Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 4410/2013

ze dne 2014-12-10
ECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.4410.2013.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobkyně J. J. M., zastoupené Mgr. Matejem Dvořákem, advokátem se

sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Školská č. 695/38, proti žalované Základní

škole Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111, příspěvkové organizaci se

sídlem v Praze 6 – Řepích, Španielova č. 1111, IČO 48133884, zastoupené JUDr.

Stanislavem Červencem, advokátem se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Římská č.

84/10, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti České pojišťovny a. s. se

sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na

straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 86/2006,

o dovolání žalobkyně a žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

26. června 2013 č. j. 62 Co 264/2013-344, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Rozsudek městského soudu (s výjimkou výroku, kterým byl rozsudek obvodního

soudu zrušen „ohledně příslušenství z částky 945,- Kč od 17. 8. 2006 do

zaplacení“ a kterým bylo řízení v tomto rozsahu zastaveno), rozsudek Obvodního

soudu pro Prahu 6 ze dne 11. června 2012 č. j. 19 C 86/2006-271 a rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 28. března 2013 č. j. 19 C 86/2006-335 (s

výjimkou výroku o zamítnutí žaloby co do úroku z prodlení „v zákonné výši“ z

částky 945,- Kč za dobu od 17. 8. 2006 do zaplacení a výroku o zastavení řízení

co do částky 2.409,- Kč) se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Obvodnímu

soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení.

Žalobkyně se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 27. 9. 2006

domáhala, aby jí žalovaná zaplatila 1.021.983,- Kč s úroky z prodlení ve výši,

z částek a za dobu, jež specifikovala. Žalobu odůvodnila tím, že byla u

žalované na základě pracovní smlouvy ze dne 26. 8. 2006 zaměstnána jako

učitelka a že dne 21. 2. 2005 utrpěla pracovní úraz, když při cestě ze školní

jídelny, do které si šla pro čaj a která je umístěna v budově školy, uklouzla

na mokré podlaze a následně se skleněnou konvicí spadla na zem, přičemž si o

sklo závažně poranila levou ruku (způsobila si hlubokou tržnou ránu na zápěstí

a ruce, poranění pěti flexorů v oblasti zápěstí, přerušení středního nervu a

přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí). V důsledku úrazu byla od 21. 2.

2005 do 31. 7. 2005 v pracovní neschopnosti. Žalovaná jí nahradila škodu „pouze

ve výši 50 % z uplatněného nároku na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestného a

z nároku na náhradu věcné škody, tj. 58.383,- Kč“, neboť podle názoru žalované

tím, že v rozporu s bodem 7 Řádu školní jídelny vynášela oběd ze školní jídelny

a že kromě oběda vynášela z jídelny ve vlastní skleněné nádobě teplý čaj,

žalobkyně porušila „právní i ostatní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci“, ačkoliv s nimi byla řádně seznámena, a toto porušení bylo

jednou z příčin škody. S tím žalobkyně nesouhlasí a požaduje, aby jí žalovaná

zaplatila na náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

46.665,- Kč, na bolestném 70.560,- Kč, na náhradě věcné škody 5.419,- Kč, na

náhradě nákladů spojených s léčením 12.722,- Kč a na náhradě za ztížení

společenského uplatnění 945.000,- Kč, tj. celkem (po odečtení částky 58.383,-

Kč, kterou jí žalovaná zaplatila dobrovolně) 1.021.983,- Kč.

Žalovaná zejména namítala, že žalobkyně, která měla dne 21. 2. 2005 v době od

10.55 do 11.40 hodin vést v místnosti kabinetu výchovného poradenství hodinu

pedagogické diagnostiky s žákyní H., kolem 11.20 hodin svévolně přerušila

„výkon přímé pedagogické činnosti“, zanechala v místnosti bez dozoru svěřenou

žákyni a se skleněnou nádobou odešla do školní jídelny, aby si – v rozporu se

školním řádem jídelny – vyzvedla oběd a ve skleněné nádobě odnesla teplý čaj.

Tímto svým jednáním žalobkyně podle názoru žalované „přerušila příčinnou

souvislost mezi plněním pracovních úkolů a vzniklou škodou“ a porušením

„interních školních předpisů“ přispěla „rozhodujícím způsobem ke vzniku

škody“.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 14. 5. 2009 č. j. 19 C 86/2006-72

rozhodl, že žaloba je co do základu zcela důvodná a že o výši nároku a o

náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Po provedeném

dokazování dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny všechny

předpoklady odpovědnosti žalované za škodu vzniklou žalobkyni pracovním úrazem

ze dne 21. 2. 2005 podle ustanovení § 190 odst. 1 zákoníku práce, neboť úraz se

stal žalobkyni v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů v době, kdy se

vracela ze školní jídelny umístěné v objektu zaměstnavatele a nesla v

jídlonosiči oběd a skleněnou konvici s čajem, a že žalovaná se této své

odpovědnosti ani zčásti nezprostila. Měl za prokázáno, že žalobkyně neporušila

své pracovní povinnosti tím, že by zanechala žáka bez dozoru, neboť k jejímu

úrazu došlo před skončením čtvrté vyučovací hodiny (11.40 hod.), a že žalovaná

dodržování ustanovení řádu školní jídelny o zákazu vynášení obědů (zákaz

odnášení pití z jídelny „nikde výslovně upraven nebyl“) svými zaměstnanci

nevyžadovala a nekontrolovala.

K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 12. 2009 č. j. 16

Co 344/2009-105 zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Shledal závěr soudu prvního stupně, že žaloba je co do základu důvodná,

předčasným, neboť nebylo „najisto postaveno, že zde není v případě nároku z

titulu náhrady škody dán ani jeden z důvodů pro částečné zproštění se

odpovědnosti“. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že v případě úrazu

žalobkyně se jedná o úraz pracovní a že „liberační důvod“ uvedený v ustanovení

§ 191 odst. 1 písm. a) zákoníku práce není dán [„liberační důvod“ podle

ustanovení § 191 odst. 1 písm. b) zákoníku práce žalovaná neuplatňovala], neboť

žalovanou nebyl v rozhodné době vydán bezpečnostní předpis, který by

zaměstnancům ukládal zákaz odnášení jídla a pití z jídelny (v bodu 7. řádu

školní jídelny ze dne 1. 9. 2004 je uvedeno, že „vydané jídlo je určeno ke

konzumaci a že je strávníci nemají odnášet z místnosti“), a „pokud žalovaná

tento zákaz v rozhodné době vydala např. ústně“, nebyl z její strany soustavně

kontrolován a vyslechnutí svědci naopak potvrdili, že praxe vynášení jídla z

jídelny byla žalovanou tolerována. Dospěl k závěru, že žalovaná se může

částečně zprostit své odpovědnosti podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. c)

zákoníku práce, a uložil soudu prvního stupně, aby se zabýval tím, zda si

žalobkyně nepočínala v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že by jednala

lehkomyslně a musela by si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem

vědoma, že si může přivodit újmu na zdraví, a zda neporušila „prevenční

povinnost předcházet škodám“.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 2. 12. 2010 č. j. 19 C 86/2006-148

opětovně rozhodl, že žaloba je co do základu zcela důvodná a že o výši nároku a

o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Dospěl k závěru,

že žalovaná se nezprostila své odpovědnosti za škodu vzniklou žalobkyni

pracovním úrazem ani podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. c) zákoníku práce,

neboť bylo prokázáno, že žalobkyně se dne 21. 2. 2005 pohybovala po chodbě

školy obvyklým způsobem, na nohou měla bačkory bez podpatku, před úrazem

netrpěla žádnou chorobou ani nepožívala léky, které by jakkoliv ovlivňovaly

chůzi či koordinaci pohybů, a že proto běžnou chůzí po chodbě „vědomě

nepodstupovala riziko hrozící újmy na zdraví, nechovala se riskantním ani

hazardním způsobem“.

K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 9. 2011 č. j. 62

Co 122/2011-188 zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu

k dalšímu řízení. Zdůraznil, že ve věci rozhodoval v jiném složení senátu a že

nebyl vázán právním názorem odvolacího soudu vyjádřeným v jeho předchozím

zrušujícím rozhodnutí. Závěr soudu prvního stupně o tom, že se v daném případě

jedná o pracovní úraz žalobkyně, považuje za předčasný, neboť v řízení dosud

nebylo najisto postaveno, zda žalobkyně šla dne, kdy došlo k jejímu úrazu, do

jídelny pro oběd, který byl určen k její konzumaci, nebo který si chtěla odnést

pro svou matku (odvolací soud poukázal na výpovědi svědků, podle nichž si

žalobkyně odnášela oběd z jídelny pravidelně, a na to, že žalobkyně v průběhu

řízení uvedla, že k žalované nastoupila s požadavkem, aby si mohla vzít „občas“

oběd pro svoji invalidní matku). Vyslovil názor, že pokud by bylo prokázáno, že

žalobkyně si odnášela oběd pro svoji matku, pak by se nejednalo o „úkon obvyklý

v době přestávky na jídlo konané v objektu zaměstnavatele“ ve smyslu ustanovení

§ 25 odst. 3 věty první nařízení vlády č. 108/1994 Sb. a bylo by nutné dovodit,

že k úrazu žalobkyně nedošlo v přímé souvislosti s plněním jejích pracovních

úkolů, a že se tedy nejedná o pracovní úraz. Odvolací soud uzavřel, že pokud po

doplnění dokazování a zhodnocení „všech dosud zjištěných skutečností“ dospěje

soud prvního stupně k závěru, že se v posuzovaném případě jedná o pracovní

úraz, bude třeba, aby se znovu zabýval tím, zda „byl naplněn liberační důvod

pro částečné zproštění odpovědnosti žalované“ ve smyslu ustanovení § 191 odst.

2 písm. c) zákoníku práce, neboť s touto otázkou se soud prvního stupně „dosud

náležitě nevypořádal“.

Obvodní soud pro Prahu 6 poté rozsudkem ze dne 11. 6. 2012 č. j. 19 C

86/2006-271, doplněným rozsudkem ze dne 28. 3. 2013 č. j. 19 C 86/2006-335

(kterým zastavil řízení co do částky 2.409,- Kč z důvodu zpětvzetí žaloby v

této části, zamítl žalobu „co do úroku z prodlení v zákonné výši z částky

945.000,- Kč za dobu od 17. 8. 2006 do zaplacení“ a rozhodl, že žádný z

účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení „v souvislosti s vydáním

doplňujícího rozsudku“), zamítl žalobu a rozhodl, že žalované se nepřiznává

právo na náhradu nákladů řízení a že ve vztahu mezi žalobkyní a vedlejším

účastníkem na straně žalované nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů

řízení. Po doplnění dokazování dospěl k závěru, že žalobkyně dne 21. 2. 2005

neutrpěla úraz při plnění pracovních úkolů ani v přímé souvislosti s ním, neboť

odnos čaje, který si žalobkyně mohla uvařit v kabinetu, a zároveň jídla,

určeného pro matku žalobkyně, v jídlonosiči, to vše v době před skončením

vyučovací hodiny, kdy byla žalobkyně povinna věnovat se práci se žákem, „není

zcela jistě plněním pracovních povinností a s plněním pracovních povinností

není ani v přímé souvislosti“; nejednalo se totiž o výkon práce, o úkon obvyklý

v době přestávky na jídlo a oddech a ani o úkon nutný po skončení práce. Na

tomto hodnocení nemůže podle názoru soudu prvního stupně nic změnit ani

skutečnost, že k úrazu žalobkyně došlo v pracovní době a v budově školy a že

vynášení jídla z jídelny nebylo v případě žalobkyně ojedinělé a že žalovaná

tuto „běžnou praxi“ tolerovala. Soud prvního stupně uzavřel, že, vzhledem k

tomu, že úraz nebyl posouzen jako pracovní, nebylo na místě se zabývat „dalšími

otázkami, které by byly podstatné pro posouzení možného naplnění liberačních

důvodů na straně žalované“. Rozhodnutí o nepřiznání práva na náhradu nákladů

řízení žalované, která měla ve věci úspěch, odůvodnil tím, že zohlednil

okolnosti případu (to, že žalobkyně se domáhala odškodnění úrazu, který

považovala za pracovní, v čemž ji žalovaná, která úraz odškodnila v rozsahu 50

% jako pracovní, i soudy obou stupňů „opakovaně utvrzovaly“) a majetkové a

sociální poměry žalobkyně, která je starobní důchodkyní a na jejímž zdraví úraz

zanechal trvalé následky, a že dospěl k závěru, že v daném případě je na místě

žalované náhradu nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 151 o. s. ř. (správně §

150 o. s. ř.) nepřiznat.

K odvolání žalobkyně a žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 6. 2013 č. j. 62 Co 264/2013-344 zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve znění

doplňujícího rozsudku „ohledně příslušenství z částky 945,- Kč od 17. 8. 2006

do zaplacení“ a řízení v tomto rozsahu zastavil (s odůvodněním, že soud prvního

stupně v této části „překročil žalobní petit“), jinak rozsudek potvrdil;

současně rozhodl, že žalované se nepřiznává náhrada nákladů odvolacího řízení a

že ve vztahu mezi žalobkyní a vedlejším účastníkem nemá žádný z účastníků právo

na náhradu nákladů odvolacího řízení. Uvedl, že pro posouzení, zda cesta ke

stravování, popřípadě ze stravování, na níž zaměstnanec utrpěl úraz, „je v

přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, resp. je úkonem obvyklým v době

přestávky na jídlo a oddech“, je rozhodující, že ke stravování došlo v objektu

zaměstnavatele a na místě k tomu zaměstnavatelem určeném, přičemž je třeba mít

současně na zřeteli, že „ze samotné podstaty stravování v zaměstnání vyplývá,

že se jedná o stravování zaměstnanců určeného pro jejich výlučnou potřebu“. Dovodil, že je nepochybná místní souvislost činnosti, při níž žalobkyně utrpěla

úraz, s plněním jejích pracovních povinností. Z hlediska časové souvislosti

této její činnosti s plněním pracovních povinností považoval za významné, že k

úrazu žalobkyně došlo poté, co žalobkyně „svévolně ukončila výkon práce bez

jakéhokoliv oprávnění“ (že k úrazu došlo před ukončením čtvrté vyučovací hodiny

v době, kdy se žalobkyně podle své pracovní náplně a platného rozvrhu měla

odborně věnovat žákyni, kterou zanechala v kabinetu před ukončením této

vyučovací hodiny bez dozoru), a neshledal ani souvislost věcnou, neboť „ze

samotné činnosti žalobkyně, při níž utrpěla úraz, nelze dovodit nic, co by

nasvědčovalo tomu, že oběd v jídlonosiči byl určen k její vlastní konzumaci v

kabinetu, když navíc obecně lze vycházet z toho, že ke konzumaci obědu měl

sloužit zásadně prostor, který měla žalovaná k tomuto účelu určen, tj. jídelna“. Uzavřel, že tím, že žalobkyně opustila čtvrtou vyučovací hodinu deset

minut před jejím ukončením z důvodu, že šla do jídelny pro oběd a čaj, aniž by

prokázala, že oběd v jídlonosiči byl „určen výlučně k její konzumaci“, došlo „k

přerušení příčinné souvislosti mezi plněním pracovních úkolů, resp. činnosti

spojené v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ve smyslu § 25 nařízení

vlády a vzniklou škodou“, a že škoda na zdraví žalobkyně byla způsobena při

činnosti, která „již překračuje rámec přímé souvislosti s plněním pracovních

úkolů“. K námitce žalobkyně, že soud prvního stupně se „nedostatečným způsobem

vypořádal“ s konvicí s čajem, který byl určen k její konzumaci, odvolací soud

uvedl, že čaj odnášený z jídelny (který si žalobkyně mohla uvařit sama ve svém

kabinetu, kdyby si požádala o varnou konvici) je třeba považovat „za nedílnou

součást obědu“, a že proto „jeho odnášení z jídelny nelze oddělit od odnášení

obědu v jídlonosiči, když tento oběd byl určen pro matku žalobkyně“.

Ve vztahu

k rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení žalované dospěl shodně se

soudem prvního stupně a s přihlédnutím k „samotnému předmětu sporu, který byl

složitý“, k závěru, že na straně žalobkyně jsou k takovému rozhodnutí důvody

zvláštního zřetele hodné podle ustanovení § 150 o. s. ř., a ze stejných důvodů

žalované nepřiznal ani náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podaly dovolání žalobkyně a žalovaná.

Žalobkyně v dovolání namítá, že u žalované pracovala jako speciální pedagog a

že se na její výkon práce „nevztahovaly a ani nemohly vztahovat klasické

vyučovací hodiny“, neboť „posláním speciálního pedagoga nebyla kolektivní práce

se žáky, ale individuální náprava poruch dle domluvy žalobkyně s třídní

učitelkou, případně s jeho rodiči“, a že to byla ona, kdo „určoval počátek a

ukončení práce se žákem“, a že proto nemohlo dojít z její strany ke „svévolnému

ukončení hodiny“. Má za to, že je dán i vnitřní účelový vztah činnosti

žalobkyně, při níž došlo k jejímu úrazu, k úkonům obvyklým během přestávky na

jídlo, neboť „minimálně jedna skutečnost z věcných souvislostí (přenášení čaje

v skleněné konvici) byla v přímé návaznosti na výkon pracovních činností

žalobkyní pro žalovanou“, nehledě k tomu, že ani oběd žalobkyně nepřepravovala

pro potřeby své matky, která „byla pod přísnou diabetickou dietou a tudíž

nemohla konzumovat běžné jídlo podávané v jídelnách“. Žalobkyně navrhla, aby

dovolací soud rozsudek prvního stupně ve znění doplňujícího rozsudku a rozsudek

odvolacího soudu zrušil a aby věc vrátil odvolacímu soudu „k novému projednání

a rozhodnutí ve věci samé“.

Žalovaná svým dovoláním napadla rozsudek odvolacího soudu ve výroku, kterým byl

potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž žalované nebylo přiznáno

právo na náhradu nákladů řízení, a ve výroku, kterým jí nebylo přiznáno právo

na náhradu nákladů odvolacího řízení. Namítá, že při „hodnocení a interpretaci

ustanovení o nákladech řízení“ se v rozhodovací činnosti odvolacího soudu i

soudu prvního stupně projevila „nemalá míra přepjatého formalizmu“, která je v

rozporu s principy spravedlnosti a ústavně garantovaného práva na spravedlivý

proces a soudní ochranu žalované, že rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech

řízení s odkazem na ustanovení § 150 o. s. ř. je nesprávné a nepřesvědčivé a že

toto rozhodnutí „zcela opomíjí zásady a hlediska, na kterých je institut

přiznání nákladů řízení založen“. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozsudky

odvolacího soudu a soudu prvního stupně ve výrocích o nákladech řízení zrušil a

aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobkyně jako nedůvodné zamítl,

neboť je postaveno „na účelové polemice se závěry soudů obou stupňů“, kterou se

žalobkyně snaží zpochybnit správnost zjištěného skutkového stavu věci a jeho

právního posouzení, které provedl soud prvního stupně a se kterým se odvolací

soud plně ztotožnil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení bylo v projednávané

věci zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu byla podána oprávněnými osobami

(účastníky řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se

nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu vázán uplatněným

dovolacím důvodem (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.); vyplývá z toho

mimo jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na

vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací

soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem

rozhodována rozdílně anebo která již dovolacím soudem vyřešena byla, ale má být

posouzena jinak, a zda je tedy dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř.

přípustné, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není založena již tím, že

dovolatel tvrdí, že jsou splněna kritéria přípustnosti dovolání obsažená v

tomto ustanovení. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud,

který jediný je oprávněn tuto přípustnost zkoumat (srov. § 239 o. s. ř.),

dospěje k závěru, že kritéria přípustnosti dovolání uvedená v ustanovení § 237

o. s. ř. skutečně splněna jsou.

V posuzovaném případě závisí napadený rozsudek odvolacího soudu v části, ve

které byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž nebylo

žalované přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, a ve výroku o náhradě

nákladů odvolacího řízení mimo jiné na vyřešení otázky procesního práva, zda

jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele opodstatňující ve smyslu ustanovení §

150 o. s. ř. nepřiznání náhrady nákladů řízení procesně úspěšné žalované. Tuto

právní otázku vyřešil odvolací soud v souladu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu, která dospěla k závěru, že úvaha soudu o tom, zda jde o

výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu

ustanovení § 150 o. s. ř., musí vycházet z posouzení všech okolností konkrétní

věci, že odvolací soud při tomto posuzování přihlíží – obdobně jako soud

prvního stupně – zejména k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům

účastníků řízení, a to nejen u účastníka, který by měl náklady řízení hradit,

ale také z pohledu poměrů oprávněného účastníka, k okolnostem, které vedly k

uplatnění nároku u soudu prvního stupně nebo k podání odvolání, k postojům

účastníků v průběhu řízení apod., a že závěr soudu o výjimečnosti případu a

důvodech hodných zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů řízení se

musí opírat o takové zjištěné okolnosti, pro které by v konkrétním případě bylo

nespravedlivé ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který by měl

náklady řízení podle jeho výsledku hradit, a za kterých by zároveň bylo možné

spravedlivě požadovat na oprávněném účastníku, aby náklady řízení jím

vynaložené nesl ze svého (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.

9. 2014 sp. zn. 21 Cdo 2811/2013 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 11.

2013 sp. zn. 30 Cdo 2880/2013). Protože není důvod, aby rozhodná právní otázka

byla posouzena jinak, není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v uvedené

části podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c

odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

V části, ve které byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o

zamítnutí žaloby, závisí napadený rozsudek odvolacího soudu mimo jiné na

vyřešení hmotněprávní otázky, za jakých podmínek je cesta zaměstnance ze

stravovacího zařízení zaměstnavatele zpět na pracoviště zaměstnance činností v

přímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. Protože odvolací soud se při

řešení této právní otázky odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, je dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu v této části podle

ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně je v uvedené části

opodstatněné.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že

žalobkyně, která pracovala u žalované na základě pracovní smlouvy jako

speciální pedagog, prováděla dne 21. 2. 2005 v době čtvrté vyučovací hodiny

práci se žákyní, kterou ještě před skončením vyučovací hodiny ponechala v

kabinetu a odešla do školní jídelny nacházející se v objektu školy, odkud si

odnesla v jídlonosiči oběd a ve skleněné konvici čaj. Při cestě ze školní

jídelny na své pracoviště, když nesla v jedné ruce jídlonosič s obědem a ve

druhé ruce skleněnou konvici s čajem, na chodbě školy upadla a o střepy ze

skleněné konvice si vážně zranila levou ruku.

Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době - vzhledem k tomu, že k

úrazu, z něhož žalobkyně odvozuje svůj nárok na náhradu škody, došlo dne 21. 2.

2005 – podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 88/1968

Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 20/1975 Sb., č.

72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb.,

č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992

Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č.

287/1995 Sb., č. 138/1996 Sb., č. 167/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 29/2000

Sb., č. 155/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 257/2000 Sb., č.

258/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 136/2002 Sb., č. 202/2002 Sb.,

č. 311/2002 Sb., č. 312/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 46/2004 Sb., č. 436/2004

Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 a č. 628/2004 Sb., tedy podle zákoníku práce

ve znění účinném do 30. 4. 2005 (dále jen „zák. práce“), a podle nařízení vlády

č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve

znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb., č. 342/2004 Sb. a č. 516/2004 Sb.,

účinného do 31. 12. 2006 (dále jen „nařízení vlády“).

Podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce došlo-li u zaměstnance při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k

jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou

zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že při posouzení, zda došlo u zaměstnance k

pracovnímu úrazu, je nutné vycházet především z toho, zda zaměstnanec tento

úraz utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z

pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost,

která je předmětem pracovní cesty (§ 25 odst. 1 nařízení vlády). Plněním

pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové

organizace nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě i činnost konaná pro

zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje

zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož

i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem (§ 25 odst. 2 nařízení vlády).

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu

práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím

skončení a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu

zaměstnavatele. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět,

stravování, ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani cesta

k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele (§ 25 odst. 3 věty

první a druhá nařízení vlády).

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům (s výjimkou zaměstnanců vyslaných

na pracovní cestu) ve všech směnách stravování (srov. § 140 odst. 1 zák.

práce). Tuto povinnost může splnit například vybavením prostor, v nichž se

zaměstnanci mohou stravovat, nebo zajištěním možnosti nákupu občerstvení v

prostorách zaměstnavatele, ale i poskytováním stravování zaměstnancům ve svém

vlastním stravovacím zařízení. Samotné stravování zaměstnance není – jak

vyplývá z ustanovení § 25 odst. 3 věty první a druhé nařízení vlády - úkonem v

přímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, cesta k němu a zpět, je-li

konána v objektu zaměstnavatele, však takovým úkonem je.

Otázku přímé souvislosti utrpěného úrazu s plněním pracovních úkolů je třeba

posuzovat z hlediska místního, časového a věcného, tedy zda lze k takové

souvislosti dospět vzhledem ke vztahu činnosti, při níž k úrazu došlo, k plnění

povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru (srov.

například rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 1960 sp. zn. 11 Co

387/60, uveřejněné pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.

1961, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001 sp. zn. 21 Cdo

2507/2000, uveřejněný pod č. 11 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002).

Judikatura soudů tak například již dříve dospěla k závěru, že jde o pracovní

úraz v případě, kdy řidič vozidla zaměstnavatele po ujetí určité etapy cesty

odstaví vozidlo a jde se občerstvit do hostince, přičemž na zpáteční cestě z

hostince ke svému vozidlu je zachycen jiným projíždějícím vozidlem a je

usmrcen, a že naopak o pracovní úraz nejde tehdy, jestliže poškození zdraví

zaměstnance nastalo v době, kdy vybočil z plnění pracovních úkolů nebo z

činnosti, která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, a kdy tedy

došlo k tzv. excesu (např. zaměstnanec utrpí úraz, když si bez dovolení vyrábí

pro sebe nějaké věci v dílně, nebo při tzv. černé jízdě) [srov. zhodnocení

rozhodování soudů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání býv.

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975 sp. zn. Cpj 37/74, které bylo

uveřejněno pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1976, s.

34].

V projednávané věci je nepochybná místní a časová souvislost činnosti, při níž

žalobkyně utrpěla úraz, s plněním povinností, které pro ni vyplývaly z

pracovního poměru u žalované, neboť k jejímu upadnutí při cestě ze školní

jídelny na pracoviště s odebraným obědem v jídlonosiči a s čajem ve skleněné

konvici došlo podle zjištění soudů na chodbě v budově žalované, v níž žalobkyně

vykonávala práci, a v pracovní době žalobkyně. V tom, že žalobkyně se pro oběd

a čaj odebrala do školní jídelny ještě před skončením vyučovací hodiny a že

ponechala v kabinetu žákyni bez dozoru, by bylo možné (za předpokladu, že by

tímto jednáním zaviněně porušila povinnosti stanovené právními předpisy,

pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího

zaměstnance) spatřovat porušení pracovní kázně žalobkyní, nikoli však

nedostatek časové souvislosti činnosti, při které žalobkyně utrpěla úraz, s

plněním jejích pracovních povinností. Věcný vztah cesty žalobkyně ze školní

jídelny na pracoviště, při které došlo k jejímu úrazu, k plnění jejích

pracovních úkolů vyplývá ze skutečnosti, že poskytováním stravování

zaměstnancům ve svém vlastním stravovacím zařízení žalovaná vůči nim plnila

svou povinnost z pracovního poměru umožnit zaměstnancům stravování, stanovenou

v § 140 odst. 1 zák. práce. Okolnost, že žalobkyně nezkonzumovala oběd ve

školní jídelně, která k tomu byla určena, ale že si ho odnášela na své

pracoviště, stejně jako okolnost, jak s odebraným obědem hodlala naložit (zda

měla v úmyslu oběd zkonzumovat na svém pracovišti, nebo až po skončení práce

doma, popřípadě zda vůbec měla v úmyslu jej sama zkonzumovat), není z hlediska

věcného vztahu činnosti, při níž utrpěla úraz, k plnění jejích pracovních úkolů

významná, neboť nijak nesouvisí s její cestou z místa, v němž žalovaná

zajišťovala stravování svých zaměstnanců, zpět na pracoviště, kterou žalobkyně

absolvovala po vyzvednutí stravy a při které došlo k jejímu úrazu. Na tom, že

činnost, při níž žalobkyně utrpěla úraz, věcně souvisela s plněním jejích

pracovních úkolů, nemůže nic změnit ani skutečnost, že žalobkyně si ze školní

jídelny odnášela kromě jídla též čaj za účelem jeho pozdější konzumace na

pracovišti, neboť požívání tekutin (nealkoholických nápojů) zaměstnancem za

účelem jeho občerstvení je obvyklé nejen v době přestávky na jídlo a oddech,

ale i – umožňuje-li to povaha práce vykonávané zaměstnancem – během jejího

výkonu. Cesta žalobkyně ze školní jídelny na pracoviště, při které došlo k

jejímu úrazu, proto byla úkonem během práce obvyklým ve smyslu ustanovení § 25

odst. 3 věty první nařízení vlády, a tedy v přímé souvislosti s plněním jejích

pracovních úkolů.

Z uvedeného vyplývá, že závěr odvolacího soudu, že škoda na zdraví žalobkyně

byla způsobena při činnosti, která „překračuje rámec přímé souvislosti s

plněním pracovních úkolů“, a že úraz žalobkyně proto není úrazem pracovním,

není správný; správný proto nemůže být ani jeho rozsudek, který je na tomto

závěru založen. Protože nejsou podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro

odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání a ani pro změnu rozsudku odvolacího

soudu, Nejvyšší soud České republiky tento rozsudek v jeho potvrzujícím výroku

a v akcesorických výrocích o náhradě nákladů řízení zrušil (§ 243e odst. 1 o.

s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího

soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České

republiky rovněž tento rozsudek ve znění doplňujícího rozsudku (s výjimkou

výroku o zamítnutí žaloby co do úroku z prodlení „v zákonné výši“ z částky

945,- Kč za dobu od 17. 8. 2006 do zaplacení, který byl zrušen odvolacím

soudem, a výroku o zastavení řízení co do částky 2.409,- Kč) a věc vrátil soudu

prvního stupně (Obvodnímu soudu pro Prahu 6) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2

věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1, § 243g odst. 1 část věty

za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu