Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 938/2009

ze dne 2009-11-04
ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.938.2009.1

21 Cdo 938/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci

žalobkyně K. O., zastoupené advokátem, proti žalované K. b., a.s., o neplatnost

výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C

392/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem

ze dne 11. září 2008, č.j. 9 Co 82/2008-149, takto:

I. Dovolání žalované se zamítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení

4.050,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta.

Dopisem ze dne 3.6.2002 žalovaná sdělila žalobkyni, že jí dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce „v důsledku

snižování stavu zaměstnanců za účelem zvyšování efektivnosti práce“. Naplnění

důvodu výpovědi spatřovala v tom, že „rozhodnutím ředitele obchodní divize č. 3

ze dne 23.4.2002“ byla s účinností od 1.9.2002 zrušena „pozice specialista

zpracování“, na níž žalobkyně na základě pracovní smlouvy ze dne 20.9.1982 „a

jejích dodatků“ u žalované pracovala.

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď je neplatná. Žalobu

odůvodnila tím, že u žalované pracovala asi dvacet let jako specialistka

zpracování na pobočce M. a jejích expoziturách a že v době doručení výpovědi

byla předsedkyní základní organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a

pojišťovnictví, přičemž podnikový výbor Odborové organizace K. b. odmítl udělit

svůj předchozí souhlas s výpovědí, „což zakládá důvod neplatnosti podle § 59

odst. 4 zák. práce“. Mimo to namítala, že žalovaná měla možnost ji dále

zaměstnat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu její práce, „a to

dokonce, aniž by se musela podrobit předchozí průpravě“. Žalobkyně „si je

jistá“, že po dobu její výpovědi přicházeli do pobočky M. zaměstnanci z nově

vzniklé expozitury v L., a domnívá se, že „byli přijímání i další zaměstnanci

se srovnatelným vzděláním s ní, tedy se vzděláním středoškolským“. Žalovaná jí

však namísto toho nabídla práci mimo místa jejího bydliště i místa výkonu práce

a „svým postupem tedy porušila ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zák. práce“.

Okresní soud v Mostě rozsudkem ze dne 19.5.2005, č.j. 17 C 392/2002-59 žalobu

zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Ve

věci samé dospěl k závěru, že „dle výsledků dokazování“ byly splněny

předpoklady pro dání výpovědi podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák.

práce, „když bylo žalovanou rozhodnuto o zrušení pracovního místa specialisty

zpracování na pobočce M., jež žalobkyně před doručením výpovědi zastávala, z

důvodu zvýšení efektivity práce“, a rovněž „bylo prokázáno“, že žalovaná neměla

ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zák. práce možnost žalobkyni

zaměstnat v místě výkonu práce (tj. M.), „kde nebylo volné místo“, a ani v

místě jejího bydliště (tj. obec P.). Příslušný odborový orgán sice odmítl

udělit souhlas k výpovědi, soud prvního stupně však shledal, že po žalované

nelze spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále zaměstnávala, neboť - jak

zdůraznil - v případě opačného závěru „by zkrátil právo žalované jakožto

zaměstnavatele provádět organizační změny, kdyby jejich následkem byla

nadbytečnost zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy příslušného odborového

orgánu, a jež by tak byli nedůvodně zvýhodňováni oproti zaměstnancům, kteří

členy odborového orgánu nejsou, bez ohledu na jejich pracovní kvality“;

předmětná výpověď z pracovního poměru je proto platným právním úkonem.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 27.4.2006,

č.j. 9 Co 883/2005-81 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě

vyhověl, a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na nákladech

řízení před soudy obou stupňů 12.751,- Kč na účet advokáta. Odvolací soud

zdůraznil, že z ustanovení § 59 zák. práce vyplývá, že „zákon jednoznačně

preferuje neplatnost výpovědi, pokud je odborovým orgánem odmítnut souhlas k

podání výpovědi členu příslušného odborového orgánu“; výpověď za tohoto stavu

může být považována za platnou pouze tehdy, jestliže na zaměstnavateli nelze

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, a jestliže jsou

ostatní podmínky výpovědi splněny. Tímto způsobem ustanovení § 59 odst. 4 zák.

práce sleduje ochranu členů odborové organizace před možností případného

zneužívání výpovědi ze strany zaměstnavatele. V daném případě sice „bylo

prokázáno“, že žalovaná provedla organizační změny, jejichž cílem bylo „snížit

počet zaměstnanců na pozici specialista zpracování“, podle názoru odvolacího

soudu „však nelze přehlédnout“, že tuto funkci (vedle žalobkyně) vykonávalo

dalších deset zaměstnankyň, „kterým teoreticky mohla být dána tato výpověď, a

to bez předchozího souhlasu příslušného odborového orgánu“. Výpověď ovšem byla

dána především žalobkyni, „a to i přesto, že odborový orgán odmítl k této

výpovědi udělit souhlas“, a navíc ani „nebylo zjištěno, že by pracovní činnost

žalobkyně byla natolik nadbytečná, že by nebylo třeba tuto práci zajišťovat

jiným způsobem“ (naopak bylo zjištěno, že její práci musely vykonávat ostatní

pracovnice). Za tohoto stavu, i když výběr nadbytečného zaměstnance „je zcela v

kompetenci zaměstnavatele“, dospěl odvolací soud na rozdíl od soudu prvního

stupně k závěru, že „nelze uzavřít, že by nebylo spravedlivé, aby žalovaná dále

žalobkyni zaměstnávala“, a že proto „výpověď daná žalobkyni žalovanou bez

souhlasu odborového orgánu je neplatná“.

K dovolání žalované Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 20.11.2007,

č.j. 21 Cdo 172/2007-109 rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto

soudu k dalšímu řízení. Dovolací soud vycházel z názoru, že, dala-li žalovaná

žalobkyni (jako předsedkyni příslušného odborového orgánu) dne 11.6.2002

výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti podle ustanovení § 46 odst.

1 písm. c) zák. práce, která sice splňovala všechny hmotněprávní podmínky,

avšak příslušný odborový orgán odmítl udělit předchozí souhlas k tomuto úkonu,

pak zvýšená ochrana členů příslušného odborového orgánu modifikovala možnost

nezávislého výběru nadbytečného zaměstnance tak, že z více zaměstnanců

vykonávajících tentýž druh práce, který byl v dalším období pro žalovanou

potřebný jen v užším rozsahu, mohla žalovaná vybrat žalobkyni jako nadbytečnou

pouze tehdy, jsou-li tu takové okolnosti, že po žalované nebylo možné

spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále zaměstnávala (§ 59 odst. 4 zák.

práce). Z tohoto hlediska jsou přitom rozhodující – jak dovolací soud dále

uvedl - konkrétní okolnosti, za nichž k organizační změně u zaměstnavatele,

mající za následek nadbytečnost zaměstnance, došlo, s přihlédnutím k tomu, jaký

dopad na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně a na postavení

zaměstnance na straně druhé, by jeho další zaměstnávání v prvém případě či

skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo, přičemž v tomto ohledu mají

nepochybně význam také dosavadní pracovní výsledky a postoj zaměstnance k

plnění pracovních úkolů. V rámci těchto úvah odvolací soud podle názoru

dovolacího soudu důvodně přihlédl k tomu, že funkci „specialista zpracování“,

kterou žalovaná svým rozhodnutím ze dne 23.4.2002 zrušila, vykonávalo na

pobočce žalované v M. (vedle žalobkyně) „dalších deset pracovnic žalované,

kterým teoreticky mohla být dána výpověď i bez předchozího souhlasu příslušného

odborového orgánu“, a že výpověď byla dána pouze žalobkyni, „a to i přesto, že

odborový orgán odmítl k této výpovědi udělit souhlas“. Uvedená skutečnost, že

pracovní činnost, kterou žalobkyně spolu s dalšími deseti zaměstnanci

vykonávala, odpadla jen zčásti, však měla podle názoru dovolacího soudu vést

dále k úvaze, zda dosavadní pracovní výsledky žalobkyně a její postoj k plnění

pracovních úkolů byly ve srovnání s ostatními horší a zda tedy ve vztahu k

ostatním zaměstnankyním zastávajícím stejnou funkci - vedle dalších uvažovaných

okolností – tvrzené nedostatečné pracovní výsledky ve srovnání s ostatními,

mohly ovlivnit závěr, zda lze po žalované spravedlivě požadovat, aby žalobkyni

nadále zaměstnávala. Protože za tohoto stavu odvolací soud nestanovil relativně

neurčitou hypotézu právní normy obsažené v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce

úplně, dovolací soud mu uložil, aby v naznačeném směru zjednal nápravu.

Krajský soud v Ústí nad Labem po doplnění řízení k odvolání žalobkyně rozsudkem

ze dne 11.9.2008, č.j. 9 Co 82/2008-149 rozsudek soudu prvního stupně změnil

tak, že žalobě vyhověl, a rozhodl, že žalovaná je povinna „nahradit“ žalobkyni

náklady řízení ve výši 25.067,50 Kč na účet advokáta. Odvolací soud vycházel ze

zjištění, že žalobkyně byla do konce prvního čtvrtletí roku 2001 ze strany

žalované hodnocena stupněm 2,7, „což znamenalo, že splňuje požadavky“, přičemž

„několik dalších jejích spolupracovnic bylo za uvedené období hodnoceno nižším

stupněm“, tedy „žalobkyně nebyla nejhůře hodnocenou pracovnicí žalované“. Za

období od 1.7 do 31.12.2001 sice žalovaná hodnotila žalobkyni velmi negativně

stupněm 5, avšak za toto období jí „nebyla udělena žádná výtka a nebyl

předložen žádný důkaz o její nekvalitní pracovní činnosti“, a navíc hodnocení

za toto období žalovaná provedla pouze u žalobkyně, nikoliv u dalších

zaměstnankyň, a proto „srovnání s ostatními pracovnicemi ohledně jejich

pracovní činnosti v období konce roku 2001 nemohlo být provedeno“. O tom, že

žalobkyně, která podle výpovědi svědkyně D. „chránila ostatní pracovníky a

dobře se s ní spolupracovalo“, byla „hodnocena negativně účelově“, svědčí podle

názoru odvolacího soudu skutečnost, že žalovaná se opakovaně snažila (v květnu

2001, lednu 2002 a konečně 3.6.2002) dát žalobkyni výpověď se souhlasem

odborového orgánu, který ovšem v žádném z uvedených případů souhlas neudělil s

tím, že šlo o účelový postup žalované vůči žalobkyni pro její činnost v

odborovém orgánu. Protože za tohoto stavu žalovaná „neprokázala“, že dosavadní

pracovní výsledky žalobkyně a její postoj k plnění pracovních úkolů byly

nejhorší ve srovnání s ostatními zaměstnankyněmi pracujícími na téže pozici,

lze podle názoru odvolacího soudu „uzavřít, že po žalované lze spravedlivě

požadovat, aby dále žalobkyni zaměstnávala“, a že tedy „není naplněno ust. § 59

odst. 4 zák. práce tak, aby výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni dopisem

žalované ze dne 3.6.2003 mohla být shledána platnou“.

V dovolání proti tomuto rozsudku odvolacího soudu žalovaná namítala, že

odvolací soud při zkoumání, zda lze po žalované spravedlivě požadovat, aby

žalobkyni dále zaměstnávala, nepostupoval podle pokynů dovolacího soudu,

nevymezil správně hypotézu právní normy obsažené v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce, a „proto nemohl ani spravedlivě rozhodnout“. Odvolací soud podle mínění

dovolatelky „pouze ustrnul u vyhodnocení pracovního hodnocení žalobkyně a

jejích spolupracovnic“, „zaměřil svou pozornost pouze na dokazování ohledně

dosavadních pracovních výsledků žalobkyně a jenom v tomto směru doplnil řízení

a odůvodnění svého rozhodnutí postavil na zjištěních o pracovních výsledcích a

ještě zjednodušeně jenom v souvislosti s pracovním hodnocením“. Svůj závěr o

tom, že žalobkyně nebyla nejhorší zaměstnankyní, že výtky zaměstnavatele k její

práci nebyly prokázány a že nadřízení zaměstnanci žalované ji hodnotili účelově

negativně, odvolací soud opřel jednak o výpověď svědkyně D., sousedky

žalobkyně, jejíž výpověď před soudem „byla zcela nedůvěryhodná, domluvená až

komická“, a jednak o „problematickou“ výpověď odborového funkcionáře Ing. P. K., který jako zaměstnanec žalované „těžko mohl žalobkyni hodnotit“, neboť

nebyl ani jejím spolupracovníkem, ani nadřízeným zaměstnancem. V této

souvislosti dovolatelka rovněž vytkla odvolacímu soudu, že vyslechl svědkyni D. u posledního jednání, „aniž by dal žalované možnost k navrhovanému důkazu se

vyjádřit“, a že naopak neprovedl žalovanou navrhovaný důkaz opakovaným

výslechem svědků M. S. a Ing. B. C., kteří „mohli velice podrobně popsat

postoje žalobkyně k práci a k interpersonálním vztahům“. Žalovaná dále

namítala, že odvolací soud za účelem „objektivního“ posouzení spravedlivosti

požadavku na další zaměstnávání žalobkyně u žalované nevedl řízení a neprováděl

důkazy také ve směru zjištění dalších konkrétních okolností, za nichž k

rozvázání pracovního poměru došlo, především „se vůbec nezabýval situací u

žalované ve smyslu strategických organizačních změn, postoji žalobkyně k těmto

změnám a k plnění pracovních úkolů“. Poukázala na skutečnost, že „bylo

prokázáno“, že předmětná organizační rozhodnutí nebyla žádnou jednorázovou a

účelovou akcí, nýbrž že „se jednalo o strategické rozhodnutí, takže všem bylo

známo, že snižování počtu zaměstnanců bude pokračovat“. S těmito změnami – jak

dovolatelka dále uvedla - souviselo i propouštění zaměstnanců, „což vyvolávalo

větší nároky na zůstávající zaměstnance“, přičemž „žalobkyně nebyla z těch,

které by byly ochotny s větším úsilím pracovat“. Ač měla žalobkyně předpoklady

pro kvalitní výkon práce, pracovala liknavě, neplnila zadané úkoly, byla

nedisciplinovaná a její postoj negativně ovlivňoval i pracovní kolektiv; žádné

ostatní zaměstnankyně pracovní problémy neměly. Dovolatelka opětovně

zdůraznila, že v daném případě při výběru nadbytečného zaměstnance „nehrálo

zapojení žalobkyně do práce odborů žádnou roli“, a že ani „odborová organizace

neměla při projednávání hromadného propouštění žádných námitek k rozhodnutí o

organizační změně a řešení propouštění“.

Odvolací soud proto podle názoru

dovolatelky pochybil, když na základě provedeného dokazování dospěl k závěru,

že by žalovaná měla žalobkyni dále zaměstnávat a že výpověď je neplatná,

ačkoliv „byla dána právě situace, kdy bez souhlasu odborového orgánu je výpověď

neplatná (správně platná)“, nehledě k tomu, že podle názoru dovolatelky by mělo

být „pravidlem, že v případě výpovědního důvodu podle ustanovení § 46 odst. 1

písm. c) zák. práce nebude spravedlivé žádat po zaměstnavateli, aby zaměstnance

dále zaměstnával“. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek

odvolacího soudu zrušil a aby věc vrátil tomuto k dalšímu řízení.

Žalobkyně navrhla, aby dovolání žalované bylo zamítnuto, neboť podle jejího

názoru odvolací soud „beze zbytku“ provedl pokyny, které mu zadal dovolací soud

ve svém předešlém rozsudku, a „důsledně tomu vydal věcně správné rozhodnutí“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o

rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzovaném případě mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů v tomto směru dovolatelka nenapadá), že

žalobkyně pracovala u žalované (její právní předchůdkyně) na základě pracovní

smlouvy ze dne 20.9.1982, naposledy od 1.6.1998 jako specialista zpracování na

pobočce v M., kde kromě žalobkyně pracovalo na téže pozici dalších deset

zaměstnankyň; žalobkyně zároveň vykonávala funkci předsedkyně základní

organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví při pobočce

žalované v M. V rámci celkové reorganizace žalované rozhodl dne 23.4.2002

ředitel obchodní divize Ú. n. L. - kromě jiného - o zrušení „pozice 6490221

pracovník zpracování“ na pobočce žalované v Mostě s účinností od 1.9.2002. K

žádosti žalované ze dne 15.5.2002 podnikový výbor základní organizace

Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (již potřetí) vyslovil

dne 23.5.2002 „v souladu s § 59 zákoníku práce a platnou Kolektivní smlouvou K.

b. z titulu ochrany odborových funkcionářů“ nesouhlas s rozvázáním pracovního

poměru žalobkyně výpovědí ze strany žalované. Dopisem ze dne 3.6.2002, který

žalobkyně převzala dne 11.6.2002, dala žalovaná žalobkyni s odkazem na výše

uvedené rozhodnutí o organizační změně výpověď z pracovního poměru pro

nadbytečnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce.

Otázku platnosti předmětné výpovědi z pracovního poměru ze dne 11.6.2002 je

třeba i v současné době posuzovat podle ustanovení zákona č. 65/1965 Sb.,

zákoníku práce, ve znění účinném do 31.12.2002, tj. přede dnem, kdy nabyly

účinnosti zákony č. 136/2002 Sb., č. 311/2002 Sb. a č. 312/2002 Sb. (srov. §

364 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) – dále jen „zák. práce“.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce zaměstnavatel může dát

zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách.

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zák. práce jde-li o člena příslušného odborového

orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem, v době jeho

funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení, je zaměstnavatel

povinen požádat příslušný odborový orgán o předchozí souhlas k výpovědi nebo

okamžitému zrušení pracovního poměru; za předchozí souhlas se považuje též,

jestliže příslušný odborový orgán písemně neodmítl udělit zaměstnavateli

souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byl o něj zaměstnavatelem požádán.

Podle ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce jestliže příslušný odborový orgán

odmítl udělit předchozí souhlas k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního

poměru, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu

neplatné; pokud jsou však ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení

splněny a soud ve sporu podle § 64 zák. práce shledá, že na zaměstnavateli

nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď

nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné.

Jak již uvedl dovolací soud ve svém předchozím rozsudku ze dne 20.11.2007, č.j.

21 Cdo 172/2007-109, zvýšená ochrana členů příslušného odborového orgánu, který

je oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem (mezi něž patřila i žalobkyně v

posuzované věci), se projevuje v tom, že, pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci

výpověď z pracovního poměru nebo s ním okamžitě zruší pracovní poměr, aniž by -

v rozporu s ustanovením § 59 odst. 2 zák. práce - požádal příslušný odborový

orgán o předchozí souhlas k tomuto opatření, je takové rozvázání pracovního

poměru neplatné [§ 242 odst. 1 písm. a) zák. práce]. Avšak i tehdy, jestliže

zaměstnavatel požádá podle ustanovení § 59 odst. 2 zák. práce příslušný

odborový orgán o předchozí souhlas k výpovědi nebo okamžitému zrušení

pracovního poměru, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru rovněž

neplatné za podmínky, jestliže příslušný odborový orgán v době do 15 dnů ode

dne, kdy byl zaměstnavatelem požádán o souhlas, písemně odmítne souhlas udělit,

a jestliže soud ve sporu podle ustanovení § 64 zák. práce neshledá, že na

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával

(k tomu srov. též rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.6.2002,

sp. zn. 21 Cdo 1615/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod poř. č.

133, ročník 2002). Shledá-li ovšem soud, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě

požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité

zrušení pracovního poměru platné, i když příslušný odborový orgán odmítl udělit

souhlas s tímto rozvázáním (§ 59 odst. 4 zák. práce).

Dovolací soud opětovně nesouhlasí s úvahou dovolatelky, že s ohledem na účel

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, jímž je „umožnit zaměstnavateli

řešit důsledky organizačních změn“, bude „v případě tohoto výpovědního důvodu

pravidlem, že nebude spravedlivé žádat po zaměstnavateli, aby takového

zaměstnance nadále zaměstnával“. V této souvislosti se naopak nadále hlásí k

právnímu názoru, z něhož vychází ustálená soudní praxe (srov. usnesení

Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.11.1996, sp. zn. 16 Co 402/96, uveřejněné v

časopise Právní rozhledy, ročník 1997, č. sešitu 3, str. 147), že u žádného z

výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 zák. práce nelze předem

vylučovat možnost situace, kdy na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat,

aby nadále zaměstnával zaměstnance, který je (byl) členem příslušného

odborového orgánu ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zák. práce.

Při hodnocení spravedlivosti požadavku na další zaměstnávání propouštěného

zaměstnance – odborového funkcionáře je třeba mít na zřeteli, že – jak rovněž

dovolací soud již dříve zdůraznil – ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce patří k

právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním

normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, a které tak

přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě

vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu

okolností. Pro posouzení, zda jsou v daném případě dány takové okolnosti, které

odůvodňují závěr, že po zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě požadovat, aby

zaměstnance dále zaměstnával, zákon nestanoví, z jakých konkrétních hledisek má

soud vycházet. I když vymezení hypotézy právní normy obsažené v ustanovení § 59

odst. 4 zák. práce závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu, nejde o

úvahu zcela neomezenou, neboť právní předpis tím, že taxativně vymezuje důvody,

ze kterých zaměstnavatel může se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní

poměr, stanoví zároveň hlediska, ke kterým je třeba přihlížet a jimiž (jejich

vzájemnou návazností a kombinací) je úvaha soudu o okolnostech, za nichž

(ne)lze po zaměstnavateli „spravedlivě požadovat“, aby zaměstnance dále

zaměstnával, usměrňována.

V případě výpovědního důvodu uvedeného v ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák.

práce (spočívajícího v nadbytečnosti zaměstnance vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách), který v

projednávané věci použila žalovaná ve vztahu k žalobkyni, přitom nelze

pominout, že zvýšená ochrana členů příslušného odborového orgánu, který je

oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem, modifikuje možnost nezávislého

výběru nadbytečného zaměstnance tak, že z více zaměstnanců vykonávajících

tentýž druh práce, který je v dalším období pro zaměstnavatele potřebný jen v

užším rozsahu, je možno zaměstnance uvedeného v ustanovení § 59 odst. 2 zák.

práce vybrat jako nadbytečného pouze tehdy, nelze-li po zaměstnavateli

spravedlivě požadovat, aby tohoto zaměstnance dále zaměstnával. Dovolatelce lze

přisvědčit, že pro posouzení otázky, zda lze na zaměstnavateli spravedlivě

požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance uvedeného v ustanovení § 59 odst.

2 zák. práce, u něhož je dán výpovědní důvod spočívající v nadbytečnosti

zaměstnance pro organizační změny podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák.

práce, jsou rozhodující též konkrétní okolnosti, za nichž k organizační změně u

zaměstnavatele, mající za následek nadbytečnost zaměstnance, došlo. Kromě toho

však mají v tomto ohledu nepochybně význam i jakékoliv další skutečnosti, které

mají vztah k výkonu práce dotčeného zaměstnance; soud tedy může přihlédnout též

k osobě zaměstnance (jeho věku, životním a pracovním zkušenostem), k jeho

dosavadním pracovním výsledkům a postoji k plnění pracovních úkolů, ke

schopnostem týmové spolupráce a k celkovému vztahu zaměstnance ke

spolupracovníkům, k délce jeho zaměstnání u propouštějícího zaměstnavatele

apod. V tomto směru – jak uvedeno výše - zákon ponechává soudu širokou možnost

uvážení, aby jeho rozhodnutí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli (ne)lze

spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval.

V posuzovaném případě bylo soudy zjištěno, že funkci „specialista zpracování“,

kterou žalovaná svým rozhodnutím ze dne 23.4.2002 zrušila, vykonávalo na

pobočce žalované v M. kromě žalobkyně dalších deset zaměstnankyň, které –

oproti žalobkyni - nebyly členkami příslušného odborového orgánu. Za tohoto

stavu, kdy v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele pracovní činnost, kterou

žalobkyně spolu s dalšími deseti zaměstnankyněmi vykonávala, odpadla jen

zčásti, se odvolací soud „tak, aby mohla být vyčerpána hypotéza právní normy

uvedené v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce v celém rozsahu“, důvodně zabýval

tím, zda dosavadní pracovní výsledky žalobkyně a její postoj k plnění

pracovních úkolů byly horší ve srovnání s ostatními deseti zaměstnankyněmi

pracujícími na stejné pozici. Závěr, který odvolací soud v tomto směru učinil,

představuje skutkové zjištění soudu. Jedná se o výsledek dokazování (hodnocení

důkazů), při němž soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, a přihlíží přitom

pečlivě ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci

(srov. § 132 o.s.ř.). Správnost tohoto závěru lze v dovolacím řízení zpochybnit

dovolacím důvodem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

I když žalovaná v dovolání uvedla, že „je přesvědčena, že napadený rozsudek

odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci“, tedy že

uplatňuje pouze dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.,

z obsahu dovolání (z vylíčení důvodů dovolání) vyplývá, že podstatou jejích

námitek není jen kritika právního posouzení věci odvolacím soudem. Dovolatelka

kromě toho, že dovolání polemizuje s tím, ke kterým hlediskům odvolací soud při

posuzování, zda na žalované (ne)lze spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále

zaměstnávala, přihlížel, a jak tato hlediska hodnotil (vytýká tedy odvolacímu

soudu, že nesprávně vyložil podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní normy a

v důsledku toho nesprávně aplikoval vlastní pravidlo chování stanovené její

dispozicí), napadá rovněž skutková zjištění odvolacího soudu o pracovních

výsledcích a postoji žalobkyně k plnění pracovních úkolů. Protože soud každý

procesní úkon účastníka řízení (tedy i vymezení dovolacího důvodu) posuzuje

podle jeho obsahu, i když byl nesprávně označen (srov. ustanovení § 41 odst. 2

o.s.ř.), přezkoumal dovolací soud dovolání žalované rovněž z hlediska

dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

Podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. lze dovolání, které je přípustné mimo

jiné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. (a tak je tomu v

projednávané věci), podat z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá podle obsahu spisu oporu v provedeném

dokazování, je třeba ve smyslu citovaného ustanovení rozumět výsledek hodnocení

důkazů soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132

o.s.ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo

přednesů účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud

pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo

vyšly za řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popř. poznatků, které

vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska

závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti, je

logický rozpor, nebo jestliže hodnocení důkazů odporuje ustanovením § 133 až §

135 o.s.ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné

části tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci z

hlediska hmotného práva. Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování

provedené u soudu prvního stupně, tak i dokazování provedené před odvolacím

soudem.

Důkazy soud hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny

důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co

vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (§ 132 o.s.ř.).

Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným

důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota

zákonnosti, hodnota pravdivosti, popřípadě hodnota věrohodnosti. Při hodnocení

důkazů z hlediska jejich závažnosti (důležitosti) soud určuje, jaký význam mají

jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková

zjištění (zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém rozsahu,

popřípadě v jakém směru). Při hodnocení důkazů po stránce jejich zákonnosti

zkoumá soud, zda důkazy byly získány (opatřeny) a provedeny způsobem

odpovídajícím zákonu nebo zda v tomto směru vykazují vady (zda jde o důkazy

zákonné či nezákonné); k důkazům, které byly získány (opatřeny) nebo provedeny

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, soud nepřihlédne.

Hodnocením důkazů z hlediska jejich pravdivosti soud dochází k závěru, které

skutečnosti, o nichž důkazy (pro rozhodnutí významné a zákonné) podávají

zprávu, lze považovat za pravdivé (dokázané) a které nikoli. Vyhodnocení důkazů

z hlediska pravdivosti předpokládá též posouzení věrohodnosti důkazem

poskytované zprávy podle druhu důkazního prostředku a způsobu, jakým se podle

zákona provádí. Při důkazu výpovědí svědka musí soud vyhodnotit věrohodnost

výpovědi s přihlédnutím k tomu, jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k

projednávané věci a jaká je jeho rozumová a duševní úroveň, k okolnostem, jež

doprovázely jeho vnímání skutečností, o nichž vypovídá, vzhledem ke způsobu

reprodukce těchto skutečností a k chování při výslechu (přesvědčivost, jistota,

plynulost výpovědi, ochota odpovídat na otázky apod.) a k poznatkům získaným na

základě hodnocení jiných důkazů (do jaké míry je důkaz výpovědi svědka souladný

s jinými důkazy, zda jim odporuje, popřípadě zda se vzájemně doplňují); celkové

posouzení z uvedených hledisek pak poskytuje závěr o pravdivosti či

nepravdivosti tvrzených (prokazovaných) skutečností.

Přisuzování hodnoty pravdivosti jednotlivým důkazům se děje jejich zhodnocením

jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti. Myšlenkové závěry o pravdivosti či

nepravdivosti důkazů, k nimž soud dospěl, proto nepředstavují akt libovůle

soudu a nejsou ani věcí pouhého osobního dojmu, či obecné úvahy. Vnitřní

přesvědčení o nepravdivosti (nevěrohodnosti) svědecké výpovědi je výsledkem

logického myšlenkového postupu vycházejícího z posouzení objektivních

skutečností vnějšího světa (skutkových okolností) zjištěných v konkrétní

projednávané věci, jako kupříkladu. z rozporů ve výpovědi svědka, jakož i z

rozporů mezi výpovědí svědka (jejím obsahem) a jinými provedenými důkazy, ze

způsobu jeho výpovědi, z jeho osobního (nikoli z obecně postulovaného) vztahu k

věci nebo k osobám zúčastněným na řízení apod.

Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. lze napadnout výsledek

činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat - jak

vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů - jen ze způsobu, jak k němu

odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,

není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry. Znamená to, že hodnocení

důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše

uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Skutková zjištění o tom, že „žalobkyně byla hodnocena negativně účelově“, že

„nebylo prokázáno, že žalobkyně vykazovala nekvalitní pracovní činnost“, a že

„žalovaná neprokázala“, že „dosavadní pracovní výsledky žalobkyně a její postoj

k plnění pracovních úkolů byly ve srovnání s ostatními horší“, odvolací soud

učinil – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – z výsledků dokazování

(zejména z listinných důkazů – „hodnocení výkonu“ žalobkyně a jejích

spoluzaměstnankyň R. P., J. E., M. H., J. V., J. D., L. Ř., V. B., A. K., A.

V., J. M. a Z. T. za období roku 2000 a 1.čtvrtletí 2001 a „hodnocení

pracovního výkonu“ žalobkyně za období od 1.7.2001 do 31.12.2001, jakož i z

obsahu výpovědí svědků Ing. P. K. a J. D. na straně jedné a M. S. a Ing. B. C.

na straně druhé), které zhodnotil způsobem vyplývajícím z ustanovení § 132

o.s.ř., a vysvětlil, jakými úvahami se při posuzování jednotlivých důkazů

řídil. Odvolací soud důvodně akcentoval, že „žalovaná nabídla k důkazu

hodnocení všech pracovnic (pracujících na téže pozici jako žalobkyně) pouze do

1.čtvrtletí roku 2001“, ze kterého „vyplynulo, že žalobkyně nebyla nejhůře

ohodnocenou pracovnicí žalované“ (pět z dotčených zaměstnankyň bylo ohodnoceno

horším stupněm než žalobkyně), a že „v dalším období již srovnání nebylo možné

provést“, neboť hodnocení za období do konce roku 2001 žalovaná provedla pouze

u žalobkyně. Náležitě zdůvodnil, proč s ohledem na ohodnocení výkonu žalobkyně

za období roku 2000 a 1.čtvrtletí 2001 stupněm 2,7 (na školní stupnici 1 - 5),

což podle tabulkových kritérií žalované „znamenalo, že splňuje požadavky“, a s

ohledem na skutečnost, že „nebyl předložen žádný důkaz o svědčící o naprosté

pracovní nedostatečnosti žalobkyně“, považoval za nepřesvědčivé následné zcela

negativní ohodnocení výkonu žalobkyně, včetně „špatné spolupráce s pracovníky“,

za období od 1.7 do 31.12.2001 nejhorším stupněm 5, doprovázené písemnými

výtkami ze dne 17.5.2001 a 21.1.2002 a podpořené svědeckými výpověďmi

nadřízených zaměstnanců M. S. a Ing. B. C. Z hlediska závěru, že žalobkyně byla

svými nařízenými hodnocena „účelově negativně“, podpořeného naopak výpověďmi

svědků Ing. P. K. a J. D., pak odvolací soud důvodně přihlédl k okolnosti, že

„žalovaná se opakovaně snažila (v květnu 2001, lednu 2002 a konečně 3.6.2002)

dát žalobkyni výpověď se souhlasem odborového orgánu“, který ovšem udělení

souhlasu vždy odmítl. Skutečnost, že žalobkyně jako předsedkyně základní

organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví při pobočce

žalované v M. byla zástupcem zaměstnanců dotčené pobočky a prostřednictvím své

odborové funkce hájila jejich zájmy, pak odůvodňovala spolu s výpovědí svědkyně

J. D. a Ing. P. K. úsudek o „dobrém“ vztahu žalobkyně ke spolupracovníkům.

Protože odvolací soud výše zmíněné důkazy zhodnotil způsobem vyplývajícím z

ustanovení § 132 o.s.ř., mají skutková zjištění odvolacího soudu týkající se

dosavadních pracovních výsledků žalobkyně a jejího postoje k plnění pracovních

úkolů oporu v provedeném dokazování; z odůvodnění napadeného rozsudku a z

obsahu spisu (provedených důkazů, přednesů účastníků a toho, co za řízení před

soudy vyšlo jinak najevo) je zřejmé, že odvolací soud pro uvedená zjištění vzal

v úvahu jen skutečnosti, které vyplynuly z provedených důkazů a přednesů

účastníků, že žádné skutečnosti, které v tomto směru byly provedenými důkazy

prokázány nebo vyšly za řízení najevo a které byly současně významné pro věc,

nepominul a že v jeho hodnocení důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů

účastníků, není z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti,

event. věrohodnosti logický rozpor, popřípadě že by hodnocení důkazů odporovalo

ustanovením § 133 až § 135 o.s.ř.

Vytýká-li dovolatelka odvolacímu soudu, že své skutkové závěry „opírá o výpověď

svědkyně D., sousedky žalobkyně, jejíž výpověď před soudem byla zcela

nedůvěryhodná, domluvená až komická“, a o výpověď svědka K., která je

„problematická“, a dovozuje-li dále v dovolání opačné skutkové závěry (že

žalobkyně „pracovala liknavě, neplnila zadané úkoly, byla nedisciplinovaná a

její postoj negativně ovlivňoval i pracovní kolektiv“), činí tak na základě

vlastního hodnocení důkazů a ve skutečnosti tedy napadá hodnocení důkazů

soudem, které samo o sobě – jak uvedeno výše – není způsobilým dovolacím

důvodem.

V této souvislosti dovolatelka rovněž vytkla odvolacímu soudu, že neprovedl

žalovanou navrhovaný důkaz opakovaným výslechem svědků M. S. a Ing. B. C.,

kteří „mohli velice podrobně popsat postoje žalobkyně k práci a k

interpersonálním vztahům“. Ani tato výtka, která představuje uplatnění

dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., není

důvodná.

Je mimo pochybnost, že soud v občanském soudním řízení není vázán důkazními

návrhy účastníků potud, že by byl povinen provést všechny navržené důkazy. Soud

je oprávněn posoudit důkazní návrhy účastníků a podle své úvahy rozhodnout,

které z navržených důkazů budou provedeny (§ 120 odst. 1 věta druhá o.s.ř.).

Soud především neprovede důkazy, které jsou pro věc nerozhodné a nemohou

směřovat ke zjištění skutkového stavu věci, jakož i důkazy, které jsou zjevně

nabízeny jen proto, aby byl účelově prodloužen spor; uvedené platí i v

odvolacím řízení (§ 211 o.s.ř.).

V projednávané věci z obsahu spisu a z obsahu protokolu o jednání před

odvolacím soudem ze dne 10.7.2008 vyplývá, že podáním došlým odvolacímu soudu

dne 28.5.2008 žalovaná navrhla, aby odvolací soud – kromě vyjmenovaných

listinných důkazů – provedl též důkaz opakovaným výslechem svědků Ing. B. C. a

Ing. M. S., kteří – jak uvedla - „se mohou vyjádřit k pracovnímu výkonu a

chování žalobkyně“. V průběhu jednání před odvolacím soudem dne 10.7.2008

poté, co byly provedeny ostatní, z její strany navržené důkazy, žalovaná

prostřednictvím pověřeného zaměstnance s právnickým vzděláním – JUDr. P. F.

prohlásila, že „na provedení výslechů svědků Ing. B. C. a Ing. S. netrvá“. Za

tohoto stavu tedy nelze odvolacímu soudu důvodně vytýkat, že bez dalšího

neprovedl opakovaný výslech jmenovaných svědků, kteří se k pracovní činnosti

žalobkyně vyjádřili již v rámci svých výpovědí před soudem prvního stupně dne

15.6.2004, a spatřovat v jeho postupu vadu řízení, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř.].

Za opodstatněnou nelze považovat ani námitku dovolatelky (mající povahu výtky

zmatečnostní vady uvedené v ustanovení § 229 odst. 3 o.s.ř.), že odvolací soud

u jednání dne 4.9.2008 vyslechl svědkyni D., „aniž by dal žalované možnost

vyjádřit se k navrhovanému důkazu a jeho provedení“.

Řízení je postiženo zmatečností ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o.s.ř.,

jestliže účastníku byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata

možnost jednat před soudem. Odnětím možnosti jednat před soudem se rozumí

takový postup soudu, jímž znemožnil účastníku realizaci těch procesních práv,

která mu občanský soudní řád dává, například právo účastnit se jednání, činit

přednesy, navrhovat důkazy, vyjadřovat se k provedeným důkazům apod. (srov.

kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.4.1997, sp. zn. 2 Cdon 1420/96,

uveřejněné pod č. 1 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997). O zmatečnost ve

smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o.s.ř. jde přitom jen tehdy, jestliže šlo o

postup nesprávný (uvažováno z hlediska zachování postupu určeného zákonem nebo

dalšími obecně závaznými právními předpisy) a jestliže se postup soudu projevil

v průběhu řízení a nikoli při vlastním rozhodování soudu.

Z obsahu protokolu o jednání před odvolacím soudem ze dne 4.9.2008, kterého se

zúčastnil pověřený zaměstnanec žalované JUDr. P. F., vyplývá, že jmenovanému

bylo umožněno činit přednesy, navrhovat důkazy a k provedenému dokazování se

mohl také vyjádřit; žádné výhrady k provedení důkazu výslechem svědkyně J. D.

přitom nevyslovil, naopak se na výslechu jmenované svědkyně aktivně podílel (se

souhlasem předsedy senátu položil svědkyni několik otázek), neměl žádné námitky

k protokolaci a přednesl i závěrečný návrh, v němž shrnul své stanovisko ke

skutkové i právní stránce věci. Žalované tak bylo (prostřednictvím pověřeného

zaměstnance) umožněno uplatnit všechna procesní práva, které jí zákon jako

účastníku řízení poskytuje; proto nelze uvažovat o tom, že by napadený rozsudek

odvolacího soudu byl postižen zmatečností podle ustanovení § 229 odst. 3 o.s.ř.

Dovolatelka konečně vytýká odvolacímu soudu, že při zkoumání, zda (ne)lze po

žalované spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále zaměstnávala, nevymezil

správně hypotézu právní normy obsažené v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce, a

že proto „nemohl spravedlivě rozhodnout“.

V projednávané věci odvolací soud – jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku – k

okolnostem významným pro úsudek o tom, zda (ne)lze po žalované spravedlivě

požadovat, aby žalobkyni dále zaměstnávala, náležitě přihlédl. Odvolacímu nelze

důvodně vytýkat, že v této souvislosti akcentoval, že žalobkyně byla ze strany

žalované „hodnocena negativně účelově“ a že „žalovaná neprokázala“, že

dosavadní pracovní výsledky žalobkyně a její postoj k plnění pracovních úkolů

byly (nej)horší ve srovnání s dalšími deseti zaměstnankyněmi pracujícími na

stejné pozici jako žalobkyně, neboť uvedená skutková zjištění zůstala přes

námitky žalované nezpochybněna. Z hlediska úvah o spravedlivosti požadavku

dalšího zaměstnávání žalobkyně u žalované pak nelze pominout ani osobu

žalobkyně (že „byla dlouholetou pracovnicí žalované“) a její celkový vztah k

ostatním zaměstnancům (byla předsedkyní odborové organizace, která s výpovědí

opakovaně nesouhlasila). Vytýká-li dovolatelka odvolacímu soudu, že se v této

souvislosti „vůbec nezabýval situací žalované ve směru strategických

organizačních změn“, potom opomíjí, že právě charakter předmětné organizační

změny mající za následek, že pracovní činnost, kterou žalobkyně spolu s dalšími

deseti zaměstnankyněmi vykonávala, neodpadla zcela, ale jen zčásti, modifikoval

možnost nezávislého výběru nadbytečného zaměstnance tak, že žalovaná mohla

vybrat jako nadbytečnou žalobkyni pouze tehdy, jsou-li tu takové okolnosti, že

po žalované nelze spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále zaměstnávala. Tento

závěr však ze zjištěných skutečností, významných pro vymezení hypotézy právní

normy obsažené v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce, nevyplývá, a proto

odvolací soud v souladu se zákonem dospěl ke správnému závěru, že „po žalované

lze spravedlivě požadovat, aby dále žalobkyni zaměstnávala, a že tedy není

naplněno ust. § 59 odst. 4 zák. práce tak, aby předmětná výpověď mohla být

shledána platnou“.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu ve věci samé je z hlediska

uplatněných dovolacích důvodů správný. Protože nebylo zjištěno, že by rozsudek

odvolacího soudu byl postižen vadou uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229

odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o.s.ř. nebo jinou vadou, která mohla mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky

dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 2, části věty před středníkem

o.s.ř. zamítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem

náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 3.750,- Kč [srov. § 7 písm.

c), § 10 odst. 3, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č.

49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální

částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13

odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), tedy celkem 4.050,-

Kč. Protože dovolání žalované bylo zamítnuto, soud jí ve smyslu ustanovení §

243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil, aby

tyto náklady žalobkyni nahradila. Náhradu nákladů dovolacího řízení je žalovaná

povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§

149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný .

V Brně dne 4. listopadu 2009

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu