I. V řízení o ochraně před nezákonným zásahem, který žalobce spatřuje v jedná- ní justiční stráže učiněném na základě pokynu předsedy soudu a v jeho mezích, je žalovaným podle 6 83 s. ř. s. předseda soudu jakožto správní orgán. II. Pokud krajský soud zašle žalobci výzvu podle $ 51 odst. 1 s. ř. s. a žalobce ve lhůtě dvou týdnů soudu sdělí, že nemůže uvést, zda s rozhodnutím bez jednání sou- hlasí či nikoli, neboť mu dosud není známo stanovisko žalovaných k žalobě, nelze z takového sdělení dovodit fikci žalobcova souhlasu s rozhodnutím bez nařízení jed- nání podle citovaného ustanovení. Soud je naopak povinen zaslat žalobci vyjádření žalovaných a spolu s nimi i novou výzvu podle $ 51 odst. 1 s. ř. s.
I. V řízení o ochraně před nezákonným zásahem, který žalobce spatřuje v jedná- ní justiční stráže učiněném na základě pokynu předsedy soudu a v jeho mezích, je žalovaným podle 6 83 s. ř. s. předseda soudu jakožto správní orgán. II. Pokud krajský soud zašle žalobci výzvu podle $ 51 odst. 1 s. ř. s. a žalobce ve lhůtě dvou týdnů soudu sdělí, že nemůže uvést, zda s rozhodnutím bez jednání sou- hlasí či nikoli, neboť mu dosud není známo stanovisko žalovaných k žalobě, nelze z takového sdělení dovodit fikci žalobcova souhlasu s rozhodnutím bez nařízení jed- nání podle citovaného ustanovení. Soud je naopak povinen zaslat žalobci vyjádření žalovaných a spolu s nimi i novou výzvu podle $ 51 odst. 1 s. ř. s.
C.. Stěžovatel dále považuje rozsudek krajského soudu za zmatečný, neboť výrokem I soud odmítl jeho žalobu proti 1. a 2. žalova- nému, přičemž o této části žaloby pak rozhodl znovu dalšími výroky. Nejvyšší správní soud stěžovatelem vytknuté pochybení v rozsudku krajského soudu rovněž shledal. Nemůže mu však přisvědčit v tom, že by tím krajský soud způsobil zmatečnost řízení podle $ 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť nenastala žádná ze situ- ací, kterou citované ustanovení pod pojmem zmatečnost řízení rozumí; tj. nedošlo k tomu, že by chyběly podmínky řízení, ve věci roz- hodoval vyloučený soudce nebo byl soud ne- správně obsazen, popřípadě bylo rozhodnu- to v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce. V daném případě však bylo naplněno písm. d) citovaného usta- novení, protože uvedeným postupem krajský soud zatížil svoje rozhodnutí vadou spočívají- cí v jeho nesrozumitelnosti. Stěžovatel podanou žalobou totiž brojil proti třem žalovaným, v jejichž jednání shle- dával nezákonný zásah. Pokud krajský soud dospěl k závěru, že žalovaným ve smyslu $ 83 s. ř. s. má být v daném řízení pouze Generální ředitelství Vězeňské služby [tedy stěžovate- lem označený žalovaný 3)], procesně správ- ně odmítl výrokem I. tu část žaloby, kterou stěžovatel brojil proti orgánům, které žalova- nými v dané věci podle krajského soudu ne- byly (tj. Městskému soudu a Ministerstvu spravedlnosti). Tím krajský soud vyčerpal ří- zení ve věci těchto žalovaných a k rozhodnutí mu zbyla toliko žaloba, resp. její část, zaměře- ná proti zásahu žalovaného 3) (Generálního ředitelství Vězeňské služby). Pouze o této čás- ti žaloby pak mohl dalšími výroky svého roz- sudku rozhodovat. To však neučinil, neboť výroky II., III. i IV. se vztahují nadále ke všem třem žalovaným. Výroky II. a IV. totiž došlo k odmítnutí částí žaloby z důvodu nepřípust- nosti ($ 85 s. ř. s.), jednalo se o část, kterou se stěžovatel domáhal pouze vyslovení nezákon- nosti zásahu, a část, kterou požadoval zničení protokolu se svými osobními údaji. V obou výrocích však krajský soud rozhodl o části ža- loby ve vztahu ke všem třem žalovaným. Na- víc výrokem III. krajský soud žalobu v části, kterou se stěžovatel domáhal vyslovení záka- zu žalovaným pokračovat v porušování jeho práv, zamítl. Z výrokové části rozsudku, která jediná je vykonatelná, tak není zřejmé, jakým způsobem soud o žalobě proti žalovaným 1) a 2) rozhodl, tj. zda byla odmítnuta pro nedo- statek pasivní legitimace, či jako nepřípustná nebo dokonce v části zamítnuta jako nedů- vodná. Takový rozsudek je pak nepřezkouma- telný pro nesrozumitelnost (k tomu viz roz- sudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Azs 47/2003-130, zveřejněný pod č. 244/2004 Sb. NSS, nebo rozsudek ze dne 4. 12. 2003, čj. 2 Ads 58/2003-75, zveřej- něný pod č. 133/2004 Sb. NSS, kde soud po- ukázal na to, že za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat tako- vé rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zji- stit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda ža- lobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný). Důvod ka- sační stížnosti uvedený v $ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tak byl shledán naplněným. Přestože popsané pochybení je dostateč- ným důvodem pro zrušení rozsudku krajské- ho soudu, považuje Nejvyšší správní soud za vhodné, aby se s ohledem na zásadu hospo- dárnosti řízení vyjádřil i k některým ostatním námitkám uplatněným v kasační stížnosti, pokud tomu konstatovaná nesrozumitelnost rozsudku krajského soudu nebrání. Pro řádné posouzení ostatních námitek je rozhodné určit, kdo byl v dané věci žalova- ným. Podle $ 83 s. ř. s. je žalovaným „správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejné- ho ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpeč- nostního sboru nebo jiného obdobného sbo- ru, který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo Jemuž je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec“. Z uvedeného je zřejmé, že žalo- vaného v daném řízení určuje žalobce v žalo- bě, avšak nikoli vždy tak, že určitý správní or- gán jako žalovaného výslovně označí, nýbrž i tak, že popíše zásah, který považuje za nezá- konný, a uvede, který ozbrojený sbor jej pro- vedl; u ozbrojeného sboru, který není správ- ním orgánem, je totiž postavení žalovaného dáno zákonem. Jistě nelze spravedlivě poža- dovat po žalobci, proti němuž byl proveden zásah, jím považovaný za nezákonný, aby sám pátral po tom, kdo je řídícím správním orgá- nem ozbrojeného sboru; že se jedná o otázku právně složitou, je zřejmé i z tohoto případu, kde se dokonce řídících orgánů střetává více. V dané věci není pochyb o tom, že stěžo- vatel nezákonný zásah spatřoval v jednání pří- slušníků justiční stráže, kteří mu dne 9. 1. 2007 zabránili ve vstupu do budovy Městské- ho soudu v Praze s digitální videokamerou. Vstup mu umožnili až poté, co videokameru odevzdal. O tom byl sepsán protokol o uscho- vání (odebrání) zakázané věci, pro jehož vyplnění byla příslušníky justiční stráže zjiš- ťována stěžovatelova totožnost, ačkoli se ne- jednalo o zbraň nebo o předmět způsobilý ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek uve- dený v $ 7 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Stěžovatel se v žalobě domáhal jak vyslovení nezákonnosti tohoto zásahu a záka- 1051 1718 zu v něm pokračovat, tak toho, aby soud naří- dil zničit protokol o uschování (odebrání) a vrácení zakázané věci obsahující osobní údaje stěžovatele. V dané věci není pochyb ani © tom, že justiční stráž takto jednala na zá- kladě opatření předsedy městského soudu č. 1 ze dne 10. 5. 2005, v němž byl v bodě 43. uložen zákaz soukromým osobám vnášet fo- tografické a filmovací přístroje do budovy soudu, s výjimkou osob, které se prokáží novi- nářským průkazem nebo zaměstnaneckým průkazem hromadného sdělovacího prostřed- ku, s tím, že o použití těchto přístrojů v budově soudu mimo jednací síně rozhoduje předseda soudu. Soukromým osobám pak uvedené opat- ření v objektech městského soudu zakazovalo filmovat či fotografovat zcela, vyjma uplatňová- ní institutu nahlížení do soudních spisů. Podle žalobního tvrzení tedy provedla zá- sah justiční stráž v budově městského soudu. Justiční stráž je součástí Vězeňské služby České republiky ($ 3 odst. 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České re- publiky, ve znění pozdějších předpisů), která je podle $ 1 odst. 2 citovaného zákona ozbro- jeným bezpečnostním sborem. Jedná se tak o zásah příslušníků ozbrojeného bezpečnost- ního sboru. V takovém případě je podle $ 83 s. ř. s. žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen. V daném případě však při určení žalovaného nelze pominout, že se nezákonný zásah stal v budově soudu. Ustanovení $ 22 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, které upravuje „Po- vinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže“, v odst. 3 stanoví, že „Dři plnění svých úkolů je justiční stráž pod- řízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy sou- du, ředitele správního útvaru soudu, předse- dy senátu, vedoucího státního zástupce, pří- padně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo minister- stva“. Z uvedeného je zřejmé, že příslušníci justiční stráže jsou sice podřízeni řediteli pří- slušné vazební věznice, avšak v daném případě se řídili pokyny předsedy městského soudu, který k jejich vydání byl oprávněn. Vzhledem k tomu, že stěžovatelem napadený zásah byl 1052 učiněn v budově soudu a právě na základě pokynu předsedy soudu a v jeho mezích, je třeba za žalovaného ve smyslu $ 83 s. ř. s. po- važovat právě předsedu soudu, který justiční stráž předmětným pokynem řídil. I další pod- mínka zmíněného ustanovení je pak splněna, neboť předseda Městského soudu v Praze je správním orgánem. Podle $ 30 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vykoná- vá předseda soudu vedle rozhodovací činnos- ti také státní správu soudu v rozsahu stanové- ném tímto zákonem. Podle $ 118 odst. 1 citovaného zákona je úkolem státní správy soudů vytvářet soudům podmínky k řádné- mu výkonu soudnictví. Podle $ 126 odst. 1 písm. n) a 0) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, předseda krajského soudu (Měst- ského soudu v Praze, $ 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) vykoná- vá státní správu krajského soudu tím, že zajiš- ťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly kri- zového řízení a plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy. Ří- zení justiční stráže pak bezpochyby spadá pod zajišťování bezpečnosti soudu. Přestože podle ryze gramatického výkla- du $ 83 s. ř. s. a $ 22 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, by bylo možné za žalo- vaného označit vedle předsedy soudu také Vězeňskou službu, nelze takovýto výklad při- pustit. Je totiž třeba vyjít z toho, že justiční stráž striktně realizovala pokyn předsedy soudu, a v důsledku něho byl učiněn zásah, který stěžovatel napadl jako nezákonný. Vě- zeňská služba se na tomto pokynu nijak ne- podílela, nemohla tak jeho realizaci zabránit a nelze ji činit - na rozdíl od předsedy soudu - odpovědnou za zásah, který byl na základě tohoto pokynu učiněn. Ostatně ochrana před nezákonným zásahem spočívá v jeho zákazu a vobnově porušených práv ($ 87 odst. 2 s.ř. s.) a lze si stěží představit, že by Vězeňská služba takové povinnosti mohla v daném případě dostát. Žalovaným tak v daném řízení byl předseda Městského soudu v Praze, a to bez ohledu na to, koho stěžovatel v žalobě jako ža- lovaného označil, neboť jen předseda měst- ského soudu zcela naplňuje podmínky stano- vené '$ 83 s. ř. s. K tomu je vhodné poukázat na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 5 Afs 16/2003-56, zveřejněné pod č. 534/2005 Sb. NSS, které se sice nevztahuje k řízení o ochra- ně před nezákonným zásahem, nýbrž k řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, avšak při posuzování této otázky uvedená od- lišnost nehraje žádnou roli. V citovaném usnesení rozšířený senát uvedl, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle $ 65 a násl. s. ř. s. není osoba žalované- ho určena tvrzením žalobce, ale kogentně ji určuje zákon. Je tedy věcí soudu, aby v řízení jako s žalovaným jednal s tím, kdo skutečně žalovaným má být, a ne s tím, koho chybně označil v žalobě žalobce; zvláštní usnesení o tom soud nevydává ($ 53 odst. 2 s. ř. s. a contrario). Z tohoto usnesení je třeba při- měřeně vycházet i v této věci, v níž rovněž plyne postavení žalovaného ze zákona. Kraj- ský soud tedy pochybil, pokud za žalovaného považoval Generální ředitelství Vězeňské služby, a nikoli předsedu Městského soudu v Praze, který jim ve skutečnosti byl. Důvod kasační stížnosti podle $ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tak byl i zde zjištěn. V souladu s právě uvedeným je třeba hod- notit i stěžovatelovu další námitku, že krajský soud nepostupoval správně, jestliže mu ne- doručil stejnopis vyjádření žalovaného 2) (Ministerstva spravedlnosti) k žalobě, z ně- hož je citováno na str. 3 rozsudku. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že pokud by Minis- terstvo spravedlnosti bylo žalovaným v mate- riálním smyslu v dané věci, není pochyb O tom, že krajský soud nepostupoval správně a porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lid- ských práv a základních svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.). Jak totiž uvedl Evrop- ský soud pro lidská práva ve svém rozhodnu- tí ze dne 21. 6. 2005, ve věci Milatová a ostat- ní proti České republice (a již dříve např. v rozhodnutích ve věci Nideróst-Huber proti Švýcarsku ze dne 18. února 1997, nebo ve vě- ci Mantovanelli proti Francii ze dne 18. břez- na 1997): „koncept spravedlivého procesu za- hrnuje také právo na kontradiktorní řízení, podle kterého účastníci musí mít příležitost nejen předložit každý důkaz nutný k tomu, aby obhájili své nároky, ale také musí být se- známení s každým důkazem nebo stanovis- kem, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a musí mít možnost se k nim vyjád- řit“. V této věci stěžovatelům nebylo v řízení před Ústavním soudem České republiky umožněno vyslovit se k písemným vyjádře- ním krajského soudu a žalovaného k jejich ústavní stížnosti. ESLP k tomu uvedl, že „před- mětná vyjádření představovala odůvodněné názory na námitky uvedené stěžovateli v ústavní stížnosti a zjevně měla ovlivnit rozhodnutí Ústavního soudu návrhem na zamítnutí stížnosti. S ohledem na povahu otázek, kterými se měl Ústavní soud zabý- val, lze mít za to, že stěžovatelé měli legitím- ní zájem na obdržení kopií písemných vyjá- dření žalovaného a krajského soudu“. Dále zdůraznil, že je na stěžovatelích, aby posoudi- li, zda je nutné se k dokumentu vyjádřit. ESLP tedy shledal, že pokud Ústavní soud neumož- nil stěžovatelům zaujmout stanovisko k pí- semným vyjádřením ještě předtím, než ve vě- ci rozhodl, „neumožnil jim řádně se účastnit řízení u Ústavního soudu, čímž bylí stěžova- telé zbavení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. odst. 1 Úmluvy“ Přestože v daném případě byl jediným ža- lovaným v materiálním smyslu předseda Městského soudu v Praze, a právě jeho vyjá- dření k žalobě mohlo být v dané věci rele- vantní, je třeba poukázat na to, že v souladu s citovaným rozhodnutím ESLP měl stěžova- tel právo seznámit se i s vyjádřením Minister- stva spravedlnosti, neboť i to mělo ovlivnit rozhodování krajského soudu. Zejména pak za situace, kdy krajský soud s ministerstvem jako s účastníkem řízení jednal (tj. zasílal mu žalobu a další listiny k vyjádření) a jeho vyjá- dření k žalobě, které citoval v rozsudku, obsa- hovalo relevantní informace týkající se zása- hu a jeho dalšího trvání. Pokud krajský soud vyjádření stěžovateli nedoručil vůbec, pochy- bil. Shodný závěr již ostatně zaujal i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 6. 12. 2007, čj. 2 Afs 91/2007-90, www.nssoud.cz, kde zdůraznil, že nedoručení vyjádření dru- hému účastníku řízení za situace, kdy je sou- dem o žalobě rozhodováno bez jednání, a za situace, kdy soud z tohoto vyjádření ve svém rozsudku vycházel, je vadou řízení. V daném případě však toto pochybení soudu nemohlo mít vliv na zákonnost rozsudku krajského sou- 1053 1718 du s ohledem na to, že stěžovateli nebylo do- ručeno vyjádření jím označeného žalovaného, který však ve skutečnosti žalovaným nebyl. Ze soudního spisu pak vyplynulo, že ob- dobného pochybení se krajský soud dopustil i ve vztahu k vyjádření podanému Městským soudem v Praze (resp. jeho předsedou), které sice bylo stěžovateli zasláno, avšak nebyla mu dána objektivní možnost na toto vyjádření reagovat. Jak vyplynulo z doručenky, toto vy- jádření bylo stěžovateli zřejmě doručováno dne 20. 9. 2007, přičemž stěžovatel si je na poště vyzvedl až 4. 10. 2007. Z doručenky však není zřejmé, z jakého důvodu k uvedené časové prodlevě v doručování došlo. I kdyby však měla jít na vrub stěžovateli, který si zásil- ku nevyzvedl, přestože se na doručovací ad- rese zdržoval, a vyjádření by mu tak bylo do- ručeno fikcí třetí den po marném pokusu o doručení ($ 50b odst. 1, $ 50codst. 1,4 0.s.ř., $ 42 odst. 5 s. ř. s.), tj. 24. 9. 2007, nelze 7 ka- lendářních dní, resp. 4 dny pracovní, které jsou mezi dnem doručení a dnem rozhodnutí soudu o stěžovatelově žalobě (2. 10. 2007), považovat za dostatečnou dobu k vyjádření ke stanovisku žalovaného (městského soudu) a k doručení tohoto stanoviska soudu krajské- mu. Uvedený postup krajského soudu nebyl v souladu s požadavkem ESLP na spravedlivé kontradiktorní řízení, které dává účastníkům právo nejen se s každým důkazem nebo stano- viskem, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, seznámit, ale také se k nim vyjádřit. V daném případě navíc stěžovatel ve svém sdělení k dotazu soudu, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez naří- zení jednání podle 6 51 odst. 1 s. ř. s., odpově- děl, že se k této výzvě prozatím vyjádřit ne- může, „neboť mu nejsou známa stanoviska žalovaných k žalobě, a není tudíž zřejmé, nakolik půjde v řízení o skutečnosti sporné či nesporné a v jaké míře bude třeba prová- dět dokazování“ Postup krajského soudu, který rozhodl bez nařízení jednání s tím, že stěžovatel v zákonem stanovené lhůtě nevy- jádřil svůj nesouhlas, je sice v souladu s výslo- vnou dikcí $ 51 odst. 1 s. ř. s. („Soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s lím sou- 1054 hlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádříli účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj ne- souhlas s takovým projednáním věcí; o tom musí být ve výzvě poučen.“), neboť stěžova- tel svůj nesouhlas v soudem stanovené lhůtě explicitně nevyjádřil, avšak nikoli s jeho smyslem. V souladu s čl. 38 odst. 2 Listiny ma- jí účastníci právo, aby jejich věc byla projed- nána veřejně, bez zbytečných průtahů a v je- jich přítomnosti a aby se mohli vyjádřit ke všem prováděným důkazům. V rozporu s uve- denou zásadou jistě není, pokud se tohoto práva všichni účastníci vzdají. Soudní řád správní v $ 51 odst. 1 s. ř. s. konstruuje zákon- nou fikci tohoto vzdání se v případě, že účast- ník ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nerca- guje. V daném případě však účastník na výzvu v zákonné lhůtě zareagoval a sdělil, proč nemůže uvést, zda s rozhodnutím bez jednání souhlasí, či nikoli. Takový postup, kterým stěžovatel zjevně naplňoval zásadu hospodárnosti a ekonomie řízení, neboť ne- chtěl vyžadovat ústní jednání, pokud to ne- bude nezbytně nutné, mu nemůže být k tíži. Je nepochybné, že stěžovatel mohl trvat na nařízení ústního jednání bez ohledu na sta- noviska žalovaných k jeho žalobě. Na druhou stranu je zcela zřejmé, že žalobce, který ne- hodlá zatěžovat soudní řízení o ústní jednání, které v dané věci není nutné, a zbytečně tak soudní řízení prodlužovat a zvyšovat jeho ná- klady, požaduje, aby mu před tím, než je mu doručena výzva podle $ 51 odst. 1 s. ř. s., byla známa stanoviska žalovaných k jeho žalobě. Teprve na základě toho může zodpovědně uvážit, zda je pro ochranu jeho práv nezbytné ústní jednání konat, či nikoli. Pokud takový legitimní požadavek žalobce vysloví ve vzta- hu k soudu, byť jako reakci na dotaz, zda sou- hlasí s rozhodnutím bez jednání, nemůže mít soud za to, že s rozhodnutím bez jednání sou- hlasí. Naopak v souladu s výše citovanými rozhodnutími ESLP je povinen zaslat žalobci vyjádření žalovaných a spolu s nimi i novou výzvu podle $ 51 odst. 1 s. ř. s. I tento vadný postup soudu naplnil kasační důvod podle $ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (...) 1719 Řízení před soudem: moderační právo soudu k $ 78 odst. 2 soudního řádu správního Případnou nejednoznačnost výkladu ustanovení právní normy nelze ve smyslu $ 78 odst. 2 s. ř. s. zohlednit jako rozhodné kritérium pro moderaci správního trestu.
Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). Stěžovatel výslovně uvádí, že uplatňuje důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a), c), d) a e) s. ř. s., tedy nezákonnost rozhodnutí spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení - [písm.a)], dále zmatečnost řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce - [písm. c)], nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé - [písm. d)] a v neposlední řadě nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení
řízení - [písm. e)].
Ze spisu k tomu vyplynulo, že stěžovatel byl 9. 1. 2007 při vstupu do budovy Městského soudu v Praze příslušníky justiční stráže vyzván k tomu, aby odevzdal videokameru, kterou měl s sebou, neboť podle opatření předsedy soudu účinného od 1. 1. 2007 je vstup veřejnosti (vyjma novinářů) s videokamerou či fotoaparátem do budovy soudu zakázán. Stěžovatel ve snaze nezmařit soudní jednání, kterého se účastnil jako zástupce účastníka, videokameru odevzdal. O tom byl sepsán protokol o uschování (odebrání) a vrácení zakázané věci, k jehož sepsání byla zjišťována stěžovatelova totožnost. Při odchodu z budovy soudu byla stěžovateli videokamera vrácena. Stěžovatel si dne 11. 1. 2007 na uvedený postup stěžoval jak u městského soudu, tak na Ministerstvu spravedlnosti. Přípisem předsedy městského soudu ze dne 15. 1. 2007 bylo stěžovateli sděleno, že ustanovení obsažené v „Opatření předsedy Městského soudu v Praze č. 1 ze dne 10. 5. 2005“, podle něhož bylo zakázáno vnášet do budovy soudu videokamery a fotoaparáty, bylo vypuštěno. Předseda městského soudu se stěžovateli omluvil a poděkoval mu za upozornění na chybu.
Dne 9. 3. 2007 podal stěžovatel k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných č. 1 - 3, kterou se domáhal toho, aby soud vyslovil „nezákonnost zásahu žalovaných, k němuž došlo vůči žalobci dne 9. 1. 2007 v budově Městského soudu v Praze, kdy na základě Opatření předsedy Městského soudu v Praze č. 1 ze dne 10. 5. 2005 byla u žalobce provedena nezákonně osobní prohlídka, při níž mu byly příslušníky justiční stráže proti vůli a přes nesouhlas žalobce odebrána malá digitální videokamera, o čemž s ním byl sepsán protokol o uschování (odebrání) zakázané věci, pro jehož vyplnění byla neoprávněně příslušníky justiční stráže zjišťována totožnost žalobce, ačkoliv se nejednalo o zbraň nebo o předmět způsobilý ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek uvedený v § 7 zákona č. 6/2002 Sb., po celou dobu provádění těchto úkonů, s jejichž provedením žalobce nesouhlasil, bylo žalobci bráněno ve vstupu do budovy soudu a byla neoprávněně omezována jeho osobní svoboda způsobem, kterým bylo zasaženo do jeho základních práv a svobod, zejména do práva na osobní nedotknutelnost, přičemž žalobci na místě toho dne ani později nebylo umožněno, aby byl seznámen s obsahem nařízení, na základě kterého bylo orgány veřejné moci zasahováno do jeho základních práv a svobod“. Stěžovatel dále požadoval, aby bylo žalovaným zakázáno „pokračovat v porušování práv žalobce způsobem uvedeným v předchozím výroku tohoto rozsudku a přikazuje se jim zničit protokol o uschování (odebrání) a vrácení zakázané věci – videokamery Panasonic, obsahující osobní údaje žalobce, který byl se žalobcem sepsán dne 9. 1. 2007, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku“.
ahem nařízení, na základě kterého bylo orgány veřejné moci zasahováno do jeho základních práv a svobod“. Stěžovatel dále požadoval, aby bylo žalovaným zakázáno „pokračovat v porušování práv žalobce způsobem uvedeným v předchozím výroku tohoto rozsudku a přikazuje se jim zničit protokol o uschování (odebrání) a vrácení zakázané věci – videokamery Panasonic, obsahující osobní údaje žalobce, který byl se žalobcem sepsán dne 9. 1. 2007, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku“.
Stěžovatel předně nesouhlasí s tím, že ve věci rozhodoval Krajský soud v Praze, namísto místně příslušného městského soudu, čímž došlo k porušení čl. 38 odst. 1 Listiny („Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon“.). S tím však nemůže Nejvyšší správní soud souhlasit. Je sice pravdou, že stěžovatel podal žalobu k Městskému soudu v Praze, který by byl podle § 7 odst. 2 s. ř. s. ve věci místně příslušný rozhodnout („Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany“). V daném řízení však došlo k přikázání věci usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2007, sp. zn. Nad 15/2007, a to podle § 9 odst. 2 s. ř. s. U rozhodování soudů je důležitá jejich nestrannost a nepodjatost. Jakkoliv Nejvyšší správní soud souhlasí s názorem stěžovatele na oddělení správní a soudní činnosti soudu, je třeba vycházet z toho, že nepodjatost se musí projevovat jak vnitřně tak i vnějškově a v daném případě je třeba považovat delegaci věci krajskému soudu za vhodnou.. Místně příslušným k rozhodnutí se tak na základě označeného usnesení stal Krajský soud v Praze. Takový postup je pak zcela v souladu jak se zákonem (§ 7 odst. 2 s. ř. s. totiž stanoví pouze obecnou místní příslušnost, tj. tehdy „nestanoví-li zákon jinak“ a § 9 s. ř. s. přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu podrobně upravuje), tak se stěžovatelem zmiňovaným článkem Listiny, neboť ten přímo uvádí, že příslušnost soudu stanoví zákon. Není rozhodné ani to, že část žaloby byla odmítnuta. Nejvyšší správní soud při rozhodování o příslušnosti nebyl oprávněn zkoumat, jak bude o žalobě rozhodnuto
- to přísluší jen věcně a místně příslušnému soudu v řízení o žalobě. Pokud byl stěžovatel názoru, že změnou místní příslušnosti došlo k porušení jeho ústavních práv, jedinou obranou proti usnesení Nejvyššího správního soudu byla ústavní stížnost. Pokud usnesení nebylo Ústavním soudem v takovém řízení zrušeno, bylo zákonným způsobem rozhodnuto o místní příslušnosti a soud takto určený ve věci také rozhodoval. Namítané porušení čl. 38 odst. 1 Listiny tak zdejší soud nezjistil a důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. nebyl shledán.
Pokud stěžovatel v této kasační stížnosti brojí přímo i proti delegaci (přikázání věci jinému soudu) samotné, resp. jejím důvodům, jedná se o námitku, kterou se Nejvyšší správní soud zabývat nemůže. Podle § 102 s. ř. s. je totiž kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví; předmětem řízení je tak rozhodnutí krajského soudu jakož i řízení, které jeho vydání u krajského soudu předcházelo. Brojí-li stěžovatel proti důvodům delegace, nebrojí proti rozhodnutí krajského soudu, nýbrž proti usnesení Nejvyššího správního soudu o této delegaci. Takovou námitkou se pak Nejvyšší správní soud zabývat nemůže, protože se jedná o námitku nepřípustnou. Tvrzenou nezákonnost stěžovatel totiž nespatřuje v názorech krajského soudu, které je oprávněn zdejší soud v řízení o kasační stížnosti přezkoumávat, nýbrž v závěrech Nejvyššího správního soudu. Taková námitka pak nespadá pod důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nýbrž pod důvody jiné, než uvedené v § 103 s. ř. s. (§ 104 odst. 4 s. ř. s.).
Stěžovatel dále považuje rozsudek krajského soudu za zmatečný, neboť výrokem I. soud odmítl jeho žalobu proti 1. a 2. žalovanému, přičemž o této části žaloby pak rozhodl znovu dalšími výroky. Nejvyšší správní soud stěžovatelem vytknuté pochybení v rozsudku krajského soudu rovněž shledal. Nemůže mu však přisvědčit v tom, že by tím krajský soud způsobil zmatečnost řízení podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť nenastala žádná ze situací, kterou citované ustanovení pod pojmem zmatečnost řízení rozumí; tj. nedošlo k tomu, že by chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce. V daném případě však bylo naplněno písm. d) citovaného ustanovení, protože uvedeným postupem krajský soud zatížil svoje rozhodnutí vadou spočívající v jeho nesrozumitelnosti.
Stěžovatel podanou žalobou totiž brojil proti třem žalovaným, v jejichž jednání shledával nezákonný zásah. Pokud krajský soud dospěl k závěru, že žalovaným ve smyslu § 83 s. ř. s. má být v daném řízení pouze Generální ředitelství Vězeňské služby (tedy stěžovatelem označený žalovaný č. 3), procesně správně odmítl výrokem I. tu část žaloby, kterou stěžovatel brojil proti orgánům, které žalovanými v dané věci podle krajského soudu nebyly (tj. Městskému soudu a Ministerstvu spravedlnosti). Tím krajský soud vyčerpal řízení ve věci těchto žalovaných a k rozhodnutí mu zbyla toliko žaloba, resp. její část, zaměřená proti zásahu žalovaného č. 3 (Generálního ředitelství Vězeňské služby). Pouze o této části žaloby pak mohl dalšími výroky svého rozsudku rozhodovat. To však neučinil, neboť výroky II., III. i IV. se vztahují nadále ke všem třem žalovaným. Výroky II. a IV. totiž došlo k odmítnutí částí žaloby z důvodu nepřípustnosti (§ 85 s. ř. s.), jednalo se o část, kterou se stěžovatel domáhal pouze vyslovení nezákonnosti zásahu a část, kterou požadoval zničení protokolu se svými osobními údaji. V obou výrocích však krajský soud rozhodl o části žaloby ve vztahu ke všem třem žalovaným. Navíc výrokem III. krajský soud žalobu v části, kterou se stěžovatel domáhal vyslovení zákazu žalovaným pokračovat v porušování jeho práv, zamítl. Z výrokové části rozsudku, která jediná je vykonatelná, tak není zřejmé, jakým způsobem soud o žalobě proti 1. a 2. žalovanému rozhodl, tj. zda byla odmítnuta pro nedostatek pasivní legitimace, či jako nepřípustná nebo dokonce v části zamítnuta jako nedůvodná. Takový rozsudek je pak nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, zveřejněný ve Sb. NSS pod č. 244/2004 nebo rozsudek ze dne 4. 12. 2003,
č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, zveřejněný ve Sb. NSS pod č. 133/2004, kde soud poukázal na to, že za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný). Důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tak byl shledán naplněným
Přestože popsané pochybení je dostatečným důvodem pro zrušení rozsudku krajského soudu považuje Nejvyšší správní soud za vhodné, aby se s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení vyjádřil i k některým ostatním námitkám uplatněným v kasační stížnosti, pokud tomu konstatovaná nesrozumitelnost rozsudku krajského soudu nebrání.
Pro řádné posouzení ostatních námitek je rozhodné určit, kdo byl v dané věci žalovaným. Podle § 83 s. ř. s. je žalovaným „správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec.“ Z uvedeného je zřejmé, že žalovaného v daném řízení určuje žalobce v žalobě, avšak nikoli vždy tak, že určitý správní orgán jako žalovaného výslovně označí, nýbrž i tak, že popíše zásah, který považuje za nezákonný a uvede, který ozbrojený sbor jej provedl; u ozbrojeného sboru, který není správním orgánem je totiž postavení žalovaného dáno zákonem. Jistě nelze spravedlivě požadovat po žalobci, proti němuž byl proveden zásah, jím považovaný za nezákonný, aby sám pátral po tom, kdo je řídícím správním orgánem ozbrojeného sboru; že se jedná o otázku právně složitou, je zřejmé i z tohoto případu, kde se dokonce řídících orgánů střetává více.
V dané věci není pochyb o tom, že stěžovatel nezákonný zásah spatřoval v jednání příslušníků justiční stráže, kteří mu dne 9. 1. 2007 zabránili ve vstupu do budovy Městského soudu v Praze s digitální videokamerou. Vstup mu umožnili až poté, co videokameru odevzdal. O tom byl sepsán protokol o uschování (odebrání) zakázané věci, pro jehož vyplnění byla příslušníky justiční stráže zjišťována stěžovatelova totožnost, ačkoli se nejednalo o zbraň nebo o předmět způsobilý ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek uvedený v § 7 zákona č. 6/2002 Sb. Stěžovatel se v žalobě domáhal jak vyslovení nezákonnosti tohoto zásahu a zákazu v něm pokračovat, tak toho, aby soud nařídil zničit protokol o uschování (odebrání) a vrácení zakázané věci obsahující osobní údaje stěžovatele. V dané věci není pochyb ani o tom, že justiční stráž takto jednala na základě opatření předsedy městského soudu č. 1 ze dne 10. 5. 2005, v němž byl v bodě 43. uložen zákaz soukromým osobám vnášet fotografické a filmovací přístroje do budovy soudu, s výjimkou osob, které se prokáží novinářským průkazem nebo zaměstnaneckým průkazem hromadného sdělovacího prostředku, s tím, že o použití těchto přístrojů v budově soudu, mimo jednací síně rozhoduje předseda soudu. Soukromým osobám pak uvedené opatření v objektech městského soudu zakazovalo filmovat či fotografovat zcela, vyjma uplatňování institutu nahlížení do soudních spisů.
Podle žalobního tvrzení tedy provedla zásah justiční stráž v budově městského soudu. Justiční stráž je součástí Vězeňské služby České republiky (§ 3 odst. 1 zákona ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky), ve znění pozdějších předpisů, která je podle § 1 odst. 2 citovaného zákona ozbrojeným bezpečnostním sborem. Jedná se tak o zásah příslušníků ozbrojeného bezpečnostního sboru. V takovém případě je podle § 83 s. ř. s. žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen. V daném případě však při určení žalovaného nelze pominout, že se nezákonný zásah stal v budově soudu. Ustanovení § 22 zákona č. 555/1992 Sb., které upravuje „Povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže“, v odst. 3 stanoví, že „při plnění svých úkolů je justiční stráž podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, ředitele správního útvaru soudu, předsedy senátu, vedoucího státního zástupce, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva“. Z uvedeného je zřejmé, že příslušníci justiční stráže jsou sice podřízeni řediteli příslušné vazební věznice, avšak v daném případě se řídili pokyny předsedy městského soudu, který k jejich vydání byl oprávněn. Vzhledem k tomu, že stěžovatelem napadený zásah byl učiněn v budově soudu a právě na základě pokynu předsedy soudu a v jeho mezích, je třeba za žalovaného ve smyslu § 83 s. ř. s. považovat právě předsedu soudu, který justiční stráž předmětným pokynem řídil. I další podmínka zmíněného ustanovení je pak splněna, neboť předseda Městského soudu v Praze je správním orgánem. Podle § 30 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vykonává předseda soudu vedle rozhodovací činnosti také státní správu soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Podle § 118 odst. 1 citovaného zákona je úkolem státní správy soudů vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví. Podle § 126 odst. 1 písm. n) a o) zákona č. 6/2002 Sb. předseda krajského soudu (Městského soudu v Praze, § 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.) vykonává státní správu krajského soudu tím, že zajišťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly krizového řízení, a plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy. Řízení justiční stráže pak bezpochyby spadá pod zajišťování bezpečnosti soudu.
Přestože podle ryze gramatického výkladu § 83 s. ř. s. a § 22 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb. by bylo možné za žalovaného označit vedle předsedy soudu také Vězeňskou službu, nelze takovýto výklad připustit. Je totiž třeba vyjít z toho, že justiční stráž striktně realizovala pokyn předsedy soudu a v důsledku něho byl učiněn zásah, který stěžovatel napadl jako nezákonný. Vězeňská služba se na tomto pokynu nijak nepodílela, nemohla tak jeho realizaci zabránit a nelze ji činit – na rozdíl od předsedy soudu – odpovědnou za zásah, který byl na základě tohoto pokynu učiněn. Ostatně ochrana před nezákonným zásahem spočívá v jeho zákazu a v obnově porušených práv (§ 87 odst. 2 s. ř. s.) a lze si stěží představit, že by Vězeňská služba takové povinnosti mohla v daném případě dostát. Žalovaným tak v daném řízení byl předseda Městského soudu v Praze, a to bez ohledu na to, koho stěžovatel v žalobě jako žalovaného označil, neboť jen předseda městského soudu zcela naplňuje podmínky stanovené § 83 s. ř. s. K tomu je vhodné poukázat na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003 - 56, zveřejněné ve Sb. NSS pod č. 534/2005, které se sice nevztahuje k řízení o ochraně před nezákonným zásahem, nýbrž k řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, avšak při posuzování této otázky uvedená odlišnost nehraje žádnou roli. V citovaném usnesení rozšířený senát uvedl, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. není osoba žalovaného určena tvrzením žalobce, ale kogentně ji určuje zákon. Je tedy věcí soudu, aby v řízení jako s žalovaným jednal s tím, kdo skutečně žalovaným má být, a ne s tím, koho chybně označil v žalobě žalobce; zvláštní usnesení o tom soud nevydává (§ 53 odst. 2 s. ř. s. a contrario). Z tohoto usnesení je třeba přiměřeně vycházet i v této věci, v níž rovněž plyne postavení žalovaného ze zákona. Krajský soud tedy pochybil, pokud za žalovaného považoval Generální ředitelství Vězeňské služby a nikoli předsedu Městského soudu v Praze, který jim ve skutečnosti byl. Důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tak byl i zde zjištěn.
V souladu s právě uvedeným je třeba hodnotit i stěžovatelovu další námitku, že krajský soud nepostupoval správně, jestliže mu nedoručil stejnopis vyjádření druhého žalovaného (Ministerstva spravedlnosti) k žalobě, z něhož je citováno na str. 3 rozsudku. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že pokud by Ministerstvo spravedlnosti bylo žalovaným v materiálním smyslu v dané věci, není pochyb o tom, že krajský soud nepostupoval správně a porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.). Jak totiž uvedl Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ze dne 21. 6. 2005, ve věci Milatová a ostatní proti České republice (a již dříve např. v rozhodnutích ve věci Nideröst - Huber proti Švýcarsku ze dne 18. února 1997, nebo ve věci Mantovanelli proti Francii ze dne 18. března 1997): „koncept spravedlivého procesu zahrnuje také právo na kontradiktorní řízení, podle kterého účastníci musí mít příležitost nejen předložit každý důkaz nutný k tomu, aby obhájili své nároky, ale také musí být seznámeni s každým důkazem nebo stanoviskem, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a musí mít možnost se k nim vyjádřit“. V této věci stěžovatelům nebylo v řízení před Ústavním soudem České republiky umožněno vyslovit se k písemným vyjádřením krajského soudu a žalovaného k jejich ústavní stížnosti. ESLP k tomu uvedl, že „předmětná vyjádření představovala odůvodněné názory na námitky uvedené stěžovateli v ústavní stížnosti a zjevně měla ovlivnit rozhodnutí Ústavního soudu návrhem na zamítnutí stížnosti. S ohledem na povahu otázek, kterými se měl Ústavní soud zabývat, lze mít za to, že stěžovatelé měli legitimní zájem na obdržení kopií písemných vyjádření žalovaného a krajského soudu“. Dále zdůraznil, že je na stěžovatelích, aby posoudili, zda je nutné se k dokumentu vyjádřit. ESLP tedy shledal, že pokud Ústavní soud neumožnil stěžovatelům zaujmout stanovisko k písemným vyjádřením ještě předtím, než ve věci rozhodl, „neumožnil jim řádně se účastnit řízení u Ústavního soudu, čímž byli stěžovatelé zbaveni práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy“.
Přestože v daném případě byl jediným žalovaným v materiálním smyslu předseda Městského soudu v Praze, a právě jeho vyjádření k žalobě mohlo být v dané věci relevantní, je třeba poukázat na to, že v souladu s citovaným rozhodnutím ESLP měl stěžovatel právo seznámit se i s vyjádřením Ministerstva spravedlnosti, neboť i to mělo ovlivnit rozhodování krajského soudu. Zejména pak za situace, kdy krajský soud s ministerstvem jako s účastníkem řízení jednal (tj. zasílal mu žalobu a další listiny k vyjádření) a jeho vyjádření k žalobě, které citoval v rozsudku, obsahovalo relevantní informace týkající se zásahu a jeho dalšího trvání. Pokud krajský soud vyjádření stěžovateli nedoručil vůbec, pochybil. Shodný závěr již ostatně zaujal i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 6. 12. 2007, č. j. 2 Afs 91/2007 - 90, www.nssoud.cz, kde zdůraznil, že nedoručení vyjádření druhému účastníku řízení za situace, kdy je soudem o žalobě rozhodováno bez jednání a za situace, kdy soud z tohoto vyjádření ve svém rozsudku vycházel, je vadou řízení. V daném případě však toto pochybení soudu nemohlo mít vliv na zákonnost rozsudku krajského soudu s ohledem na to, že stěžovateli nebylo doručeno vyjádření jím označeného žalovaného, který však ve skutečnosti žalovaným nebyl.
Ze soudního spisu pak vyplynulo, že obdobného pochybení se krajský soud dopustil i ve vztahu k vyjádření podanému Městským soudem v Praze (resp. jeho předsedou), které sice bylo stěžovateli zasláno, avšak nebyla mu dána objektivní možnost na toto vyjádření reagovat. Jak vyplynulo z doručenky, toto vyjádření bylo stěžovateli zřejmě doručováno dne 20. 9. 2007, přičemž stěžovatel si je na poště vyzvedl až 4. 10. 2007. Z doručenky však není zřejmé, z jakého důvodu k uvedené časové prodlevě v doručování došlo. I kdyby však měla jít na vrub stěžovateli, který si zásilku nevyzvedl, přestože se na doručovací adrese zdržoval, a vyjádření by mu tak bylo doručeno fikcí třetí den po marném pokusu o doručení (§ 50b odst. 1, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.), tj. 24. 9. 2007, nelze 7 kalendářních dní, resp. 4 dny pracovní, které jsou mezi dnem doručení a dnem rozhodnutí soudu o stěžovatelově žalobě (2. 10. 2007), považovat za dostatečnou dobu k vyjádření ke stanovisku žalovaného (městského soudu) a k doručení tohoto stanoviska soudu krajskému. Uvedený postup krajského soudu nebyl v souladu s požadavkem ESLP na spravedlivé kontradiktorní řízení, které dává účastníkům právo nejen se s každým důkazem nebo stanoviskem, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, seznámit, ale také se k nim vyjádřit.
V daném případě navíc stěžovatel ve svém sdělení k dotazu soudu, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s., odpověděl, že se k této výzvě prozatím vyjádřit nemůže, „neboť mu nejsou známa stanoviska žalovaných k žalobě a není tudíž zřejmé, nakolik půjde v řízení o skutečnosti sporné či nesporné a v jaké míře bude třeba provádět dokazování.“ Postup krajského soudu, který rozhodl bez nařízení jednání s tím, že stěžovatel v zákonem stanovené lhůtě nevyjádřil svůj nesouhlas, je sice v souladu s výslovnou dikcí § 51 odst. 1 s. ř. s. („Soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci; o tom musí být ve výzvě poučen.“), neboť stěžovatel svůj nesouhlas v soudem stanovené lhůtě explicitně nevyjádřil, avšak nikoli s jeho smyslem. V souladu s čl. 38 odst. 2 Listiny mají účastníci právo, aby jejich věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jejich přítomnosti a aby se mohli vyjádřit ke všem prováděným důkazům. V rozporu s uvedenou zásadou jistě není, pokud se tohoto práva všichni účastníci vzdají. Soudní řád správní v § 51 odst. 1 s. ř. s. konstruuje zákonnou fikci tohoto vzdání se v případě, že účastník ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereaguje. V daném případě však účastník na výzvu v zákonné lhůtě zareagoval a sdělil, proč nemůže uvést, zda s rozhodnutím bez jednání souhlasí či nikoli. Takový postup, kterým stěžovatel zjevně naplňoval zásadu hospodárnosti a ekonomie řízení, neboť nechtěl vyžadovat ústní jednání, pokud to nebude nezbytně nutné, mu nemůže být k tíži. Je nepochybné, že stěžovatel mohl trvat na nařízení ústního jednání bez ohledu na stanoviska žalovaných k jeho žalobě. Na druhou stranu je zcela zřejmé, že žalobce, který nehodlá zatěžovat soudní řízení o ústní jednání, které v dané věci není nutné, a zbytečně tak soudní řízení prodlužovat a zvyšovat jeho náklady, požaduje, aby mu před tím, než je mu doručena výzva podle § 51 odst. 1 s. ř. s., byla známa stanoviska žalovaných k jeho žalobě. Teprve na základě toho může zodpovědně uvážit, zda je pro ochranu jeho práv nezbytné ústní jednání konat, či nikoli. Pokud takový legitimní požadavek žalobce vysloví ve vztahu k soudu, byť jako reakci na dotaz, zda souhlasí s rozhodnutím bez jednání, nemůže mít soud za to, že s rozhodnutím bez jednání souhlasí. Naopak v souladu s výše citovanými rozhodnutími ESLP je povinen zaslat žalobci vyjádření žalovaných a spolu s nimi i novou výzvu podle § 51 odst. 1 s. ř. s. I tento vadný postup soudu naplnil kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Stěžovatel dále nesouhlasí s postupem krajského soudu, jenž zamítl jeho žalobu v části, kterou se domáhal vydání zákazu žalovaným pokračovat v porušování jeho práv. Předně je třeba stěžovateli přisvědčit v tom, že pokud krajský soud v řízení o ochraně proti nezákonnému zásahu shledá, že zásah ani jeho důsledky již netrvají a nehrozí jeho opakování, není na místě žalobu zamítnout, jak učinil krajský soud v dané věci, nýbrž je třeba řízení o žalobě zastavit (§ 86 s. ř. s.).
s.
Stěžovatel dále nesouhlasí s postupem krajského soudu, jenž zamítl jeho žalobu v části, kterou se domáhal vydání zákazu žalovaným pokračovat v porušování jeho práv. Předně je třeba stěžovateli přisvědčit v tom, že pokud krajský soud v řízení o ochraně proti nezákonnému zásahu shledá, že zásah ani jeho důsledky již netrvají a nehrozí jeho opakování, není na místě žalobu zamítnout, jak učinil krajský soud v dané věci, nýbrž je třeba řízení o žalobě zastavit (§ 86 s. ř. s.).
Rovněž je třeba stěžovateli přisvědčit, že krajský soud pochybil, pokud se nezabýval jeho tvrzením, že dne 28. 2. 2007, tedy již po dni, kdy předmětné opatření předsedy městského soudu bylo změněno, byl při vstupu do budovy městského soudu kontrolován, zda nemá u sebe videokameru či fotoaparát. S uvedeným tvrzením, které zpochybňuje sdělení předsedy městského soudu, jakož i Ministerstva spravedlnosti, (k němuž navíc stěžovatel navrhl důkaz výslechem svědka), se tak měl krajský soud vypořádat. Neučinil-li tak, zatížil i zde řízení vadou, která mohla mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Nelze však se stěžovatelem souhlasit v tom, že není možné odmítnout část žaloby, kterou požadoval určení nezákonnosti zásahu, neboť se vedle toho domáhal také uložení zákazu v zásahu pokračovat a rovněž požadoval zničit protokol s osobními údaji. Uvedenou právní otázkou se Nejvyšší správní soud již zabýval a odkazuje proto na svůj rozsudek ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005 - 65, zveřejněný ve Sb. NSS pod č. 603/2005, kde uvedl, že nepřípustná je podle § 85 s. ř. s. žaloba, která se domáhá pouze vyslovení nezákonnosti zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., popřípadě žaloba na ochranu před nezákonným zásahem v části, v níž se žalobce domáhá zvláštním výrokem vyslovení nezákonnosti. Tak tomu bylo i v daném případě, neboť stěžovatel v podané žalobě navrhoval zvláštním výrokem právě vyslovení nezákonnosti zásahu.
Nejvyšší správní soud tedy shledal tvrzené důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. naplněnými a proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí. Vzhledem ke stěžovatelem předloženému usnesení Úřadu pro ochranu osobních údajů, bude také v novém řízení nutno vážit, zda protokol o zabrání (odnětí) zakázané věci nepředstavuje trvání zásahu, eventuelně jeho důsledků.
V novém rozhodnutí ve věci krajský soud podle § 110 odst. 2 s. ř. s. rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. srpna 2008
JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu