Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 4954/2015

ze dne 2016-01-13
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4954.2015.1

22 Cdo 4954/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně M. P., zastoupené JUDr. Dagmar Žilkovou, advokátkou se sídlem v

Bruntále, nám. J. Žižky 39/2, proti žalovanému F. H., zastoupenému Mgr. Josefem

Tobiáškem, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 35/1a, o určení

vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově pod

sp. zn. 15 C 159/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 17. června 2015, č. j. 71 Co 225/2014-153, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle § 243f odst. 3 věty první občanského soudního řádu v odůvodnění usnesení,

jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací

soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí

vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací

řízení zastaveno.

Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově (dále jen „soud prvního stupně“)

rozsudkem ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 15 C 159/2012-91, zamítl žalobu na

určení, že žalobkyně je vlastnicí garáže bez č. p. na pozemku parc. č. 2216

(dále jen „garáž“), zapsané v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj,

katastrální pracoviště v Krnově na LV č. 5368 pro obec K., k. ú. O. P. (výrok

I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“)

rozsudkem ze dne 11. června 2014, č. j. 71 Co 225/2014-114, rozsudek soudu

prvního stupně změnil tak, že určil, že žalobkyně je vlastnicí garáže (výrok

I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

K dovolání žalovaného Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 24. února 2015, č. j. 22

Cdo 4742/2014-137, rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení.

Odvolací soud rozsudkem ze dne 17. června 2015, č. j. 71 Co 225/2014-153,

rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. potvrdil (výrok I.) a

rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť rozhodnutí odvolacího

soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva, která je řešena judikaturou

odlišně. Dovolatelka dopodrobna rekapituluje skutkový stav a průběh řízení,

přičemž zdůrazňuje, že garáž - ať platně či nikoliv - zakoupila, zaplatila za

ní kupní cenu, převzala ji a jako vlastník se k ní v dobré víře chovala,

platila daně, platila podíl na spotřebě elektrické energie, přičemž tuto

skutečnost respektoval i žalovaný. Všechny okolnosti svědčí pro její dobrou

víru vztahující se k tomu, že je vlastníkem garáže. Žalovaný nikdy vlastníkem

nebyl, k zápisu jeho vlastnického práva došlo pouze na základě jeho

nepravdivého prohlášení. Žalobkyně s odkazem na judikaturu zdůrazňuje nutnost

individuálního posouzení, poukazuje na to, že v době koupě byl obdobný způsob

„převodu zejména garáží obvyklý, stavby obdobného charakteru se převáděly mezi

občany často jen na základě ujednání mezi nimi, a to zejména proto, že stavby

nebyly zapsány v katastru nemovitostí (střediscích geodézie)“. Odkazuje i na

nález Ústavního soudu I. ÚS 2576/10, z něhož má vyplývat, že Ústavní soud

hodnotí dobrou víru se zřetelem ke všem okolnostem, tedy i z hlediska jeho

subjektivního vnímání držby. Na počátku její držby byla kupní smlouva, dobrou

víru jistě utvrzoval fakt, že stejným způsobem „vlastnili“ garáže i ostatní

vlastníci v dané lokalitě. Její subjektivní dobrá víra trvala až do roku 2013. Dále upozorňuje na údajné pochybení katastrálního úřadu, jímž mělo být narušeno

její právo na spravedlivý proces. Závěrem poukazuje na rozdíly v původním

rozhodnutí odvolacího soudu a rozhodnutí dovolacího soudu, z čehož dovozuje, že

judikatura není jednotná. S ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud

napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení. Žalovaný se k dovolání nevyjádřil. Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů. Protože ke vzniku vlastnického práva žalobkyně vydržením mělo dojít před 1. lednem 2014, postupoval dovolací soud podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, neboť řízení v

projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej článek II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – (dále jen „o. s. ř.“). Podle § 237 o. s. ř.

není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Má-li být dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř. proto, že napadené rozhodnutí

závisí na řešení otázky hmotného či procesního práva rozhodované dovolacím

soudem rozdílně, musí být z dovolání patrno, ve kterých rozhodnutích dovolacího

soudu je tato otázka rozdílně řešena [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 29. října 2014, sp. zn. 32 Cdo 3232/2014, či usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 22. července 2015, sp. zn. 30 Cdo 884/2015 (obě dostupná na www.nsoud.cz

)].

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

V posuzovaném případě není dovolání přípustné již z toho důvodu, že dovolatelka

nevymezila otázku přípustnosti dovolání ve shodě s výše uvedenou judikaturou.

Namítá-li dovolatelka, že rozhodovací praxe dovolacího soudu je rozdílná

(nejednotná), je třeba v dovolání vymezit navzájem si rozporující právní

závěry, k nimž Nejvyšší soud v minulosti dospěl. Přípustnost dovolání z tohoto

důvodu přitom nemůže založit námitka, že nejednotná jsou rozhodnutí odvolacího

soudu a rozhodnutí dovolacího soudu. V takovém případě by bylo možné vymezit

otázku přípustnosti dovolání toliko odchýlením se od rozhodovací praxe

dovolacího soudu, případně námitkou, že právní otázka dovolacím soudem již

dříve vyřešená má být posouzena jinak. To však dovolatelka nečiní, nýbrž ve své

podstatě jen polemizuje s dřívějším rozhodnutím dovolacího soudu, kterým bylo

zrušeno v pořadí první rozhodnutí odvolacího soudu vyznívající pro ni příznivě.

Polemika s rozhodnutími soudů bez přesného vymezení otázky však k přípustnosti

dovolání zcela zjevně nepostačuje. Z judikatury Ústavního soudu potom vyplývá,

že pokud Nejvyšší soud požaduje po dovolateli dodržení zákonem stanovených

formálních náležitostí dovolání, nejedná se o přepjatý formalismus, ale o

zákonem stanovený postup [např. usnesení Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2015,

sp. zn. I. ÚS 1092/15 (dostupné na http://nalus.usoud.cz)].

Nad rámec uvedeného Nejvyšší soud připomíná, že skutečnost, zda držitel je se

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo náleží, je třeba

vždy hodnotit objektivně, a nikoli pouze ze subjektivního hlediska (osobního

přesvědčení) samotného účastníka. Držitel není „vzhledem ke všem okolnostem“ v

dobré víře v případě, že je sice subjektivně přesvědčen, že mu věc anebo právo

patří, avšak při zachování obvyklé opatrnosti by musel vědět, že tomu tak není.

Protože dobrou víru je třeba hodnotit objektivně, nelze dospět k závěru, že za

stejné situace by jedna osoba byla v takto kvalifikované dobré víře, a druhá

nikoliv; to se týká i právních předchůdců [usnesení Ústavního soudu ze dne 3.

června 2004, sp. zn. III. ÚS 50/04 (dostupné na http://nalus.usoud.cz), obdobně

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99

(publikovaný v časopise Soudní rozhledy, 2001, č. 5, str. 152)].

Z objektivního hodnocení dobré víry vycházejí i dovolatelkou zmiňovaný rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2013, sp. zn. 22 Cdo 1039/2012 (uveřejněný

pod č. C 12 253 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu,

C. H. Beck – dále jen „Soubor“), a rozsudek ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 22

Cdo 1096/2010 (uveřejněný pod č. C 10 710 v Souboru), které k uvedenému

dodávají, že je třeba při objektivním hodnocení dobré víry přihlédnout ke všem

skutečnostem případu. Objektivní hodnocení dobré víry potom nezpochybňuje ani

dovolatelkou zmiňovaný nález Ústavního soudu ze dne 11. května 2011, sp. zn. I.

ÚS 2576/10 (dostupný na http://nalus.usoud.cz), který je mimoto od posuzovaného

případu skutkově zcela odlišný.

Z judikatury dovolacího soudu se dále podává, že dobrá víra držitele, která je

dána se zřetelem ke všem okolnostem věci, se musí vztahovat i k okolnostem, za

nichž vůbec mohlo věcné právo vzniknout, tedy i k právnímu důvodu (titulu), na

jehož základě mohlo držiteli vzniknout vlastnické právo [srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 1997 sp. zn. 2 Cdon 1178/96 (publikovaný v

časopise Právní rozhledy, 1997, č. 11, str. 587)]. Z rozsudku Nejvyššího soudu

ze dne 10. října 2002, sp. zn. 22 Cdo 490/2001 (uveřejněného pod č. C 1481 v

Souboru), vyplývá, že „pokud se ujal někdo v roce 1974 držby nemovitosti na

základě smlouvy o jejím převodu, která nebyla registrována státním notářstvím,

nemohl být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem této

nemovitosti, i když subjektivně mohl být o svém vlastnictví přesvědčen.

Požadavek registrace smlouvy byl v občanském zákoníku jasně a jednoznačně

vymezen.“ K tomuto rozsudku se dovolací soud ve své následné judikatuře

opakovaně přihlásil a své závěry precizoval, jak je patrné například z rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 22 Cdo 4181/2008 (uveřejněného

pod č. C 9328 v Souboru). V tomto rozsudku dovolací soud dovodil, že „v

případě, kdy titulem držby byla převodní smlouva uzavřená a registrovaná

státním notářstvím přede dnem 1. 1. 1993, mohl být nabyvatel v dobré víře, že

se stal vlastníkem převáděných nemovitostí až od okamžiku, kdy se dozvěděl, že

převodní smlouva byla registrována státním notářstvím“.

Tyto závěry judikatury dovolacího soudu, na nichž odvolací soud postavil

napadené rozhodnutí, žalobkyně v dovolání nijak nerozporuje, ani neuvádí, proč

by se neměly ve věci aplikovat. Dovolání se v zásadě jen omezuje na uvedení

jiných skutečností, které měly žalobkyni utvrzovat v její dobré víře. Nutno

ovšem podotknout, že pokud žalobkyně měla být již od počátku zpochybněna na své

dobré víře pro nezpůsobilost nabývacího titulu, potom její přesvědčení, že je

vlastnicí garáže na základě později nastalých skutečností (například na základě

placení daně, odvodů za energie, respektování jejího „vlastnického práva“

žalovaným), je třeba vnímat jako ryze subjektivní, nezakládající objektivně

hodnocenou dobrou víru, tedy takové, které nemůže vést k vydržení vlastnického

práva podle § 134 obč. zák.

Dovolací soud nadto uvádí, že ve svém předchozím rozhodnutí v této věci

(rozsudek ze dne 24. února 2015, č. j. 22 Cdo 4742/2014-137), jímž zrušil

rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení a na který v plném

rozsahu odkazuje, jasně vysvětlil důvody, pro které v dané věci nemohla být

žalobkyně v dobré víře a které bránily vydržení vlastnického práva. Ač

dovolatelka polemizuje toliko se závěrem, že ani nedostatek registrace kupní

smlouvy státním notářstvím nebránil možnému vydržení vlastnického práva (ač ani

tato námitka není z výše uvedených důvodů opodstatněná), primárně dospěl

dovolací soud k závěru, že možné vydržení vylučuje již posouzení kupní smlouvy

jako absolutně neplatné pro její nesrozumitelnost (s čím dovolatelka v dovolání

žádným způsobem nepolemizuje). V souladu s tím je ostatně i tvrzení uváděné

samotnou dovolatelkou v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, že kupní

smlouva ze dne 14. srpna 1979 nebyla způsobilá k zápisu do „katastru

nemovitostí“ a ani nebyla předložena k registraci tehdejšímu státnímu

notářství.

Tyto závěry odvolací soud při nezměněném skutkovém stavu správně v plném

rozsahu respektoval a jeho rozhodnutí je z hlediska uplatněných dovolacích

důvodů v rovině právního posouzení správné.

Namítá-li dále žalobkyně porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý

proces v souvislosti s údajným pochybením katastrálního úřadu, je třeba

zdůraznit, že předmětem tohoto soudního řízení není přezkum postupu

katastrálního úřadu, a proto ani případné pochybení katastrálního úřadu by

nemohlo na správnosti závěrů odvolacího soudu ničeho změnit.

Správnost závěrů nezpochybňuje ani skutečnost, že žalovaný má být v katastru

nemovitostí nesprávně uveden jako vlastník garáže, neboť je na skutečném

vlastníkovi, případně na jeho právním nástupci, aby se domáhal ochrany

vlastnického práva. V případě žalobkyně však její vlastnické právo prokázáno

nebylo, a proto byla žaloba zcela správně zamítnuta pro nedostatek aktivní

věcné legitimace.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání přípustným, podle § 243c odst. 1 o. s.

ř. dovolání žalobkyně odmítl.

Podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. bylo-li dovolání odmítnuto nebo

bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení odůvodněno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. ledna 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu