Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 2173/2024

ze dne 2025-10-09
ECLI:CZ:NS:2025:21.CDO.2173.2024.1

21 Cdo 2173/2024-191

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní

věci žalobce P. P., zastoupeného JUDr. Martinem Machačem, advokátem se sídlem v

Brně, náměstí Svobody č. 702/9, proti žalované České poště, s. p. se sídlem v

Praze 1 – Novém Městě, Politických vězňů č. 909/4, IČO 47114983, o 19 719 Kč s

příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 128/2022, o

dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. února 2024,

č. j. 15 Co 198/2023-152, takto:

Dovolání žalované se zamítá.

1. Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 13. 7. 2022

(v průběhu řízení doplněnou) domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 19 719 Kč s

11,75% úrokem z prodlení z této částky od 2. 6. 2022 do zaplacení. Žalobu

odůvodnil tím, že u žalované pracoval na základě pracovní smlouvy ze dne 10. 6.

1983 (ve znění jejich dodatků) na pracovní pozici dispečer. Dodatkem č. 2

pracovní smlouvy ze dne 30. 12. 2000 byla s účinností od 1. 1. 2001 sjednána

zkrácená pracovní doba žalobce v délce 35,5 hodin týdně bez snížení mzdy. S

účinností ode dne 1. 1. 2021 upravila žalovaná vnitřním předpisem délku

pracovní doby, která u zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním

režimem činí 37,5 hodiny „jako týdenní pracovní doba zkrácená“. Žalobce

navýšení rozsahu délky týdenní pracovní doby oproti délce pracovní doby

upravené pracovní smlouvou neakceptoval. Žalovaná mu následně mzdovým výměrem

ze dne 3. 2. 2021, který nahradila mzdovým výměrem ze dne 22. 2. 2021, určila

mzdu odpovídající kratší pracovní době. Žalobci tak byla neoprávněně zkrácena

hrubá měsíční mzda. Požadovaná částka 19 719 Kč je rozdílem mezi částkou, která

mu měla být správně vyplacena na mzdě za období březen až prosinec 2021 (v

nezkrácené výši), a částkou, která mu byla v tomto období ve skutečnosti

vyplacena. 1.

2. Žalovaná s nárokem žalobce nesouhlasila. Namítala, že s účinností od

1. 1. 2021 byla zkrácená pracovní doba v celém podniku zrušena a že v pracovní

smlouvě či v jejím dodatku nemůže být sjednáno zkrácení pracovní doby. V

případě žalobce se tak mohlo jednat pouze o sjednanou kratší pracovní dobu

podle § 80 zákoníku práce, nikoli o zkrácenou pracovní dobu. Žalobci byl z

tohoto důvodu předán nový mzdový výměr odpovídající jím odpracované sjednané

kratší pracovní době.

3. Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. 9. 2023, č. j. 49 C

128/2022-129, rozhodl, že právní základ žalobou uplatněného nároku je

opodstatněný s tím, že o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném

rozsudku. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce v období 1. 1. 2001

do 31. 12. 2020 pro žalovanou vykonával práci ve zkrácené pracovní době 35,5

hodin týdně, která v té době byla upravena v kolektivní smlouvě a interním

předpisu žalované. Vedle toho účastníci v dohodě o změně pracovní smlouvy č. 2

ze dne 30. 12. 2000 sjednali změnu pracovního úvazku na 35,5 hodin týdně,

přičemž „konkrétní výše mzdy bude stanovena mzdovým výměrem přiznaného

tarifního stupně – beze změny“. Dovodil proto, že takto „byla mezi účastníky

sjednána zkrácená pracovní doba“. Počínaje dnem 1. 1. 2021 již kolektivní

smlouva ani interní předpis žalované zkrácenou pracovní dobu v rozsahu 35,5

hodin týdně neupravovaly a mzdovým výměrem účinným od 1. 3. 2021 pak byla mzda

žalobce „krácena tak, jako by mezi účastníky byla sjednána kratší pracovní doba

(v porovnání s ostatními zaměstnanci)“. Na základě těchto skutkových zjištění

soud prvního stupně dospěl k závěru, že zákoník práce ve znění účinném do 31.

12. 2000 „v ustanovení § 83 připouštěl možnost úpravy zkrácené pracovní doby,

aniž by takové zkrácení mělo vliv na výši odměny za práci, kdy vycházel z toho,

že zkrácená pracovní doba bude (nejde-li o zaměstnance uvedené v předchozích

odstavcích) upravena v kolektivní smlouvě či interním předpisu zaměstnavatele,

tj. s působností vůči všem (či více jinak vymezeným) zaměstnancům daného

zaměstnavatele“. Možnost individuálně sjednané zkrácené pracovní doby zákoník

práce výslovně neupravoval, avšak „z ničeho nelze dovodit, že by ji vylučoval“;

nepoužíval žádný výraz, z něhož by bylo možné dovodit výlučnost úpravy zkrácené

pracovní doby v kolektivní smlouvě či interním předpisu zaměstnavatele (např.

„jen“, „výhradně“ apod.). Uzavřel proto, že „z ustanovení § 242 odst. 1 zák.

práce ani z žádného jiného ustanovení pak soud nedovozuje neplatnost ujednání

účastníků ze dne 30. 12. 2000, kdy účastníci si sjednali zcela jasně a mezi

sebou nepochybně zkrácenou pracovní dobu v rozsahu 35,5 hodin týdně, aniž to

mělo mít vliv na výši mzdy“. Nejednalo se o pouhou deklaraci ujednání

kolektivní smlouvy, čemuž nasvědčuje i chování žalované, která „uzavřela s těmi

zaměstnanci, kteří měli dříve sjednanou obdobnou dohodu o zkrácené pracovní

době jako žalobce, dodatek, v němž nově sjednali větší rozsah pracovní doby“.

Vzhledem k tomu žalovaná v období březen 2021 až prosinec 2021 nebyla oprávněna

jednostranně změnit rozsah pracovní doby žalobci a nebyla oprávněna ani snížit

mu mzdu tak, aby tato odpovídala kratší pracovní době.

4. K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 2. 2024,

č.j. 15 Co 198/2023-152, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně s tím, že o

náhradě nákladů odvolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Odvolací

soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně. V souvislosti s právní

otázkou, zda „dvoustranná (individuální) dohoda mezi žalobcem jako zaměstnancem

a žalovanou jako zaměstnavatelem ze dne 30. 12. 2000 o zkrácené pracovní době

bez snížení mzdy je možná a platná, nebo zda takováto úprava zkrácené pracovní

doby může být dohodnuta jen v kolektivní smlouvě nebo stanovena vnitřním

předpisem zaměstnavatele“, poukázal, že „judikatura soudů se po roce 1989

pomalu a postupně přikláněla k závěru, že i pro oblast pracovněprávních vztahů

platí článek 2, odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že

‚každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co

zákon neukládá‘“ (zde odkázal na nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 1995, ve

věci sp. zn. II. ÚS 192/95). Dovodil, že „pokud tedy starý zákoník práce

výslovně nezakazoval dvoustrannou dohodu zaměstnance a zaměstnavatele o

zkrácení pracovní doby bez současného snížení mzdy, případně takovouto dohodu

nepostihoval neplatností“, lze „připustit jako platnou i takovouto dvoustrannou

dohodu“. Odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 21

Cdo 1395/2010, podle něhož si účastníci mohou v pracovní smlouvě dohodnout i

další podmínky, na kterých mají zájem, např. délku pracovní doby, a změna

takových podmínek je možná pouze dohodou účastníků „ve smyslu § 36 odst. 1

starého zákoníku práce“. Uzavřel proto, že „dvoustrannou dohodou ze dne 30. 12.

2000 (dodatek č. 2 k pracovní smlouvě žalobce) je žalovaná vázána i v současné

době, a to bez ohledu na to, že kolektivní smlouva a později vnitřní předpis,

které upravovaly zkrácenou pracovní dobu ve vztahu k ostatním zaměstnancům, již

(k 31. 12. 2020) pozbyly účinnosti“ a „právní základ nároku žalobce uplatněný

žalobou je důvodný“.1.

2. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. K

řešení předkládá otázku „posouzení, zda pro oblast pracovněprávních vztahů (za

účinnosti starého zákoníku práce) platí bez dalšího článek 2 odst. 3 Listiny

základních práv a svobod, který stanoví, že ‚každý může činit, co není zákonem

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá‘, a to bez ohledu na

úpravu v příslušném právním předpise“, která je dovolacím soudem rozhodována

rozdílně, a otázku „posouzení ust. § 83 starého zákoníku práce“, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Z „ustanovení § 244 odst. 1

zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce,“ dovozuje, že „v pracovním právu je

možné uzavřít jen takovou smlouvu nebo dohodu, ať pojmenovanou nebo

nepojmenovanou, s níž pracovněprávní předpisy počítají“; odkazuje přitom na

závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1280/97, či

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2006 sp. zn. 21 Cdo 1743/2005, „jež

kogentnost normy posuzují stále podle povahy právní normy“, a nález Ústavního

soudu ze dne 2. 7. 1996, sp. zn. I. ÚS 27/96. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

10. 5. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010, a nález Ústavního soudu ze dne 1. 11.

1995, sp. zn. II. ÚS 192/95, nepovažuje za přiléhavé. Dovolatelka má za to, že

žalobce nemá nárok na nezměněnou výši mzdy s odkazem na sjednanou zkrácenou

pracovní dobu, náleží mu pouze mzda odpovídající odpracované kratší pracovní

době. Navrhla, aby Nejvyšší soud (pokud rozhodnutí odvolacího soudu nezmění)

rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

3. Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání žalované jako nepřípustné

odmítl, v případě věcného posouzení navrhl jeho zamítnutí. Vyslovil souhlas s

právními závěry obou soudů. Má za to, že dohoda uzavřená mezi žalobcem a

žalovanou neobsahovala ujednání zákoníkem práce zakázané, pouze ujednání v

zákoníku práce „explicitně nezmíněné“.

4. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací [§ 10a zákona č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s.

ř.“)] po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení

§ 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

5. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud

to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

6. Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému

rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).1. 2. Za skutkového stavu zjištěného soudy (srov. shora body 3 a 4) závisí

napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo jiné) na vyřešení otázky hmotného

práva, zda za účinnosti zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, účinného do 31. 12. 2006 (dále jen „zák. práce“ nebo „zákoník práce“), bylo možné v pracovní

smlouvě (dohodě o její změně) platně sjednat další zkrácení pracovní doby bez

snížení mzdy. Protože tato právní otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud

nebyla ve všech souvislostech vyřešena, je dovolání proti rozsudku odvolacího

soudu podle § 237 o. s. ř. přípustné. 3. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242

o. s. ř., které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.),

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání žalované není opodstatněné. 4. Východiskem úvah při řešení dotčené právní otázky – jak správně

uvažuje rovněž odvolací soud – je skutečnost, že právní předpisy upravující

pracovněprávní vztahy (včetně individuálních pracovněprávních vztahů mezi

zaměstnavatelem a zaměstnancem) v době do 31. 12. 2006 zásadně měly kogentní

povahu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 1996, sp. zn. I. ÚS 27/96,

uveřejněný pod č. 59 ve Sbírce nálezů a usnesení – svazek 5, Praha, C. H. Beck

1997, str. 451). Tato povaha pracovněprávních předpisů spočívá na principu, že

co „není povoleno, je zakázáno“, a projevuje se především v ustanovení § 244

odst. 1 zák. práce, podle kterého „smlouva (dohoda) sjednaná podle příslušných

ustanovení pracovněprávních předpisů je uzavřena, jakmile se účastníci shodli

na jejím obsahu“. Kogentnost právní úpravy pracovněprávních vztahů je vyjádřena

též v ustanovení § 20 odst. 2 větě první zák. práce, podle kterého „v

kolektivních smlouvách lze upravovat mzdové a ostatní pracovněprávní nároky v

rámci daném pracovněprávními předpisy“; platí-li tento princip pro kolektivní

vyjednávání (tedy i pro uzavírání kolektivních smluv, z nichž vznikají nároky

jednotlivým zaměstnancům), tím spíše platí (argumentum a maiori ad minus) pro

smlouvy uzavírané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (srov. například rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1280/97, uveřejněný pod č. 7/2000 Sb. rozh. obč., nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5188/2008). 5.

Okolnost, že právní předpisy upravující pracovněprávní vztahy mají

zásadně kogentní povahu, potom mimo jiné znamená, že účastníci pracovněprávních

vztahů mohou své smlouvy (dohody) uzavřít jen ohledně těch typů smluv (dohod),

které jsou upraveny (předvídány) pracovněprávními předpisy, a že jejich smluvní

volnost se uplatní jen tam, kde to pracovněprávní předpisy umožňují; jestliže

pracovněprávní předpisy účastníkům pracovněprávních vztahů neumožňují odchylnou

úpravu jejich práv a povinností (a tak jim přikazují, co mají činit), je třeba

to, co těmto předpisům nevyhovuje, považovat za zakázané. Uvedený právní názor,

který je konformní se závěry obsaženými v uvedeném nálezu Ústavního soudu, není

v rozporu ani s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého

„každý může činit, co není zákonem zakázáno“. Jestliže kogentní povaha

pracovněprávních předpisů spočívá – jak uvedeno výše – na zásadě, že „co není

povoleno, je zakázáno“, pak je třeba – z pohledu ustanovení čl. 2 odst. 3

Listiny základních práv a svobod – to, co nevyhovuje těmto předpisům, považovat

za zákonem zakázané. Smluvní volnost účastníků pracovněprávních vztahů se v

takových případech nemůže uplatnit, neboť nikdo (tedy ani účastník

pracovněprávních vztahů) nesmí činit to, co je zákonem zakázáno (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo

1769/2003, uveřejněný pod č. 10/2005 Sb. rozh. obč., nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004). 6. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu proto také dovodila, že i když §

29 odst. 2 zák. práce účastníkům umožňuje dohodnout v pracovní smlouvě další

podmínky, na kterých mají zájem, musí se tyto další podmínky pohybovat – jde-li

o pracovněprávní nároky – v rámci stanoveném pracovněprávními předpisy (srov. již uvedené rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 1998, sp. zn. 2 Cdon

1280/97, a ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004). Ustanovení § 29 odst. 2 zák. práce proto nelze chápat jako pracovněprávní obdobu úpravy

nepojmenovaných smluv obsažené v § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

účinného do 31. 12. 2013 (v době uzavření dohody o změně pracovní smlouvy č. 2

ze dne 30. 12. 2000).1. 2. S ohledem na uvedené Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dovodil,

že dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, na základě které bude zaměstnanci

poskytnuto plnění v souvislosti s jeho odvoláním z funkce, u níž se pracovní

poměr zakládá jmenováním nebo volbou, je neplatná podle § 242 odst. 1 písm. a)

zák. práce, neboť jeho poskytnutí právní předpisy neumožňují; nejedná se o mzdu

(odměnu za vykonanou práci), ale o plnění poskytované v souvislosti se

zaměstnáním, jež může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci jen tehdy, stanoví-

li to právní předpisy, a jen za podmínek a v rozsahu těmito právními předpisy

stanovenými (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 1998, sp. zn. 2 Cdon

1191/97, uveřejněný pod č. 10/1999 v časopise Soudní judikatura, a rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004).

Obdobně potom

byla shledána neplatnou dohoda, kterou se zaměstnavatel zavázal poskytovat

zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku vedle pobíraného starobního důchodu

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1769/2003,

uveřejněný pod č. 10/2005 Sb. rozh. obč.). 3. Zákoník práce v době své účinnosti umožňoval zkrácení stanovené

zákonné (právním předpisem stanovené) pracovní doby (srov. § 83 odst. 1 až 3

zák. práce ve znění účinném do 31. 12. 2000 a § 83a odst. 1 a 2 zák. práce ve

znění účinném od 1. 1. 2001) bez snížení mzdy. Takto zavedenou pracovní dobu

označoval jako zkrácenou pracovní dobu. Zkrácení pracovní doby zde umožňoval

dvojím způsobem. Za prvé ze zdravotních důvodů na základě povolení Ministerstva

práce a sociálních věcí vydaného v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a po

projednání s příslušným ústředním odborovým orgánem, příslušnou organizací

zaměstnavatelů a (do 31. 12. 2000) popřípadě s příslušnou zájmovou organizací

družstev (srov. § 83 odst. 4 zák. práce ve znění účinném do 31. 12. 2000 a §

83a odst. 3 zák. práce ve znění účinném od 1. 1. 2001). Za druhé další zkrácení

pracovní doby bez snížení mzdy bylo možno dohodnout v kolektivní smlouvě nebo

stanovit ve vnitřním předpisu (srov. § 83 odst. 5 zák. práce ve znění účinném

do 31. 12. 2000 a § 83a odst. 4 zák. práce ve znění účinném od 1. 1. 2001). I

takto zkrácená pracovní doba byla stanovenou týdenní pracovní dobou (srov. § 83

odst. 6 zák. práce ve znění účinném do 31. 12. 2000 a § 83a odst. 5 zák. práce

ve znění účinném od 1. 1. 2001). 4. Zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy je třeba odlišit od kratší

pracovní doby podle § 86 odst. 1 a § 156 odst. 2 zák. práce. Kratší pracovní

doba nepředstavuje stanovenou týdenní pracovní dobu, takže při ní zaměstnanci

přísluší jen mzda odpovídající rozsahu kratší pracovní doby. Lze ji přitom

sjednat jen v individuální dohodě (pracovní nebo jiné smlouvě) uzavřené mezi

zaměstnancem a zaměstnavatelem; její sjednání v kolektivní smlouvě nebo

stanovení vnitřním předpisem pro širší okruh zaměstnanců možné není. 5. Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy zákoník práce umožňoval

pouze u zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost (srov. § 20 odst. 2

a § 21 odst. 1 zák. práce). S jejím zavedením počítal ve vztahu ke všem

zaměstnancům zaměstnavatele nebo jinak stanovenému širšímu okruhu zaměstnanců

prostřednictvím kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Možnost sjednání

zkrácené pracovní doby v individuální dohodě uzavřené mezi zaměstnancem a

zaměstnavatelem zákoník práce neupravoval. Na druhé straně zákoník práce její

zavedení (na rozdíl od případů uvedených v bodu 15) předpokládá a z jeho

ustanovení nevyplývá, že by její sjednání v individuální smlouvě (dohodě)

odporovalo smyslu a účelu tohoto pracovněprávního institutu. Oporu pro opačný

závěr nelze spatřovat v povinnosti zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se

všemi zaměstnanci (§ 1 odst. 3 zák.

práce), neboť uzavření individuální dohody

o zkrácené pracovní době bez snížení mzdy nemusí automaticky takovou nerovnost

zakládat (zaměstnanec, s nímž byla dohoda uzavřena, nemusí být srovnatelným

zaměstnancem s jinými zaměstnanci téhož zaměstnavatele); soud prvního stupně

navíc výstižně (s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3976/2013, uveřejněný pod č. 35/2016 Sb. rozh. obč.) poznamenal, že

za situace, kdy by uzavření dohody znamenalo porušení uvedené povinnosti

zaměstnavatele, znamenalo by to „toliko oprávnění těch zaměstnanců, kterým v

důsledku takové dohody vznikla škoda či újma, domáhat se v této souvislosti

nápravy včetně náhrady případné škody či újmy“.1. 2. Z uplatňování zásady „co není povoleno, je zakázáno“ rozhodovací

praxe Nejvyššího soudu nedovozuje, že účastníci pracovněprávních vztahů mohli v

době do 31. 12. 2006 uzavírat jen ty smlouvy (dohody), které byly jako smluvní

typ v pracovněprávních předpisech výslovně upraveny. Povolení k uzavření

smlouvy shledává i tam, kde z rámce stanoveného pracovněprávními předpisy

vyplývá, že její uzavření je předvídáno. Nejvyšší soud – i když o rozvržení

týdenní pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel (srov. § 84 odst. 1 zák. práce),

který současně stanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh směn (srov. § 87

odst. 1 zák. práce), a zákoník práce smlouvu (dohodu) zaměstnavatele a

zaměstnance o rozvržení pracovní doby neupravuje – dovodil, že zaměstnavatel a

zaměstnanec si mohou v pracovní smlouvě dohodnout v rámci dalších podmínek, na

kterých mají zájem (srov. § 29 odst. 2 zák. práce), že zaměstnavatel bude

zaměstnanci pracovní dobu rozvrhovat určitým způsobem (v třísměnném provozu). Tyto další dohodnuté podmínky zaměstnavatel (ani zaměstnanec) není oprávněn

jednostranně měnit; jejich změna je možná pouze dohodou účastníků o změně

sjednaných pracovních podmínek ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zák. práce. Takové ujednání účastníků pracovního poměru nelze považovat za rozporné se

zákonem [§ 242 odst. 1 písm. a) zák. práce], nýbrž naopak, dojde-li v tomto

směru ke konsensu účastníků (shodě zaměstnance a zaměstnavatele na obsahu

smlouvy), uplatní se mezi účastníky pracovní smlouvy zásada pacta sunt servanda

(smlouvy se mají dodržovat), která představuje základní princip promítající se

do všech závazkových právních vztahů, včetně pracovněprávních (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010). Dovodila-li

naopak soudní praxe neplatnost dohody zaměstnance a zaměstnavatele, na základě

které bude zaměstnanci poskytnuto plnění v souvislosti s jeho odvoláním z

funkce, u níž se pracovní poměr zakládá jmenováním nebo volbou (srov. shora bod

15), tak nikoliv proto, že taková dohoda není jako smluvní typ v

pracovněprávních předpisech upravena, nýbrž proto, že právní předpisy

poskytnutí dohodnutého plnění neumožňují (jeho poskytnutí neupravují). 3. Obdobně lze potom dovodit (srov. shora bod 18), že zákoníkem práce

je předvídáno též uzavření individuální dohody zaměstnavatele a zaměstnance o

dalším zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy.

Zákonnou úpravou je zde dán

prostor k výkladu nezakládajícímu neplatnost takové dohody. Rovněž v případě

pracovněprávní smlouvy (dohody) se uplatní judikatura Ústavního soudu (srov. zejména nález ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/2003), podle které

základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá

neplatnost smlouvy (nevede k závěru o její neplatnosti), před takovým výkladem,

který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady; je tak vyjádřen a

podporován princip autonomie smluvních stran, povaha soukromého práva a s tím

spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. Rozhodování upřednostňující

výklad vedoucí k neplatnosti smlouvy před výkladem neplatnost smlouvy

nezakládajícím Ústavní soud hodnotí jako ústavně nekonformní a rozporné s

principy právního státu. Jsou-li tedy ve vzájemném konfliktu interpretační

alternativy, z nichž jedna zakládá neplatnost smlouvy a druhá nikoliv, uplatní

se pravidlo priority výkladu nezakládajícího neplatnost smlouvy, za předpokladu

ovšem, že výklad nezakládající neplatnost smlouvy je vůbec možný (že se jedná

ještě o výklad).1. 2. Lze proto uzavřít, že za účinnosti zákona č. 65/1965 Sb., zákoník

práce, účinného do 31. 12. 2006, bylo možné v pracovní smlouvě (dohodě o její

změně) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem platně sjednat další zkrácení

pracovní doby bez snížení mzdy. 3. Z uvedeného pro poměry projednávané věci vyplývá, že za situace, kdy

účastníci v dohodě o změně pracovní smlouvy č. 2 ze dne 30. 12. 2000 sjednali

zkrácenou pracovní dobu v rozsahu 35,5 hodin týdně bez snížení mzdy (otázka

výkladu projevu vůle účastníků při uzavření dohody nebyla podaným dovoláním

otevřena), byla žalovaná i po 31. 12. 2020 (poté, co zkrácenou pracovní dobu v

tomto rozsahu přestala upravovat kolektivní smlouva a vnitřní předpis žalované)

povinna žalobci pracovní dobu rozvrhovat v takto dohodnuté zkrácené pracovní

době, aniž by mohla přistoupit ke snížení jeho mzdy; dohoda o změně pracovní

smlouvy zde představuje samostatný právní důvod zavedení zkrácené pracovní

doby. 4. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska

uplatněných dovolacích důvodů správný. Protože nebylo zjištěno, že by byl

postižen některou z vad uvedených v § 229 odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo jinou vadou řízení, která

by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud dovolání

žalované proti rozsudku odvolacího soudu podle § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř. zamítl. 5. O náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 152

odst. 2 a § 243b o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.