Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 2245/2006

ze dne 2009-02-18
ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.2245.2006.1

22 Cdo 2245/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Marie Rezkové a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) Ing. E. Š., a b) V. Š., zastoupených

advokátem, proti žalovaným: 1) MUDr. V. Š., a 2) E. Š., zastoupeným advokátem,

o vyklizení nemovitostí a zrušení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v

Prostějově pod sp. zn. 6 C 301/2002, o dovolání žalobců proti rozsudku

Krajského soudu v Brně ze dne 10. ledna 2006, č. j. 21 Co 17/2005-82, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalovaným k

ruce společné a nerozdílné náklady dovolacího řízení ve výši 2 790,- Kč do tří

dnů od právní moci usnesení k rukám advokáta.

Žalobci se návrhem ze dne 28. 8. 2002 domáhali vyklizení nemovitosti – objektu

bydlení č. p. 4101 v k. ú. P. Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaní jsou synem

a snachou žalobců. Žalobce v roce 1985 zakoupil stavební pozemek, který později

převedl na žalované. Vymínil si však, že pokud by docházelo k dalším dispozicím

s pozemkem, bude o tom rozhodovat osobně. V roce 1989 bylo nutno řešit bytovou

situaci žalovaných, jejichž manželství podle tvrzení žalobce procházelo určitým

nepříznivým vývojem, a proto bylo prvořadým přáním žalobců, aby manželství

žalovaných zůstalo zachováno. Podle tvrzení žalobce žalovaný reagoval na

zátěžové životní situace od svého mládí prohlášením, že se oběsí, že mu uteče

manželka a on vše vystřílí apod. Bylo proto ujednáno, že žalobci a žalovaní

společně začnou stavět na zmíněné stavební parcele dům, později označený jako

dům č. p. 4101. Stalo se tak v letech 1989 a 1990. Vztahy účastníků byly v této

době dobré, na stavbu finančně přispíval žalobce (rozsah, v jakém přispíval, je

dnes předmětem samostatného sporu), který měl zájem v ekonomicky nejisté době

investovat svoje přebytečné finanční prostředky. Po dostavbě domu začali

žalovaní užívat první patro domu a bylo ujednáno, že přízemí domu budou užívat

žalobci. K tomu však nedošlo. Přízemí po určitou dobu užívali nájemci, poté

byla v roce 1993 uzavřena dohoda, že přízemí bude „přenecháno žalovaným“ za

náhradu 2 000,- Kč měsíčně. Mezi účastníky bylo totiž ujednáno, že až do konce

svého života může o nemovitostech rozhodovat žalobce. Ten pak v domě užíval

pouze příležitostně průchozí místnost a garáž. Žalovaný projevil zájem zřídit v

přízemí domu lékařskou ordinaci, k tomu však nedošlo. Poněvadž provoz celého

domu byl podle názoru žalovaných ekonomicky neúnosný, žalovaní se rozhodli, že

započnou se stavbou menšího, energeticky méně náročnějšího domku. Situace

dopadla tak, že stavební pozemek koupil žalobce sám. Záměr žalovaných stavět na

tomto pozemku menší rodinný domek akceptoval žalobce toliko pod podmínkou, že

bude sepsána notářským zápisem dohoda o uznání dluhu žalovaných ve výši 504

545,- Kč

a 522 537,- Kč a že bude ve prospěch žalobců zřízeno věcné břemeno na

nemovitosti žalovaných. Nutnost zřízení smlouvy o věcném břemeni byla žalovaným

vysvětlena tak, že žalobce investoval finanční prostředky do domu č. p. 4101 ve

vlastnictví žalovaných (podle vlastních slov poskytl žalovaným bezúročnou

půjčku), a je na místě, aby žalovaní učinili určitý projev důvěry a vděčnosti

ve vztahu k žalobci. K uzavření smlouvy došlo dne 4. 10. 1996. Na základě této

smlouvy zřídili žalovaní jako vlastníci domu č. p. 4101 v k. ú. P. ve prospěch

žalobců věcné břemeno, jehož obsahem bylo „doživotní a bezplatné bydlení

žalobců v domě, které bude pozůstávat z užívání všech obytných místností,

příslušenství a sociálního zařízení, domácí vodárny a ústředního topení, dvora,

zahrady i orné půdy parc. č. 7545/48 s právem příchodu a odchodu k těmto

místům“. Jak vyplývá z textu smlouvy (bod III.), věcné břemeno se zřizuje jako

kompenzace za poskytnutou bezúročnou půjčku, fyzickou pomoc a finanční přispění

při výstavbě předmětného domu. Žalovaní si přitom údajně nikdy nepřipouštěli,

že by mohlo dojít k realizaci smlouvy o zřízení věcného břemene. Mezi účastníky

vznikl poté spor v otázce návratnosti finančních prostředků, které do domu

investovali žalobci. Podle přesvědčení žalobců se žalovaní začali chovat

arogantně a jejich arogance se postupně zvyšovala. Žalovaní oproti tomu

zastávají stanovisko, že žalobce byl stižen trvalou představou, že musí o všem

rozhodovat, přičemž postavení žalobců mělo vždy vrchnostenský ráz, a právě

prostřednictvím jednotlivých písemných ujednání žalobci získávali neomezenou

kontrolu nad rodinou žalovaných. Tento spor nabýval na intenzitě. Zprvu běželo

o výtky žalobců, odsuzující nedostatečný vděk ze strany žalovaných. Poté došlo

k verbálním útokům, dokonce i fyzickému napadení, vzájemnému osočování,

vyhrožování a výčitkám. V konečném důsledku došlo k naprostému odcizení

účastníků, přičemž do sporu byly angažovány i děti žalovaných, kterým byl

zakázán styk s prarodiči, tedy žalobci. Dne 6. 5. 2002 vyzvali žalobci „pro

sjednání pořádku a vyrovnání vzájemných finančních vztahů“ žalované k vyklizení

nemovitosti. Žalovaní výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni žalobcům

neumožnili. Odvolávali se na to, že při uzavření dohody o zřízení věcného

břemene žádný z účastníků neměl v úmyslu, aby tato dohoda byla kdy skutečně

realizována, běželo údajně o určité gesto, které si žalobci vymínili jako

projev vděčnosti. Navíc žalovaní obývají nemovitost s dětmi a nemají možnost

jiného bydlení. Pokud by splnili požadavek žalobců, fakticky by přišli o

střechu nad hlavou.

Žalovaní samostatným návrhem podaným k soudu prvního stupně dne 6.

9. 2002 požadovali, aby bylo toto věcné břemeno za náhradu 30 000,- Kč zrušeno.

Uvedli, že při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene bylo současně

ujednáno, že na ně bude převedeno vlastnické právo k pozemku, na němž by

postavili menší rodinný dům. Pozemek však zakoupil žalobce, podle dohody jej

nepřevedl a se stavbou menšího rodinného domku rovněž nebylo započato. Když

byla smlouva o zřízení věcného břemene uzavírána, mělo jít o určitý projev

vděčnosti a pojistku při vzájemném vyrovnávání investic do předmětného domu. Od

samého počátku bylo smluvním stranám zřejmé, že dům bude obýván rodinou s

dětmi, a výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni neměl být nikdy realizován,

poněvadž bytová potřeba žalobců byla uspokojena. V mezidobí ovšem mezi

účastníky začalo docházet k závažným rozporům ohledně vyrovnání investic do

předmětného domu, které vyústily v řadu soudních sporů. Žalovaní zprvu

dovozovali, že v důsledku dlouhotrvajících a závažných sporů účastníků došlo k

hrubému nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. V průběhu řízení

pak vyslovili přesvědčení, že smlouva o zřízení věcného břemene je pro rozpor s

dobrými mravy neplatným úkonem, neboť touto smlouvou se žalovaní ocitli „ve

vazalském poměru k žalovaným“.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 6. 2004 spojil obě shora označené věci

ke společnému projednání pod spisovou značkou 6 C 301/2002.

Okresní soud v Prostějově („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

1. července 2004, č. j. 6 C 301/2002-33, výrokem pod bodem I. zamítl žalobu o

zrušení věcného břemene, zřízeného pro žalobce smlouvou ze dne 4. 10. 1999

(správně 1996), spočívajícím v právu doživotního a bezplatného bydlení v domě

č. p. 4101 v k. ú. P., a to užívání všech obytných místností, příslušenství,

sociálního zařízení, domácí vodárny, ústředního topení a dvora, zahrady a orné

půdy parc. č. 7545/48 v k. ú. P. s právem příchodu a odchodu k těmto místům za

náhradu 30 000,- Kč. Výrokem pod bodem II. zamítl žalobu na vyklizení objektu

bydlení č. p. 4101 v k. ú. P., O. ul. č. 104, žalovanými a výrokem pod bodem

III. rozhodl

o nákladech řízení. Soud prvního stupně učinil závěr, že smlouva o zřízení

věcného břemene je pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Smlouva od počátku

nesledovala deklarovaný účel, ale byla sepsána jako projev vděčnosti ze strany

žalovaných.

Žalobci, kteří měli v této době svoje bytové potřeby uspokojeny, touto smlouvou

měli v úmyslu realizovat fakticky neomezenou kontrolu nemovitosti. Pokud by

došlo k naplnění této smlouvy, žalovaní by prakticky ztratili s celou rodinou

možnost nemovitost obývat a museli by si hledat nové bydlení, to vše za

situace, kdy finanční prostředky vložené žalobci do stavby nemovitosti vymáhají

žalobci po žalovaných samostatně. Přístup žalobců ve vztahu k žalovaným tedy

nemůže být akceptován jako jednání, které lze zařadit do kategorie dobrých

mravů, takže i kdyby smlouva o zřízení věcného břemene byla shledána platnou,

výkon práv z této smlouvy by byl v rozporu s dobrými mravy, přičemž soud

prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně uvedl důvody, pro které

shledal rozpor výkonu práv žalobců na vyklizení s dobrými mravy, když se

jednalo mimo jiné o důvody, pro které dospěl k závěru, že smlouva o zřízení

věcného břemene je neplatná pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 39

občanského zákoníku (dále „ObčZ“). Uzavřel, že tento rozpor je dán okolnostmi,

že smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena v souvislosti s uspořádáním

vzájemných vztahů mezi účastníky daných v souvislosti se stavbou a financováním

domu jako určitá forma zadostiučinění za finanční a jinou pomoc ze strany

žalobců, kteří však poskytnuté finanční plnění požadují zpět.

Dále soud prvního stupně zdůraznil, že žalobci od počátku nesledovali účel

věcného břemene, kterým je realizace využití užitné hodnoty nemovitostí

patřících vlastnicky jinému subjektu, když měli zajištěnu jinou možnost

bydlení, a neměli tak od počátku zájem nemovitosti užívat, zatímco žalovaní

naopak výstavbou zajišťovali svou bytovou potřebu. Soud prvního stupně též

poukázal na skutečnost, že sám žalobce v rámci účastnické výpovědi nebyl

schopen říci, zda by při úspěšném uplatnění žaloby na vyklizení využili se

žalobkyní možnost užívat předmětný dům, a že si od vyklizení slibuje především

dohodu s žalovanými ve snaze dosáhnout finančního plnění ze strany žalovaných

nebo jiného narovnání vztahů mezi účastníky.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání účastníků rozsudkem ze dne

10. ledna 2006, č. j. 21 Co 17/2005-82, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil

a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud „převzal skutkové a

právní závěry soudu prvního stupně“. Z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu

vyplývá, že smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 4. 10. 1996 je pro rozpor

s dobrými mravy neplatná. Odvolací soud se ztotožnil i se závěry soudu prvního

stupně, že „výkon práv žalobců je v rozporu s dobrými mravy“, přičemž

zdůraznil, že žalobci se domáhali vyklizení žalovaných z nemovitosti za

situace, kdy žalovaní nemají jinou možnost bydlení, zatímco bytová potřeba

žalobců je uspokojena jiným způsobem, když navíc žalobci ani v řízení před

soudem prvního stupně netvrdili, že by skutečně měli zájem uspokojovat svou

potřebu bydlení v objektu, jehož vyklizení se domáhají, ale účelem podané

žaloby je především snadnější dosažení dohody a výkon práv žalobců tak má

sloužit jako určitá forma nátlaku za účelem dosažení jiného cíle.

Odvolací soud závěry soudu prvního stupně doplnil tak, že holé vlastnictví

žalovaných (které by v případě platnosti smlouvy zůstalo žalovaným zachováno)

by bylo ve skutečnosti ještě dále omezeno, a to plnou mocí, vystavenou ve

prospěch žalobce, na základě které bylo žalobci umožněno s nemovitostí

„jakkoliv disponovat“. Nepřichází pak tedy do úvahy ani vyhovění žalobě na

zrušení věcného břemene, neboť na základě neplatné smlouvy žádné věcné břemeno

nevzniklo. Pokud se žalobci domáhají, aby žalovaní nemovitost vyklidili, není

tu dán žádný právní důvod k uložení této povinnosti, poněvadž smlouva o zřízení

věcného břemene je absolutně neplatným právním úkonem.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, jehož přípustnost

opírají o § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále „OSŘ“). Žalobci

především polemizují se skutkovými závěry soudů obou stupňů. Následně dovozují,

že se žádného porušení dobrých mravů nedopustili. Odvolací soud se podle názoru

dovolatelů vůbec nevyjádřil k písemným dohodám účastníků, z nichž mimo jiné

vyplývá, že obě rodiny budou v předmětném domě bydlet společně. Poukazem na

dobré mravy by měly být postiženy jen ty smlouvy, které hrubě urážejí veřejné

mínění, mravy společnosti a soudu. Žalobci postavili dům, „napsali jej na syna

a snachu“, aby se nerozvedli, a dali jim na rozmyšlenou, kde budou bydlet.

Zpočátku se proto žalovaní vůbec necítili jako vlastníci. Žalobkyně bydlí ve

stísněných podmínkách u dcery. Tzv. „plná moc“ žalobce k dispozici s domem je

pouze symbolická a žádný notář by na jejím základě nebyl ochoten jednat.

Žalobci v plném rozsahu zaplatili investice do domu. Nyní žalovaní zahájili

stavbu nového rodinného domu, ačkoliv žalobcům peníze nevrátili. Podle názoru

dovolatelů není smlouva o zřízení věcného břemene pro rozpor s dobrými mravy

neplatná a ani samotný výkon práv žalobců domáhajících se vyklizení není s

dobrými mravy v rozporu. Navrhli, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen

a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaní ve vyjádření uvedli, že napadené rozhodnutí neřeší otázku zásadního

právního významu. Žalobci se pokoušejí rozšířit spor o vzájemné složité vztahy

při financování nemovitosti. Tímto způsobem není možno s věcně správným

rozhodnutím soudu prvního stupně polemizovat. Navrhli, aby dovolání bylo

odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky, zabývaje se dovoláním žalobců, po zjištění, že

toto dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnými osobami (účastníky řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240

odst. 1 OSŘ, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1

věta první OSŘ) a dospěl k závěru, že dovolání žalobců směřuje proti

rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 OSŘ).

Odvolací soud dovoláním napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního

stupně, jímž byla zamítnuta žaloba žalobců na vyklizení nemovitosti, a žaloba

žalovaných na zrušení věcného břemene.

Ve vztahu k potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu o zamítnutí

vzájemného návrhu na zrušení věcného břemene nejsou žalobci subjektivně

legitimováni k podání dovolání.

K podání dovolání je oprávněn pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím

odvolacího soudu nastala újma, odstranitelná tím, že dovolací soud toto

rozhodnutí zruší (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze

dne

30. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní

judikatura, 1998, pod pořadovým č. 28 nebo usnesení Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 29. 7. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1760/98, uveřejněné v časopise

Soudní judikatura, 2000, pod pořadovým č. 7). Uvedený závěr pak platí i tehdy,

jestliže dovolateli sice byla rozhodnutím odvolacího soudu způsobena újma na

jeho právech, avšak nelze ji odstranit zrušením napadeného rozhodnutí, neboť

rozhodujícím je výrok rozhodnutí odvolacího soudu (usnesení Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 25. února 1999, sp. zn. 21 Cdo 2023/98, uveřejněné ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 2000, pod pořadovým č. 39).

Zamítavým výrokem ohledně vzájemného návrhu na zrušení věcného břemene tak

nebyla žalobcům způsobena újma odstranitelná zrušení napadeného výroku rozsudku

odvolacího soudu.

Naproti tomu jsou žalobci subjektivně legitimováni k podání dovolání proti

potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu o zamítnutí žaloby na vyklizení

žalovaných.

Žalobci napadli dovoláním rozsudek odvolacího soudu, jímž byl

rozsudek soudu prvního stupně o věci samé potvrzen. Protože dovolání podle §

237 odst. 1 písm. b) OSŘ není v této věci přípustné (ve věci nebylo soudem

prvního stupně vydáno rozhodnutí ve věci samé, které by odvolací soud zrušil),

může být přípustnost dovolání v této věci založena jen při splnění předpokladů

uvedených v § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, tj. dospěje-li dovolací soud k závěru,

že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní

význam, tj. pouze tehdy, jde-li o řešení právních otázek.

Dovolání v tomto případě (má-li dovolatel zato, že rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam) lze proto podat především

z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a

odst. 2 písm. b) OSŘ]; z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. a) OSŘ je

dovolatel oprávněn napadnout rozhodnutí odvolacího soudu jen za předpokladu, že

tvrzená vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,

je bezprostředním důsledkem řešení otázky procesněprávní povahy. Z důvodu, že

vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části

oporu v provedeném dokazování, lze rozhodnutí odvolacího soudu napadnout, jen

je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ, popřípadě podle

obdobného užití těchto ustanovení podle § 238 a § 238a OSŘ (srov. § 241a odst.

3 OSŘ). Dovolací důvod podle § 241a odst. 3 OSŘ totiž neslouží k řešení

právních otázek, ale k nápravě případného pochybení spočívajícího v tom, že

odvolací soud dospěl ke skutkovému zjištění (a na něm založil své rozhodnutí),

které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.

Protože pouze posouzení právních otázek, které byly v rozhodnutí odvolacího

soudu řešeny, může vést k závěru o zásadním významu napadeného rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce, není dovolatelem uplatněný dovolací důvod

podle § 241a odst. 3 OSŘ způsobilým podkladem pro úvahu dovolacího soudu, zda

napadené rozhodnutí má ve věci samé ve smyslu § 237 odst. 3 OSŘ po právní

stránce zásadní význam, a tedy ani pro posouzení, zda je dovolání přípustné

podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ; k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem

podle § 241a odst. 3 OSŘ proto nemůže být při posouzení, zda je dovolání

přípustné podle

§ 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, přihlédnuto (srov. též právní názor vyjádřený v

usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21

Cdo 541/2004, uveřejněném pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004).

Zamítavé rozhodnutí odvolacího soudu ohledně vyklizení žalovaných je

založeno jednak na právním závěru o absenci aktivní věcné legitimace z důvodu

neplatnosti smlouvy o zřízení věcného břemene pro její rozpor s dobrými mravy

a jednak na závěru, že výkon práva žalobců na vyklizení žalovaných je v daném

případě v rozporu s dobrými mravy.

Dovolací soud vychází z ustálených závěrů soudní praxe potud, že

spočívá-li rozsudek, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně,

na posouzení více právních otázek, z nichž každé samo o sobě vede k zamítnutí

žaloby, není dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ přípustné, jestliže

řešení některé z těchto otázek nebylo dovoláním zpochybněno, nebo jestliže

ohledně některé z těchto otázek není splněna podmínka zásadního právního

významu napadeného rozhodnutí ve věci samé (usnesení Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 27. října 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, 2006, pod pořadovým č. 48).

Ve vztahu k právnímu závěru, že výkon práv žalobců v souzené věci je v

rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ, vychází dovolací

soud z názoru, že oprávnění učinit otázku aplikace § 3 odst. 1 ObčZ o zákazu

výkonu práva v rozporu s dobrými mravy předmětem svého přezkumu je dáno

dovolacímu soudu pouze v případě zjevné nepřiměřenosti relevantních úvah soudů

v nalézacím řízení (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 21. června 2007, sp. zn. 28 Cdo 2160/2007, uveřejněné v Souboru civilních

rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 5309).

Dobré mravy „jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných

zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby

každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické

společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj

morální obsah

v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě

v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.

Takovéto hodnocení přísluší výhradně obecným soudům“ (k tomu srovnej usnesení

Ústavního soudu České republiky ze dne 26. února 1998 sp. zn. II. ÚS 249/97,

uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, C. H. Beck, 1998, sešit

10, pod pořadovým č. 14).

Ve vztahu k charakteru § 3 odst. 1 ObčZ platí, že uvedené ustanovení patří

k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, které tak

přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě

vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu.

Odpovídající úsudek soudu musí být podložen důkladnými skutkovými zjištěními a

současně přesvědčivě dokládat, že tato zjištění dovolují v konkrétním případě

závěr, že výkon práv je s dobrými mravy skutečně v rozporu (k tomu srovnej

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. srpna 2003, sp. zn. 21 Cdo

633/2002, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí, C. H. Beck, pod pořadovým

č. C 2084).

Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku podrobně a s ohledem na konkrétní

okolnosti případu (byť s částečným odkazem na závěry vyslovené soudem prvního

stupně) vyložil, v čem spatřuje výkon práv žalobců domáhajících se vyklizení za

rozporný s dobrými mravy (a potud dovolací soud na rozhodnutí odvolacího soudu

odkazuje), když přezkum skutkových závěrů odvolacího soudu, z nichž závěr o

rozporu výkonu práv žalobců s dobrými mravy vyplývá, v případě dovolání

opírajícího se

o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ nepřipadá do úvahy. Jeho závěry v daném

ohledu jsou dostatečně srozumitelné a opírající se o konkrétní skutková

zjištění, přičemž nelze učinit závěr, že by závěry odvolacího soudu

reflektující výše provedený výklad institutu dobrých mravů byly zjevně

nepřiměřené. Posouzení otázky výkonu práv žalobců v souladu s dobrými mravy tak

v daném případě přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

OSŘ nezakládá.

S přihlédnutím k uvedenému závěru se tak již dovolací soud nemusel zabývat

posouzením správnosti druhého právního závěru odvolacího soudu, že smlouva

o zřízení věcného břemene je neplatná pro rozpor s dobrými mravy, neboť ani

případná důvodnost v této části podaného dovolání by neměla za následek

přípustnost dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Protože dovolání žalobců směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento

mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky dovolání

podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. b), c) OSŘ odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst.

1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ. Náklady představují odměnu advokáta za

zastoupení žalovaných v dovolacím řízení s vypracováním vyjádření k dovolání a

činí podle § 1 odst. 1, § 7 písm. d), f), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve

spojení s § 15, § 17 odst. 1 písm. b), odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky č.

484/2000 Sb., ve znění před novelou provedenou vyhláškou č. 277/2006 Sb., 2

640,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů ve výši 150,- Kč podle § 13

odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění před novelou

provedenou vyhláškou č. 276/2006 Sb., za jeden úkon právní služby u každého z

žalovaných spočívající ve vyjádření každého z žalovaných k dovolání žalobců (§

11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb.), (2 x 75,- Kč); náklady

dovolacího řízení na straně žalovaných tak činí celkem 2 790,- Kč.

Výrok o společném a nerozdílném oprávnění a závazku k náhradě nákladů

dovolacího řízení je založen ustanovením § 140 odst. 1 věty druhé OSŘ per

analogiam, neboť v předmětné věci mají účastníci ve vztahu k řízení o zrušení

věcného břemene postavení nerozlučných společníků (§ 91 odst. 2 OSŘ). Dovolací

soud proto uložil žalobcům povinnost společně a nerozdílně nahradit žalobcům k

ruce společné

a nerozdílné náklady dovolacího řízení ve výši 2 790,- Kč do tří dnů od právní

moci usnesení k rukám zástupce žalovaných (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, § 167

odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobci povinnost uloženou jim tímto rozhodnutím, mohou se

žalovaní domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 18. února 2009

JUDr. Marie Rezková

předsedkyně senátu