Nejvyšší soud Usnesení pracovní

21 Cdo 1708/2017

ze dne 2017-07-14
ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1708.2017.1

21 Cdo 1708/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní

věci žalobce J. P., zastoupeného JUDr.. Alešem Nytrou, advokátem se sídlem v

Ostravě, Přívozská č. 703/10, proti žalované Q Trucking Morava, s. r. o. se

sídlem v Ostravě Kunčičkách, Vratimovská č. 624/11, IČO 26981483, zastoupené

JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Masarykovo náměstí

č. 120/22, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu mzdy,

vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 228/2010, o dovolání

žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. září 2016, č. j.

16 Co 114/2016-320, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení

12.463,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Aleše

Nytry, advokáta se sídlem v Ostravě, Přívozská č. 703/10.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2016,

č. j. 16 Co 114/2016-320, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť

rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny

jinak.

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

důvodem vymezeným v dovolání (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.);

vyplývá z toho mimo jiné, že při zkoumání přípustnosti dovolání podle

ustanovení § 237 o. s. ř. může posuzovat jen takové právní otázky, které

dovolatel v dovolání označil.

Závěr odvolacího soudu (shodný se soudem prvního stupně), že okamžité

zrušení pracovního poměru ze dne 19. 11. 2010 je neplatné, neboť „okolnosti

tohoto případu neodůvodňují závěr, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě

požadovat, aby žalobce dále zaměstnával, protože se žalobce nedopustil porušení

právní povinnosti zvlášť hrubým způsobem“, a že „i pokud by odvolací soud

připustil, že nenastoupení do práce na výzvu zaměstnavatele ze dne 12. 10. 2010

je porušením právní povinnosti žalobce, není možné toto porušení povinnosti

žalobce považovat za zvlášť hrubé porušení povinnosti“ (s ohledem na

nevypracování rozvrhu týdenní pracovní doby žalovanou a způsob vysílání

zaměstnanců na pracovní cesty), neboť „porušení povinnosti zaměstnance v

takovém případě by bylo možno považovat maximálně za méně závažné, které nemůže

být důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 55 písm. b)

zákoníku práce“, žalovaná v dovolání nezpochybňuje.

Ostatně uvedený závěr odvolacího soudu je v souladu s ustálenou

judikaturou [k otázce hodnocení stupně intenzity porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

a hledisek pro vymezení relativně neurčité hypotézy právní normy ustanovení §

55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce srov. při obdobné právní úpravě v předchozím

zákoníku práce právní názory uvedené například v rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 28. 6. 1995 sp. zn. 6 Cdo 53/94, který byl uveřejněn v časopise

Práce a mzda č. 7-8, roč. 1996, v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2000,

sp. zn. 21 Cdo 1228/99, který byl uveřejněn pod č. 21/2001 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, nebo – přímo ve vztahu k ustanovení § 55 odst. 1 písm.

b) zákoníku práce – v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21

Cdo 2596/2011, který byl uveřejněn pod č. 25/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek; k výjimečnosti okamžitého zrušení pracovního poměru podle

ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce srov. například odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000, nebo

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1218/2005,

uveřejněného pod č. 32/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v nichž

dovolací soud dospěl k závěru, že k okamžitému zrušení pracovního poměru může

zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, jestliže okolnosti případu odůvodňují

závěr, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance

zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby].

Zpochybňuje-li žalovaná v dovolání skutkový závěr soudu prvního stupně,

že v řízení „z provedeného znaleckého zkoumání, zejména výslechu znalce, nebylo

prokázáno, že předmětná textová zpráva byla žalobci skutečně doručena“, pomíjí,

že odvolací soud v posuzované věci – jak vyplývá z odůvodnění jeho rozhodnutí –

otázku, zda žalobci byla či nebyla na jeho mobilní telefon doručena textová

zpráva ze dne 12. 10. 2010, která jej vyzývala k nástupu na pracovní cestu dne

15. 10. 2010, nepovažoval za podstatnou, a proto se zkoumáním této skutečnosti

nezabýval; s odkazem na ustanovení § 84 zákoníku práce dovodil pouze to, že, i

pokud by bylo prokázáno, že textová zpráva žalobci doručena byla, a žalobce na

pracovní cestu dne 15. 10. 2010 nenastoupil, není možno v tomto počínání

žalobce spatřovat porušení jeho právní povinnosti.

Namítá-li dovolatelka, že „oba obecné soudy pochybily, když nepostupovaly podle

ustanovení § 133 OSŘ, když je zřejmé, že prokazatelně odeslaná sms takovou

vyvratitelnou právní domněnkou doručení této sms žalobci bezpochyby je“ a že

tedy „oba obecné soudy v takovém případě měly mít doručení předmětné zprávy za

prokázané“, a dovolává-li se v tomto směru rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn.

33 Cdo 2206/2010, přehlíží, že v posuzované věci aplikace ustanovení § 133 o.

s. ř. nepřichází v úvahu, neboť v žalobcem tvrzené skutečnosti nešlo o takovou

skutečnost, které svědčí zákonná domněnka, jež připouští důkaz opaku;

rozhodující je to, zda zákon připouští důkaz opaku.

V části dovolání, v níž dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než

který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [podstatou námitek

dovolatelky (zejména jejího tvrzení, že „vědomost žalobce o tom, že má

nastoupit pracovní cestu, byla v řízení prokázána výslechem svědka F.“ a dále

„výpovědí svědka Ing. S.“, a že „obecné soudy se s těmito důkazy nevypořádaly“)

je nesouhlas s tím, k jakým důkazům odvolací soud přihlédl a jak provedené

důkazy hodnotil], dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení

pokračovat.

K právní otázce náhrady mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru

zaměstnavatelem podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce (ve znění účinném

do 31. 12. 2011) srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 21

Cdo 1582/2012, z jehož odůvodnění – mimo jiné – vyplývá, že zákoník práce ve

znění účinném v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 neumožňoval soudu – na

rozdíl od předchozí právní úpravy (srov. § 61 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb.,

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů účinných do 31. 12. 2006) – v

případě, že celková doba, za kterou by měla být zaměstnanci poskytnuta náhrada

mzdy (platu), přesahovala šest měsíců, na žádost zaměstnavatele jeho povinnost

k náhradě mzdy (platu) za další dobu přiměřeně snížit, popřípadě náhradu mzdy

(platu) zaměstnanci vůbec nepřiznat, a že uplatnění nároku na náhradu mzdy

podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce z důvodu neplatného rozvázání

pracovního poměru účastníků okamžitým zrušením ze strany žalovaného za dobu

přesahující 6 měsíců nelze pokládat za jednání žalobce, které by bylo v rozporu

s dobrými mravy.

K právní otázce, jakou právní úpravou se řídí poskytování náhrady mzdy

zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel neplatně rozvázal pracovní poměr v době od

1. 1. 2007 do 21. 12. 2011 (žalobce se domáhá náhrady mzdy při neplatném

rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením dopisem ze dne 19. 11. 2010 za

dobu od 8. 12. 2010 do 30. 3. 2015 a žalované oznámil, že trvá na svém dalším

zaměstnávání, dopisem ze dne 29. 11. 2010), srov. část první, čl. II, bod 7.

přechodných ustanovení zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

podle něhož právo soudu podle § 69 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné uplatnit až na případy

neplatného rozvázání pracovního poměru na základě právního úkonu, který byl

učiněn nejdříve v den účinnosti tohoto zákona; zákon č. 365/2011 Sb. nabyl

účinnosti od 1. 1. 2012. Z uvedeného vyplývá, že snížení náhrady mzdy (§ 69

odst. 2 zákoníku práce ve znění účinném od 1. 1. 2012) lze použít jen v případě

neplatného rozvázání pracovního poměru, k němuž došlo na základě výpovědi z

pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního

poměru ve zkušební době, která byla učiněna (druhé straně pracovního poměru

řádně doručena) počínaje dnem 1. 1. 2012, nebo na základě dohody o rozvázání

pracovního poměru uzavřené počínaje dnem 1. 1. 2012.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení

§ 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu