Nejvyšší soud Usnesení trestní

11 Tdo 1081/2015

ze dne 2015-12-10
ECLI:CZ:NS:2015:11.TDO.1081.2015.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. prosince 2015

dovolání podané nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněných Mgr. K. H.

a Mgr. L. H. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2015, sp. zn.

67 To 52/2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu

pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 166/2012 a rozhodl t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 67 To 52/2014.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušené

usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Městskému soudu v Praze p ř i k a z u j e , aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 6 T

166/2012, byli obvinění Mgr. K. H. a Mgr. L. H. uznáni vinnými přečiny útisku

podle § 177 odst. 1 tr. zákoníku a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu

nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 tr. zákoníku (pozn.: správně §

208 odst. 2 tr. zákoníku) ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Mgr. K.

H. byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, jehož výkon

byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtrnácti měsíců. Mgr. L. H. byl

za tyto přečiny, jakož i za sbíhající se přečin vydírání podle § 175 odst. 1

tr. zákoníku, kterým byla uznána vinnou rozsudkem Okresního soudu Praha-západ

ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 14 T 21/2012, ve spojení s rozsudkem Krajského

soudu v Praze ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 12 To 160/2013, uložen podle § 175

odst. 1 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku souhrnný trest odnětí svobody v trvání osmi

měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání šestnácti

měsíců. Současně byl zrušen výrok o trestu z citovaného rozsudku Okresního

soudu Praha-západ. Dále bylo rozhodnuto podle § 229 odst. 1 tr. ř. tak, že se

poškozená Ing. D. L. s uplatněným nárokem na náhradu nemajetkové újmy odkazuje

na řízení ve věcech občanskoprávních.

Trestné činnosti se obvinění podle soudu prvního stupně dopustili tím, že

společným jednáním v době od 5. 6. 2009 do 25. 4. 2012 jako statutární zástupci

společnosti DOGROSE, a. s., IČ: 27184056, se sídlem Praha 3, nám. Jiřího z

Lobkovic 2406, vlastnící nemovitost na adrese P., L., k. ú. P., zapsanou na LV

č. ..., č. parcely ..., v níž obývá byt ve .. NP poškozená Ing. D. L. spolu se

svým synem Ing. J. L., a to na základě řádného nájemního vztahu, s úmyslem

donutit poškozenou a jejího syna k vystěhování se z předmětného bytu, bránili

jmenovaným, využívaje svého postavení, v řádném užívání bytu tím, že v domě

vytvořili takové podmínky, pro které bylo bydlení v bytě značně ztíženo, a to

následujícím způsobem:

1. v období nejméně od 5. 6. 2009, kdy poškozená předala zástupci spol.

DOGROSE, a. s., B. P. část vnějších oken v počtu 8 ks vnějších křídel 4 oken za

účelem provedení oprav a nátěru oken, tato okna následně poškozené Ing. D. L.

přes její opakované urgence nevrátili, naopak v rámci exekučního řízení

požadovali vydání dalších oken z předmětného bytu, a to až do okamžiku, než

exekuční řízení bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011, sp.

zn. 30 Co 565/2010, zastaveno, čímž poškozenou nutili chybějící vnější okna

provizorně nahrazovat igelitovou výplní, zároveň nezajistili řádné vytápění

předmětného bytu, čímž došlo k tomu, že poškozená Ing. D. L. byla nucena

společně s Ing. J. L. byt obývat i za nepříznivých klimatických podmínek, tj.

přes zimní období za nízkých teplot, přičemž nápravu nezjednali, a to i přes

opakovaná rozhodnutí správních orgánů, zejména pak opakované výzvy Úřadu

Městské části Praha 10, stavebního odboru, ke zjednání nápravy spočívající v

navrácení 8 ks vnějších křídel do 4 oken, k obnovení vytápění bytu pak došlo až

dne 15. 6. 2012 soudním exekutorem konajícím na základě exekučního řízení

vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35EXE36058/2011 k výkonu

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 3. 2010, sp. zn. 9 C 40/2007,

ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2010, sp. zn. 51

Co 295/2010, k vrácení 8 ks vnějších křídel do 4 oken došlo až dne 14. 12. 2012

na základě mediačního jednání konaného Probační a mediační službou ČR

iniciovaného Obvodním soudem pro Prahu 4,

2. v období od 15. 12. 2010 do 2. 9. 2011 zneužívaje situace, kdy v

předmětném domě došlo k havárii stoupacího vodovodního zařízení, nechali

provést odpojení domu od přívodu vody a následně i uzamčení uzávěrů vodovodního

stoupacího zařízení vedoucího do bytu poškozené Ing. D. L., v důsledku čehož

byli uživatelé předmětného bytu nuceni byt obývat bez přívodu vody, přičemž

obvinění neučinili žádná opatření směřující k řádnému zajištění dodávky vody

vodovodní přípojkou, a to přes opakované žádosti poškozené, rozhodnutí

správních orgánů a soudů, kdy obvinění nejprve dobrovolně nesplnili povinnost

obnovit dodávky vody do předmětného bytu danou jim usnesením Obvodního soudu

pro Prahu 3, sp. zn. 12 Nc 4451/2011 ze dne 20. 6. 2011, následně muselo tudíž

dojít k nařízení výkonu tohoto usnesení s cílem zajistit dodávky vody do

předmětného bytu, a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 22. 8.

2011, č. j. 22 E 36/2011, kterým bylo nařízeno předběžné opatření spočívající v

obnovení přívodu vody do bytu poškozené na náklady spol. DOGROSE, a. s.,

přičemž k obnovení dodávky vody došlo až dne 2. 9. 2011 na náklady poškozené v

rámci výkonu rozhodnutí, a tímto shora uvedeným kumulovaným jednáním poškozené

Ing. D. L. a jejímu synovi Ing. J. L. znemožnili koupání, dodržování

hygienických potřeb, praní prádla, vytápění bytu, kdy poškozená společně se

synem byli nuceni vynakládat zvýšené úsilí spočívající v překonání dopadů

dlouhodobého jednání obviněných a nutnosti snášet jejich jednání při nemožnosti

jiného než právního řešení vzniklé situace a zvýšených finančních nároků

spojených s nákupem vody, resp. hrazení nákladů při exekučním odstraňování

překážek bránících jim v řádném užívání předmětného bytu.

Proti citovanému rozsudku podali oba obvinění a poškozená odvolání. Na základě

odvolání obviněných Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 2. 2015, sp. zn.

67 To 52/2014, podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadený rozsudek zrušil v

celém rozsahu a s použitím § 222 odst. 2 tr. ř. věc postoupil Úřadu městské

části Praha 4, neboť nejde o trestný čin, ale žalovaný skutek by mohl být jiným

orgánem posouzen jako přestupek. Odvolání poškozené podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal nejvyšší státní zástupce dovolání v

neprospěch obviněných Mgr. K. H. a Mgr. L. H., a to z důvodů podle § 265b odst.

1 písm. f) tr. ř., neboť bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, aniž

byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a dále z důvodu podle § 265b odst.

1 písm. g) tr. ř., neboť napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení skutku.

Nejvyšší státní zástupce shrnul dosavadní postup soudů a právní závěry

Městského soudu v Praze, se kterými vyslovil nesouhlas. Odvolací soud podle

dovolatele akcentoval zásadu nulum crimen sine lege, upravenou zejména v § 13

odst. 1 tr. zákoníku a korigovanou prostřednictvím zásady subsidiarity trestní

represe, zakotvené v § 12 odst. 2 tr. zákoníku, z níž vyplývá, že u méně

závažných trestných činů, o něž se v předmětné věci jedná, je třeba znaky

takových trestných činů vykládat tak, aby byl za trestný považován pouze čin,

který je v konkrétním případě společensky škodlivý do takové míry, že je na

místě uplatnit trestně právní postih. Žalované skutky byly právně kvalifikovány

jako přečin útisku dle § 177 odst. 1 tr. zákoníku a přečin neoprávněného zásahu

do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru dle § 208 odst. 2 tr.

zákoníku, za něž zákonodárce umožňuje uložit i tresty nespojené s odnětím

svobody; proto se podle názoru odvolacího soudu vyznačují obecně menší mírou

závažnosti. Podle intenzity, jakou byla ze strany obviněných naplněna kritéria

§ 39 odst. 2 tr. zákoníku a s přihlédnutím k principu ultima ratio dospěl

odvolací soud ke konečnému závěru, že v daném případě postačuje uplatnění

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Tento závěr rovněž vycházel ze

zásadní změny důkazní situace, která nemohla být známa soudu nalézacímu v době

jeho rozhodování a která spočívala v důkazním přínosu aktuálních výsledků

rozhodovací činnosti občanskoprávních soudů v předmětné bytové věci. Konkrétně

došlo k provedení důkazu rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2014,

sp. zn. 21 Co 64/2014, jímž byl (prakticky) potvrzen rozsudek Obvodního soudu

pro Prahu 4 ze dne 22. 8. 2013, sp. zn. 48 C 109/2010, kterým bylo žalovaným L.

uloženo vyklizení předmětného bytu. Stalo se tak pouze s tou dílčí korekcí,

která se týkala prodloužení lhůty ke splnění této povinnosti na dobu 3 měsíců

od právní moci rozhodnutí.

Právě v této návaznosti se podle dovolatele odvolací soud zabýval přehledem

právního vývoje bydlení poškozené Ing. L. v domě na adrese P., L. Jak totiž

vyplynulo z jím konstatovaného odůvodnění posledně označených rozhodnutí

civilních soudů, získala poškozená Ing. L. nejprve byt o velikosti 0+1,

následně došlo ke sloučení této bytové jednotky se sousedním uvolněným bytem,

čímž vznikl byt 1+1 a konečně L. požádali o další sloučení stávajícího bytu se

sousední bytovou jednotkou, čímž měla vzniknout bytová jednotka 3+1. Avšak o ní

již nebylo řádným způsobem rozhodnuto tak, že se L. přiděluje do užívání. Na

uvedeném podkladě dovodily oba civilní soudy, že nebylo prokázáno právo

osobního užívání k této nově sloučené bytové jednotce, které by svědčilo L.,

neboť ve vztahu k ní nebyla uzavřena dohoda o užívání, ani nebylo vydáno

rozhodnutí o přidělení bytu. Jejich právní argumentace pak byla přejata

odvolacím soudem do dovoláním napadeného rozhodnutí. Podle odvolacího soudu

poškozené nevzniklo právo nájmu k uvedenému bytu, není proto osobou oprávněnou

k jeho užívání, a tudíž nemohly být naplněny znaky skutkové podstaty přečinu

dle § 208 odst. 2 tr. zákoníku ve smyslu neoprávněného bránění užívání bytu. V

důsledku toho nemohla být naplněna ani skutková podstata přečinu útisku dle §

177 odst. 1 tr. zákoníku, a to zejména ve znaku zneužívání tísně ve smyslu

nucení něco strpět, u osoby, která setrvává v nezákonném právním stavu, neboť

užívá předmětný byt protiprávně a je jí v současné době dokonce pravomocně

uloženo tento byt vyklidit.

Podle nejvyššího státního zástupce názor odvolacího soudu, podle kterého došlo

ke splnění podmínek pro aplikaci § 12 odst. 2 tr. zákoníku, nelze akceptovat,

neboť neobnáší žádný věcný argument na podporu prezentovaných právních závěrů.

Takovým argumentem pak z povahy věci nemůže být především okolnost, která, jak

dovozuje soud odvolací, vylučuje naplnění jednoho ze znaků objektivní stránky

základní skutkové podstaty přečinu podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku, tedy

absence práva užívání předmětného bytu na straně poškozené. Připuštění takového

právního úsudku by totiž nemohlo vést k závěru o pachatelství obviněných ve

smyslu uvedeného přečinu a tím ani ke splnění zákonných podmínek pro jeho

posouzení z hlediska zásady subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr.

zákoníku. Na nižší míru společenské škodlivosti, pro kterou

podle uvedeného ustanovení trestního zákoníku postačuje uplatnění odpovědnosti

podle jiného právního předpisu, odvolací soud v této návaznosti podle

dovolatele teoreticky může usuzovat pouze při posuzování té části odpovědnosti

obviněných, která je založena na právní kvalifikaci jejich jednání jako

sbíhajícího se přečinu útisku podle § 177 odst. 1 tr. zákoníku. Zjištěné

skutkové okolnosti případu však zcela evidentně svědčí ve prospěch právního

závěru o materializaci zákonných znaků posledně uvedeného přečinu proti svobodě

rozhodování poškozených při uspokojení jejich potřeby bydlení a tedy reálně

neumožňují způsob jeho právního posouzení optikou ustanovení § 12 odst. 2 tr.

zákoníku.

Dovolatel poukázal na výsledky provedeného dokazování, podle nichž poškozená a

její syn byt užívali jako nájemci po dobu několika desítek let, přičemž v

průběhu času došlo ke změně na straně pronajímatele. Obvinění si byli vědomi

toho, že společnost DOGROSE, a. s., předmětnou nemovitost převzala v roce 2005

již ve velmi špatném stavu, a to včetně nájemců. Bylo zapotřebí provedení její

kompletní rekonstrukce, která však nebyla uskutečnitelná za přítomnosti

stávajících nájemců v domě. L. byli tudíž ze strany obviněných po velmi dlouho

dobu nuceni k vystěhování, přičemž bylo zneužíváno jejich tísně plynoucí z

naléhavosti jejich potřeby bydlení, kterou byli nuceni uspokojovat i za

podstatného zhoršení jeho kvality. Razantní postup obviněných vedl v daném

případě k takové míře degradace podmínek bydlení poškozených, jakou by podle

dovolatele jen stěží bylo možno zahrnout pod únosnou míru důstojnosti pokrytí

jejich bytové potřeby.

Nejvyšší státní zástupce zdůraznil, že obvinění jsou navíc aktivními členy

České advokátní komory s profesním zaměřením na právo civilní, a tudíž osobami

práv a též povinností vyplývajících z jím upravených právních vztahů velmi

dobře znalými. Přesto postupovali proti L. popsaným způsobem zcela vědomě a

dlouhodobě, navíc i po zahájení trestního řízení. Aby poškozené přiměli k

vystěhování, nechali jim záměrně odstranit vnější okna, objekt nebyl vytápěn,

nebyla zajištěna dodávka teplé vody, nefungovala elektroinstalace ve společných

prostorách, byla též kompletně odpojena voda, a to vše vždy bez zajištění

odpovídající náhrady. Své kroky přitom odůvodňovali potřebou realizace oprav či

jiných opatření, a to s ohledem na havarijní stav nemovitosti. K těm však buď

nedošlo, nebo byla náprava realizována až v rámci exekučního výkonu soudem

nařízených předběžných opatření. Obvinění poškozeným dobrovolně neumožnili ani

připojení plynového topení do spalinové cesty domu, ačkoliv tito si byli nuceni

opatřit si takové topící těleso právě v důsledku jimi vytvořených podmínek. V

naznačené spojitosti byla obviněným ve správním řízení uložena peněžitá sankce

a povinnosti ke zjednání nápravy. Obvinění podle dovolatele neoprávněně nutili

poškozené strpět závady na domě, projevující se ve zhoršení kvality jejich

bydlení až na úroveň, která přímo ohrožovala jejich zdraví a bezpečnost i

majetek. Poškození se přitom od samého počátku snažili bránit prostředky práva

civilního a správního, přičemž ve vleklých řízeních byli částečně úspěšní,

neboť správní úřady a následně i soudy vydaly rozhodnutí směřující k zjednání

nápravy.

Podle nejvyššího státního zástupce soud prvého stupně správně zohlednil

skutečnost, že jiné právní prostředky ochrany byly poškozenými široce a

dlouhodobě využívány, avšak tyto selhaly, resp. nebyly způsobilé k postižení

podstaty protiprávního jednání obviněných, která se kvalitativně nalézá již na

úrovni trestného činu. Jednání popsanému v obžalobě a jednoznačně motivovanému

zhodnocením investice do pořízené nemovitosti, jejíž původní cena se odvíjela

nejen od stavu technického, ale i od jejího stavu právního (zatížení

nemovitosti nájemními právy), došlo přitom několik let před tím, než bylo

civilními soudy pravomocně rozhodnuto o tom, že poškození jsou povinni byt

vyklidit. Jednání obviněných cílilo k tomu, aby se poškození vystěhovali.

Bezohlednost obviněných přitom dosáhla takového stupně, že poškozeným ve

stanovené lhůtě dokonce nevrátili ani okna, odmontovaná pod záminkou oprav a

nátěrů, ačkoliv věděli, že v domě nefunguje vytápění. Tím poškozené nutili

bydlet v bytě i za krajně nepříznivých podmínek, přičemž jednoznačně spoléhali

na to, že poškození pod vlivem jimi nastolených poměrů byt raději opustí.

Nalézací soud se podle dovolatele se zjištěnými skutečnostmi řádně a podrobně

vypořádal, včetně vyhodnocení předběžné otázky spočívající v tom, zda je

poškozená oprávněnou uživatelkou bytu, následně shledal obviněné vinnými a

uložil jim přiměřené tresty. Odvolací soud po doplnění dokazování o rozhodnutí

civilních soudů o vyklizení bytu zaměřil svoje úvahy na skutečnost, že nebylo

prokázáno užívací právo poškozených k bytové jednotce 3+1 a že tak jednáním

obviněných nebyly naplněny znaky skutkové podstaty přečinu dle § 208, ale ani

přečinu podle § 177 tr. zákoníku. Způsob vyhodnocení předběžné otázky podle § 9

odst. 1 věta za středníkem tr. ř. ve smyslu neexistence práva poškozených

užívat bytovou jednotku 3+1 nemůže podle dovolatele odpovídat právnímu závěru

odvolacího soudu o chybějícím znaku „osoby oprávněné“ ve smyslu skutkové

podstaty přečinu podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku. Bylo totiž beze všech

pochybností prokázáno (viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 8.

2013, sp. zn. 48 C 109/2010 – č. l. 4-5), že poškozeným svědčilo řádné užívací

právo minimálně k původní bytové jednotce 0+1, jakož i k té, která vznikla

sloučením na bytovou jednotku 1+1. Je tedy zřejmé, že v daném případě vyplývalo

jejich nesporné postavení oprávněných osob minimálně ve vztahu k rozměrově

menšímu bytu, nicméně stále se jednalo o prostory určené k bydlení a tím i k

uspokojení jejich životní potřeby v uvedeném směru včetně nerušeného výkonu

práv s tím souvisejících a tím i podléhajícího trestněprávní ochraně ve smyslu

§ 208 odst. 2 tr. zákoníku.

Ve vztahu k finálnímu výsledku sloučení bytových jednotek na velikost 3+1

(zkolaudovanou ke dni 7. 1. 1980) sice absentuje rozhodnutí příslušného orgánu

státní správy v postavení správce bytu v tehdejším režimu státního bytu o jeho

přidělení

do užívání, což by mohlo vést k právnímu závěru, že postavení poškozených

jakožto „osob oprávněných“ jim v takovém rozsahu výkonu jejich užívacího práva

nepřísluší. Přitom podle rozhodné občanskoprávní úpravy, která se na posuzovaný

právní vztah poškozených k předmětné bytové jednotce 3+1 vztahovala, nebylo

možno založit platný právní titul užívání bytu ani na jejich dobré víře, která

by jinak byla dovoditelná z výroku rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne

25. 8. 1983, sp. zn. 7 C 247/83, podle nějž byla poškozená Ing. L. určena jako

výhradní uživatelka takto sloučeného bytu 3+1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, totiž takový právní institut v

souvislosti s právním režimem užívání bytů neobsahoval. Na straně druhé,

vycházeje z nyní platné občanskoprávní úpravy, konkrétně ze znění přechodného

ustanovení § 3074 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, se podle tohoto předpisu řídí i nájmy vzniklé přede dnem

nabytí jeho účinnosti s tím, že objektivní právní titul nabytí práva nájmu bytu

lze podle § 2238 zmíněné právní normy odvozovat od nájemcovy dobré víry,

trvající po dobu tří let před nabytím účinnosti tohoto předpisu (v daném

případě v období od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2014).

Navazující právní závěr, že dobrá víra poškozených nemohla být dána, neboť

obvinění s nimi od měsíce dubna 2010 vedli spor o vyklizení předmětného bytu

(plynoucí toliko z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2014, sp.

zn. 21 Co 64/2014 – č. l. 7) však nelze podle nejvyššího státního zástupce

sdílet. V opačném případě by totiž nedošlo k obnovení pokojného stavu užívání

předmětného bytu navrácením 8 ks vnějších křídel do 4 oken bytu (14. 12. 2012),

k obnovení vytápění bytu (15. 6. 2012), ani k zajištění dodávky vody do bytu

(2. 9. 2011), jak bylo obviněným uloženo na podkladě správních a soudních

rozhodnutí specifikovaných pod body 1 a 2 výroku o vině rozsudku soudu I.

stupně. Podle dovolatele jsou tato úřední rozhodnutí orgánů státní moci a

správy dostatečně silným podnětem pro založení dobré víry poškozených, že výkon

jejich práva k předmětnému bytu (navzdory protichůdným procesním aktivitám

obviněných) má svůj legální podklad. Lze tak podle nejvyššího státního zástupce

dokonce důvodně dovozovat, že poškozeným náležela právní ochrana nerušeného

práva nájmu bytu i v rozsahu jimi užívané bytové jednotky 3+1.

Městský soud v Praze tedy podle nejvyššího státního zástupce pod vlivem

pravomocného civilního rozsudku o vyklizení bytu ze dne 18. 11. 2014 přecenil

význam předběžné otázky, když dovodil, že poškození nebyli oprávněni byt

užívat, resp. když nesprávně dovodil, že výkon jejich práva nepožíval

trestněprávní ochrany před flagrantními a každopádně protiprávními zásahy

obviněných. Předmětnou problematiku pak nadbytečně vtělil i do úvah stran

aplikace § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Přitom se dále již nevypořádal s

přípustností prostředků, které tito vědomě použili vůči poškozeným, aniž by

vyčkali rozhodnutí soudu, a kdy naopak zcela programově v domě vytvořili takové

podmínky, aby se v předmětném bytě již bydlet nedalo. Ačkoli nakonec s velkým

časovým odstupem dosáhli pravomocného rozsudku o jeho vyklizení, v mezidobí

poškozeným bránili v jeho užívání. Poškozené navíc za nájemníky (resp. nájemce)

prokazatelně považovali, neboť od nich vybírali platby za nájemné a služby

spojené s užíváním bytu (srov. Nejvyšší soud pod sp. zn. 3 Tdo 385/2011).

Obvinění tedy na straně jedné takový právní vztah poškozených k jimi užívanému

bytu akceptovali, na straně druhé svým protiprávním jednáním, jehož pohnutky

jsou zřejmé (viz výše), přispěli k jeho faktické neobyvatelnosti, v čemž jim

nebránila ani příslušná správní rozhodnutí, jejichž cílem bylo zjednání

nápravy, popř. nastolení určitého provizoria do vyřešení civilního sporu.

Podle dovolatele nelze také přehlédnout, že obvinění při svém právním vzdělání

a bez ohledu na to, že jimi vyvolaný civilní spor o existenci užívacího práva

poškozených k předmětnému bytu nebyl ve sledovaném období dosud ukončen,

přistoupili k flagrantně protiprávním krokům, které měly závažný negativní

dopad na úroveň bydlení poškozených, a zároveň tak těmito kroky nutili

poškozené k opuštění jimi obývaného bytu. Naproti tomu poškození neměli právě s

ohledem na dlouhou dobu nikým nezpochybňovaný výkon jejich užívacího práva,

jakož i s přihlédnutím k mezitímním rozhodnutím správních orgánů a civilního

soudu, vyznívajících v jejich prospěch, žádný důvod k tomu, aby se ještě před

ukončením civilního sporu, vedeného k žalobě obviněných stran platnosti jejich

užívacího titulu k předmětnému bytu, tzv. „sbalili a odešli“.

Odvolací soud se podle dovolatele shora uvedenými skutečnostmi právě v kontextu

§ 12 odst. 2 tr. zákoníku prakticky nezabýval. Omezil se pouze na konstatování,

že žalované jednání by mohlo být posouzeno příslušným orgánem jako přestupek, a

to i přesto, že zákon o přestupcích na takto kvalifikovanou formu protiprávního

jednání výslovně nepamatuje, kdežto trestní zákoník ano. S poukazem na § 12 a §

13 tr. zákoníku odvolací soud dále konstatoval, že upravují a řeší problém tzv.

bagatelních deliktů, které by neměly nebo nemusely být trestné, neboť při

naznačeném způsobu použití subsidiarity trestní represe je zabraňováno tomu,

aby tzv. bagatelní činy byly považovány za trestné činy. Současně z hlediska

použití zásady subsidiarity trestní represe lze podle jeho názoru dospět k

závěru, že účelu tohoto trestního řízení, zejména jeho výchovných hledisek,

bylo dosaženo i bez odsouzení pachatelů, přičemž toto přichází v úvahu právě

jen u takových trestných činů menší závažnosti či drobnější povahy, u kterých

může např. další řízení, v daném případě přestupkové povahy či fakt, že

obviněný je osobou bezúhonnou a další, vyvážit zájem společnosti na trestním

postihu obviněných.

Takový přístup je však třeba podle nejvyššího státního zástupce v daném případě

striktně odmítnout, neboť právní závěr o jednání bagatelní povahy s nižší mírou

společenské škodlivosti nepřichází do úvahy tam, kde se jak ochrana bydlení,

tak i s tím spojená svoboda rozhodování staly předmětem dlouhodobých (téměř po

tříleté období trvajících) invazivních zásahů obviněných, které svou intenzitou

nejen pokrývají, ale dokonce převyšují míru společenské škodlivosti běžně se

vyskytujících jednání obdobné povahy. Navíc z učiněných zjištění daného případu

nevyplývá nic, co by opravňovalo odvolací soud k opačnému závěru (srov.

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 207/2015). Okolnosti případu naopak

svědčí pro trestně právní rovinu postihu obviněných.

S ohledem na shora uvedené tak je v předmětné věci podle dovolatele namístě

závěr, že se obvinění svým jednáním dopustili jednak přečinu útisku dle § 177

odst. 1 tr. zákoníku, jednak přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu

nebo k nebytovému prostoru dle § 208 odst. 2 tr. zákoníku. Ohledně jednání

obviněných, které je možno považovat za plně konvenující posledně uvedené

právní kvalifikaci, lze dále odkázat např. na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod

sp. zn. 8 Tdo 1038/2014 a sp. zn. 3 Tdo 1339/2013, včetně tam konkretizované

civilně právní judikatury, zaměřené na řešení bytové problematiky. Poskytují

totiž jisté vodítko pro vyhodnocení předběžných otázek, rozhodných při

posouzení podmínek trestní odpovědnosti ve věcech, vycházejících z

občanskoprávních vztahů téže povahy. Pokud se Městský soud v Praze takto

nastavenou soudní praxí neřídil, zatížil své rozhodnutí dovolacím důvodem ve

smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a svým procesním postupem potom založil i

důvod ve smyslu § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř.

Vzhledem k uvedenému navrhl nejvyšší státní zástupce závěrem svého dovolání,

aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2015,

sp. zn. 67 To 52/2014, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu, a aby přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu

znovu projednal a rozhodl.

Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyla Nejvyššímu soudu doručena žádná

vyjádření obviněných.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zjistil, že dovolání

nejvyššího státního zástupce je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. d) tr. ř.],

že bylo podáno v zákonné lhůtě, jakož i na místě, kde je lze učinit (§ 265e

odst. 1 tr. ř.) a že bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. a) tr.

ř.].

Vzhledem k tomu, že lze dovolání podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda lze dovolatelem

uplatněné dovolací důvody považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení

zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného

rozhodnutí dovolacím soudem. V úvahu přitom přicházelo posouzení pouze ve

vztahu k ustanovení odstavce prvního § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo

rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení trestního stíhání, o

podmíněném zastavení trestního stíhání, o schválení narovnání, aniž byly

splněny podmínky pro takové rozhodnutí.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotněprávním posouzení. Z toho plyne, že v rámci rozhodování o dovolání

vychází Nejvyšší soud zásadně ze skutkových zjištění provedených soudy v

předchozím řízení a pouze hodnotí, zda tato skutková zjištění byla z hlediska

hmotného práva správně posouzena. Není tedy možné namítat nic proti samotným

skutkovým zjištěním soudu, proti tomu, jak soud hodnotil důkazy, v jakém

rozsahu provedl dokazování, jak postupoval při provádění důkazů, apod. V tomto

směru totiž nejde o aplikaci hmotného práva, ale procesních předpisů, zejména

ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. o postupu orgánů činných v trestním řízení při

zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů. Hmotněprávní posouzení se

pak týká především trestního práva hmotného, ale může se týkat i jiných

právních odvětví (k tomu srov. č. 36/2004 Sb. rozh. tr., str. 299). Nesprávnost

může spočívat v tom, že soud nesprávně aplikuje normu hmotného práva tím, že

buď použije jiný právní předpis či jiné ustanovení nebo použije správný právní

předpis a jeho správné ustanovení, ale nesprávně je vyloží. Nesprávnost může

rovněž spočívat v chybně posouzené předběžné otázce. Je třeba dodat, že v

žádném z dalších ustanovení § 265b odst. 1 trestní řád nepřipouští jako důvod

dovolání, že by rozhodnutí bylo založeno na nesprávném nebo neúplném skutkovém

zjištění. Z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., je dovolání podáno i

v případě, kdy je v něm sice citováno některé z ustanovení § 265b tr. ř., ale

ve skutečnosti jsou vytýkány vady, které zákon jako důvod dovolání nepřipouští.

V projednávaném případě Nejvyšší soud zjistil, že napadený rozsudek Městského

soudu v Praze skutečně trpí dovolatelem vytýkanými vadami, které jsou svým

charakterem současně způsobilé k dovolacímu přezkumu. Napadené rozhodnutí je

zejména založeno na nesprávném právním posouzení skutku spočívajícím v

nesprávné aplikaci zásady subsidiarity trestní represe a dále také na

nesprávném řešení předběžné otázky.

Jak výstižně popsal nejvyšší státní zástupce, Městský soud v Praze postupoval

ve svých úvahách v rozporu s logikou trestního práva, jeho rozhodnutí je tak

již ve svém základu vadné. Zatímco formálně materiální pojetí trestného činu

vyžaduje nejprve učinit závěr o naplnění formálních znaků skutkové podstaty a

teprve potom při splnění podmínek § 12 odst. 2 tr. zákoníku se případně zabývat

aplikací zásady subsidiarity trestní represe, postupoval odvolací soud v

napadeném rozhodnutí opačně, de facto zdůvodnil aplikaci citované zásady

nenaplněním znaku „oprávněné osobě“ skutkové podstaty trestného činu

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle §

208 odst. 2 tr. zákoníku, z čehož pak také odvodil nenaplnění znaku „tísně“ u

trestného činu útisku podle § 177 odst. 1 tr. zákoníku. Takový postup se jeví

přinejmenším jako zmatečný a nemůže obstát. V tomto kontextu pak nepřekvapí, že

ani jeden z výše uvedených závěrů odvolacího soudu není dostatečně argumentačně

a skutkově podepřen.

Pokud jde o nenaplnění znaku „oprávněné osobě“ u skutkové podstaty trestného

činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku, vycházel odvolací soud z rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 18. 11. 2014, sp. zn. 21 Co 64/2014, a z rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 8. 2013, sp. zn. 48 C 109/2010, z nichž

zjistil, že poškozené nevzniklo platně nájemní právo k bytu, neboť jí sloučený

byt o velikosti 3+1 nebyl platně přidělen do užívání. Jde přitom o předběžnou

otázku, kterou se s opačným právním závěrem (v době, kdy zde bylo v citované

civilní věci pouze nepravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně) zabýval i

nalézací soud, a která se dotýká posouzení viny obviněných ve smyslu § 9 odst.

1 tr. ř. V době rozhodování odvolacího soudu zde již bylo pravomocné civilní

rozhodnutí o této otázce, kterým však odvolací soud nebyl vázán, ale jeho

úkolem bylo k němu přistoupit jako k důkaznímu prostředku (srov. č. 32/1979,

33/1960 Sb. rozh. tr.). To se však nestalo, ačkoli to odvolací soud v

odůvodnění svého rozhodnutí formálně deklaruje (hovoří o zásadní změně důkazní

situace), neboť závěry obsažené v citovaném rozhodnutí civilního soudu pouze

převzal, aniž by se jakkoli zabýval jejich správností. Postup odvolacího soudu

tedy svědčí spíše o tom, že se předmětným rozhodnutím cítil vázán, ačkoli jde o

posouzení viny obviněných, neboť z něj čerpal informace, aniž by jej zhodnotil

podle § 2 odst. 6 tr. ř., k čemuž nepochybně patří také zhodnocení v něm

přijatého právního závěru o neexistenci nájemního práva poškozené, zvláště za

situace, kdy soud prvního stupně v této věci zastával opačný právní názor,

přičemž měl k dispozici stejné skutkové okolnosti, jako soudy v civilním

řízení.

Ovšem ani v případě, že by závěr odvolacího soudu o nenaplnění znaku „oprávněné

osobě“ skutkové podstaty trestného činu podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku bylo

možné označit za správný, by napadené rozhodnutí nemohlo obstát, neboť odvolací

soud se vůbec nezabýval možností, že se obvinění mohli dopustit pokusu

citovaného trestného činu na nezpůsobilém předmětu (srov. č. 51/2008 Sb. rozh.

tr.). Obvinění sice za společnost DOGROSE, a. s., podali dne 19. 4. 2010 na

poškozenou žalobu o vyklizení, což však bylo v době, kdy se už téměř rok měli

dopouštět žalovaného jednání. Nabízí se proto otázka, kdy se o chybějícím

rozhodnutí o přidělení bytu poškozené mohli dovědět a zda jim také mohlo být

zřejmé, že absence tohoto úkonu způsobuje neexistenci nájemního vztahu. V řadě

předchozích rozhodnutí soudů v občanskoprávním řízení byl totiž nájemní vztah

(či dříve užívací právo k bytu) považován za nepochybný, v roce 1983 bylo

dokonce zrušeno právo společného užívání bytu manžely. Obvinění se navíc jako

pronajímatelé chovali, přebírali od poškozené nájemné (přistoupili i k jeho

jednostrannému zvýšení a v následném civilním řízení stejně jako v řadě dalších

neexistenci nájemního vztahu nenamítali – viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

20. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2248/2015), dali poškozené (neplatnou) výpověď z

nájmu bytu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 26 Cdo

3595/2011). Je také otázkou, proč by se obvinění vůbec měli dopouštět

žalovaného jednání, jehož cílem mělo být vyštvat poškozenou z bytu, pokud by si

byli jistí neexistencí nájemního vztahu a tedy jednoznačným úspěchem v civilním

řízení.

Pokud by navíc nájemní vztah k bytu neexistoval, jednalo by se zjevně o

situaci, kterou sama poškozená nezavinila, v bytě bydlela po několik desetiletí

a v současné době je již v důchodovém věku. V podobných případech soudní

judikatura umožnila vázat vyklizení na poskytnutí bytové náhrady (srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn

6/2009 publikované pod č. 6/2010 Sb. rozh. obč., podle kterého je možné dokonce

žalobu o vyklizení pro rozpor s dobrými mravy zamítnout) a touto otázkou se

soudy v civilním řízení v odůvodnění svých rozhodnutí skutečně také zabývaly. Situaci poškozené lze současně nazírat jako do značné míry analogickou

případům, kdy rozvedený manžel bydlí po rozvodu v domě ve vlastnictví druhého

bývalého manžela. Takovou situací se Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí č. 49/1997 Sb. rozh. tr., přičemž rozvedeného manžela v tomto případě shledal

oprávněnou osobou ve smyslu § 249a odst. 2 tr. zák. (tato skutková podstata

byla de facto stejného znění, jako § 208 odst. 2 tr. zákoníku): „Poškozený F. H. bydlel v uvedeném domě v U. H. – M. až do rozvodu manželství z titulu

rodinného vztahu - manželství s J. H., která je výlučnou vlastnicí rodinného

domu. Rozvodem manželství tento právní důvod k bydlení odpadl. To však

neznamená, že by tímto okamžikem poškozený neměl nadále mít oprávnění v

rodinném domku bydlet a že by již nebyl oprávněnou osobou k užívání bytových

prostor v tomto rodinném domě ve smyslu § 249a odst. 2 tr. zák., jak dovodil

Krajský soud v Brně v napadeném rozsudku. Obviněná se sice mohla u soudu

domáhat vyklizení uvedeného rodinného domu bývalým manželem, neboť u odvozeného

právního důvodu bytová náhrada zásadně nepřísluší. Jestliže by však jiný postup

byl v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 obč. zák., lze

nepřipustit vyklizení jinak, než do náhradního bytu. Podle § 853 obč. zák. se

totiž občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny občanským zákoníkem

ani jiným zákonem, řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují vztahy

obsahem i účelem jim nejbližší. Analogickou aplikací se pak použije režim

ustanovení § 712 obč. zák. o bytových náhradách, který je tímto způsobem

rozšířen na některé případy odvozených právních důvodů, a to i na vyklizení

rodinného domu bývalým manželem. Uvedené závěry vyplývající z citovaných

hmotněprávních ustanovení občanského zákoníku se vztahují na řešené právní

vztahy již od právní moci rozsudku o rozvodu manželství poškozeného s obviněnou

J. H. Případné soudní rozhodnutí, jak to nakonec vyplývá i z rozsudku Okresního

soudu v Uherském Hradišti ze dne 7. 11. 1995 sp. zn. 9 C 92/93, má pouze

deklaratorní, a nikoli konstitutivní povahu. Proto při splnění předpokladů pro

vyklizení poškozeného F. H. jen do náhradního bytu (v souladu s § 3 obč. zák. při analogickém použití § 712 obč. zák.) měl poškozený oprávnění v uvedeném

rodinném domě bydlet až do přidělení náhradního bytu a byl proto oprávněnou

osobou k užívání rodinného domu ve smyslu § 249a odst. 2 tr. zák.

Z těchto

důvodů není správný závěr Krajského soudu v Brně učiněný v napadeném rozsudku,

že použití uvedených ustanovení musí řešit soud v civilním řízení, ani námitka

obhajoby, že oprávnění k užívání zmíněného rodinného domu si musel poškozený

vymoci v civilním řízení.“

Lze dodat, že podle výše citovaného stanoviska sp. zn. Cpjn 6/2009 v případě,

kdy soud shledá, že výkon vlastnického práva realizovaný žalobou na vyklizení

je v rozporu s dobrými mravy a rozhodne jedním ze zde uvedených způsobů,

nejedná se o založení nového práva pro žalovaného, ale o omezení existujícího

práva žalobce, totiž práva na bezpodmínečné vyklizení žalovaného ve lhůtě

plynoucí již od právní moci rozhodnutí. Na popsanou situaci proto nelze nazírat

tak, že by v případě existence skutkových okolností zakládajících důvod pro

aplikaci tehdy platného ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím soudu poškozené právo

bydlení bylo založeno, jde o deklaratorní rozhodnutí (jako např. v případě výše

popsaného případu bývalého manžela).

Nabízí se proto otázka, zda okolnosti případu, tedy dlouhodobé bydlení

poškozené v bytě založené minimálně po značnou část této doby na dobré víře

podpořené nejen přístupem DOGROSE, a. s., a jejího právního předchůdce, kteří

od poškozené pobírali nájemné a další platby, tedy se chovali jako

pronajímatel, ale také řadou soudních rozhodnutí, kde byla jako nájemkyně

označena, a dále vyšší věk poškozené, nemohly být okolnostmi odůvodňujícími

aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. a v důsledku toho zamítnutí žaloby na

vyklizení či přiznání bytové náhrady [kterou Městský soud v Praze v označeném

civilním rozhodnutí nepřiznal z důvodu, že v současné době již došlo k

deregulaci nájemného (pozn.: v Praze od 1. 1. 2013), tedy si poškozená může bez

problémů zajistit bydlení sama] tedy zda mohla do právní moci rozhodnutí

Městského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2014, sp. zn. 21 Co 64/2014, poškozená

být osobou oprávněnou ve smyslu § 208 odst. 2 tr. zákoníku. Za osobu oprávněnou

ve smyslu § 249a odst. 2 tr. zák. přitom Nejvyšší soud považoval osobu, jíž

svědčí „právo bydlení do zajištění bytové náhrady“ např. v usnesení ze dne 10.

6. 2005, sp. zn. 8 Tdo 1215/2005. Pokud by poškozená osobou oprávněnou ve

smyslu citované skutkové podstaty trestného činu nebyla, pak by bylo na místě

zkoumat, nakolik se obvinění mohli domnívat, že jejich žalobě na vyklizení bude

vyhověno či nikoli, tedy zda se nemohli dopustit (pokusu) trestného činu

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Žádnou z

těchto otázek se však odvolací soud v napadeném usnesení nezabýval.

Nejvyšší soud by se však nemohl ztotožnit ani s odvolacím soudem předestřenou

aplikací zásady subsidiarity trestní represe. Ačkoli se odvolací soud poměrně

obsáhle věnoval jejímu výkladu, přičemž zdůraznil nutnost v případě méně

závažných trestných činů její aplikaci pečlivě zvažovat, tomu požadavku v

žádném případě nedostál. Mimo obecných výkladů, poněkud zmatečně v této

souvislosti citovaných rozhodnutí soudů v občanskoprávním řízení o povinnosti

poškozené byt vyklidit a nekonkrétních odkazů na skutková zjištění a „okolnosti

případu“ totiž odvolací soud v této souvislosti naznačil jedinou okolnost, jež

by mohla mít význam z hlediska aplikace principu ultima ratio, a to dosavadní

trestní bezúhonnost obviněných. Jinak jeho odůvodnění vyznívá v podstatě tak,

že „bagatelní činy“, jak označuje méně závažné trestné činy, by nebyly vůbec

trestnými. Dále odvolací soud konstatuje, že účelu trestního řízení, zejména

všech jeho výchovných hledisek, bylo dosaženo i bez odsouzení pachatelů, aniž

by tento závěr jakkoli zdůvodnil (mimo opakovaného poukazu na skutečnost, že

šlo typově o trestné činy menší závažnosti).

Odvolací soud v souvislosti se zásadou subsidiarity trestní represe naopak

vůbec nehodnotil např. delší dobu, po kterou mělo docházet k žalovanému

jednání, určitou vyšší míru „urputnosti“, s níž obvinění vůči poškozené a

jejímu synovi vystupovali, spočívající v tom, že nerespektovali ani vykonatelná

rozhodnutí civilních soudů, muselo dojít k opakovaným exekucím, aby se

poškozená po mnoha měsících domohla ochrany, oba obvinění mají právní vzdělání

a vykonávají advokacii, tedy by od nich bylo na místě více než od kohokoli

jiného očekávat dodržování platných právních předpisů. Všechny tyto okolnosti

nasvědčující tomu, že společenská škodlivost žalovaného jednání byla naopak

vyšší než v jiných běžně se vyskytujících případech, odvolací soud pominul,

stejně jako při aplikaci principu ultima ratio opomněl, že poškozená se po

celou dobu aktivně bránila v civilním a správním řízení, což bylo ovšem zcela

nedostatečné, neboť i přesto po dlouhou dobu obývala byt bez přívodu vody,

topení a bez vnějších oken. Bagatelizace jednání obviněných ze strany

odvolacího soudu, podle něhož by mohlo postačovat přestupkové řízení, se v

tomto světle jeví jako nepochopitelná.

Na straně obviněných by se ke zvážení nabízela okolnost vyplývající z v

tehdejší době stále ještě přetrvávající regulace nájemného, která majitele

nemovitostí nezřídka uváděla do situace, kdy museli jejich údržbu dotovat z

jiných příjmů, neboť nájemné nepostačovalo ani na pokrytí těchto nákladů. To

však nepřichází v úvahu za situace, kdy DOGROSE, a. s., nemovitost koupila již

s nájemníky, tedy si obvinění museli být konkrétní ekonomické výhodnosti či

nevýhodnosti dobře vědomi.

Stejně tak závěr, že (výchovného) účelu trestního řízení bylo dosaženo,

odvolací soud zdůvodnil opět pouze jen poukazem na to, že jde o trestné činy

menší závažnosti, kdy bezúhonnost pachatele může vyvážit zájem společnosti na

jeho trestním postihu. Kromě toho, že v této souvislosti nijak nehodnotil

sbíhající se trestný čin vydírání, kterým byla uznána vinnou obviněná Mgr. L.

H., jde opět jen o obecný odkaz, který navíc v této souvislosti nemá žádný

význam. Postoj obviněných k trestné činnosti a další případné konkrétní

relevantní okolnosti zůstaly bez povšimnutí odvolacího soudu.

Nejvyšší soud se pak nemůže ztotožnit ani s názorem odvolacího soudu, že

obvinění nemohli zneužívat tísně poškozené ve smyslu § 177 odst. 1 tr.

zákoníku, neboť ta setrvávala v nezákonném stavu, tedy užívala byt protiprávně.

Z odůvodnění není zřejmé, zda odvolací soud zastává názor, že poškozená nebyla

vůbec ve stavu tísně, či zda ve stavu tísně byla, avšak tato tíseň nemohla být

obviněnými zneužita. Druhá varianta by však vyznívala poněkud nelogicky a

setrvávání v nezákonném stavu by měla být okolnost na straně poškozené, což

nasvědčuje spíše prvně uvedenému výkladu. Ani s tím však nelze souhlasit.

Případnou protiprávnost užívání bytu poškozenou nelze totiž hodnotit izolovaně,

ale jen v souvislosti s dalšími okolnostmi. Jak již bylo řečeno, ze skutkových

zjištění jednoznačně vyplynulo, že absenci rozhodnutí o přidělení bytu o

velikosti 3+1 do užívání a uzavření písemné dohody o jeho používání nezavinila

poškozená. Ta navíc měla po několik desetiletí důvod se domnívat, že je vše v

pořádku, neboť v bytě nerušeně bydlela a bylo od ní přebíráno nájemné. Lze se

domnívat, že poškozená by nežádala o sloučení svého dosavadního bytu s vedlejší

bytovou jednotkou, pokud by si byla vědoma možnosti, že v konečném důsledku

přijde i o užívací právo k dosavadnímu bytu, který sloučením zanikne, a nový

byt jí do užívání přidělen nebude (a to v důsledku pochybení – neuskutečnění

jednostranného úkonu tehdejšího OPBH v P.). Obvinění jako zástupci společnosti

DOGROSE, a. s., navíc také v řadě soudních řízení na tuto skutečnost

neupozorňovali a jmenovaná společnost zde vystupovala jako pronajímatel.

Problémem existence či neexistence nájemního práva se Nejvyšší soud již výše

zabýval a podle jeho názoru jde o komplikovanou otázku výkladu příslušných

zákonných ustanovení, na kterou mohou být odlišné názory (jak je zřejmé např. i

z rozsudku soudu prvního stupně v protikladu k rozhodnutím soudů v

občanskoprávním řízení). Je proto pochopitelné, že poškozená jako laik

setrvávala v přesvědčení, že její nájemní právo k předmětnému bytu existuje, i

poté, co byla seznámena s námitkou obviněných toto právo zpochybňující.

Nahlížení jejího setrvávání v bytě striktně formalistickou černobílou optikou

legální vs. protiprávní ji pak staví naroveň případům, kdy někdo setrvává v

domě nebo bytě jiného úmyslně protiprávně a se záměrem jej poškodit. S tím se

nelze ztotožnit, Nejvyšší soud je toho názoru, že případná protiprávnost

jednání poškozené spočívající v setrvávání v bytě u ní (jak vyplývá ze

skutkových zjištění) stav tísně nemohla vyloučit.

K žalovanému skutku navíc mělo dojít v době, kdy stále přetrvávala regulace

nájemného, trh s byty nebyl uvolněn a poškozená, která v bytě bydlela víceméně

po celý svůj produktivní život, již byla v seniorském věku. Z hlediska

existence stavu tísně proto bylo namístě se zabývat její ekonomickou situací,

zdravotním stavem a potažmo možností opatřit si jiné důstojné bydlení. Dále je

třeba zkoumat, zda obvinění sami stav tísně poškozené neumocňovali, zejména

pokud v důsledku jejich jednání byla vystavena silnému stresu a musela užívat

léky proti depresi a úzkosti. Ne zcela bezdůvodně je nájemce zákonodárcem

považován za stranu závazkového právního vztahu vyžadující zvýšenou ochranu

podobně jako spotřebitel nebo v pracovním právu zaměstnanec. Na rozdíl od

pronajímatele totiž nájemce bytu uspokojuje svou potřebu domova, bezpečí a

ukotvení, jak správně konstatoval i soud prvního stupně. Zásahy druhé strany

spočívající v porušení smluvních povinností tak mají nesrovnatelně vyšší

potenciál negativního dopadu na život nájemce, než je tomu v případě

pronajímatele. Podle názoru Nejvyššího soudu tak nelze v žádném případě

bagatelizovat jednání obviněných vůči poškozené jeho popisováním jako „vzájemné

spory“ nebo „vzájemné šikanózní praktiky“, jak je uvedeno v rozhodnutí

civilních soudů o vyklizovací žalobě. Naopak je třeba pečlivě zkoumat, nakolik

byly jejich jednotlivé kroky vedené zlým úmyslem nebo byly naopak jen obranou

reakcí proti předchozímu jednání druhé strany.

Nejvyšší soud proto po zjištění, že dovolání nejvyššího státního zástupce je

opodstatněné, zrušil podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek soudu

druhého stupně. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud zrušil rovněž další

rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal Městskému soudu v Praze,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Městský soud znovu projedná odvolání obviněných a poškozené. V případě potřeby

doplní dokazování a poté znovu vyhodnotí předběžnou otázku týkající se

nájemního práva poškozené. Následně učiní závěr, zda byl naplněn znak skutkové

podstaty „oprávněné osobě“ ve smyslu trestného činu podle § 208 odst. 2 tr.

zákoníku, a to i z hlediska možného očekávání zamítnutí vyklizovací žaloby či

přiznání bytové náhrady poškozené na základě dobrých mravů. Dojde-li k

negativnímu závěru, bude se zabývat otázkou možného pokusu citovaného trestného

činu na nezpůsobilém předmětu útoku. Ohledně trestného činu útisku znovu

posoudí existenci stavu tísně u poškozené, a to při respektování výše uvedeného

právního názoru Nejvyššího soudu, tedy že eventuální setrvávání v protiprávním

stavu nemůže stav tísně bez dalšího vyloučit. V novém řízení je Městský soud v

Praze vázán právním názorem, který vyslovil Nejvyšší soud (§ 265s odst. 1 tr.

ř.).

Nejvyšší soud rozhodl o zrušení napadeného rozhodnutí a přikázání věci podle

§ 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání, neboť zjištěné vady

nebylo možno odstranit ve veřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu