21 Cdo 48/2015
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v
právní věci žalobkyně Ing. A. S., zastoupené Mgr. Michalem Zahutou, advokátem
se sídlem v Brně, Veveří č. 365/46, proti žalované Komerční bance, a. s. se
sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, IČO 45317054, zastoupené Mgr. Milanem
Polákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, o neplatnost
výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn.
17 C 69/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 27. srpna 2014, č. j. 23 Co 275/2014-105, takto:
Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19.
listopadu 2013, č. j. 17 C 69/2012-73, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu
soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení.
Dopisem ze dne 3. dubna 2012 žalovaná sdělila žalobkyni, že jí „v důsledku
závažného, resp. zvlášť hrubého porušení povinností vyplývajících z předpisů
vztahujících se k jí vykonávané práci dává výpověď dle ustanovení § 52 písm. g)
zákoníku práce“. Důvod k tomuto opatření spatřovala v tom, že „ode dne 14. 3.
2012 (včetně), kdy byla uschopněna k výkonu práce, do dnešního dne, tj. do 3.
4. 2012, se nedostavila do práce a o této absenci, jakož i o předpokládané době
jejího trvání, zaměstnavatele řádně neuvědomila, tuto absenci nijak důvodně
neomluvila a rovněž nikterak nedoložila a neprokázala důvody své nepřítomnosti
v práci v uvedeném období“, že „odmítla jakoukoli součinnost při řešení její
(neomluvené) absence, nereaguje na opakované (písemné i telefonické) výzvy
zaměstnavatele k nástupu do práce“, že „se bez řádného důvodu odmítla podrobit
lékařské prohlídce v zařízení závodní preventivní/pracovně lékařské péče, která
se měla uskutečnit dne 28. 3. 2012 a ke které byla zaměstnavatelem včas
(přípisem ze dne 23. 3. 2012) vyzvána“ a že „zaměstnavatele nijak neinformovala
o místě pobytu během neomluvené absence“.
Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že výpověď z pracovního poměru mezi
žalobkyní a žalovanou, učiněná žalovanou dne 4. 4. 2012, je neplatná. Žalobu
zdůvodnila zejména tím, že u žalované pracuje od 1. 1. 1987, od roku 1996 v
různých „vedoucích pozicích“, k datu výpovědi jako ředitelka pobočky L2 Brno –
venkov, že dne 1. 6. 2012 obdržela dopis generálního ředitele žalované, kterým
reagoval na její stížnosti ohledně šikanování a diskriminaci její osoby ze
strany vedoucích pracovníků Ing. R. a Ing. Č., a že v tomto dopise se
dozvěděla, že dne 4. 4. 2012 jí měla být doručována výpověď z pracovního
poměru, na jejímž základě mělo dojít ke skončení pracovního poměru uplynutím
výpovědní lhůty. Uvedla, že dne 4. 4. 2012 ji navštívil v místě jejího bydliště
Ing. Č., který s ní chtěl uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru,
žalobkyně to však odmítla. Žalobkyně je přesvědčena, že její pracovní poměr
trvá a že domnělý právní úkon zaměstnavatele směřující k ukončení pracovního
poměru je neplatný. Připomněla, že s žalovanou vede u Obvodního soudu pro Prahu
1 spor (pod sp. zn. 17 C 24/2012), jehož předmětem je upuštění od
diskriminačního jednání.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 19. 11. 2013, č. j. 17 C 69/2012-73,
žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení neplatnosti výpovědi z pracovního
poměru datované dne 3. 4. 2012 a doručované žalovanou žalobkyni dne 4. 4. 2012,
zamítl a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů
řízení 20.328,- Kč k rukám zástupce žalované. Z provedeného dokazování dovodil,
že žalobkyně byla zaměstnána u žalované na základě pracovní smlouvy od 1. 1.
1987, od roku 1996 zastávala různé „vedoucí pozice“ a k datu výpovědi byla
ředitelkou pobočky L2 Brno-venkov. Dne 7. 3. 2011 se žalobkyně podrobila
lékařskému vyšetření na Klinice pracovního lékařství; byla jí vystavena
pracovní neschopnost pro smíšenou úzkostnou a depresivní poruchu, která trvala
až do 13. 3. 2012. Žalobkyně se však dne 14. 3. 2012 nedostavila do zaměstnání,
ani svou nepřítomnost neomluvila, pouze v únoru 2012 oznámila žalované dopisem,
že se do zaměstnání nedostaví, neboť ze strany žalované nebyly odstraněny
negativní vlivy, které bránily žalobkyni v řádném výkonu práce. Nepodrobila se
pracovně lékařskému vyšetření dne 28. 3. 2012, „ačkoliv o něm byla vyrozuměna
svým právním zástupcem“. Dne 4. 4. 2012 se žalovaná prostřednictvím svých
zaměstnanců Ing. Č. a Ing. K. pokusila žalobkyni doručit výpověď z pracovního
poměru v místě jejího bydliště, žalobkyně ji však odmítla převzít, i když jí
byly sděleny důvody výpovědi (neomluvená absence) a byla poučena o negativním
dopadu na pracovní vztahy u žalované. Žalobkyně poté doručila žalované
neschopenku od 16. 4. 2012 a následně byla uznána invalidní, rozhodnutím ze dne
10. 5. 2013 jí byl přiznán invalidní důchod. Soud prvního stupně dospěl k
závěru, že výpověď z pracovního poměru byla žalobkyni doručena (dne 4. 4.
2012), že „došlo k naplnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. g) zákoníku
práce, neboť se jednalo o dlouhodobou neomluvenou nepřítomnost žalobkyně na
pracovišti (od 14. 3. 2012), že se nejednalo ani o případ důležité osobní
překážky na straně žalobkyně (podle § 191 zákoníku práce), ani o případ
překážky v práci na straně zaměstnavatele (podle § 208 zákoníku práce), že
žalobkyně nezajistila u své odborné lékařky prodloužení trvání pracovní
neschopnosti, případně zpětně toto nedoložila, nepožádala o neplacené volno
nebo dovolenou, nesplnila svoji oznamovací povinnost, nerespektovala další
výzvy ze strany žalované k pracovně lékařské prohlídce ani k nástupu na
pracoviště“. „Subjektivní pocit žalobkyně a její ošetřující lékařky nemohl nic
změnit na tom, že žalobkyně měla ke dni 14. 3. 2012 nastoupit zpět do
zaměstnání (bylo nutné respektovat posouzení zdravotního stavu žalobkyně
lékařem podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)“. Naplnění
důvodu k výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce shledal soud prvního
stupně „v nepřítomnosti žalobkyně na pracovišti od 14. 3. 2012 minimálně do 3.
4. 2012 a v neuposlechnutí výzvy k dostavení se k pracovně lékařskému vyšetření
dne 28. 3. 2012“.
K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 8. 2014, č. j.
23 Co 275/2014-105, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že
žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení
4.356,- Kč k rukám advokáta Mgr. Milana Poláka. Souhlasil se soudem prvního
stupně, že „byl naplněn důvod výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. g)
zákoníku práce, když žalobkyně byla v pracovní neschopnosti od 28. 2. 2011,
tato jí byla ukončena ke dni 13. 3. 2012 a dne 14. 3. 2012 ani následující dny
až do okamžiku doručení výpovědi dne 4. 4. 2012 se žalobkyně nedostavila na
pracoviště a komunikovala se zaměstnavatelem ve velmi omezené míře (odkázala na
svého právního zástupce)“. Další doplnění dokazování (např. výslech MUDr. B.,
která žalobkyni vystavila neschopenku až ke dni 16. 4. 2012) považoval „za
nadbytečný“. Dovodil, že „na straně žalobkyně počínaje dnem 14. 3. 2012
neexistovala osobní překážka v práci podle § 191 a násl. zákoníku práce, pro
kterou by byl zaměstnavatel povinen omluvit její nepřítomnost na pracovišti. V
přístupu žalobkyně, která ihned po ukončení pracovní neschopnosti
nezkontaktovala svého zaměstnavatele za účelem řešení dalšího výkonu práce,
pokud měla záměr na pracoviště se nedostavit, lze spatřovat závažné porušení
pracovních povinností, kdy v případě neomluvené absence zaměstnance mohl
zaměstnavatel zvolit okamžité zrušení pracovního poměru, zvolil však mírnější
zákonný prostředek ve formě výpovědi pro závažné porušení pracovních
povinností.“ „Bylo na žalobkyni, aby zákonným způsobem řešila své nedostavení
se na pracoviště, v případě své zdravotní nezpůsobilosti toto řešila se svým
ošetřujícím lékařem vystavením dokladu o pracovní neschopnosti, příp. požádala
zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna či čerpala dovolenou, žalobkyně
však nekomunikovala se svým zaměstnavatelem se nedostavila k lékařské
preventivní prohlídce nařízené zaměstnavatelem na 28. 3. 2012.“
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Namítla, že
je třeba se zabývat otázkou, zda absence žalobkyně ve dnech 14. 3. 2012 až 15.
4. 2012 (kdy nebyla na svém pracovišti) byla absencí omluvitelnou či
neomluvitelnou a kterému z účastníků je nutno klást tuto absenci k tíži. Vytkla
soudům, že „zastávaly ryze formalistický přístup, spočívající v tom, že neměl
být relevantní skutečný zdravotní stav žalobkyně, nýbrž formalizované vyjádření
lékaře, a že není rozhodné, čím a jak byly zdravotní obtíže žalobkyně způsobeny
a zda byly podmínky na pracovišti způsobilé zdravotní stav ohrozit a zhoršit“.
Žalované bylo známo, že přítomnost na pracovišti je pro zdravotní stav
žalobkyně nepřijatelná a vedla by ke zhoršení jejich zdravotních obtíží
(oznámeno dopisem ze dne 24. 2. 2012); považuje takový stav za překážku v práci
na straně zaměstnavatele. Bezpečné pracovní podmínky je třeba vztahovat také k
ochraně před možným psychickým poškozením zdraví (základní zásada
pracovněprávních vztahů je zásada uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek
pro výkon práce). Přiděluje-li zaměstnavatel takové pracovní úkoly, že by v
důsledku jejich plnění nepochybně došlo k poškození zdraví zaměstnance, nemůže
se jednat o řádné přidělování práce. Soudy řádně nezkoumaly příčinu absence
žalobkyně na pracovišti ani riziko, které jejímu stavu hrozilo v případě
nástupu do práce. Řešily pouze, zda se žalobkyně mohla či nemohla na pracoviště
formálně dostavit (zda „měla nebo neměla neschopenku“), avšak zcela pominuly
řešení otázky, zda žalovaná splnila své povinnosti a vytvořila pro žalobkyni
zdravotně nezávadné pracovní podmínky. Žalovaná neučinila žádné opatření či
organizační změnu k tomu, aby rizika pro zdraví žalobkyně odstranila nebo
alespoň minimalizovala. Nesouhlasí s tím, že soud neprovedl jí navrhovaný důkaz
výslechem ošetřující lékařky MUDr. Ilony Burdové, který byl důležitý k
prokázání jejího zdravotního stavu a zdravotního rizika, které žalobkyni
hrozilo, pokud by se na pracoviště dostavila. Zkoumání zdravotního stavu
žalobkyně, příčin jejích zdravotních problémů či rizik v případě návratu na
pracoviště je podstatnou otázkou v dané věci. Namítla, že informace o pracovně
lékařské prohlídce, které se měla zúčastnit dne 28. 3. 2012, byla sdělena
jejímu právnímu zástupci pouhý jeden den před plánovaným dnem této prohlídky
tj. 27. 3. 2012, a ten nebyl schopen jí takto urychleně kontaktovat. Navrhla,
aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a aby věc vrátil k dalšímu
řízení.
Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobkyně odmítl, příp. zamítl.
Uvedla, že dovolání není přípustné a že právní závěry odvolacího soudu považuje
za správné.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního
řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení bylo zahájeno přede
dnem 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku
odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné
lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání
přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na
vyřešení otázky hmotného práva (které okolnosti pro jejich závažnost zákon
považuje za překážku na straně zaměstnance pro výkon práce podle pracovní
smlouvy), při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242
o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k
závěru, že dovolání žalobkyně je opodstatněné.
Projednávanou věc je třeba i v současné době – vzhledem k tomu, že se žalobkyně
domáhá určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 3. 4. 2012
(doručené dne 4. 4. 2012) – posuzovat podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č.
296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., a
zákonů č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č.
306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 326/2009
Sb., č. 347/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 180/2011 Sb., č.
185/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 365/2011
Sb., č. 367/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění
účinném do 30. 6. 2012 (dále jen „zák. práce“).
Podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď z důvodu, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním
zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci
výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci patří k základním povinnostem zaměstnance, vyplývajícím z
pracovního poměru [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce]. Má-li být porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
právně postižitelné jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele, musí být porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance
zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň intenzity.
Zákoník práce rozlišuje mezi soustavným méně závažným porušováním povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci, závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané práci a porušením povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem. Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci nejvyšší intenzity (zvlášť hrubým způsobem) je
důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo k výpovědi z pracovního
poměru [§ 55 odst. 1 písm. b), § 52 písm. g) část věty před středníkem zák.
práce].
Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci méně závažně, závažně nebo
zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. V
zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech nejsou pojmy „méně
závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci“, „závažné porušení povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ a „porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem“ definovány, přičemž na jejich vymezení
závisí možnost a rozsah postihu zaměstnance za porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Vymezení hypotézy
právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu; soud může
přihlédnout při zkoumání intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci k osobě zaměstnance, k
funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k
době a situaci, v níž došlo k porušení pracovních povinností, k míře zavinění
zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností
zaměstnance, k důsledkům porušení pracovních povinností pro zaměstnavatele, k
tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, apod. Zákon
zde ponechává soudu širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o platnosti
rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu,
zda po zaměstnavateli lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance
u něj nadále pokračoval (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6.
1995, sp. zn. 6 Cdo 53/94, uveřejněný pod č. 7-8/1996 v časopise Práce a mzda,
a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo
1228/99, uveřejněný pod č. 21/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Základní povinností vyplývající pro zaměstnance z pracovního poměru je
především povinnost ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, podle pokynů
zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní
době. Neplnění této povinnosti, která je esenciální součástí pracovněprávního
závazkového vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, představuje současně
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce]. Uvedený
nepříznivý následek spojený s nepřítomností zaměstnance v práci v pracovní době
nenastane pouze tehdy, jestliže je zameškání práce důsledkem určitých právem
uznaných skutečností, které během trvání pracovního poměru zaměstnanci brání
nebo mu ztěžují plnění pracovních povinností z pracovního poměru.
Dočasná pracovní neschopnost podle zvláštního předpisu (zákona o nemocenském
pojištění) představuje důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance.
Vlastní podstatou (nejen této) překážky v práci je, že představuje právem
uznanou dočasnou nemožnost plnění základních pracovněprávních povinností, a
vzhledem k tomu suspenzi pracovního závazku po dobu, po kterou překážka trvá;
zaměstnanec po tuto dobu není povinen vykonávat práci podle pracovní smlouvy, a
zaměstnavatel není povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
a platit mu za vykonanou práci mzdu, přičemž hmotné zabezpečení zaměstnance po
dobu trvání překážky v práci upravují předpisy o nemocenském pojištění a zákon
o státní sociální podpoře. Po dobu trvání překážky v práci se tedy jedná o
nepřítomnost zaměstnance v práci, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit
(srov. § 191 zák. práce). Nepřítomnost v práci za takové situace proto nemůže
představovat porušení pracovních povinností zaměstnance.
Brání-li zaměstnanci v konání práce některá z překážek v práci, zákoník práce
mu ukládá, aby – pokud je mu tato překážka předem známa - včas požádal
zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Nedozví-li se zaměstnanec o
překážce v práci předem, je v takovém případě povinen zaměstnavatele uvědomit o
této překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu, tj.
prakticky hned, jak to bude možné (srov. § 206 odst. 1 zák. práce). Zákon
ukládá zaměstnanci povinnost existenci překážky prokázat (srov. § 206 odst. 2
zák. práce). Zaměstnanec může zaměstnavatele uvědomit o překážce v práci i
dodatečně a může rovněž její existenci dodatečně prokazovat.
Smyslem zmíněné oznamovací povinnosti zaměstnance bezpochyby je, aby
zaměstnavatel získal od zaměstnance vědomost o překážce v práci, která mu brání
v plnění pracovních povinností z pracovního poměru, co možno nejdříve, aby mohl
co neúčinněji eliminovat případné nežádoucí následky nepřítomnosti zaměstnance
v zaměstnání. Zaviněné nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnance je pouze
porušením pracovní povinnosti, nemá však bez dalšího za následek vznik
neomluvené absence zaměstnance; rozhodující je existence překážky v práci a
její trvání (k tomu srov. rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 1981,
sp. zn. 6 Cz 21/87, uveřejněné ve Sborníku stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího
soudu, díl IV, SEVT Praha 1986, str. 912). Jestliže tedy zaměstnanec – byť i
dodatečně – prokáže, že překážka v práci na jeho straně po rozhodnou dobu
objektivně existovala, nemůže být jeho případná nepřítomnost v práci po dobu
trvání prokázané překážky v práci hodnocena zaměstnavatelem jako neomluvená a
nemůže představovat porušení pracovní povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.
Právní otázka, že práci, kterou zaměstnanec nemůže vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu vykonávat, mu nemůže zaměstnavatel přidělovat [srov. § 103
odst. 1 písm. a) zák. práce], a to ani jde-li o druh práce a místo výkonu práce
dohodnuté v pracovní smlouvě, a že odmítnutí výkonu takové práce zaměstnancem
není porušením pracovních povinností, byla vyřešena již v minulosti v rozsudku
býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 3. 1979, sp. zn. 5 Cz 12/79, uveřejněném
pod č. 31/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Z uvedeného rozhodnutí
je zřejmé, že porušení pracovních povinností tím, že podle pokynu
zaměstnavatele odmítá v pracovní době osobně konat práce podle pracovní smlouvy
(nebo vůbec nastoupit do práce a být přítomen na svém pracovišti), se může
zaměstnanec dopustit mimo jiné jen tehdy, má-li podle pokynu zaměstnavatele
vykonávat ty práce, pro jejichž výkon je (objektivně) zdravotně způsobilý.
Odmítnutí výkonu práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, pro jejíž výkon není
zaměstnanec zdravotně způsobilý, tedy není porušením pracovních povinností a
tudíž ani důvodem pro výpověď z pracovního poměru pro porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci [§ 52
písm. g) zák. práce] nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru [§ 55 odst. 1
písm. b) zák. práce]. Obdobně nemůže být posouzena jako neomluvená (a tedy jako
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci) ani případná nepřítomnost zaměstnance v práci, kterou
zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (objektivně) není schopen
vykonávat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo
2779/2005, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 21 Cdo
714/2010).
Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci mimo jiné zjištěno
(správnost skutkových zjištění v tomto směru přezkumu dovolacího soudu
nepodléhá - srov. § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 o. s. ř.), že žalobkyně byla
od 28. 2. 2011 v pracovní neschopnosti pro smíšenou úzkostnou a depresivní
poruchu (která byla zjištěna na Psychiatrické klinice, Fakultní nemocnice Brno,
lékařkou MUDr. Ilonou Burdovou), že praktická lékařka její pracovní neschopnost
(po uplynutí podpůrčí doby) ukončila ke dni 13. 3. 2012, že žalobkyně však ve
dnech 14. 3. 2012 až 15. 4. 2012 do práce nenastoupila s odůvodněním, že není
schopna pro nepříznivý zdravotní stav a poměry na pracovišti práci vykonávat.
Na základě vyšetření byla žalobkyni vystavena další pracovní neschopnost od 16.
4. 2012 lékařkou MUDr. Ilonou Burdovou a následně byla uznána invalidní,
rozhodnutím ze dne 10. 5. 2013 jí byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu
prvního stupně. Žalovaná zaslala žalobkyni prostřednictvím jejího zástupce dne
26. 3. 2012 výzvu k mimořádné pracovně-lékařské prohlídce na den 28. 3. 2012,
která však byla doručena zástupci žalobkyně dne 27. 3. 2012; zástupce žalobkyně
sdělil žalované, že není schopen se do požadovaného termínu prohlídky se
žalobkyní spojit a o navrhovaném termínu jí informovat.
Pro závěr o tom, zda se žalobkyně jednáním uvedeným v dopise ze dne 4. 4. 2004
(kterým žalovaná výpověď z pracovního poměru odůvodnila) dopustila závažného,
resp. zvlášť hrubého porušení povinností vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jí vykonávané práci, bylo nezbytné postavit najisto, zda
žalobkyně byla nebo nebyla ve dnech 14. 3. 2012 – 15. 4. 2012 vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu schopna (způsobilá) vykonávat přidělenou práci podle pracovní
smlouvy (když ve zprávě o ambulantním vyšetření ze dne 19. 1. 2012 MUDr. Ilony
Burdové se mimo jiné uvádí, že „existuje příčinná souvislost mezi zdravotním
stavem žalobkyně a poměry na pracovišti“, že „příčina na pracovišti dle sdělení
žalobkyně nepominula, a z tohoto důvodu nelze zdravotní problémy definitivně,
nebo alespoň dlouhodobě odstranit“ a že „v žádném případě nedoporučuje, aby za
současného stavu byla žalobkyně vystavena tomuto prostředí, které je příčinou
jejích zdravotních potíží“). Pro uvedený závěr přitom není podstatné, zda její
ošetřující lékař ukončil (ryze z formálních důvodů po uplynutí podpůrčí doby)
její pracovní neschopnost ke dni 13. 3. 2012, ale pouze to, zda zdravotní stav
žalobkyně umožňoval, aby konala ty (přidělené) práce, ke kterým byla podle
pracovní smlouvy povinna. Jinak by totiž žalovaná nesměla takové práce
žalobkyni přidělovat [srov. § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce].
Vzhledem k tomu, že odvolací soud (ani soud prvního stupně) uvedeným způsobem
nepostupoval (nezjišťoval, zda zdravotní stav žalobkyně umožňoval, aby ve dnech
14. 3. 2012 až 15. 4. 2012 konala přidělené práce, ke kterým byla podle
pracovní smlouvy povinna), nemůže zatím obstát jeho právní závěr o tom, že „byl
naplněn důvod výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. g) zákoníku práce
(pro dlouhodobou neomluvenou nepřítomnost žalobkyně na pracovišti)“ a že „na
straně žalobkyně počínaje dnem 14. 3. 2012 neexistovala osobní překážka v práci
podle § 191 a násl. zákoníku práce, pro kterou by byl zaměstnavatel povinen
omluvit její nepřítomnost na pracovišti“.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním
posouzení věci; protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení,
pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání nebo pro změnu rozsudku
odvolacího soudu, Nejvyšší soud České republiky jej zrušil (§ 243e odst. 1 o.
s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího
soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České
republiky rovněž toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně (Obvodnímu
soudu pro Prahu 1) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný (§ 243g odst. 1 část věty
první za středníkem o. s. ř.). V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o
náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech
původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první věty za středníkem
a věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2016
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu