Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 853/2007

ze dne 2007-08-23
ECLI:CZ:NS:2007:8.TDO.853.2007.1

8 Tdo 853/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23.

srpna 2007 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch

obviněného M. F., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 1. 2007,

sp. zn. 6 To 105/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského

soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 1/2006, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 6 To 105/2006, a rozsudek Krajského soudu

v Brně ze dne 6. 10. 2006, sp. zn. 2 T 1/2006.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í současně také všechna další

rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Krajskému soudu v Brně p ř i k a z u j e ,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 1. 2. 2006 u

Krajského soudu v Brně na obviněného M. F. (dále převážně jen „obviněný“)

obžalobu pro skutek, který právně kvalifikoval jako trestné činy vraždy podle §

219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák. a neoprávněného držení platební karty

podle § 249b tr. zák.

Krajský soud v Brně původním rozsudkem ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 2 T 1/2006,

pro skutek právně kvalifikovaný jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1,

odst. 2 písm. h) tr. zák. obviněného zprostil obžaloby podle § 226 písm. c) tr.

ř., zatímco pro skutek právně kvalifikovaný jako trestný čin neoprávněného

držení platební karty podle § 249b tr. zák. jej uznal vinným a uložil mu za něj

trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro jehož výkon jej zařadil

podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací v neveřejném zasedání usnesením ze

dne 18. 7. 2006, sp. zn. 6 To 59/2006, k odvoláním státního zástupce i

obviněného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. v

celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu prvního

stupně, aby učinil nové rozhodnutí.

Krajský soud v Brně v pořadí druhým rozsudkem ze dne 6. 10. 2006, sp. zn. 2 T

1/2006, podle § 226 písm. c) tr. ř. zprostil obviněného obžaloby pro skutek,

který měl spáchat tím, že

„dne 3. 5. 2005 mezi 19:00 hod. až 20:00 hod. ve Z., v bytě umístěném ve 4.

poschodí domu, s úmyslem usmrtit a zmocnit se peněz, fyzicky napadl svoji matku

S. F., tím způsobem, že ji tloukl pěstmi do oblasti hlavy, rdousil rukama a

nakonec přesně nezjištěným bodně-řezným ostrým nástrojem, nejspíše nožem,

zaútočil na přední plochu krku, čímž jí způsobil údery rukou prokrvácení

měkkých pokrývek lebních v pravé i levé čelní krajině a vlevo i ve spánkové

krajině včetně lehkého prokrvácení obou spánkových svalů a dále poranění

měkkých tkání pravého oka, rdoušením pak prokrvácení měkkých tkání levé

poloviny krku, zejména zlomeniny velkého rohu jazylky vpravo a obou horních

rohů štítné chrupavky a bodně-řeznou ránou krku protětí cévních pletení a

svalové partie přední plochy krku i štítné chrupavky, kdy právě posledně

zmíněné zranění bylo bezprostřední příčinou smrti poškozené, která na místě

zemřela, tuto pak zabalil do dek, ovázal provázkem a ukryl v lůžkovém prostoru

postele“,

v němž byl obžalobou spatřován trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm.

h) tr. zák.; soud totiž dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že tento skutek

spáchal obviněný.

Usnesením z téhož dne jmenovaný soud současně rozhodl, že podle § 23 odst. 1

tr. ř. se vylučuje k samostatnému projednání řízení o skutku, který vykazuje

znaky trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a neoprávněného

držení platební karty podle § 249b tr. zák. a jehož se měl obviněný dopustit

tím, že:

„dne 3. 5. 2005 v přesně nezjištěnou dobu mezi 19.00 hodin až 20.00 hodin ve

Z., v bytě umístěném ve 4. poschodí domu ukradl peněžní hotovost ve výši okolo

50.000,- Kč, příruční trezorek v hodnotě 448,- Kč, dámskou peněženku v hodnotě

130,- Kč, mobilní telefon zn. Nokia 3310 v hodnotě 2.748,- Kč, platební kartu

vedenou u G. M. b., a.s. a patřící jeho zemřelé matce, osobní doklady a další

drobné věci, na parkovišti před domem osobní automobil zn. Ford Eskort 1.4, v

hodnotě 115.600, - Kč“.

Důvodem tohoto postupu byla potřeba objasnění otázky souhlasu poškozených

(dědiců) s trestním stíháním obviněného pro trestný čin krádeže podle § 247

odst. 1, 2 tr. zák.; o vyloučeném skutku nebylo dosud rozhodnuto.

Proti zprošťujícímu rozsudku podal státní zástupce odvolání, které Vrchní soud

v Olomouci ve veřejném zasedání usnesením ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 6 To

105/2006, podle § 256 tr. ř. zamítl.

Toto usnesení odvolacího soudu napadla nejvyšší státní zástupkyně (dále též

„dovolatelka“) dovoláním podaným v neprospěch obviněného z důvodu uvedeného v §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř. [§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.], neboť je

přesvědčena, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku [§

265b odst. 1 písm. g) tr. ř.].

V odůvodnění svého podání dovolatelka uvedla, že soudům obou stupňů se podařilo

jistým způsobem zmapovat jednání obviněného od odpoledních až do pozdních

nočních hodin dne 3. 5. 2005, vzaly dokonce za prokázané, že obviněný byl kolem

19.00 hodin u matky v bytě, že se s ní hádal a došlo mezi nimi i k jistému

násilí, nicméně uzavřely, že tvrzení obžaloby, že tato hádka přerostla v

úmyslné usmrcení poškozené bodně-řezným nástrojem, nemá v provedených důkazech

dostatečnou oporu. Současně zdůraznily, že na místě činu nebyl nalezen vražedný

nástroj, v bytě bylo uklizeno a minimum zajištěných stop obviněného jako

pachatele trestného činu vraždy neusvědčuje. Odvolací soud podrobně hodnotil i

otázku motivu a uzavřel, že obviněný neměl důvod svou matku usmrtit, jelikož se

o něj v podstatě starala, hradila mu ubytování, připravovala mu jídlo a na její

přímluvu mohl, byť brigádně, pracovat ve firmě svého otce. Podle soudů obou

stupňů nepřímé důkazy sice vedou k důvodnému podezření vůči obviněnému, nejsou

však natolik dostatečným podkladem, aby obviněný mohl být uznán vinným z

úmyslného usmrcení matky, a proto aplikovaly zásadu „in dubio pro reo“ a

obviněného obžaloby zprostily.

S takovým závěrem a argumentací Krajského soudu v Brně, která byla jako správná

potvrzena Vrchním soudem v Olomouci, se nejvyšší státní zástupkyně

neztotožnila. V obecné rovině vytkla oběma soudům, že nezohlednily významné

okolnosti případu svědčící pro existenci formálních i materiálních předpokladů

pro posouzení jednání obviněného v rámci skutkové podstaty trestného činu

vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák. V podrobnostech uvedla,

že ze svědecké výpovědi otce obviněného Ing. O. F. vyplývá, že obviněný se u

rodičů zdržoval „jenom když měl nějaký průšvih a potřeboval peníze“. Syn svědka

zklamal způsobem života, který vedl. Manželství obviněného se rozpadlo údajně

proto, že manželce odcizil nějaké peníze, často hrál na výherních automatech a

v souvislosti s tím po rodičích poptával peníze na úhradu dluhů (jednalo se o

částky 1.000,- až 10.000,- Kč). Situace došla tak daleko, že svědek syna z bytu

vykázal, ten pak i nadále docházel za matkou – poškozenou S. F. a ta jej

finančně podporovala. Vždy na ni naléhal, až jeho prosbám podlehla a požadované

peníze mu poskytla. Asi týden před událostí svědek obviněného na žádost

poškozené zaměstnal brigádně ve vlastní firmě. Dne 3. 5. 2005 odjel svědek

služebně do L. a zpět domů se vracel až následujícího dne kolem 20.00 hodin.

Obviněný o této skutečnosti věděl, což potvrdil i svědek A. D., který byl s

obviněným a jeho otcem dne 3. 5. 2005 na obědě a Ing. O. F. hovořil o služební

cestě do L. Mrtvolu poškozené svědek objevil až kolem 11.00 hodin dne 5. 5.

2005 ukrytou v úložném prostoru postele. Předtím se snažil poškozené opakovaně

telefonovat na její mobilní telefon, ta však hovory nepřebírala. Z bytu se

svědkovi mj. ztratila jeho riflová bunda a odcizen byl i koberec z předsíně.

Dovolatelka zmínila i další svědecké výpovědi. Z. Z. vypověděla, že pracuje

jako servírka v restauraci v D. L. Dne 3. 5. 2005 do restaurace přišel kolem

15.00 hodin obviněný a hrál na výherních automatech. Kolem 19.00 hodin již jeho

dluh dosáhl 3.000,- Kč a svědkyni slíbil, že do 20.00 hodin téhož dne dluh

uhradí. Za tímto účelem jí předal tašku s vlastními doklady (občanský průkaz a

řidičský průkaz). Do restaurace se vrátil kolem 21.15 hodin, měl na sobě jinou

bundu než před tím a z její vnitřní kapsy vytáhl obálku, ve které byl svazek

bankovek. Z těch předal svědkyni 3.200,- Kč a pokračoval ve hře na výherních

automatech. Svědkyně si také vzpomněla, že jí rozměnil na menší bankovky

několik bankovek v hodnotě 1.000,- Kč a požádal ji, aby nikomu neříkala, že u

sebe má větší finanční obnos. Obdobně vypověděl M. G., který obviněného krátce

sledoval v restauraci dne 3. 5. 2005 kolem 22.00 hodin při hře na výherních

automatech a zaregistroval, že obviněný u sebe měl obálku, z níž v jednom

okamžiku vytáhl bankovku 1.000,- Kč a použil ji ke hře. Svědkyně V. J.

vypověděla, že se s obviněným M. F. před událostí znala asi dva roky. Jelikož

jí opakovaně v jejím bytě odcizil peníze a další věci, z bytu jej vyhodila.

Obviněného charakterizovala jako „podvodníka a zloděje“.

Svědek Z. N. ve své výpovědi popsal, že provozuje taxislužbu s vozidlem zn.

Audi, jedná se o vozidlo s hráškově zelenou metalízou. Dne 3. 5. 2005 byl

dispečerem vyslán do obce D. L., kde na něj kolem 17.45 až 17.50 hodin čekal v

restauraci zákazník, který se nechal odvést do P. ve Z. k tzv. bytovce L.

Zákazník jej požádal, aby na něj počkal 10 až 15 minut, zálohu mu nedal žádnou.

Asi za 35 minut na něj zákazník volal z jednoho balkonu, aby počkal dalších asi

10 minut. Po celkově 45 minutách se zákazník vrátil zpět do vozidla a nechal se

odvézt k Hotelu M. ve Z., kde uhradil celkem 750,- Kč. Tuto částku platil z

balíčku přeložených bankovek. Svědek zaregistroval, že zákazník se z bytu v P.

vrátil v jiné bundě, než kterou měl oblečenu původně, nově přišel v riflové

bundě. Po určité době svědek zaregistroval, že dispečer posílá kolegu K. D. k

Hotelu M. ve Z., aby odvezl zákazníka do P. K. D. tohoto zákazníka odvezl k

tzv. bytovce L., ten mu ihned uhradil 100,- Kč a vešel brankou do domu; svědek

z místa odjel.

Soused manželů F. M. V. jako svědek popsal událost krátce před 19.00 hodin dne

3. 5. 2005, kdy procházel kolem bytu F., čas si uvědomuje přesně, jelikož šel

pro syna k tchyni, která žije v témže domě naproti bytu F. Syna přivedl domů na

Večerníček, který začíná v 19.00 hodin. Z bytu F. slyšel hádku, paní F. křičela

„Běž pryč! Vypadni! Odejdi“ a mužský hlas ji vyzýval, aby byla zticha. Následně

slyšel paní F. křičet „Pusť mě! Pusť mě!“. Hádka v bytě F. mohla trvat asi 45

minut, slyšel i bouchnutí dveří, mužský hlas nepoznal a nejprve se domníval, že

se hádají manželé F. Hádku slyšel i na balkoně, kam se posadil a pil kávu;

odtud také zaregistroval, že před domem parkuje vozidlo taxi zelené barvy,

značky Audi nebo Mazda. Do tohoto vozidla nakonec nastoupil obviněný (měl na

sobě riflovou bundu nebo riflovou košili) a odjel.

Dovolatelka připomněla, že hádku v bytě F. kolem 19.00 hodin dne 3. 5. 2005

zaregistrovala i svědkyně Mgr. M. V. (manželka M. V.), jež na chodbě čekala na

syna, který se měl vrátit od její matky. Slyšela poškozenou křičet „Tak mě

pusť!“ a mladý mužský hlas, který opakoval „Já jsem tě přišel jen o něco

požádat“. O hádce u F. řekla manželovi a ten pro syna raději došel sám. V

průběhu hádky slyšela z bytu F. tupé údery, mohlo jich být snad deset, jako by

někdo narážel na skříň. Z balkonových dveří následně viděla z domu vycházet

muže v riflové bundě, patrně se jednalo o obviněného, do obličeje mu neviděla.

Tento muž nasedl před domem do zeleného vozidla taxi a odjel, v bytě F. byl od

tohoto okamžiku klid.

Obdobně vypověděla i D. Č. (matka Mgr. M. V.), která z bytu F. také slyšela dne

3. 5. 2005 hádku paní F. s nějakým mužem. Paní F. volala „Nech mě! Nech mě!“ a

mužský hlas jí odpovídal „Nekřič! Nekřič! Já jsem se s Tebou přišel jenom

domluvit“. Zeť M. V. chtěl v průběhu hádky u bytu F. zazvonit, ale svědkyně mu

to rozmluvila. Zeť pak za ní přišel ještě kolem 20.00 hodin a řekl jí, že viděl

z domu vycházet obviněného a od té doby je v bytě F. podezřelé ticho. Opět

chtěl u bytu F. zazvonit, což mu svědkyně opakovaně rozmluvila s tím, aby se do

ničeho nemíchal.

Nejvyšší státní zástupkyně citovala i výpověď obviněného M. F. Ten uvedl, že

dne 3. 5. 2005 odešel kolem 14.00 hodin ze zaměstnání a navštívil restauraci,

kde vypil několik piv a prohrál 2.000,- až 3.000,- Kč na výherních automatech.

Vzhledem k tomu, že u sebe neměl peníze, domluvil se se servírkou, že jí peníze

ještě toho dne přiveze a na podporu svých slov jí zanechal vlastní doklady.

Peníze se rozhodl sehnat od matky, a proto odjel taxíkem do Z.-P. Matku

navštívil kolem 18.15 hodin, chvíli se s ní hádal, jelikož mu odmítala vydat

peníze, nakonec mu však vydala 100,- Euro a 3.000,- Kč. Po matce také požadoval

přípravu jídla na druhý den do zaměstnání, jelikož jídlo mu jinak ráno nosil

otec, ten však byl služebně v L. Vzhledem k tomu, že matka neměla nic k jídlu

připraveno, domluvil se s ní, že se pro jídlo zastaví později a z bytu odešel.

Když odcházel, dala mu matka otcovu riflovou bundu, jelikož pršelo a on měl

pouze mikinu. Taxíkem se poté nechal odvést do centra Z. k Hotelu M., kde si

koupil cigarety a jiným taxíkem odjel zpět do P., kde se asi hodinu procházel.

Za matkou šel znovu kolem 21.00 hodin; jelikož nereagovala na zvonění, vzal za

kliku a zjistil, že je odemčeno. Vešel tedy do bytu a v ložnici v úložném

prostoru postele objevil mrtvolu matky – měla proříznuté hrdlo. Poté

zpanikařil, z bytu odcizil malý trezorek, asi 20.000,- Kč, doklady a klíče od

vozidla Ford Eskort, které bylo zaparkováno před domem a matka jej užívala, a

vzal také matčin mobilní telefon, který pak používal s vlastní SIM kartou, vzal

také matčinu platební kartu, jejímž prostřednictvím nakupoval benzin. Osobním

automobilem matky pak odjel do restaurace, kde uhradil předchozí dluh a hrál na

výherních automatech až do zavírací hodiny. Uvažoval dokonce, že věc oznámí

policii, „něco se v něm však zlomilo“ a ráno odjel do P., kde navštívil

Velvyslanectví B. r. a požádal o vízum. Na udělení víza čekal asi dva nebo tři

dny, tuto dobu trávil v P., H. a jednou navštívil i P.; poté odjel do B., kde

byl následně zadržen a dne 1. 8. 2005 byl eskortován zpět do Č. r.

Dovolatelka zdůraznila, že ve věci je významným objektivním důkazem výpis

telekomunikačního provozu mobilního telefonu poškozené S. F. Přestože měla být

dle výpovědi obviněného po jeho prvním odchodu z bytu naživu, bylo z jejího

mobilního telefonu voláno dne 3. 5. 2005 v 19:42:48 z lokality Z.-M., Hotel M.,

kam obviněného z bytu rodičů odvezl vozidlem Taxi svědek Z. N. Při hovoru byla

použita SIM karta obviněného M. F., který volal své bývalé přítelkyni V. J. V

čase 19:49:10 je z téhož telefonu za použití SIM karty obviněného opět voláno

na telefonní číslo informací o telefonních číslech, i tento hovor je

lokalizován přes buňku Z.-M., Hotel M. Ve 20:34:57 odešel z mobilního telefonu

poškozené hovor za použití SIM karty poškozené s lokalizací místa bytu

poškozené a následně z tohoto místa ve 20:49:14 přichází na telefonní číslo

obviněného SMS o navýšení kreditu, opět s lokalizací bytu poškozené. Obviněný

přitom opakovaně tvrdil, že mobilní telefon matce odcizil až kolem 21.00 hodin,

kdy již nebyla naživu. Je však nezpochybnitelné, že manipuloval s mobilním

telefonem a SIM kartou poškozené v lokalitě Z.-M., Hotel M. v době před 20.00

hodin. Tato skutečnost ve spojení s dalšími opatřenými důkazy (srov. shora)

umožňuje učinit logický a nezvratný závěr, že to byl právě obviněný, kdo svou

matku úmyslně usmrtil.

V této souvislosti dovolatelka poukázala na ústavní nález ze dne 18. 8. 2004,

sp. zn. I. ÚS 55/04, v němž Ústavní soud judikoval, že z hlediska spravedlnosti

je v dovolacím řízení lhostejno, zda vada spočívá na právním či skutkovém

základě, přičemž Nejvyšší soud vykládá trestní řád restriktivně [konkrétně

ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.], takže není k dispozici efektivní

prostředek k nápravě určitých vad. V této souvislosti také zmínila, že Nejvyšší

soud v aktuálních rozhodnutích opakovaně připustil zásah do skutkového zjištění

i v rámci řízení o dovolání, avšak pouze tehdy, existuje-li extrémní nesoulad

mezi vykonanými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudu

na straně druhé, a současně učiní-li dovolatel tento „nesoulad“, resp.

nesprávnost předmětem dovolání (právně relevantně ji namítne). V posuzovaném

případě se právě o takový extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými

zjištěními a právními závěry soudu – z důvodů výše rozvedených důvodů – jedná.

Nejvyšší státní zástupkyně se poté vyjádřila ke způsobu hodnocení provedených

důkazů soudy obou stupňů a uvedla:

Pokud soudy upozorňují na určité rozpory mezi důkazy (např. svědek Z. N. hovoří

o tom, že obviněného z restaurace odvážel k bytu poškozené již před 18.00

hodin), bylo dalšími důkazy spolehlivě prokázáno, že k tomuto došlo asi o jednu

hodinu později; také by bylo spíše s podivem, pokud by si svědek jako taxikář s

odstupem času pamatoval přesné časové údaje, kdy kterého zákazníka vezl.

Servírka Z. Z. pak událost posouvá řádově o 30 minut později, což s ohledem na

povahu jejího povolání opět nehovoří o nějakém zásadním rozporu.

Přesvědčující není ani argument, že na místě činu nebyl nalezen vražedný

nástroj, jelikož ponechání vraženého nástroje na místě činu je skutečností

spíše výjimečnou, prioritou pachatele je logicky vražedného nástroje se zbavit.

Rovněž nelze přisvědčit argumentaci soudu o absenci motivu jednání obviněného,

když bylo prokázáno, že obviněný byl při svém způsobu života matkou výrazně

finančně podporován, s čímž zásadně nesouhlasil jeho otec Ing. O. F. a syna z

tohoto důvodu dokonce z bytu vykázal. Otec obviněného ve své výpovědi také

zmínil, že v období předcházejícím činu požadovala poškozená po obviněném změnu

životního stylu a odmítala mu nadále poskytovat finanční prostředky. Tuto část

výpovědi Ing. O. F. shodně potvrzují svědci manželé V. a D. Č. Je také

evidentní, že v době činu byl obviněný opět ve finanční tísni (což sám

nepopírá) a byl i v tísni časové, když svědkyni Z. Z. zanechal vlastní doklady

až do okamžiku vrácení dluhu, který přislíbil vrátit do 20.00 hodin dne 3. 5.

2005. V této souvislosti nelze přehlédnout, že svědku Z. N., který obviněného

odvážel poprvé od bytu poškozené, obviněný uhradil částku 750,- Kč, přičemž v

tu dobu již u sebe měl balíček přeložených bankovek. S ohledem na obsah

svědeckých výpovědí manželů V. a D. Č. lze při dodržení zásad logického myšlení

vyloučit, že by poškozená vydala obviněnému finanční prostředky dobrovolně.

Pochyb nemůže být také o tom, že obviněný byt rodičů navštívil dne 3. 5. 2005

podruhé před 21.00 hodinou (viz výpis telekomunikačního provozu mobilního

telefonu poškozené) a při této druhé návštěvě, která mohla řádově trvat i

několik hodin, měl dostatečný časový prostor k tomu, aby v bytě uklidil,

přemístil mrtvolu do úložného prostoru postele a odstranil koberec z předsíně,

který mohl být potřísněn krví. Pokud soudy obou stupňů argumentují také tím, že

nikdo ze svědků nezaregistroval na oděvu obviněného krevní stopy, lze k tomu

dodat, že obviněný jednak nemusel být krví na oděvu vůbec potřísněn, současně

je evidentní, že po první (asi 45 minutové) návštěvě v bytě rodičů se nadále

pohyboval v riflové bundě otce, když před tím měl oblečenu mikinu.

Dovolatelka v obecné rovině rovněž konstatovala, že existence určitých rozporů

mezi provedenými důkazy sama o sobě neznamená, že by nebylo možné uznat

obviněného vinným trestným činem a že by jakékoli rozpory mezi důkazy musely

nutně vést k uplatnění pravidla „in dubio pro reo“ , jak se tomu stalo v

posuzovaném případě. I přes určité rozpory mezi důkazy může soud podle

konkrétní důkazní situace dospět ke spolehlivému závěru o spáchání trestného

činu obviněným, jak je tomu právě v této trestní věci. Rozhodnout ve prospěch

obviněného lze pouze za předpokladu, jestliže existující rozpory jsou tak

zásadní, že vina obviněného není nepochybná ani po pečlivém vyhodnocení všech

důkazů (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 12. 1998, sp. zn. III. ÚS

286/98). Uvedené pravidlo je namístě použít jen tehdy, jsou-li zde pochybnosti

důvodné, tj. rozumné a v podstatných skutečnostech, takže v konfrontaci s nimi

by výrok o spáchání trestného činu obviněným nemohl obstát. Pochybnosti tedy

musí být z hlediska rozhodnutí o vině závažné a již neodstranitelné provedením

dalších důkazů nebo vyhodnocením stávajících důkazů. Podaří-li se pochybnosti

odstranit tím, že budou důkazy hodnoceny volně podle vnitřního přesvědčení a po

pečlivém, objektivním a nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě i

v jejich souhrnu, jak tomu v posuzovaném případě nebylo, pak není důvod

rozhodovat ve prospěch obviněného, svědčí-li důkazy o jeho vině, třebaže jsou

mezi nimi určité rozpory a třebaže jde o důkazy nepřímé.

Podle dovolatelky se v dané trestní věci jedná o typický případ, kdy nepřímé

důkazy ve svém souhrnu tvoří logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu

vzájemně se doplňují, navazují na sebe a ve svém celku spolehlivě dokazují vinu

obviněného, jelikož jsou navzájem v takovém příčinném vztahu k dokazované

skutečnosti, že z nich lze dovodit pouze jediný závěr, a to již zmiňovaný závěr

o vině obviněného. Závěr o tom, zda jsou nebo nejsou naplněny všechny

objektivní i subjektivní znaky skutkové podstaty trestného činu, tedy zda zde

je též zavinění pachatele ve smyslu trestního zákona a v jaké formě, je závěrem

právním. Právní závěr o subjektivních znacích trestného činu se však musí

zakládat na skutkových zjištěních soudu vyplývajících z provedeného dokazování,

stejně jako závěr o objektivních znacích trestného činu. Při zjišťování

okolností, které mají význam pro závěr o zavinění, nelze předem přikládat

zvláštní význam žádnému důkaznímu prostředku, ale na zavinění a jeho formu je

třeba usuzovat ze všech konkrétních okolností, za nichž byl čin spáchán, a ze

všech důkazů významných z tohoto hlediska, včetně doznání pachatele, pokud

existuje. Nelze proto jen ze skutečnosti, že obviněný popírá zavinění, dovodit,

že zjištění zavinění a jeho formy nepřichází do úvahy, jelikož zavinění lze

zjistit i na podkladě jiných důkazních prostředků, přičemž okolnosti

subjektivního charakteru lze při absenci doznání obviněného zpravidla dokazovat

pouze nepřímo z okolností objektivní povahy, z nichž lze podle zásad správného

a logického myšlení usuzovat na vnitřní vztah pachatele k porušení nebo

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. Může to být i určité chování

pachatele [např. poté, co údajně zjistí, že jeho matku někdo zavraždil, odjíždí

do restaurace, kde hraje na výherních automatech (při vědomí toho, že otec se

do bytu nevrátí) a poté téměř bezprostředně prchá do B.], neboť i takové

jednání je projevem jeho vůle. Důsledný postup soudu podle § 2 odst. 6 tr. ř. a

respektování zásad správného a logického myšlení tak mělo v posuzované věci

vyústit v odůvodněný závěr, že to byl právě obviněný, kdo úmyslně usmrtil

poškozenou S. F.

Ve světle shora rozvedených skutečností je podle nejvyšší státní zástupkyně

zřejmé, že ve věci lze učinit nezvratný a logický právní závěr, že jednáním

obviněného byly naplněny všechny zákonem požadované objektivní i subjektivní

znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2

písm. h) tr. zák. Pokud Krajský soud v Brně obviněného podle § 226 písm. c) tr.

ř. zprostil obžaloby, spočívá jeho rozhodnutí na nesprávném právním posouzení

skutku, jelikož učiněný právní závěr je v extrémním rozporu s vykonanými

skutkovými zjištěními; pokud pak Vrchní soud v Olomouci napadeným usnesením

podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání státního zástupce, rozhodl tak o zamítnutí

řádného opravného prostředku proti rozsudku soudu prvního stupně, ačkoli v

řízení předcházejícím byl dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř.

Závěrem dovolatelka připomněla, že napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci

je v posuzované věci již druhým rozhodnutím v odvolacím řízení, přičemž z

odůvodnění jeho původního rozhodnutí je zřejmé, že tehdy přisvědčil argumentaci

státního zástupce, že hodnocení důkazů nalézacím soudem je v přímém rozporu s

pravidly formální logiky. Krajský soud v Brně poté ve věci provedl jediné

hlavní líčení (dne 4. 10. 2006), v němž provedl okrajové doplnění dokazování

výslechem svědkyně V. J. a přečtením zprávy Českého hydrometeorologického

ústavu ze dne 8. 8. 2006. Důkazní situace se tak fakticky nijak nezměnila a

přesto soud prvního stupně opětovně rozhodl zprošťujícím výrokem, který

odvolací soud potvrdil jako správný a mimo jiné v něm konstatoval, že nalézací

soud již v novém rozhodnutí důkazy hodnotil řádně. Citovaný závěr odvolacího

soudu se tak dostal do příkrého rozporu s jeho již jedenkrát deklarovaným

právním názorem.

Za tohoto stavu s odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř.

dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání, k jehož konání

může přistoupit s ohledem na ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.:

podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr.

ř. zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 6 To 105/2006 ze dne 18.

1. 2007, jakož i jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 2

T 1/2006, ze dne 6. 10. 2006 a všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu,

a dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v

Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Pokud by Nejvyšší soud ČR shledal, že v posuzované věci je nutno rozhodnout

jiným způsobem, než předpokládaným v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř., vyjádřila

i pro tento případ souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

V souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. se k podanému dovolání vyjádřil

obviněný prostřednictvím obhájce Mgr. et Bc. P. S. Ve vyjádření uvedl, že

dovolání nejvyšší státní zástupkyně, stejně jako předchozí odvolání státní

zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně, směřuje čistě do hodnocení

důkazů, což je výlučnou pravomocí soudu prvého stupně. Ten při svém rozhodování

vycházel z dostatečného množství důkazů navržených oběma stranami, které také

pečlivě hodnotil, o čemž svědčí rozsáhlé odůvodnění jeho rozhodnutí, přičemž

tyto důkazy vedly ke zjištění skutečného stavu věci a byly dostatečným

podkladem pro rozhodnutí o jeho nevině. Vyjádřil nesouhlas s argumentací, která

je v dovolání uvedena, že v daném případě by se mělo jednat o extrémní nesoulad

mezi vykonanými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry na

straně druhé, což by mělo Nejvyššímu soudu umožnit, aby se takovým dovoláním

mohl zabývat. Měl za to, že tato argumentace není na místě, neboť – jak se k

této otázce vyjádřil již Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozhodnutí –

předmětná trestní věc je postavena na nepřímých důkazech a soud může opřít

výrok o vině o takové důkazy jen za předpokladu, že tvoří ve svém souhrnu

logickou a ničím nenarušenou soustavu vzájemně se doplňujících a na sebe

navazujících důkazů a usvědčuje z jeho spáchání obviněného, ale současně

vylučuje možnost jakéhokoliv jiného závěru. Obviněný je přesvědčen, že soudy

obou stupňů dospěly ke správným závěrům, že v dané věci tyto důkazy nejsou

dostatečným podkladem pro uznání jeho viny, a proto správně aplikovaly jednu ze

základních zásad trestního řízení „in dubio pro reo“ a zprostily jej obžaloby.

Závěrem uvedl, že souhlasí s projednáním dovolání v neveřejném zasedání a

navrhl, aby Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně podle §

265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť toto bylo podáno z jiného důvodu, než je

uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) zjistil, že podané dovolání je

přípustné [§ 265a odst. 2 písm. b), h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou

[§ 265d odst. 1 písm. a) tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání

učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a obsahuje i obligatorní náležitosti

stanovené v § 265f tr. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda dovolatelkou

uplatněné dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. lze

považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je

zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

Z vymezení důvodů dovolání v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. vyplývá, že

důvodem dovolání nemůže být nesprávné skutkové zjištění ani nesprávné hodnocení

důkazů, byť to zákon explicitně nestanoví, a to vzhledem k tomu, že právní

posouzení skutku i jiné hmotně právní posouzení vždy navazuje na skutková

zjištění vyjádřená především ve skutkové větě výroku o vině napadeného

rozhodnutí a blíže rozvedená v jeho odůvodnění. Z vymezení obsahu dovolání v

ustanovení § 265f odst. 1, 2 tr. ř. a zejména ze znění ustanovení § 265b odst.

1 tr. ř. je dále třeba dovodit, že z hlediska § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v § 265b odst.

1 písm. a) až l) tr. ř. odkazem na toto zákonné ustanovení, ale tento důvod

musí být také skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn konkrétními

vadami, které jsou dovolatelem spatřovány v právním posouzení skutku, jenž je

vymezen ve výroku napadeného rozhodnutí.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo

rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti

rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž

byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl

v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a)

až k) tr. ř. Z této zákonné citace je zřejmé, že uvedený dovolací důvod spočívá

ve dvou alternativách.

Podle první z nich je dán tehdy, pokud bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo

odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v

§ 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky

stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Jde o dovolací důvod procesní, který

má zabránit porušení práva na přístup strany k druhé instanci, a to zejména ve

formě odmítnutí nebo zamítnutí opravného prostředku bez věcného přezkoumání

napadeného rozhodnutí. V posuzované věci však soud druhého stupně v průběhu

veřejného zasedání odvolání státního zástupce podle § 254 tr. ř. věcně

přezkoumal a podle § 256 tr. ř. rozhodl o zamítnutí odvolání směřujícího v

neprospěch obviněného, protože je neshledal důvodným. Procesní podmínky

stanovené pro takové rozhodnutí odvolacího soudu tedy splněny byly, neboť

nedošlo k omezení odvolatele v přístupu k odvolacímu soudu, a tudíž nemohlo

dojít ani k naplnění zmíněného dovolacího důvodu v jeho první alternativě.

Podle druhé alternativy, kterou nejvyšší státní zástupkyně ve svém dovolání

výslovně zmínila, je uvedený dovolací důvod naplněn, pokud v řízení, které

předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, byl dán důvod dovolání uvedený v §

265b odst. 1 písm. a) až k) tr. řádu. Podle názoru dovolatelky byl dán v

předcházejícím řízení dovolací důvod obsažený v § 265b odst. 1 písm. g) tr.

řádu a spočívající v nesprávném právním posouzení skutku nebo v jiném

nesprávném hmotně právním posouzení. To dovozovala v přesvědčení, že skutkové

závěry, které ve věci učinily soudy obou stupňů, jsou v extrémním nesouladu s

provedenými důkazy (v této souvislosti poukázala na výše citovaný nález

Ústavního soudu).

K tomu Nejvyšší soud považuje za potřebné v obecné rovině uvést, že důvod

dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. V jeho mezích lze namítat, že skutek, jak byl soudem

zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný

čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterými byli obvinění uznáni

vinnými. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu proto v zásadě nelze přezkoumávat

a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené

rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost

hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

Vedle vad, které se týkají posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné

hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá

přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové

okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva. V zásadě nelze postupovat

opačně, tedy že v dovolání jsou tvrzeny pochybnosti o rozsahu provedeného

dokazování, hodnocení provedených důkazů a správnosti skutkových zjištění. V

takovém případě nebyl ve skutečnosti (materiálně) uplatněn dovolací důvod podle

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který by se týkal nesprávného hmotně právního

posouzení, ale důvod jiný, a to pochybnosti o správnosti hodnocení důkazů a na

ně navazujících skutkových zjištění.

Takový závěr vyplývá i z toho, že dovolání je specifický mimořádný opravný

prostředek, který je určen k nápravě procesních a hmotně právních vad

rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř., takže Nejvyšší soud v řízení o dovolání

není a ani nemůže být další (v pořadí již třetí) instancí přezkoumávající

skutkový stav věci v celé šíři. V takovém případě by se dostával do role soudu

prvního stupně, který je z hlediska uspořádání zejména hlavního líčení soudem

jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci

(§ 2 odst. 5 tr. ř.), popř. do pozice soudu druhého stupně, který může skutkový

stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem (k tomu srov. přiměřeně

usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02,

III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02). V této souvislosti lze také třeba připomenout,

že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád obsahuje další mimořádný

opravný prostředek, jehož využití by v dané věci mohlo přicházet v úvahu, a to

obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.).

Jakkoliv námitky skutkové nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr.

ř., a proto ve vztahu k nim neexistuje zákonná povinnost soudu dovolání

přezkoumat, nelze tuto zásadu uplatnit v případě zjištění, že nesprávná

realizace důkazního řízení má za následek porušení základních práv a svobod ve

smyslu dotčení zásadních požadavků spravedlivého procesu. Ani rozhodování o

dovolání se totiž nemůže ocitnout mimo rámec ochrany základních práv

jednotlivce (tedy i poškozeného) a tato ústavně garantovaná práva musí být

respektována (a chráněna) též v řízení o všech opravných prostředcích (k tomu

srov. přiměřeně nálezy Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS

125/04, ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04 aj.).

Vadami důkazního řízení se rozumějí mimo jiné i případy tzv. opomenutých důkazů

(mezi ně patří i situace, kdy v řízení provedené důkazy nebyly v odůvodnění

meritorního rozhodnutí, ať již negativně či pozitivně, zohledněny při ustálení

skutkového základu věci, tj. soud je neučinil předmětem svých úvah a hodnocení,

ačkoliv byly řádně provedeny) a případy svévolného hodnocení důkazů provedeného

bez akceptovatelného racionálního logického základu, v důsledku čehož jsou

soudy učiněná skutková zjištění v extrémním nesouladu s provedenými důkazy (k

tomu srov. přiměřeně nálezy Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS

376/03, ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04 aj.). Příkrý nesoulad mezi

skutkovým stavem a právními závěry soudu (stejně jako mezi provedenými důkazy a

skutkovým zjištěním) je namístě tehdy, pokud pochybnosti o správnosti

zjištěného skutkového stavu jsou takové intenzity, že rozhodnutí soudu by mohlo

svědčit o libovůli v jeho rozhodování (srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu

ze dne 2. 5. 2005, sp. zn. I. ÚS 248/04 aj.).

Právě o takovou situaci se jednalo i v posuzovaném případě.

Soudu prvního stupně rozhodně nelze upřít snahu provedeným dokazováním objasnit

co nejpřesněji a co nejúplněji skutek, pro nějž byl obviněný postaven před

soud. Za tím účelem v několika hlavních líčeních (ve dnech 27. 3. 2006, 7. 4.

2006 a 2. 5. 2006) provedl prakticky všechny důkazy opatřené již v přípravném

řízení. Podstatné části těchto důkazů také zmínil v obsáhlých popisných

pasážích odůvodnění původního zprošťujícího rozsudku (srov. strany 3 až 15).

Stručnější jsou již pasáže vztahující se hodnocení k provedených důkazů (strany

16 až 19), v nichž se soud věnoval především časovému a lokálnímu určení pohybu

obviněného v odpoledních a večerních hodinách kritického dne. Přestože se mu to

podařilo poměrně přesně a třebaže některé důkazy výrazně svědčily v neprospěch

obviněného (soud zmiňuje údaje z výpisů telekomunikačního provozu, závěry

znaleckého posudku z oboru zdravotnictví – odvětví soudního lékařství, svědecké

výpovědi o hádce ozývající se z bytu manželů F.), dospěl nakonec k závěru, že

na těchto důkazech nelze postavit rozhodnutí o vině obviněného trestným činem

vraždy, neboť jde jen o nepřímé důkazy, které netvoří ucelený a uzavřený

řetězec; proto respektuje zásadu „v pochybnostech ve prospěch viníka“

obviněného obžaloby pro tento skutek a trestný čin zprostil.

Především způsob, jakým nalézací soud hodnotil provedené důkazy, vedly soud

druhého stupně k tomu, aby v neveřejném zasedání tento rozsudek k odvolání

státního zástupce (ale i obviněného) podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr.

ř. v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu prvního

stupně, aby učinil nové rozhodnutí. Z odůvodnění usnesení je zřejmé, že

odvolací soud se plně ztotožnil se stěžejním principem odvolacích námitek

státního zástupce, že nalézací soud nesprávným způsobem vyhodnotil ve věci

provedené důkazy, když vycházel toliko z jednostranného náhledu na celý případ

a nikoliv z objektivního a logického zhodnocení důkazní situace ve všech

souvislostech (srov. stranu 5). Rozvedl dále, proč se s hodnotícím postupem

soudu prvního stupně nemůže ztotožnit, a připomněl, že dokazování stojí na

nepřímých důkazech a za takové situace je třeba věnovat maximální pozornost

všem důkazním prostředkům, které je nutné vyhodnotit tak, jak to má na mysli

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a nelze apriori provádět jistou „selekci důkazů“

v rámci jejich hodnocení (stále na str. 5).

Na dalších stranách 6 až 8 svého usnesení odvolací soud podrobně rozvedl

okolnosti, které nalézací soud nehodnotil. Vytkl mu jistou míru benevolence při

hodnocení časových souvislostí s odkazem na výpisy telekomunikačního provozu

mobilních telefonů, opomenutí hodnocení některých objektivních faktů

vztahujících se k místu a času pohybu obviněného, nehodnocení toho, co svědci

M. a M. V. a D. Č. měli z bytu F. slyšet, nehodnocení tvrzení obviněného v

rámci jeho obhajoby kde a v jaké poloze svou matku našel v návaznosti na

protokol o ohledání místa činu a pořízenou fotodokumentaci, nehodnocení tvrzení

obviněného o důvodech změny v jeho oblečení apod. Třebaže dal nalézacímu soudu

v úvahu i doplnění dokazování (zprávou hydrometeorologického ústavu a opětovným

slyšením svědkyně V. J,), uložil mu především povinnost věnovat náležitou

pozornost hodnocení důkazů tak, aby mělo oporu v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.

Krajský soud v Brně po vrácení spisového materiálu vyžádal zprávu Českého

hydrometeorologického ústavu, pobočka B., kterou přečetl jako důkaz v průběhu

hlavního líčení dne 4. 10. 2006. Tehdy vyslechl i svědkyni V. J. a po

závěrečných řečech státní zástupkyně a obhájce obviněného a po posledním slově

obviněného odročil hlavní líčení za účelem vyhlášení rozsudku na 6. 10. 2006,

kdy obviněného znovu zprostil obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. V odůvodnění

tohoto rozsudku znovu obsáhle citoval podstatné části téměř všech provedených

důkazů (srov. strany 2 až 17), které nyní již hodnotil podrobněji (strany 17 až

26). Učinil však stejný závěr, že na provedených důkazech nelze postavit

rozhodnutí o vině obviněného trestným činem vraždy.

Vrchní soud v Olomouci, který se věcí z podnětu odvolání státního zástupce opět

zabýval, tentokrát již nepřisvědčil argumentaci státního zástupce, že hodnocení

důkazů nalézacím soudem je v přímém rozporu s pravidly formální logiky.

Zprošťující rozsudek potvrdil jako správný a mimo jiné v něm konstatoval, že

nalézací soud v novém rozhodnutí se správně, logicky a přesvědčivě vypořádal se

všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí. Poukázal i na konstantní judikaturu

stojící na stanovisku, že ani za situace, kdy skutečný stav věci není správně

zjištěn, odvolací soud může toliko upozornit soud prvního stupně, ve kterých

směrech má být řízení doplněno, nebo čím je třeba znovu se zabývat, zásadně

však nesmí k samotnému způsobu hodnocení důkazů nalézacím soudem udělovat

tomuto soudu jakékoliv závazné pokyny, a že pokud soud prvního stupně

postupoval při hodnocení důkazů důsledně podle ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.,

nemůže odvolací soud napadený rozsudek zrušit jen proto, že sám na základě

svého přesvědčení hodnotí tytéž důkazy s jiným v úvahu připadajícím výsledkem.

V neposlední řadě připomněl novelizované ustanovení § 263 odst. 7 tr. ř. a

aktuální judikaturu Ústavního soudu stojící na stanovisku, že zasahovat do

hodnocení důkazů provedeného soudem prvního stupně lze pouze tehdy, pokud je

takové hodnocení v extrémním rozporu s obsahem provedených důkazů.

V rámci těchto teoretických premis, vymezujících obecně činnost odvolacího

soudu, Vrchní soud v Olomouci dospěl k závěru, že nalézací soud mantinely

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. respektoval, neboť mu nelze vytknout, že by

některý důkaz neprovedl, některý z provedených důkazů nehodnotil či že by

hodnocení důkazů bylo provedeno v rozporu se zákonem nebo pravidly formální

logiky. V jednotlivostech pak přisvědčil správnosti úvah nalézacího soudu,

neztotožnil se s nastíněnou hypotézou státní zástupkyně o snaze poškozené

potlačit své nářky a uzavřel, že předmětná věc je postavena toliko na nepřímých

důkazech, které sice vedou k důvodnému podezření vůči obviněnému, stojí však

osamoceny a neumožňují proto učinit závěr o vině obviněného. Nalézací soud prý

proto správně aplikoval zásadu „in dubio pro reo“ a obviněného zprostil

obžaloby.

Nejvyšší soud je přesvědčen, že odvolací soud takovýmto paušálním přístupem k

odvolání státní zástupkyně a ke způsobu hodnocení všech provedených důkazů

jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech rezignoval na své přezkumné

povinnosti vymezené v ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř. Přestože jinak správně

připomněl aktuální judikaturu Ústavního soudu, že zasahovat do hodnocení důkazů

provedeného soudem prvního stupně lze pouze tehdy, pokud je takové hodnocení v

extrémním rozporu s obsahem provedených důkazů, takový extrémní nesoulad

neprávem neshledal, ačkoliv tak učinit mohl a měl.

Dovolací soud samozřejmě nezpochybňuje zásadu, že těžiště dokazování je v

řízení před soudem prvního stupně, jehož skutkové závěry je oprávněn doplňovat,

popřípadě korigovat jen odvolací soud, který za tím účelem může provádět

dokazování (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Stejně tak nezpochybňuje

ani shora zmíněná teoretická východiska pro přezkumnou činnost odvolacího

soudu. Musí však zdůraznit, že pokud skutkové závěry soudu prvního stupně

nemají nezbytně nutnou míru přesvědčivosti a koherence, pokud jsou v extrémním

rozporu s obsahem některých provedených důkazů (jejichž část nalézací soud

neprávem pominul, příp. zamlčel), pak soud druhého stupně je povinen na

takovouto situaci reagovat a vyvodit z ní adekvátní trestněprocesní důsledky.

To v dané věci odvolací soud neučinil, na rozdíl od svého původního přístupu k

hodnocení důkazů nalézacím soudem tentokrát nepostupoval s náležitou

důsledností a spokojil se s neúplnými, nevýstižnými, někdy i zkreslujícími, a

proto nepřesvědčivými úvahami nalézacího soudu.

Obecně platí, že orgány činné v trestním řízení (tedy po podání obžaloby soud

prvního stupně) postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich

rozhodnutí. Bez návrhu stran objasňují se stejnou pečlivostí okolnosti svědčící

ve prospěch i v neprospěch obviněného (§ 2 odst. 5 tr. ř.). Podle zásady

volného hodnocení důkazů zakotvené v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotí

důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech

okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Tato zásada však nesmí být

projevem jejich libovůle, resp. svévole. Je nezbytné ji strukturovat do

konkrétních komponentů a kritérií. Jedním z nich je transparentnost

rozhodování, tedy povinnost důkazní postup vždy vyčerpávajícím způsobem popsat

a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit (srov. přiměřeně nálezy

Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000, sp. zn. III. ÚS 464/99, ze dne 24. 11.

2005, sp. zn. I. ÚS 455/05 aj.).

Tento požadavek je součástí nároků kladených na odůvodnění rozsudku (srov. §

125 tr. ř., podle něhož soud v odůvodnění rozsudku stručně vyloží, které

skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel a

jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si

vzájemně odporují). Z toho vyplývá, že pokud mezi jednotlivými důkazy existují

rozpory, je povinností soudu zhodnotit věrohodnost a pravdivost každého důkazu

jednotlivě a poté v souhrnu s ostatními důkazy, což nesmí činit v obecné

rovině, ale vždy ve vztahu ke konkrétní skutečnosti. Citované ustanovení nároky

na odůvodnění rozsudku zvýrazňuje zejména pro případy, kdy si provedené důkazy

vzájemně odporují. V takové situaci je potřebné klást na soud zvýšené požadavky

v souvislosti s vyvozením závěrů o tom, které skutečnosti vzal za prokázané, o

které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se při hodnocení

důkazů řídil.

Požadavky na úplnost, srozumitelnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí

obecných soudů způsobem umožňujícím jejich přezkoumatelnost formuloval v mnoha

svých rozhodnutích i Ústavní soud. Jedním z principů, představujících

neopominutelnou součást práva na tzv. fair proces a vylučujících libovůli v

rozhodování, je i povinnost soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit (srov.

například jeho nálezy ze dne 6. 3. 1997, sp. zn. III. ÚS 271/96, ze dne 21. 7.

2004, sp. zn. I. ÚS 639/03 aj.). Odůvodnění rozhodnutí je nutno pojímat jako

vyložení (demonstraci) myšlenkových úvah, jež vedly k výroku rozsudku, přičemž

tyto úvahy musí být natolik přesvědčivé, aby samotný výrok mohl co do své

určitosti obstát (srov. přiměřeně nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2003, sp.

zn. IV. ÚS 565/2002).

V dané věci především soud prvního stupně nepostupoval v procesu dokazování a

zejména hodnocení důkazů tak, jak mu to ukládají shora citovaná ustanovení

trestního řádu. Nejvyšší soud se ztotožnil ve všech zásadních bodech s

argumenty nejvyšší státní zástupkyně uplatněnými v podaném dovolání, zejména s

jejími výhradami vztahujícími se ke způsobu hodnocení důkazů. Proto je také v

předchozím textu dostatečně podrobně zmínil, což mu nyní umožňuje na příslušné

pasáže (srov. především strany 6 a 7 shora) jen odkázat. Nad rámec výhrad tam

uplatněných dovolací soud považuje za potřebné dále zdůraznit:

Již soud prvního stupně měl v průběhu dokazování věnovat daleko větší pozornost

okolnostem vstupu obviněného do domu a bytu poškozené, odchodu z něho a

opětovného návratu do něho. Z protokolu o ohledání bytu (č. l. 213 a násl.),

jakož i z připojené fotodokumentace (č. l. 227 a násl.) se sice v tomto směru

podávají jen povšechné informace (klika na vnější straně vstupních dveří do

bytu není slepá, ale klasická, v oblasti zámku jsou dveře nepoškozeny), ale

podrobnější informace podal ve své výpovědi svědek Ing. O. F. (č. l. 364 a

násl.). Třebaže jde o skutečnosti, které by mohly mít pro rozhodnutí ve věci

zásadní význam, krajský soud je ve svém rozhodnutí vůbec necitoval, natož aby

je nehodnotil. Svědek totiž mimo jiné uvedl, že jeho obviněný syn přístup do

bytu neměl, neboť vyměnili zámek (což bylo kvůli tomu, že původně klíče měl a

nechtěl je vrátit). Poškozená, která chodila domů dříve, ponechávala klíče v

zámku dveří z vnitřní strany a dveře zamykala; proto když svědek přišel domů,

musel zaťukat nebo zazvonit. Tyto údaje svědek doplnil v průběhu hlavního

líčení (č. l. 440), když uvedl, že dveře od bytu se zavíraly na kliku a po

příchodu domů se zamykaly; při návratu ze služební cesty zjistil, že dveře byly

zamčené, ale klíč tam nebyl.

Je-li zmínka o svědecké výpovědi Ing. O. F., je třeba uvést, že se nabízelo

jeho ještě podrobnějším výslechem zjistit další okolnosti, které by mohly mít

pro rozhodnutí ve věci podstatný význam. Soud prvního stupně například hodnotil

ve prospěch obviněného fakt, že nebyl nalezen vražedný nástroj

(nejpravděpodobněji nůž), ale již se jmenovaného svědka nedotázal např. na to,

zda v domácnosti nějaký nůž po činu postrádal. Přitom lze předpokládat, že

svědek by alespoň orientační přehled o počtu a velikosti nožů v domácnosti mohl

mít.

Doplňující výslech svědka Ing. O. F. se nabízel i proto, že v dopise založeném

na č. l. 593 spisu uváděl celou řadu okolností, které ve svých výpovědích v

přípravném řízení ani u hlavního líčení neuvedl. Ponechá-li se stranou jeho

přesvědčení o pachateli trestného činu, přece jen měl být znovu a blíže

vyslechnut k motivu, který pachatel mohl mít, k okolnostem souvisejícím s

provedením činu, jakož i s počínáním pachatele po něm, k sáčku, který byl

nalezen na hlavě poškozené, k jeho obvyklému uložení v domácnosti, k

zajištěnému provázku (a rovněž k jeho obvyklému uložení v domácnosti), k tomu,

zda bylo obvyklé, že poškozená svědkovi telefonovala pokaždé, když ji obviněný

navštívil a požadoval na ní peníze, atd. atd.

Nalézací soud měl daleko pečlivěji posuzovat otázky související s výměnou

některých oděvních svršků, kterou obviněný při první návštěvě poškozené

uskutečnil. Přinejmenším svědci Z. N. a M. V. uvedli v tomto směru okolnosti,

které by měly nalézacímu soudu umožnit učinit jednoznačnou odpověď na otázku,

zda důvodem provedené výměny byl, resp. mohl být déšť, nebo zda obviněný k

takové výměně měl, resp. mohl mít důvod daleko pádnější.

Druhý z těchto svědků, stejně jako jeho manželka M. V. a její matka D. Č. ve

svědeckých výpovědích popsali hádku mezi mužem a ženou, kterou v kritické době

slyšeli z bytu poškozené. V průběhu hádky, kterou označili u sousedů F. za

„mimořádnou událost“, někteří z nich slyšeli z bytu jak konkrétní slovní

projevy (srov. shora), tak i tupé údery (snad deset); po hádce následovalo

„podezřelé ticho“. Žádný z nich přitom nevypověděl, že by v následujících

minutách či hodinách z bytu poškozené takové zvuky zaslechli znovu.

Jelikož žádný z těchto svědků neslyšel z bytu poškozené bolestivé výkřiky, jak

by prý tomu muselo být s ohledem na četné zraňující rány na těle poškozené

(celkem šlo o 21 úrazových změn), nalézací soud dovodil, že poškozená nemohla

utrpět zraňující rány při prvé návštěvě obviněného. Takový jeho závěr naprosto

odporuje pravidlům formální logiky. Jestli by se totiž na takovou úvahu

přistoupilo, musel by být současně učiněn i závěr, že pokud jmenovaní svědci

bolestivé výkřiky poškozené neslyšeli, pak by poškozená v kritické době žádná

zranění ani nemohla, resp. neměla utrpět; přitom ale zranění na jejím těle,

která mohla být způsobena i v průběhu první návštěvy obviněného v jejím bytě,

byla objektivně zjištěna.

Odvolací soud ve svém prvním zrušujícím usnesení důvodně poukázal (srov. stranu

7) na tu část výpovědi obviněného, v níž popsal, kde a v jaké poloze svou matku

našel, a v návaznosti na popis nálezu těla poškozené v protokole o ohledání

místa činu a při něm pořízené fotodokumentaci uzavřel, že „obviněný nemohl

vidět ránu na matčině krku, neboť její hlava se nacházela v převázaném

igelitovém pytli a nebyla zakryta dekou, kterou by stačilo odhrnout“. Třebaže

nehodnocení této významné okolnosti nalézacímu soudu vytknul, při druhém

rozhodování ve věci se již spokojil s odůvodněním, v němž si sice nalézací soud

položil řadu otázek (srov. první odstavec na str. 26 odůvodnění jeho

rozhodnutí), ale odpovědi na ně nenalezl. S takovým způsobem „hodnocení“

poměrně zásadní otázky v dané věci se ovšem dovolací soud rozhodně spokojit

nemohl. Bude proto povinností soudu prvního stupně znovu věnovat pozornost i

těmto významným skutečnostem.

Nalézací soud stejně tak bude muset věnovat zvýšenou pozornost objektivně

zjištěnému faktu, že obviněný bezprostředně po první návštěvě poškozené měl u

sebe její mobilní telefon, z něhož volal již v 19:42:48 hodin z Hotelu M. ve

Z., a jednoznačně vyřešit otázku, proč tento mobilní telefon měl u sebe a proč

jím mohl disponovat, zvláště když měl u sebe i svůj mobilní telefon (použil z

něho SIM kartu). Nejinak tomu musí být i ohledně dalších skutečností zjištěných

z výpisu telekomunikačního provozu mobilního telefonu poškozené; důkaz tímto

výpisem provedený totiž ani nalézací soud ve svých předchozích rozhodnutích

nikterak nezpochybňoval.

Z těchto podstatných důvodů je Nejvyšší soud přesvědčen, že především soud

prvního stupně se náležitě nevypořádal se všemi provedenými důkazy způsobem

požadovaným v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Odůvodnění jeho rozhodnutí pak

neodpovídá požadavkům ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. Proto bude jeho

povinností všechny provedené důkazy (po jejich doplnění přinejmenším opětovným

výslechem svědka Ing. O. F.) znovu hodnotit podle shora zmíněných zákonných

kritérií a zvažovat, jaké skutkové závěry lze z provedených důkazů učinit. Ty,

které učinil v předchozích svých rozhodnutích, za přesné a úplné považovat

nelze. Pak ovšem ani nelze považovat za správný a zákonný ve věci vyhlášený

zprošťující rozsudek.

Při novém projednávání věci je soud vázán právním názorem, který v tomto

usnesení vyslovil Nejvyšší soud. Protože rozhodnutí soudů obou stupňů byla

zrušena v důsledku dovolání nejvyšší státní zástupkyně podané v neprospěch

obviněného, může v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud k dovolání nejvyšší státní zástupkyně podanému v

neprospěch obviněného M. F. podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení

Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 6 To 105/2006, a rozsudek

Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2006, sp. zn. 2 T 1/2006; podle § 265k

odst. 2 tr. ř. současně zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená

rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Brně přikázal,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, neboť již v jeho

rozhodnutí došlo ke shora popsaným vadám, čímž byly primárně nastoleny podmínky

pro toto rozhodnutí dovolacího soudu.

Nejvyšší soud rozhodl uvedeným způsobem v neveřejném zasedání, neboť je zřejmé,

že vady nelze odstranit ve veřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.].

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 23. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a