského soudu v Ostravě JUDr. Šárka Skalská

popřela, že by deníku B. poskytla jakýkoliv rozhovor a ten se bez ověření s

popřením spokojil a neučinil žádná opatření, jak uvádí ve vyjádření ze dne 23.

8. 2010, sp. zn. St 108/2010, tak v této skutečnosti obviněný shledal důvod

dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. per analogiam.

Podle obviněného je dovolací důvod zakotvený v § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř.

naplněn skutečností, že v celém trestním řízení neměl obhájce, ač se jednalo o

důvod nutné obhajoby. Konstatoval, že dne 1. 1. 2010 byly zahájeny úkony

trestního řízení podle § 158 tr. ř. a toho dne byl jako osoba podezřelá

zadržen. Osoba zadržená má právo obhájce si zvolit podle § 76 odst. 6 tr. ř.,

avšak není možné jí obhájce ustanovit, toto je možné pouze obviněnému (§ 32, §

36 tr. ř.). Trestní stíhání bylo zahájeno usnesením policejního orgánu ze dne

2. 1. 2010, č. j. KRPT-3-20/TČ-2010-070472, které převzal před prvním výslechem

dne 2. 1. 2010 v 07:50 hod., kdy tímto momentem se stal obviněným. Opatřením

soudce Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 1. 1. 2010, sp. zn 20 Nt 12/2009,

mu byl ustanoven obhájce. Obviněný vytkl, že k ustanovení došlo o jeden den

dříve, než započalo trestní stíhání, přičemž opatření označil za nezákonné a

neúčinné; ustanovený obhájce neměl práva a povinnosti obhájce. Upozornil, že

podle § 39 odst. 1 tr. ř. v přípravném řízení soudce ustanoví obhájce, což je v

rozporu s čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož obhájce

ustanovuje soud, nikoliv soudce. Jelikož předmětné opatření učinil soudce,

nikoliv soud, tak ustanovení § 2 odst. 9 tr. ř. nelze na opatření aplikovat.

Obhájce tudíž ustanovil věcně nepříslušný orgán, a to před zahájením trestního

stíhání, čímž se jedná o nezákonné opatření a obviněný neměl v trestním řízení

obhájce. Navíc ustanovený obhájce Mgr. Jiří Mikunda nemohl podle zákona o

advokacii pro střet zájmů poskytovat jeho osobě právní služby, když byl

koncipientem u advokáta JUDr. Josefa Fojtíka, jenž obviněnému v trestní věci

vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. 1 T 55/93,

jako ustanovený obhájce zmařil odvolání proti rozsudku opožděným podáním.

Následně na JUDr. Josefa Fojtíka bylo učiněno množství podání včetně

občanskoprávní žaloby, přičemž jmenovaného zastupoval Mgr. Jiří Mikunda na

základě substituční plné moci ještě v roce 2009, přičemž o střetu zájmů věděl

z dopisu obviněného z února 2010. Taktéž věděl, že není řádně ustanoveným

obhájcem a nehájil zájmy klienta, když učinil jen dvě písemná podání ze dne 4.

1. 2010 a ani odvolání ve lhůtě osmi dnů písemně neodůvodnil, přestože věděl,

že takové odvolání by bylo zamítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř. Ustanovený

obhájce tedy měl snahu obviněnému zmařit odvolání.

K důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. obviněný uvedl, že dne

3. 8. 2010 u hlavního líčení proběhl výslech L. S. podle § 209 odst. 1 tr. ř. v

jeho nepřítomnosti. Samotný zdravotní stav svědkyně (vysoký krevní tlak), nebyl

důvodem, aby se tohoto výslechu u hlavního líčení nemohl zúčastnit.

Naplnění dovolacího důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

obviněný shledal v tom, že krajský soud hodnotil výpověď poškozeného jako zcela

věrohodnou s „drobnými nepřesnostmi“, přičemž opominul jeho tvrzení, že rány

vnímal jako rány pěstí, před kterými uhýbal záklonem a není podstatné, zda se

jednalo o reakci vědomou či reflexní. Podstatné je, že svým záklonem se sice

vyhnul dráze pěsti, ale dostal se také do dráhy nože, který – bez této reakce –

by jinak neškodně přečníval mimo hlavu. Na druhou ránu poškozený reagoval

stejným záklonem, a tuto již částečně vykryl rukou – vyražením zespodu nahoru,

čímž loket obviněného přesměroval nahoru a pěst dolů a tak byla zasažena jiná

lokalita, než kam rána směřovala. Podle obviněného tento důležitý moment

vysvětluje, že se jednalo o útok pěstí, ve které držel nůž a nikoliv o cílený

útok nožem. Vytkl, že ačkoliv tato okolnost odůvodňuje kvalifikaci skutku jako

přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990

Sb., soud se jí nikterak nezabýval. Pokud skutek kvalifikoval jako pokus

trestného činu vraždy v úmyslu nepřímém, spočívá rozhodnutí na nesprávném

právním posouzení skutku.

Dále obviněný konstatoval, že jeho obhajoba byla vykonávána pouze jako účelová,

byť je podporována níže uvedenými důkazy:

- odložená mísa, kterou měl podat poškozenému spolu s vidličkou a nožem a ten

ji měl vedle sebe odložit na válendu a nůž vrátit obviněnému, se podle

fotodokumentace nachází na stole, tedy nemohl je podat poškozenému spolu s

vidličkou a nožem, jak tento uvedl;

- stěry z popelníků byly policejním orgánem provedeny až po více než 36-ti

hodinách, kdy již došlo k degradaci biologického materiálu; absence

biologického materiálu byla vyhodnocena jako důkaz, že popelník nebyl k útoku

užit; naproti tomu absence biologického materiálu na radiátoru byla vyhodnocena

tak, že radiátor nemusí nést biologické stopy, byť ke zranění došlo o radiátor;

- vězeňským lékařem bylo dne 11. 1. 2010 vyhodnoceno zranění obviněného jako

čárkovitá ranka (nikoliv oděrka) nacházející se ve směru a lokalitě, který

vylučuje popis poškozeného;

- krev poškozeného byla nalezena i na lavici a sklenicích na stole, což

podporuje obhajobu obviněného, že ke zranění došlo u stolu;

- závěr konfliktu popisuje matka poškozeného zcela rozdílně než poškozený.

Jak obviněný vytkl, tyto důkazy samy o sobě i v souhrnu odůvodňovaly užití

zásady in dubio pro reo, jakož i předpoklad, že se skutek nestal tak, jak

poškozený uvedl, ale jak jej on popsal, což mění právní kvalifikaci skutku; ani

v tomto případě se nejednalo o cílený útok nožem. I v této části shledal, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. Současně připomněl,

že znalci z oborů psychiatrie a klinické psychologie hodnotili jeho osobnost

tak, že se od počátku roku 1993 v podstatných aspektech nezměnila. Upozornil,

že schopnost resocializace zůstala jako v roce 1993, byť je nyní hodnocena

jinak. Podle jeho názoru znalci převzali diagnózu z posudku z roku 1993, kde

byla konstatována dissociální porucha osobnosti a homosexuální sadismus,

snižující lehce, nepodstatně ovládací schopnost. S přidruženou prostou opilostí

lehkého až středního stupně je ovládací schopnost snížena podstatně. Znalci

rozšířili diagnózu o agresi predátorskou a nezdrženlivost pojmem smíšená

porucha osobnosti a opilost je hodnocena jako těžký stupeň. Při těžkém stupni

opilosti již není podle soudně – lékařské praxe zachovaná ovládací schopnost, a

to zvlášť při rozšířené jeho diagnóze, byť doplnění znaleckého posudku bylo

zamítnuto. Proto skutek bylo možno hodnotit jako „trestný čin opilství dle §

261 odst. 1 písm. g) tr. ř.“

V dovolání obviněný připomněl, že skutek byl kvalifikován jako pokus trestného

činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. spáchaný

opětovně a zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 odst. 1 tr. zák.

Poznamenal, že opětovnost a zvlášť nebezpečnou recidivu řeší rozhodnutí

Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 410/2004. Opětovnost vyjadřuje, že se dřívější

čin stal, zvlášť nebezpečná recidiva vyjadřuje, že pachatel alespoň zčásti

vykonal trest uložený za dřívější čin. Opětovnost tedy vyjadřuje nejméně druhý

skutek trestného činu vraždy bez toho, že by byl pachatel za první skutek

odsouzen nebo potrestán (tzv. série vražd). Druhý skutek trestného činu vraždy

u pachatele, který byl za první skutek odsouzen nebo potrestán, nelze podřadit

pod opětovnost, nýbrž pod zvlášť nebezpečnou recidivu. Není vyloučena

opětovnost a zvlášť nebezpečná recidiva současně, ovšem pouze u pachatele,

který byl odsouzen a potrestán pro spáchání zvlášť závažného úmyslného

trestného činu a následně se dopustil tzv. série vražd. I v této časti

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

Obviněný uvedl, že je považován za zvlášť nebezpečného recidivistu podle § 41

odst. 1 tr. zák., když z předchozího výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn

dne 19. 11. 2006. Ustanovení § 41 odst. 1 tr. zák. však mimo jiné vyžaduje

zejména délku doby, která uplynula od posledního odsouzení, za něž je nutno

považovat nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku a za potrestání faktické

vykonání trestu. Rozsudek z předchozího odsouzení nabyl právní moci dne 4. 10.

1994, tj. více než před patnácti lety, což je doba vylučující zvlášť

nebezpečnou recidivu. Soud chybně posuzoval propuštění obviněného až dnem 11.

2. 2008, kdy u něj byla ústavní forma ochranného léčení přeměněna na formu

ambulantní. Protože ochranné léčení je ochranným opatřením, nikoliv trestem,

byl potrestán dnem 19. 11. 2006, což je více než před třemi lety, což také

vylučuje užití zvlášť nebezpečné recidivy.

V mimořádném opravném prostředku obviněný konstatoval, že odvolací soud mu nově

uložil trest odnětí svobody podle § 219 odst. 2 tr. zák. za použití § 29 odst.

2 tr. zák. a § 42 odst. 1 tr. zák. v trvání dvaceti tří let. Uvedl, že navýšení

trestní sazby ve smyslu § 42 odst. 1 tr. zák. u výjimečného trestu je dvacet

čtyři let a osm měsíců až dvacet pět let, když výjimečný trest odnětí svobody

je nad patnáct až do dvaceti pěti let. Dodal, že se nejedná o rovných patnáct

let, ale nad patnáct let, a pro výpočet trestní sazby je nutno vycházet z

prvního následujícího roku nad patnáct let. Namítl, že trest odnětí svobody v

trvání dvaceti tří let není uložen za použití § 42 odst. 1 tr. zák., i když je

takto označen. Podle jeho mínění je navýšená trestní sazba ve smyslu zvlášť

nebezpečné recidivy dalším trestem pro předcházející odsouzení, což je v

rozporu s čl. 4 odst. 1 Protokolu 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a

základních svobod. V této části shledal „důvod dovolání podle § 265b odst. 1

písm. y) tr. ř.“

Z popsaných důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k

odst. 1, 2 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí a řízení mu předcházející a podle

§ 265l odst. 1 tr. ř. přikázal soudu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc v

potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K dovolání se ve smyslu znění § 265h odst. 2 věty první tr. ř. písemně vyjádřil

státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Upozornil, že vznesené

výhrady jsou totožné s převážnou částí námitek, které obviněný uplatnil již v

odvolání a vrchní soud se s nimi bezezbytku a věcně správně vypořádal. Většinou

proto bude postačovat na názor odvolacího soudu odkázat.

Státní zástupce konstatoval, že obviněný poměrně složitě dovozuje

dovolací důvod stanovený v § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. s poukazem na

nesprávné obsazení senátu soudu prvního stupně. Stejnou námitku však uplatnil

již v odvolání a vrchní soud se s ní plně vypořádal způsobem, s nímž se lze

ztotožnit. V této části shledal dovolání zjevně neopodstatněným.

Podle státního zástupce obviněným namítaný článek v časopisu B. a údaje

v něm uvedené zjevně nejsou způsobilé zapříčinit vyloučení předsedkyně senátu

prvostupňového soudu JUDr. Šárky Skalské z vykonávání úkonů trestního řízení v

dovolávané věci. Tuto část dovolání, jež byla opřena o dovolací důvod zakotvený

v § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř., proto označil za zjevně neopodstatněnou.

Pokud v závěru oddílu III. podání obviněný naznačuje, že by snad mohlo

jít o aplikaci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. per

analogiam, pak zmíněnou úvahu státní zástupce shledal jako nonsens.

V rámci dovolacího důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř.

obviněný vytkl, že mu byl obhájce ustanoven o jeden den dříve, než se to mělo

stát, a v důsledku toho je celé ustanovení neúčinné. Shodnou námitkou se již

zabýval odvolací soud, shledal ji nedůvodnou a s vysloveným názorem se podle

státního zástupce lze ztotožnit. Dodal, že pokud je v dovolání namítáno, že

obviněnému byl jako obhájce ustanoven Mgr. Jiří Mikunda, který byl dříve

advokátním koncipientem u JUDr. Josefa Fojtíka, s nímž obviněný měl v minulosti

konflikt, tak zmíněná skutečnost nezpůsobuje, že by v předmětné věci dovolatel

neměl obhájce. I tuto část dovolání označil za zjevně neopodstatněnou.

S námitkou, že vysoký krevní tlak svědkyně L.S. nebyl způsobilý

zapříčinit nemožnost provedení jejího výslechu u hlavního líčení za přítomnosti

obviněného, která byla uplatněna v rámci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1

písm. d) tr. ř., se státní zástupce neztotožnil. V této části shledal dovolání

zjevně neopodstatněným, neboť ustanovení § 209 odst. 1 tr. ř. svěřuje přijetí

vhodných opatření k zajištění života a zdraví svědků předsedovi senátu. Pokud

předsedkyně senátu dospěla k závěru, že by výslech této svědkyně v přítomnosti

obviněného mohl její zdravotní stav zhoršit, pak bylo její povinností přiměřená

opatření (včetně vykázání obviněného z jednací síně na potřebnou dobu)

přijmout.

Jak státní zástupce zdůraznil, je dovolání sice podáno i s odkazem na

důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ve skutečnosti však část

uplatněných námitek směřuje proti hodnocení provedených důkazů, čímž jsou

fakticky napadána soudem učiněná skutková zjištění. Připomněl, že skutkovými

zjištěními, tak jak je soudy nižších stupňů učinily, pokud k nim dospěly v

řádně vedeném trestním řízení a způsobem neodporujícím zásadám formální logiky,

je dovolací soud vázán, neboť zmíněný dovolací důvod je dán jen tehdy, spočívá-

li napadené rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném

nesprávném hmotně právním posouzení. Dodal, že přezkoumáním ve shora naznačeném

směru žádné extrémní rozpory mezi skutkovými zjištěními a z nich vyvozenými

právními závěry nebyly zjištěny. Údajně nesprávná skutková zjištění důvodem

dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) - l) tr. ř. být nemohou.

Dále státní zástupce zdůraznil, že uplatněnému dovolacímu důvodu

odpovídají toliko námitky, že skutek měl být kvalifikován jako trestný čin

opilství podle § 261 odst. 1 písm. g) tr. ř. (taková kvalifikace je však

nonsens), že neměl být kvalifikován podle § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák.,

neboť tato kvalifikace by byla možná, pokud by obviněný za předchozí vraždu

nebyl potrestán a že neměl být posuzován jako zvlášť nebezpečný recidivista

podle § 41 odst. 1 tr. zák., když od doby jeho odsouzení za předchozí

relevantní trestný čin uplynula doba delší než patnáct let a z výkonu trestu

odnětí svobody byl propuštěn dne 19. 11. 2006. Rovněž jde o výtku, že ochranné

léčení, jehož ústavní forma byla změněna na ambulantní dne 11. 2. 2008, není

trestem a nelze k němu proto přihlížet. Jelikož shodné námitky byly uplatněny i

v odvolání a vrchní soud se s nimi bezezbytku vypořádal, tak státní zástupce

označil tuto část dovolání za zjevně neopodstatněnou. Upozornil, že posouzení

skutku jako trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. nepřichází v

úvahu, neboť v době jeho spáchání se obviněný nenacházel ve stavu

nepříčetnosti. Z ničeho nevyplývá, že by pro právní kvalifikaci skutku podle §

219 odst. 2 písm. c) tr. zák. bylo překážkou dřívější odsouzení pro relevantní

trestný čin. Jak pro použití této právní kvalifikace, tak i pro možnost

posouzení obviněného jako zvlášť nebezpečného recidivisty podle § 41 odst. 1

tr. zák. platí odlišná kritéria, která musí být splněna. Doba, jež uplynula od

jeho předchozího odsouzení pro relevantní trestný čin, je sice významným,

nikoliv však jediným hodnotícím ukazatelem. Je třeba vzít v úvahu, že po dobu

výkonu trestu odnětí svobody obviněný měl značně ztíženou možnost jakoukoliv

trestnou činnost páchat, když navíc lze předpokládat, že za zvlášť nebezpečné

trestné činy bývají ukládány přiměřeně delší tresty. Od propuštění obviněného z

předchozího výkonu trestu odnětí svobody dne 19. 11. 2006 uplynula do spáchání

nynějšího trestného činu doba cca tří let, což je doba natolik krátká, že

nebezpečnost činu pro společnost podstatně zvyšuje. Státní zástupce tudíž

označil právní kvalifikaci skutku za přiléhavou.

Jelikož český trestní řád nezná dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. y) tr. ř., přičemž v dovolání uvedené námitky navíc nedávají dostatečný

podklad pro pochopení, čeho se obviněný vlastně domáhá, tak podle státního

zástupce se jimi nelze zabývat.

Závěrem vyjádření státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud podle §

265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl dovolání jako zjevně neopodstatněné a podle

§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání. Pro

případ, že by dovolací soud hodlal učinit jiné rozhodnutí, vyslovil souhlas [§

265r odst. 1 písm. c) tr. ř.] s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) při posuzování mimořádného

opravného prostředku předně shledal, že dovolání obviněného L.K. je přípustné

[§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d

odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání

učinit (§ 265e odst. 1, 3 tr. ř.).

Podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), g) tr. ř. platí, že dovolání

lze podat, jen je-li tu některý z následujících důvodů:

a) ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náležitě

obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát nebo rozhodl soud vyššího

stupně,

b) ve věci rozhodl vyloučený orgán; tento důvod nelze použít, jestliže tato

okolnost byla tomu, kdo podává dovolání, již v původním řízení známa a nebyla

jím před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta,

c) obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl,

d) byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve

veřejném zasedání,

g) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném

nesprávném hmotně právním posouzení.

Současně je potřebné poznamenat, že trestní řád neobsahuje žádný dovolací důvod

podle § 265b odst. 1 písm. y) tr. ř., který je v dovolání uváděn.

Ve smyslu dovolacího důvodu zakotveného v § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. soud

nebyl náležitě obsazen, jestliže obsazení soudu neodpovídalo ustanovením § 27,

§ 31 a § 35 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní

správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Půjde o případy, kdy rozhodoval samosoudce namísto senátu nebo rozhodoval senát

složený z předsedy senátu a přísedících, přestože měl rozhodovat senát složený

jen ze soudců, nebo opačně. Dále pokud senát rozhodoval v neúplném složení, na

rozhodování se podílel soudce, jenž nebyl náhradním soudcem podle § 197 tr. ř.

apod.

Obviněný v podrobnostech vytkl, že senát prvostupňového soudu nebyl složen

toliko ze soudců (profesionálů), ale i z přísedících (laiků), kteří při

hlasování o rozsudku rozhodují o otázkách právních – vině a trestu a mají

většinový hlas proti soudci. Tím mu mělo být odňato právo na zákonného soudce,

což označil v rozporu s čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tato

námitka uplatněný důvod dovolání obsahově naplňuje, neboť je tvrzeno, že ve

věci rozhodoval soud, který nebyl náležitě obsazen. Nejvyšší soud tudíž

posuzoval, zda řízení je zatíženo tvrzenou procesní vadou.

Čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí

být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

Podle § 31 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále v tomto odstavci jen „zákon“), platí, že krajský soud rozhoduje v

senátech. Samosoudci rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před

soudy.

Ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) zákona zakotvuje, že senáty krajského soudu se

skládají z předsedy senátu a 2 přísedících, jestliže rozhodují jako soudy

prvního stupně v trestních věcech.

Podle § 60 odst. 1 zákona platí, že soudcem nebo přísedícím může být ustanoven

státní občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný,

jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou

funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí

se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

Je nutno připomenout, že institut přísedících představuje projev laického prvku

v soudním rozhodování, jehož prostřednictvím se občané podílejí na výkonu

spravedlnosti. Přísedící tudíž nemusejí mít právnické vzdělání. Lze důvodně

zdůraznit, že pokud v prvním stupni v dané trestní věci Krajský soud v Ostravě

rozhodoval v senátě složeném z předsedkyně senátu a dvou přísedících, byl soud

v souladu se zákonem náležitě obsazen, jak správně argumentoval i Vrchní soud v

Olomouci na str. 8 napadeného rozsudku. Nedošlo k porušení čl. 38 odst. 1

Listiny základních práv a svobod ani ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) tr. ř.

Námitky obviněného, které v tomto směru uplatnil, nelze akceptovat.

V souvislosti s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. je

zapotřebí uvést, že je možné jej úspěšně uplatnit za předpokladu, že ve věci

samé rozhodoval orgán, který byl z rozhodování vyloučen z důvodů uvedených v §

30 tr. ř., aniž bylo o jeho vyloučení rozhodnuto podle § 31 tr. ř., a současně

tato skutečnost nebyla dovolateli v původním řízení známa nebo jím byla před

rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta.

Obviněný shledal dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. ve

skutečnosti, že předsedkyně senátu prvostupňového soudu JUDr. Šárka Skalská

nebyla vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení, ač vyloučena měla být,

neboť poskytla deníku B. rozhovor, v němž mediálně hodnotila určité okolnosti

případu. Tím podle obviněného došlo k pochybnostem o její nestrannosti a k

porušení práva na spravedlivý proces. Lze uvést, že shodnou výhradu obviněný

vznesl v původním řízení, avšak soudy se ve svých rozhodnutích s ní

neztotožnily. Nejvyšší soud se proto dovolací námitkou věcně zabýval.

Podle § 30 odst. 1 věty první tr. ř. platí, že z vykonávání úkonů trestního

řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo

osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k

projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům,

zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v

trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat.

Účelem citovaného zákonného ustanovení je upevnit důvěru účastníků řízení i

veřejnosti v nestrannost postupu orgánů činných v trestním řízení. Zákon

vylučuje z vykonávání úkonů trestního řízení ten orgán činný v trestním

řízení, u něhož lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti z taxativně

vyjmenovaných důvodů. Současně je nutno zdůraznit, že rozhodnutí o vyloučení

soudce představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat

svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 věta první Listiny základních práv a

svobod).

S ohledem na ustálenou judikaturu může poměr k projednávané věci záležet např.

v tom, že soudce sám nebo osoba jemu blízká byli poškozeni projednávanou

trestnou činností, případně byli jinak této činnosti účastni (např. jako

svědci, tlumočníci). Mezi důvody vyloučení však nemůže patřit otázka úrovně

odborné způsobilosti např. soudce (předsedy senátu, členů senátu) rozhodujícího

ve věci (srov. rozhodnutí č. 23/1998 Sb. rozh. tr.). Z ustanovení § 30 tr. ř.

vyplývá, že projednávanou věcí je nutno rozumět skutek a všechny faktické

okolnosti s ním související, přičemž poměr vyloučené osoby k věci musí mít

zcela konkrétní podobu, musí mít osobní charakter, aby mohl být dostatečně

pádným důvodem podmiňujícím vznik pochybnosti o schopnosti takové osoby

přistupovat k věci a k úkonům jí se dotýkajících objektivně (srov. rozhodnutí

Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tvo 157/2001). Důvodem pro vyloučení soudce nemohou

být ani okolnosti spočívající v jeho procesním postupu v řízení o projednávané

věci, nejde-li o případy stanovené v § 30 odst. 2 až odst. 4 tr. ř.

Pro poměr k osobám, jichž se úkon přímo dotýká (ale také pro poměr k jejich

obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům nebo jinému orgánu činnému v trestním

řízení), bude vyloučen soudce, který je k uvedeným osobám zejména v poměru

příbuzenském, švagrovském, druha a družky, popř. ve vztahu úzce přátelském,

anebo naopak nepřátelském. Negativní vztah soudce např. k obviněnému však nelze

vyvozovat toliko ze subjektivního pocitu obviněného, že je soudce vůči němu

zaujat, ale musí být podložen konkrétními objektivními skutečnostmi.

Obsahem spisového materiálu je i vyjádření předsedkyně senátu Krajského soudu

v Ostravě JUDr. Šárky Skalské z něhož vyplývá, že sdělovacím prostředkům, a to

ani deníku B., neposkytla žádné informace vztahující se k projednávané trestné

činnosti obviněného. Současně nebylo zjištěno, že by měla k obviněnému L. K.

nebo k projednávané trestní věci nějaký bližší či výslovně osobní vztah, což

ani není v dovolání vytýkáno. Nejvyšší soud konstatuje, že JUDr. Šárka Skalská

nebyla vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení, neboť nevznikly

pochybnosti o její nestrannosti ve smyslu znění § 30 odst. 1 tr. ř. a nedošlo k

porušení práva obviněného na spravedlivý proces. Ostatně v tomto směru se lze

ztotožnit s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 5

To 75/2010, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost

obviněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2010, č. j. 45

T 4/2010-379.

Výtka obviněného, že nesouhlasí s tím, jak místopředseda Krajského soudu v

Ostravě dne 23. 8. 2010, sp. zn. St 108/2010, vyřídil jeho stížnost, nenaplňuje

žádný a ani v podání tvrzený důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. per analogiam.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. dopadá nejen na případy

porušení ustanovení o nutné obhajobě (§ 36 tr. ř.), ale i na případy, kdy

obviněný sice zvoleného nebo soudem ustanoveného obhájce má, avšak orgány činné

v trestním řízení neplní zákonné povinnosti z této situace vyplývající, jež

mají obhájci umožnit, aby svá zákonná oprávnění a povinnosti plnil.

V dovolání obviněný namítl, že v celém trestním řízení neměl obhájce, ač se

jednalo o důvod nutné obhajoby. Tato výhrada obsahově uplatněný důvod dovolání

naplňuje. Nejvyšší soud tudíž posuzoval, zda trestní řízení je zatíženo

tvrzenou procesní vadou.

Podle § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. platí, že obviněný musí mít obhájce už v

přípravném řízení, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na

pozorování ve zdravotnickém ústavu (§ 116 odst. 2 tr. ř.). Ustanovení § 36

odst. 3 tr. ř. zakotvuje, že koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít

obviněný obhájce už v přípravném řízení.

Z trestního spisu vyplývá, že u obviněného L. K. byly již v přípravném řízení

dány důvody nutné obhajoby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a), odst. 3

tr. ř., neboť byl ve vazbě a konalo se řízení o trestném činu, na který trestní

zákon stanovil trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšovala pět let.

Opatřením soudce Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 1. 1. 2010, sp. zn. 20

Nt 12/2009, byl obviněnému podle § 39 tr. ř. ustanoven obhájce Mgr. Jiří

Mikunda (č. l. 133 spisu), který jej následně v přípravném řízení i v soudním

řízení obhajoval. Proto nelze souhlasit s obviněným, že neměl v řízení obhájce,

ač ho podle zákona mít měl.

Pokud obviněný v podrobnostech tvrdí, že v trestním řízení obhájce neměl, neboť

mu jej ustanovil nepříslušný orgán – soudce a nikoliv soud, a to den před

zahájením trestního stíhání, nelze tuto okolnost pod dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. c) tr. ř. podřadit. Lze ale poznamenat, že obviněný L. K.

byl dne 1. 1. 2010 v 00.35 hod. zadržen Policií ČR (č. l. 18 a násl. spisu). Ze

záznamu komisaře Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského

kraje, Územní odbor SKPV N. J., oddělení obecné kriminality ze dne 1. 1. 2010,

č. j. KRPT-3-6/TČ-2010-070417, plyne, že podle § 158 odst. 3 tr. ř. byly

uvedeného dne zahájeny úkony trestního řízení (č. l. 1 spisu). Trestní stíhání

obviněného bylo usnesením téhož orgánu podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno

skutečně až dne 2. 1. 2010, č. j. KRPT-3-20/TČ-2010-070472 (č. l. 2 a násl.

spisu). Z protokolu o výslechu obviněného L. K. ze dne 2. 1. 2010 však

vyplývá, že po zákonném poučení výslovně uvedl, že si obhájce prozatím žádného

nezvolil a využije obhájce, který mu byl ustanoven (č. l. 136 spisu). Současně

je potřebné souhlasit s názorem Vrchního soudu v Olomouci, když na str. 9

rozsudku předně konstatoval, že ustanovení § 39 odst. 1 tr. ř. (zakotvuje, že

obhájce ustanoví, a pominou-li důvody nutné obhajoby, ustanovení zruší předseda

senátu a v přípravném řízení soudce) není v rozporu s čl. 40 odst. 3 věty druhé

Listiny základních práv a svobod, z něhož ohledně obviněného plyne, že jestliže

si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem.

Dále důvodně poukázal na znění § 2 odst. 9 věty druhé tr. ř., které stanoví, že

rozhoduje-li v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.

Taktéž obviněným tvrzené námitky, z nichž dovozuje, že pro střet zájmů jej Mgr.

Jiří Mikunda neměl obhajovat a že mu neposkytl náležitou právní pomoc, obsahově

nenaplňují uplatněný a ani žádný jiný důvod dovolání. Lze však odkázat na

ustanovení § 37 odst. 2 věty první tr. ř., podle něhož obviněný si může místo

obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit

obhájce jiného. V případě pochybnosti o nestrannosti obhájce, obviněný tudíž

mohl využít svého práva a za obhájce si zvolit osobu, vůči níž nebude mít

výhrady. Je též třeba poukázat i na ustanovení § 40 věty druhé tr. ř., že z

důležitých důvodů může však být obhájce na svou žádost nebo na žádost

obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný.

Rovněž je potřebné připomenout, že stát a tedy ani orgány činné v trestním

řízení nenesou v případě ustanoveného (stejně jako zvoleného) obhájce

odpovědnost za způsob provádění obhajoby, a dokonce za její nedostatečné

vykonávání. To plyne z toho, že advokacie je nezávislá na státu a výkon

obhajoby je především otázkou vztahu mezi obviněným a obhájcem.

Ze zákonné formulace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. je

patrné, že nespočívá v jakékoli nepřítomnosti obviněného u hlavního líčení nebo

veřejného zasedání, ale jen v takové jeho nepřítomnosti, která je v rozporu s

konkrétním zákonným ustanovením.

Podle čl. 38 odst. 2 věty první Listiny základních práv a svobod platí, že

každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a

v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

Účelem práva obviněného na projednání trestní věci v jeho přítomnosti

je zejména zajistit mu reálnou možnost vyjádřit se před soudem k tomu, co mu

obžaloba klade za vinu a k důkazům, na nichž je založena včetně těch, které

byly provedeny na jeho návrh. Obviněný L. K. vytkl, že dne 3. 8. 2010 u

hlavního líčení proběhl výslech svědkyně L. S. v jeho nepřítomnosti, a to s

ohledem na její zdravotní stav, ačkoliv k tomuto postupu nebyl dán důvod.

Podle § 209 odst. 1 tr. ř. věty druhé a třetí platí, že je-li obava, že svědek

v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž

nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo

jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění

bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže obžalovaného po

dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Po návratu do jednací síně však

musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit,

a aniž by se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást

otázky.

Z lékařské zprávy ze dne 29. 7. 2010, kterou vypracovala MUDr. Miroslava

Jiříčková, praktická lékařka ve S., přičemž svědkyně L. S. ji spolu s

telefonním kontaktem na svou osobu zaslala Krajskému soudu v Ostravě, plyne, že

jmenovaná není vzhledem ke zdravotnímu stavu schopna účastnit se přímého

jednání soudu. Ze záznamu telefonické komunikace předsedkyně senátu ze dne 2.

8. 2010 se podává, že „…bylo hovořeno se svědkyní, která sdělila, že má vysoký

krevní tlak a výpověď před obžalovaným by nezvládla“ (vše na č. l. 330 spisu).

Z protokolu o hlavním líčení konaného dne 3. 8. 2010 vyplývá, že předsedkyně

senátu poté, co přečetla zprávu ošetřující lékařky ohledně L. S., sdělení této

svědkyně, jakož i úřední záznam předsedkyně senátu z č. l. 330 spisu, a dále po

vyjádření obhájce obviněného, vyhlásila usnesení, že podle § 209 odst. 1 tr. ř.

proběhne výslech jmenované svědkyně v nepřítomnosti obviněného (vše na č. l.

344 spisu).

Podle názoru Nejvyššího soudu nelze Krajskému soudu v Ostravě vytknout, že

konal výslech svědkyně u hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného. Z výše

popsané rekapitulace je zřejmé, že byly splněny podmínky ustanovení § 209 odst.

1 tr. ř. pro konání jejího výslechu v nepřítomnosti obviněného, o čemž

prvostupňový soud rozhodl usnesením. Po předvedení obviněného do jednací síně

mu byl přehrán zvukový záznam o výslechu svědkyně L.S. Poté k dotazu podle §

214 tr. ř. uvedl, že nemá žádné další dotazy na svědkyni, když všechny dotazy,

které měl připraveny, předal svému obhájci, který je svědkyni položil místo něj

a ta na dotazy řádně odpověděla (č. l. 348 spisu). Dovolací námitku obviněného,

která spočívala v tvrzení, že byl zkrácen na svých právech tím, že nebyl

přítomen u hlavního líčení svědeckému výslechu, čímž mu mělo být upřeno právo

na obhajobu a spravedlivý proces, tudíž nelze akceptovat.

V rámci citovaného důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je

možno namítat, že skutek, jak byl v původním řízení soudem zjištěn, byl

nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoliv šlo o jiný trestný čin

nebo nešlo o žádný trestný čin. Vedle těchto vad, které se týkají právního

posouzení skutku, lze vytýkat též jiné nesprávné hmotně právní posouzení, jímž

se rozumí zhodnocení otázky nespočívající přímo v právní kvalifikaci skutku,

ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska

hmotného práva (např. občanského, obchodního, trestního apod.). Z dikce

předmětného ustanovení přitom plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné

dovoláním namítat pouze vady právní (srov. např. názor vyslovený v usnesení

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 73/03, sp. zn. II. ÚS 279/03, sp. zn. IV. ÚS

449/03 a sp. zn. III. ÚS 3272/2007). Nejvyšší soud není oprávněn v dovolacím

řízení přezkoumávat úplnost dokazování a posuzovat postup při hodnocení důkazů

soudy obou stupňů. Při rozhodování vychází z konečného skutkového zjištění

soudu prvního eventuálně druhého stupně a v návaznosti na tento skutkový stav

posuzuje správnost aplikovaného hmotně právního posouzení, přičemž skutkové

zjištění nemůže změnit, a to jak na základě případného doplnění dokazování, tak

i v závislosti na jiném hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů.

Těžiště dokazování je v řízení před prvostupňovým soudem a jeho skutkové závěry

může doplňovat, popřípadě korigovat jen odvolací soud (§ 259 odst. 3, § 263

odst. 6, 7 tr. ř.). Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou k

přezkoumávání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a není oprávněn

přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět nebo opakovat (srov. omezený

rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.).

Z popsaných důvodů je nutno označit za irelevantní výhrady obviněného L.K.,

pokud v podrobnostech zpochybňuje správnost v soudním řízení učiněných

skutkových zjištění včetně úplnosti dokazování a hodnocení provedených důkazů a

na podkladě těchto tvrzených procesních nedostatků shledává vady v právním

posouzení svého jednání (že mělo být kvalifikováno jako přestupek podle § 49

odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb.). Jak již bylo shora řečeno, v tomto

směru nelze v dovolacím řízení napadená rozhodnutí přezkoumávat. Nutno

připomenout, že každý dovolatel musí nejen v souladu s ustanovením § 265f

odst. 1 věty první tr. ř. v mimořádném opravném prostředku odkázat na

ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o něž se

dovolání opírá, ale i obsah konkrétně uváděných námitek, tvrzení a právních

názorů musí věcně odpovídat uplatněnému dovolacímu důvodu, jak je vymezen v

příslušném zákonném ustanovení.

S ohledem na principy vyplývající z ústavně garantovaného práva obviněného na

spravedlivý proces může Nejvyšší soud do skutkového základu rozhodnutí

napadeného dovoláním zasáhnout jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje

extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. Takový

rozpor je dán zejména tehdy, pokud skutková zjištění soudů nemají žádnou

obsahovou spojitost s důkazy nebo nevyplývají z důkazů při žádném z logicky

přijatelných způsobů jejich hodnocení či jsou opakem toho, co je obsahem

důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod. V předmětné

trestní věci se však o takovou situaci nejedná.

Z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Ostravě vyplývá, které skutečnosti soud

vzal za prokázané, o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami

se při hodnocení provedených důkazů řídil, zejména pokud si vzájemně

odporovaly. Z odůvodnění rozhodnutí je rovněž patrno, jak se soud vypořádal s

obhajobou obviněného L. K. a proč nevyhověl jeho návrhu na provádění dalších

důkazů. S učiněnými skutkovými zjištěními, včetně rozsahu dokazování a

hodnocení provedených důkazů, se v napadeném rozsudku ztotožnil i Vrchní soud v

Olomouci. Taktéž odůvodnil, proč neakceptoval návrhy obviněného na doplnění

dokazování.

V dovolání obviněný rovněž namítá, že druhý skutek trestného činu vraždy u

pachatele, který byl za první skutek odsouzen nebo potrestán, nelze podřadit

pod opětovnost, nýbrž pod zvlášť nebezpečnou recidivu. Tím zpochybňuje právní

posouzení skutku, jímž byl uznán vinným, a to naplnění kvalifikované skutkové

podstaty podle § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák. Dále vytýká i chybnou aplikaci

ustanovení § 41 odst. 1 tr. zák. Tyto výhrady obsahově uplatněný dovolací důvod

naplňují. Nejvyšší soud proto posuzoval, zda zjištěný skutek byl správně právně

posouzen.

Trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. se dopustí ten,

kdo jiného úmyslně usmrtí a spáchá-li uvedený čin opětovně.

Z ustanovení § 8 odst. 1 tr. zák. vyplývá, že jednání pro společnost

nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se

pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu,

jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

Podle § 4 písm. a), b) tr. zák. platí, že trestný čin je spáchán úmyslně,

jestliže pachatel

a) chtěl způsobem v tomto zákoně (tj. trestním zákoně) uvedeným porušit nebo

ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (poznámka: vše trestní zákon – zákon

č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009).

Objektem předmětného trestného činu je lidský život, předmětem útoku je živý

člověk. Objektivní stránka trestného činu náleží v usmrcení, přičemž použité

prostředky nerozhodují. Pachatelem může být kdokoliv.

Pod pojmem opětovně (§ 219 odst. 2 písm. c) tr. zák.) se rozumějí případy, kdy

pachatel trestný čin vraždy uvedený v § 219 odst. 1 tr. zák. opakuje, tedy

především souběh trestných činů podle § 219 tr. zák., přičemž není třeba, aby

za takový čin byl již pravomocně odsouzen. Patří sem však samozřejmě i případy,

kdy pachatel byl v minulosti za takový čin pravomocně odsouzen nebo i

potrestán. Pod tento pojem lze zařadit i případy, kdy pachatel byl již pro

takový čin odsouzen, avšak hledí se na něho, jako by odsouzen nebyl.

Podle Nejvyššího soudu je z popisu skutku, jak je uveden ve výroku rozsudku

Krajského soudu v Ostravě (viz jeho doslovná citace v úvodu tohoto usnesení) a

podrobněji rozveden v odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů, evidentní, že

obviněný L. K. svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky pokusu trestného

činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák., který

spáchal jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák.

Ze skutkového zjištění plyne, že obviněný „…ve stavu prosté opilosti, bez

jakékoliv zjevné příčiny, veden záměrem usmrtit poškozeného B. J., v okamžiku,

kdy jmenovaný poškozený stál k němu čelem, tohoto, za pomoci kuchyňského nože s

délkou čepele 13,5 cm, který držel ve své pravé ruce, znenadání fyzicky napadl

tak, že mu zasadil jednak řeznou ránu do levé tváře o délce 15 cm … jednak

řeznou ránu do krku vlevo o délce 4 cm (čímž mu způsobil v rozsudečném výroku

specifikovaná poranění), přičemž toliko shodou šťastných okolností a díky

aktivní sebeobraně poškozeného nedošlo ke vzniku nepoměrně závažnějších

poranění, zejména k protětí cévních a nervových svazků na levé straně krku, což

mohlo vést ke smrti poškozeného v důsledku vykrvácení.“ Již soud prvního stupně

v odůvodnění rozsudku na str. 18 a 19 zdůraznil: „…útok obžalovaného vůči

poškozenému byl veden opakovaně bodnořezným nástrojem s dlouhou čepelí a navíc

do oblasti těla, kde jsou uloženy tepny a cévy, jejichž zasažení by mohlo

bezprostředně ohrozit poškozeného na životě.“ Rovněž podtrhl: „K dokonání

trestného činu nedošlo jen díky následné sebeobraně poškozeného, který v

podstatě téměř nebyl pod vlivem alkoholu a rovněž díky lékařské pomoci a

operativnímu zákroku, kterému se poškozený bezprostředně podrobil.“ Jelikož

obviněný již v minulosti spáchal trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2

písm. b) tr. zák. – viz odsuzující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.

8. 1994, sp. zn. 1 T 55/93, je i podle Nejvyššího soudu v jeho činu naplněn též

znak opětovnosti vyžadovaný ustanovením § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák. Ve

smyslu znění § 88 odst. 1 tr. zák. tato okolnost pro svou závažnost podstatně

zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Z hlediska

obligatorního znaku subjektivní stránky – zavinění – obviněný trestný čin

spáchal ve formě úmyslu nepřímého podle § 4 písm. b) tr. zák., který zahrnuje

všechny podstatné znaky předmětného trestného činu. V této souvislosti krajský

soud na str. 18 odůvodnění rozsudku poukázal nejen na osobu obviněného, který

byl v minulosti opakovaně odsouzen pro násilnou trestnou činnost, ale i na

skutečnost, že „…vzhledem k charakteru útoku a použitému nástroji obžalovaný

zcela jednoznačně věděl, že svým jednáním může způsobit takové porušení zákona,

a pro případ, že je způsobí, s tím byl srozuměn.“ Byť obviněný v trestním

řízení popřel, že by měl záměr poškozeného usmrtit, tak na úmyslné zavinění v

jeho činu bylo oprávněně usuzováno ze skutečností objektivní povahy. Nejvyšší

soud toliko dodává, že pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného

činu vraždy podle § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák. – znaku, že čin byl spáchán

opětovně – postačuje ve smyslu ustanovení § 6 písm. b) tr. zák. i zavinění z

nedbalosti.

Posouzení skutku jako trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. [v

podání je chybně uveden § 261 odst. 1 písm. g) tr. ř.] nepřichází v úvahu,

neboť ze skutkového zjištění vyplývá, že se obviněný v době jeho spáchání

nenacházel ve stavu nepříčetnosti, jak připomíná i státní zástupce Nejvyššího

státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání.

V rozhodnutích Vrchního soudu v Praze ve věcech sp. zn. 5 To 55/92 a sp. zn. 5

To 77/93 bylo konstatováno: „Opětovnost a zvlášť nebezpečná recidiva mají

společný základ ve spáchání dřívějšího trestného činu vraždy. Přesto se

vzájemně nevylučují a mohou se uplatnit zároveň vedle sebe. Opětovnost činu

podle § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák. zahrnuje jen samotnou skutečnost, že

pachatel již dříve spáchal čin, jehož podstatou je úmyslné usmrcení jiného, a

to bez ohledu na okolnost, zda byl či nebyl pro dřívější čin odsouzen,

potrestán apod. Naproti tomu zvlášť nebezpečná recidiva podle § 41 odst. 1 tr.

zák. předpokládá, že pachatel již byl pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin

potrestán, to znamená, že byl pravomocně odsouzen, že vykonal alespoň část

uloženého trestu a že ohledně předchozího odsouzení nenastal účinek, že se na

pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Z porovnání okolností, které zahrnuje

opětovnost podle § 219 odst. 2 písm. c) tr. zák., s okolnostmi, jež zahrnuje

zvlášť nebezpečná recidiva podle § 41 odst. 1 tr. zák., vyplývá, že zvlášť

nebezpečná recidiva pokrývá právě ty okolnosti, jež stojí mimo rámec znaků

opětovnosti. Proto se může zvlášť nebezpečná recidiva uplatnit vedle

opětovnosti, tj. současně s ní, aniž by se vzájemně vylučovaly“ (Šámal P.,

Púry F., Rizman S., Trestní zákon, Komentář, II. díl, 6. doplněné a

přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 1306). V usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 7 Tdo 410/2004, bylo na str. 3 mimo jiné

uvedeno: „Znaky zvlášť nebezpečné recidivy nejsou naplněny samotným spácháním

dřívějšího zvlášť závažného úmyslného trestného činu, ale teprve tím, že

pachatel je pro takový čin potrestán. Zvlášť nebezpečná recidiva tedy zahrnuje

ty okolnosti, které přesahují znaky opětovnosti. I když opětovnost a zvlášť

nebezpečná recidiva mají společný základ v tom, že obě vycházejí ze spáchání

dřívějšího činu (útoku), pokrývají každá jiný okruh okolností: opětovnost

vyjadřuje jen to, že se dřívější čin stal, zatímco zvlášť nebezpečná recidiva

vyjadřuje to, že pachatel alespoň zčásti vykonal trest uložený za dřívější čin.

Z této rozdílnosti vyplývá, že obě uvedené okolnosti, z nichž každá jinak

podmiňuje použití vyšší trestní sazby, mohou být vedle sebe, vzájemně se

nevylučují a mohou se uplatnit současně.“ S těmito právními názory, přičemž na

posledně citovaný důvodně poukázal i Krajský soud v Ostravě (str. 19

rozsudku), se Nejvyšší soud plně ztotožňuje. S námitkou obviněného, že v jeho

trestní věci nemohou být současně naplněny opětovnost a zvlášť nebezpečná

recidiva, proto nelze souhlasit.

Podle § 41 odst. 1 tr. zák. platí, že pachatel, který znovu spáchal zvlášť

závažný úmyslný trestný čin, ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný

úmyslný trestný čin potrestán, považuje se za zvlášť nebezpečného recidivistu,

jestliže tato okolnost pro svou závažnost, zejména vzhledem k délce doby, která

uplynula od posledního odsouzení, podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti

trestného činu pro společnost. Podle § 41 odst. 2 tr. zák. zvlášť závažnými

trestnými činy jsou trestné činy uvedené v § 62 tr. zák. a ty úmyslné trestné

činy, na něž tento zákon (tj. trestní zákon) stanoví trest odnětí svobody s

horní hranicí trestní sazby nejméně osm let (poznámka: vše trestní zákon –

zákon č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009)

Spáchání zvlášť závažného úmyslného trestného činu v minulosti předpokládá, že

pachatel byl takovým trestným činem pravomocně uznán vinným, vykonal alespoň

část uloženého trestu odnětí svobody a že šlo o některý z trestných činů

uvedených v § 41 odst. 2 tr. zák. Při hodnocení předchozího odsouzení pachatele

za zvlášť závažný úmyslný trestný čin bude rozhodující výrok rozsudku o jeho

dřívějším odsouzení. Potrestáním se rozumí alespoň částečný výkon trestu v

minulosti, pokud s jeho výkonem není spojena zákonná fikce zahlazení nebo pokud

odsouzení k takovému trestu již nebylo zahlazeno. Přitom lze přihlížet pouze k

tomu trestu, který byl vykonán před spácháním nové trestné činnosti, za jejíž

spáchání má být pachatel označen jako zvlášť nebezpečný recidivista. K naplnění

pojmu potrestání stačí i jediné předchozí potrestání, jde-li o výkon trestu

odnětí svobody za trestný čin uvedený v § 41 odst. 2 tr. zák.

Materiální předpoklad zvlášť nebezpečné recidivy podle § 41 odst. 1 tr. zák. je

splněn jen tehdy, když opětovné spáchání zvlášť závažného úmyslného trestného

činu (konkrétní projevy recidivy) je tak závažné, že zvyšuje stupeň

nebezpečnosti nyní posuzovaného trestného činu pro společnost podstatně. Z

uvedeného vyplývá, že pro uznání pachatele za zvlášť nebezpečného recidivistu

nepostačuje formální naplnění ostatních znaků uvedených v § 41 odst. 1 tr. zák.

Při hodnocení materiální podmínky podle § 41 tr. zák. je nutno přihlížet

zejména k délce doby, který uplynula od posledního odsouzení. Délku přitom

nelze předem vymezit, ani není možné paušálně stanovit, kdy ještě bude

podstatně zvyšovat stupeň společenské nebezpečnosti, neboť vždy bude záležet na

posouzení všech rozhodných okolností konkrétního případu. Vedle doby, která

uplynula od posledního odsouzení, je nutno přihlížet též k době, která uplynula

od skončení výkonu posledního trestu odnětí svobody. Důležité je zhodnocení

následků trestného činu, způsobu jeho spáchání, motivace a délky páchání

trestné činnosti. Dále je nutné ve vzájemných souvislostech posoudit význam a

závažnost všech okolností celkové trestné činnosti, tj. i trestných činů, za

něž byl pachatel dříve potrestán, způsob života mezi pácháním jednotlivých

trestných činů, působení jiných opatření. Významné je v této souvislosti

zejména zjištění, kolikrát byl pachatel v minulosti potrestán a za kolik

trestných činů, jaká je celková délka v minulosti vykonaných trestů a jak

dlouhé byly intervaly mezi jejich výkonem. Rovněž komplexní zhodnocení

osobnosti pachatele, jeho celkového osobnostního profilu, vlastností a věku je

závažným hlediskem.

Skutečnost, že splnění materiálního předpokladu nelze dovozovat ze samotných

okolností, které naplňují formální podmínky ustanovení § 41 odst. 1 tr. zák.,

však neznamená, že nelze přihlížet k tomu, s jakou intenzitou byly formální

znaky zvlášť nebezpečné recidivy naplněny. Tato intenzita bude důležitým

hlediskem, zda jde o podstatné zvýšení stupně společenské nebezpečnosti. V

uvedeném směru je nutno posoudit i konkrétní stupeň společenské nebezpečnosti

jak trestného činu předchozího, tak trestného činu nyní souzeného, a to podle

hledisek stanovených v § 3 odst. 4 tr. zák. V konkrétních případech může

splnění formální podmínky spočívající ve spáchání trestného činu uvedeného v §

41 odst. 2 tr. zák. vykazovat podstatné rozdíly co do závažnosti a konkrétního

stupně společenské nebezpečnosti. Při hodnocení materiální stránky trestného

činu je proto nutno zvážit i intenzitu naplnění všech ostatních formálních

znaků, neboť na nebezpečnost osoby pachatele lze usuzovat jen při současném

komplexním uvážení dalších okolností případu – následku a způsobu provedení

trestného činu, skutečností charakterizujících subjektivní stránku trestného

činu včetně motivace jednání, bezprostředních pohnutek a psychických impulsů.

Z opisu z Rejstříku trestů plyne, že obviněný L. K. byl v minulosti opakovaně

odsouzen, naposledy rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 1994, sp.

zn. 1 T 55/93, mimo jiné pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b)

tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a byl

potrestán úhrnným trestem odnětí svobody v trvání 14 roků. Ze skutkové věty

zmíněného rozsudku se v bodě 4. výroku podává, že obviněný dne 19. 11. 1992 ve

S. „v bytě J. L., v podnapilém stavu v úmyslu tohoto usmrtit napadl jej dýkou s

délkou čepele 12,3 cm tak, že ho nejméně 8 krát s větší intenzitou bodl do

hrudníku a dutiny břišní, přičemž poškozenému poranil levou plíci a dále

surovým způsobem zasadil poškozenému četné i hluboké řezné a zohyžďující rány

do obličeje a krku a proťal mu takto krkavici a hrdelní žílu vlevo, v důsledku

čehož L. na místě zemřel“ (č. l. 217 a násl. tr. spisu). V tomto konkrétním

případě se tedy rovněž jednalo o napadení poškozeného nožem do oblasti obličeje

a krku. Taktéž nelze přehlédnout, že konstatovaným rozsudkem byl obviněný uznán

vinným a odsouzen i za další zvlášť závažné úmyslné trestné činy, a to pokus

trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák.

(bod 2. výroku) a trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák.

jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. (bod 5. výroku).

Z výkonu trestu odnětí svobody byl obviněný po vykonání celého trestu propuštěn

dne 19. 11. 2006 a téhož dne byl eskortován do PL O. k výkonu nařízeného

ústavního psychiatricko-sexuologického léčení, odkud byl propuštěn dne 11. 2.

2008.

S poukazem na tyto skutečnosti není pochyb o naplnění tzv. formální podmínky

zvlášť nebezpečné recidivy ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 tr. zák., neboť

obviněný L.K.se v nyní posuzovaném případě dopustil pokusu trestného činu

vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák., jenž spadá do

okruhu zvlášť závažných úmyslných trestných činů podle § 41 odst. 2 tr. zák.,

ač již byl pro takový zvlášť závažný úmyslný trestný čin potrestán.

V rámci posouzení splnění materiální podmínky zvlášť nebezpečné recidivy je

nutno vzít v úvahu, že pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219

odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. obviněný spáchal (napadení poškozeného B. J. nožem

do oblasti obličeje a krku) obdobným způsobem, jako předchozí trestný čin

vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. V odůvodnění rozsudku Krajský

soud v Ostravě na str. 19 – 20 oprávněně poukázal na skutečnost, že ze sedmi

odsouzení obviněného v minulosti, která jsou uvedena v opisu z Rejstříku

trestů, bylo šest za násilnou trestnou činnost. Zjevně jde tak o osobu, kterou

nelze hodnotit jinak, než negativně, neboť má k tomuto druhu trestné činnosti

výrazné sklony. Je skutečností, že naposledy byl obviněný odsouzen rozsudkem

Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 1994, sp. zn. 1 T 55/93, přičemž

následně vykonával tímto rozhodnutím uložený trest odnětí svobody v trvání

čtrnácti let, z jehož výkonu byl po vykonání celého trestu propuštěn dne 19.

11. 2006. Zde je nutno připomenout, že „Délkou doby, která uplynula od

posledního odsouzení, nutno rozumět nejen dobu, která uplynula od právní moci

rozsudku, ale i dobu, která uplynula od podmíněného propuštění nebo po odpykání

trestu“ (srov. přiměřeně rozhodnutí č. 6/1963 Sb. rozh. tr.). Současně je nutno

zdůraznil, že dobu (kolem tří let), jež v daném případě uplynula od propuštění

obviněného z výkonu trestu odnětí svobody do spáchání předmětné trestné

činnosti, je nutno hodnotit jako okolnost, která podstatně zvyšuje stupeň

nebezpečnosti trestného činu pro společnost.

S poukazem na výše rozvedené skutečnosti Nejvyšší soud konstatuje, že skutková

zjištění, jak byla v soudním řízení ve věci učiněna, objasňují všechny potřebné

okolnosti pro posouzení jednání obviněného L. K. jako pokusu trestného činu

vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. spáchaného zvlášť

nebezpečným recidivistou podle § 41 odst. 1 tr. zák. (vše trestní zákon ve

znění účinném do 31. 12. 2009). Shledaná speciální recidiva, celková závažnost

předchozí i nynější trestné činnosti, negativní hodnocení osoby obviněného,

která má výrazné sklony k páchání násilné trestné činnosti a poměrně krátká

doba od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za předchozí zvlášť závažný

úmyslný trestný čin a spácháním nyní posuzovaného zvlášť závažného úmyslného

trestného činu jsou ve svém souhrnu rozhodně skutečnostmi, které podstatně

zvyšují stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Správné právní

kvalifikaci skutku, s níž se v odvolacím řízení důvodně ztotožnil i Vrchní soud

v Olomouci, odpovídá ve výroku o vině v rozsudku Krajského soudu v Ostravě též

aplikovaná právní věta. Námitky obviněného, které v tomto směru formálně

relevantně v dovolání uplatnil, tudíž nelze akceptovat.

V mimořádném opravném prostředku obviněný rovněž vznesl výhradu, jež spočívá v

tvrzení, že trest odnětí svobody mu byl uložen v rozporu s ustanovením § 42

odst. 1 tr. zák., kterou opřel, jak již bylo řečeno, o neexistující dovolací

důvod – ustanovení § 265b odst. 1 písm. y) tr. ř.

Na trestný čin vraždy zákon v § 219 odst. 2 tr. zák. stanoví trest odnětí

svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečný trest. Podle § 29 odst. 1 věty

první tr. zák. platí, že výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí

svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let, jednak trest odnětí svobody na

doživotí. Ustanovení § 42 odst. 1 tr. zák. zakotvuje, že horní hranice trestní

sazby odnětí svobody stanovené v tomto zákoně se u zvlášť nebezpečného

recidivisty zvyšuje o jednu třetinu. Zvlášť nebezpečnému recidivistovi soud

uloží trest v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody. Z

ustanovení § 42 odst. 2 tr. zák. plyne, že horní hranice trestní sazby nesmí

ani po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat patnáct let. Při ukládání

výjimečného trestu odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let nesmí

horní hranice převyšovat dvacet pět let (poznámka: vše trestní zákon – zákon č.

140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009).

Jak již bylo řečeno, byl rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 12.

2010, sp. zn. 5 To 100/2010, obviněnému L. K. podle § 219 odst. 2 tr. zák. za

použití § 29 odst. 2 tr. zák. a § 42 odst. 1 tr. zák. uložen výjimečný trest

odnětí svobody v trvání dvaceti tří roků. V této souvislosti považuje Nejvyšší

soud za potřebné zdůraznit, že odvolací soud obviněnému uložil zmíněný

výjimečný trest odnětí svobody podle § 219 odst. 2 tr. zák. za použití § 29

odst. 2 tr. zák., a to v rámci zákonné trestní sazby stanovené v § 29 odst. 1

tr. zák. a modifikované ustanovením § 42 odst. 1 tr. zák., při respektování

ustanovení § 42 odst. 2 tr. zák. Rozhodnutí není v rozporu s čl. 4 odst. 1

Protokolu 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (stanoví, že

nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci

téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným

rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu), jak je naopak tvrzeno v

mimořádném opravném prostředku.

Vzhledem ke všem popsaným skutečnostem Nejvyšší soud podle § 265i odst.

1 písm. e) tr. ř. odmítl dovolání obviněného L. K. jako zjevně neopodstatněné.

Proto nebyl oprávněn postupovat podle § 265i odst. 3 tr. ř., přičemž rozhodnutí

učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném

zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 31. května 2011

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k