Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 2036/2017

ze dne 2018-11-07
ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.2036.2017.1

21 Cdo 2036/2017-336

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní

věci žalobce P. Ď., nar. XY bytem XY, zastoupeného Mgr. Pavlem Drumevem,

advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 709/33, proti žalovanému H. m. P.,

se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v

Praze 2, Na slupi č. 134/15, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 68/2011, o dovolání žalobce

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. října 2016, č. j. 62 Co

263/2016-294, takto:

Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7.

prosince 2015, č. j. 23 C 68/2011-255, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu

soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 12. 1. 2011 žalovaný sdělil žalobci, že mu dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce z důvodu

nadbytečnosti, neboť došlo na základě změny organizační struktury Magistrátu h.

m. P. ke zrušení pracovního místa žalobce, „zástupce ředitele – oblast

majetková“ v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP.

Dopisem ze dne 12. 1. 2011 žalovaný sdělil žalobci, že mu dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce z důvodu

nadbytečnosti, neboť došlo na základě změny organizační struktury Magistrátu h.

m. P. ke zrušení pracovního místa žalobce, „ředitel odboru obchodních aktivit“.

Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že uvedené výpovědi z pracovního poměru

založeného jmenováním do funkce „zástupce ředitele – oblast majetková“ a

„ředitel odboru obchodních aktivit“ jsou neplatné. Žalobu zdůvodnil zejména

tím, že mu výpovědi nebyly doručeny a ani řádným způsobem oznámeny, včetně

poučení o následcích odmítnutí převzetí písemností nebo neposkytnutí

součinnosti. Organizační změnu provedenou žalovaným považuje za účelové obejití

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednicích samosprávných celků.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 17. 9. 2012, č. j. 23 C 68/2011-112,

žalobu na určení, že výpověď z pracovního poměru žalobce založeného jmenováním

do funkce „zástupce ředitele – oblast majetková“ a že výpověď z pracovního

poměru žalobce založeného jmenováním do funkce „ředitel odboru obchodních

aktivit“ jsou neplatné, zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit

žalovanému na náhradě nákladů řízení 20.520,- Kč. Dovodil, že „postup při

doručování výpovědí byl zachován“, když „velkému počtu osob v rámci organizační

změny v pátek 14. 1. 2011 zaměstnavatel doručoval na pracovišti, žalobci

doručit nemohl, neboť čerpal dovolenou a nebylo jej možno zastihnout ani v

bydlišti, nebylo postaveno najisto, že 17. 1. 2011 bude na pracovišti“.

Žalovaný přistoupil k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Vzhledem k tomu, že žalobce nebyl poštovní doručovatelkou zastižen dne 17. 1.

2011, byla zásilka uložena a „žalobce byl vyrozuměn o tom, že si ji může

vyzvednout do 1. 2. 2011, žalobce si zásilku nevyzvedl a 2. 2. 2011 byla

vrácena odesílateli. Výpověď byla doručena tzv. fikcí 10. pracovní den úložní

lhůty“. „Žalobce věděl, že na poště má výpověď, respektive, že na poště má

dopis od zaměstnavatele“. Výpověď žalobci byla dána z organizačních důvodů,

neboť došlo prokazatelně k organizační změně a byla zrušena místa, která

žalobce zastával.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 9. 2013, č. j. 62

Co 168/2013-152, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že „doručení písemností

zaměstnavatelem v dané věci splňuje podmínky ust. § 334 odst. 3 zákoníku práce

(žalovaný při předání výpovědi nezastihl žalobce v pátek dne 14. 1. 2011 na

pracovišti, neboť čerpal dovolenou, rozhodl se tedy odevzdat zásilku k poštovní

přepravě, podle odvolacího soudu stačí jeden pokus o doručení zásilky na

pracovišti, po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby se pokoušel

zastihnout své zaměstnance opakovaně) a také ust. § 336 odst. 3 zákoníku práce

(písemnost byla určena do vlastních rukou a odeslána žalobci dne 14. 1. 2011,

dne 17. 1. 2011 nebyl adresát v místě bydliště zastižen, proto mu byla

zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti a současně poučení o právních

důsledcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti, žalobce

si zásilku v úložní době nevyžádal, proto byla dne 2. 2. 2011 vrácena

žalovanému)“. Jako předčasný hodnotil odvolací soud závěr soudu prvního stupně

o naplnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 11. 6. 2014, č. j. 23 C 68/2011-198,

žalobu opět zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na

náhradě nákladů řízení 40.656,- Kč. Dovodil, že žalovaný dal žalobci dvě

výpovědi z obou pracovních poměrů, že šlo o souběžné pracovní poměry a že

nadbytečnost žalobce byla dána už tím, že jeho odbor zanikl a sloučil se s

dalšími odbory. Byly tedy splněny zákonné podmínky ustanovení § 52 písm. c)

zákoníku práce.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 5. 2015, č. j. 62

Co 104/2015-229, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Dovodil, že „výpověď ze dne 14. 1. 2011 byla zaměstnavatelem řádně

doručena, když tato otázka byla již vyřešena odvolacím soudem v předchozím

rozhodnutí ze dne 25. 9. 2013, a odvolací soud na svém právním názoru

setrvává“. „Žalovaný se pokusil výpověď žalobci doručit v pátek 14. 1. 2011 na

pracovišti, kde však jmenovaný nebyl přítomen, tím byla naplněna podmínka

upravená v ust. § 334 odst. 2 zákoníku práce, a zaměstnavateli nic nebránilo v

tom, aby se s doručením obrátil na provozovatele poštovních služeb, což

učinil“. Dospěl však k závěru, že soud prvního stupně neopatřil dostatečná

skutková zjištění pro svůj závěr o nadbytečnosti žalobce a neměl ani dostatek

podkladů pro skutkový závěr o příčinné souvislosti mezi touto nadbytečností a

organizační změnou.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 7. 12. 2015, č. j. 23 C 68/2011-255,

žalobu opět zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na

náhradě nákladů řízení 67.760,- Kč. Po provedeném dokazování dospěl k závěru,

že žalobce se stal nadbytečným v pozici ředitele odboru Obchodních aktivit,

neboť zcela odpadla potřeba, aby tyto činnosti nadále vykonával (sloučení

původního odboru Obchodních aktivit a dalších dvou odborů do nově zřízeného

odboru Evidence správy a využití majetku), a že druhý souběžný pracovní poměr

žalobce ve funkci zástupce ředitele pro majetkovou oblast s úvazkem 5 hodin

týdně přešel na zástupce ředitele Magistrátu pro sekci vnitřních služeb města a

majetku města MHMP. Nadbytečnost žalobce měla původ v rozhodnutí o samotné

organizační změně, jejímž účelem bylo sloučení agendy, zefektivnění činnosti a

zlepšení hospodaření Magistrátu.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 10. 2016, č. j. 62

Co 263/2016-294, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, ve výroku

o náhradě nákladů řízení jej změnil jen tak, že výše nákladů řízení činí

6.600,- Kč, jinak ho i v tomto výroku potvrdil, a rozhodl, že žalobce je

povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 600,- Kč k

rukám advokáta JUDr. Jana Mikše. Dovodil, že „soud prvního stupně učinil

správný skutkový a právní závěr v předběžné otázce, když shledal, že výpovědi z

pracovního poměru ze dne 14. 1. 2011 byly řádně doručeny žalobci“. Žalovaný se

pokusil v pátek 14. 1. 2011 doručit žalobci výpověď na pracovišti, toho dne

však žalobce čerpal dovolenou a proto nebyl zastižen. Z tohoto důvodu odevzdal

žalovaný zásilku k poštovní přepravě. Z přiložené poštovní doručenky bylo

zjištěno, že „písemnost určená do vlastních rukou byla odeslána v pátek 14. 1.

2011, poštovní doručovatel provedl 17. 1. 2011 pokus o doručení zásilky v místě

bydliště, žalobce však nebyl zastižen, proto mu byla ve schránce zanechána

výzva k vyzvednutí písemnosti a současně byl poučen o právních důsledcích

odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti“. Žalobce si

zásilku v úložní době na poště nevyzvedl, proto byla vrácena 2. 2. 2011

zaměstnavateli. „Doručení písemností bylo řádné a splňovalo podmínky § 334

odst. 2 a § 336 odst. 3 a 4 zákoníku práce“. Odvolací soud nesouhlasil s

námitkou žalobce, že žalovanému nic nebránilo s doručením výpovědi vyčkat na

následující pracovní den, kdy bude žalobce opět v zaměstnání, neboť podle

názoru odvolacího soudu „žalovaný v řízení prokázal, že se pokusil doručit

žalobci dne 14. 1. 2011 výpověď na pracovišti, že však žalobce nebyl přítomen,

tím byla splněna podmínka upravená v § 334 odst. 2 zákoníku práce,

zaměstnavatel se tak mohl obrátit na provozovatele poštovních služeb“. Odvolací

soud dospěl k závěru, že v řízení byla prokázána existence organizační změny,

nadbytečnost žalobce a současně příčinná souvislost mezi touto organizační

změnou a žalobcovou nadbytečností, a to pro výkon pracovních činností v obou

souběžných pracovních poměrech. Organizační opatření skutečně sledovalo cíle,

spočívající ve snížení stavu zaměstnanců, za účelem zvýšení efektivnosti práce.

Z uvedených důvodů rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil. Ohledně

výroku o náhradě nákladů řízení dovodil, že náklady žalovaného, vynaložené na

odměnu advokáta v tomto řízení, nebyly vynaloženy účelným způsobem, neboť

žalovaný je H. m. P., s. m., které disponuje právním oddělením a dostatkem

kvalifikovaných zaměstnanců, schopných právní jednání zaměstnavatele v

pracovněprávních vztazích obhájit v řízení před soudem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Nesouhlasil se

závěrem odvolacího soudu, že doručení výpovědí bylo řádné a splňovalo podmínky

§ 334 odst. 2 a § 336 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Namítá, že odvolací soud se

odchýlil od ustálené judikatury dovolacího soudu, neboť zákonná úprava

doručování písemností zaměstnavatelem klade na zaměstnavatele požadavek

striktního postupu v doručování výpovědi z pracovního poměru. Domnívá se, že

nepostačuje jediný neúspěšný pokus o osobní doručení, a to na pracovišti a v

době čerpání (jednodenní) dovolené zaměstnancem, aby mohl zaměstnavatel

přistoupit k doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V

předmětné věci nedošlo k naplnění podmínek pro postup podle § 334 odst. 2

zákoníku práce, neboť zaměstnance bylo objektivně možné zastihnout jednak na

pracovišti, a to hned následující pracovní den po řádně nahlášené jednodenní

dovolené, nebo v jeho bytě, či na jiném místě v kterýkoliv den, o což se

zaměstnavatel nepokusil. Žalobci nebyla poštovní zásilka nikdy doručena,

doručení mělo být posouzeno jako právně neúčinné. Poštovní zásilka ze dne 14.

1. 2011 nesplňovala náležitosti zákoníku práce, obsahovala nesprávné poučení.

Dovolatel dále namítl, že v dané věci nebylo přijato rozhodnutí o organizační

změně z hlediska § 52 písm. c) zákoníku práce, protože nesledovalo cíle

předpokládané v tomto ustanovení, a že nedošlo k naplnění předpokladů

nadbytečnosti žalobce, ani příčinné souvislosti mezi rozhodnutím žalovaného a

nadbytečností zaměstnance. Nedošlo k jakémukoli zrušení činností tak, že by

vznikly jiné úkoly, anebo zanikla potřeba řízení a vedení činností a pravomocí,

které by do té doby neprováděl žalobce. Veškeré práce a činnosti, které při

výkonu obou pracovních poměrů vykonával žalobce, bylo nutné nadále, i po

organizační změně zaměstnavatelem, zajistit a vykonávat, a žádná takováto

pracovní činnost nebyla zrušena a u žalovaného je dosud vykonávána. Navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že výpovědi z pracovního

poměru žalobce ze dne 14. 1. 2011 jsou neplatné, nebo aby jej zrušil a vrátil

ho soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Současně s dovoláním navrhl žalobce,

aby dovolací soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozsudku odvolacího

soudu.

Žalovaný navrhl, aby dovolání žalobce dovolací soud odmítl, případně zamítl,

neboť rozhodnutí odvolacího soudu je věcně správné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci

bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony) a napadený rozsudek odvolacího soudu byl

vydán přede dnem 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou

(účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že

jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o.

s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva

(naplnění předpokladů doručení výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení §

334 odst. 2 a 4 zák. práce), která dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího

soudu ve všech souvislostech vyřešena, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu

ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.) a dospěl k závěru, že dovolání žalobce je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že žalobce se domáhá

určení neplatnosti výpovědí z pracovního poměru ze dne 12. 1. 2011 - podle

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č.

181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu

Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., a zákonů č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č.

294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009

Sb., č. 320/2009 Sb., č. 326/2009 Sb., č. 427/2010 Sb. a č. 347/2010 Sb., tedy

podle zákoníku práce ve znění účinném do 31. 3. 2011 (dále jen "zák. práce").

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a

zrušením ve zkušební době (srov. § 48 odst. 1 zák. práce). Výpovědí může

rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec (srov. § 50 odst. 1 větu

první zák. práce) Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku,

jinak je neplatná (srov. § 50 odst. 1 větu druhou zák. práce).

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením

ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec

uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr

skončit tímto rozvázáním (srov. § 72 zák. práce).

Podle ustálené judikatury soudů (srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005, uveřejněného pod číslem

65/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a

obchodní) je písemný projev vůle (písemnost) - obecně vzato - doručen druhému

účastníku tehdy, jakmile se ocitne ve sféře jeho dispozice, ledaže zákon

stanoví určitý způsob doručování. Písemnost se ocitne ve sféře dispozice

druhého účastníka tím, že získá možnost seznámit se s jejím obsahem. Není

přitom vždy nezbytné, aby se druhý účastník opravdu s obsahem projevu vůle

seznámil, ostatně nikdo - do důsledků vzato - nemůže být „přinucen“, aby

opravdu poznal obsah projevu vůle někoho jiného; rozhodující je, aby měl -

objektivně vzato - možnost obsah písemnosti poznat. Vyžaduje-li však zákon, aby

projev vůle došel (byl doručen) druhému účastníku předepsaným způsobem, má

projev vůle sledované právní následky, jen jestliže byl takový postup dodržen.

Kdyby projev vůle byl doručován druhému účastníku odlišným způsobem, jeho

právní následky, nestanoví-li zákon jinak, nenastávají, i kdyby se nakonec do

dispoziční sféry účastníka dostal (k tomu srov. například právní názor

vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo

2426/2000).

Výpověď z pracovního poměru a všechny další písemnosti týkající se skončení

pracovního poměru musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou (srov. § 334

odst. 1 zák. práce). Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních

rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné,

může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb (srov. § 334 odst. 2 zák. práce).

Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy

vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek

stanovených tímto zákonem (srov. § 334 odst. 4 zák. práce).

Z výše uvedeného v první řadě vyplývá, že výpověď z pracovního poměru daná

zaměstnavatelem (stejně jako další písemnosti zaměstnavatele týkající se zániku

pracovního poměru) musí být zaměstnanci doručeny do jeho vlastních rukou.

Doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance může provést buď sám

zaměstnavatel, nebo k němu může použít sítě nebo služby elektronických

komunikací (jsou-li splněny podmínky uvedené v ustanovení § 335 odst. 1 zák.

práce a umožňuje-li to povaha doručované písemnosti) nebo je zaměstnavatel může

provést prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při výběru způsobu

doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nepostupuje podle vlastní úvahy; k

doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele

poštovních služeb smí přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil

zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen,

popřípadě aby mu písemnost doručil prostřednictvím sítě nebo služby

elektronických komunikací.

Tato úprava není samoúčelná. Zákon zde jednoznačně dává přednost způsobu

doručení, při kterém dochází k převzetí písemnosti (datové zprávy)

zaměstnancem. K takovému doručení zpravidla dochází též při doručování

písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tento způsob

doručení však současně umožňuje (srov. § 336 odst. 4 věta druhá zák. práce),

aby účinky doručení nastaly, aniž by zaměstnanec doručovanou písemnost převzal

[desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž byla uložená poštovní

zásilka připravena pro zaměstnance (adresáta) k vyzvednutí nebyla-li zásilka

převzata (vyzvednuta) dříve nebo dnem, v němž zaměstnanec (adresát) neposkytl

všechnu součinnost, nezbytnou k dodání poštovní zásilky s doručovanou

písemností]; důsledky odmítnuti převzetí písemnosti nebo poštovní zásilky

obsahující písemnost jsou u obou způsobů doručení stejné (srov. § 334 odst. 3 a

§ 336 odst. 4 věta druhá a třetí zák. práce). Z uvedeného smyslu a účelu

zákonné úpravy soudní praxe vycházela, dospěla-li k závěru, že nedodržení

stanoveného postupu při doručování listin uvedených v ustanovení § 266a odst. 1

věta první a druhá zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, účinného do 31.

prosince 2006 (nyní v ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce) nemá vliv na právní

účinky doručení takové písemnosti zaměstnanci, jestliže zaměstnanec (oprávněný

příjemce) písemnost doručovanou prostřednictvím držitele poštovní licence (dnes

provozovatele poštovních služeb) skutečně převzal (srov. právní názor uvedený v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 135012009,

uveřejněného pod č. 36 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011).

Doručení písemnosti zaměstnavatelem je možné nejen v pracovní době, ale i po

jejím skončení nebo též v nočních hodinách. Možnost doručení písemnosti

zaměstnavatelem není zákonem omezena ani pouze na pracovní dny. Při osobním

doručování písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce do

vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do

vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby; jen tak je

zaměstnanci umožněno, aby se s obsahem listiny obsahující projev vůle

zaměstnavatele seznámil. Nepostačuje, jestliže zaměstnavatel pouze umožní

zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající

osoby (např. tím, že mu ji jen předloží k nahlédnutí) - srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, uveřejněný pod

číslem 55/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a

obchodní. Po zaměstnanci nelze ani vyžadovat, aby se dostavil na

zaměstnavatelem určené místo k převzetí písemnosti, kterou mu zaměstnavatel

hodlá doručit, nebo aby byl v určitou dobu na zaměstnavatelem určeném místě

tak, aby mu zaměstnavatel mohl písemnost předat (srov. například právní názor

vyjádřený v rozsudku býv. Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 8. 1981, sp. zn. 5 Cz

17/81, uveřejněný pod č. 43/1984 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo

v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4185/2010).

S názorem soudů, že v projednávané věci „obě písemné výpovědi z pracovního

poměru byly žalobci řádně doručeny“, dovolací soud nesouhlasí.

Jak bylo již výše uvedeno, při výběru způsobu doručení do vlastních rukou

zaměstnavatel nepostupuje podle vlastní úvahy; k doručení prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb smí

přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na

pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, popřípadě aby mu písemnost

doručil prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Kdy není

možné, aby zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou doručil

zaměstnanci sám, zákon blíže nestanoví (podmínky pro doručení prostřednictvím

sítě nebo služby elektronických komunikací jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák.

práce). K ustanovení § 334 odst. 2 části věty za středníkem zák. práce je tak

třeba přistupovat jako k právní normě s relativně neurčitou (abstraktní)

hypotézou, tj. k právní normě, jejíž hypotéza není stanovena přímo právním

předpisem a která tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem

neomezeného, okruhu okolností. Pro posouzení, zda v konkrétním případě nebylo

(bylo) možné, aby zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou doručil

zaměstnanci sám, tak může soud přihlédnout například k tomu, zda zaměstnanec

byl vůbec (objektivně) prostředky zaměstnavatele dosažitelný, zda zaměstnavatel

takový pokus učinil, co bylo důvodem případně neúspěšného doručení, zda mělo

nějaký smysl učinit další pokus o doručení, jak naléhavé bylo doručení

písemnosti, zda bylo možné očekávat, že doručení prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb bude úspěšnější, než opakované doručování zaměstnavatelem

apod. Zejména nelze přehlédnout, že je to zaměstnavatel, na kterého zákon

přenáší povinnost řádného doručení vyjmenovaných písemností zaměstnanci.

Smyslem právní úpravy doručování písemností zaměstnanci totiž je, aby se

písemnost skutečně dostala do dispozice zaměstnance, a nikoli jen naplnění

formálních postupů, o nichž je předem zřejmé, že sledovaný cíl nemohou naplnit.

V projednávané věci však soudy uvedeným způsobem nepostupovaly. Pro splnění

nemožnosti doručení písemnosti samotným zaměstnavatelem se spokojily se

zjištěním, že v den, kdy se žalovaný rozhodl pro doručení písemnosti žalobci,

měl žalobce dovolenou a nemohlo mu tak být doručeno na pracovišti. Mimo své

úvahy zanechal skutečnost, že se jednalo o pátek a že se žalovaný mohl pokusit

o doručení do bydliště žalobce (i v sobotu a neděli), že předáním zásilky k

doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nemohlo k doručení

dojít dříve než v pondělí; v tento den však mohl žalovaný učinit pokus o

doručení žalobci sám a na pracovišti. Z uvedeného vyplývá, že závěr soudů o

tom, že byly splněny podmínky pro doručení výpovědí z pracovního poměru ze dne

12. 1. 2011 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je (pro svoji

předčasnost) nesprávný.

Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není správný a protože nejsou dány

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že

důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také na

rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc

vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá

o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 11. 2018

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu