Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4742/2014

ze dne 2015-02-24
ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.4742.2014.1

22 Cdo 4742/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně M. P., zastoupené JUDr. Dagmar Žilkovou, advokátkou se sídlem v

Bruntále, nám. J. Žižky 2, proti žalovanému F. H., zastoupenému Mgr. Josefem

Tobiáškem, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, o určení

vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále – pobočka v Krnově pod

sp. zn. 15 C 159/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 11. června 2014, č. j. 71 Co 225/2014-114, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. června 2014, č. j. 71 Co

225/2014-114, se ruší a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově (dále jen „soud prvního stupně“)

rozsudkem ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 15 C 159/2012-91, zamítl žalobu na

určení, že žalobkyně je vlastnicí nemovitosti garáže bez č. p. na pozemku parc.

č. 2216 (dále jen „garáž“) zapsané v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský

kraj, katastrální pracoviště v Krnově na LV č. 5368 pro obec K., k. ú. O.

(výrok I.), uložil žalobkyni povinnost nahradit žalovanému náklady řízení ve

výši 6 712,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.) a povinnost

nahradit České republice na účet soudu prvního stupně náklady řízení ve výši

243,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.). Podle soudu prvního

stupně žalobkyně garáž nenabyla na základě kupní smlouvy ze dne 14. 8. 1979, a

to pro neplatnost smlouvy z důvodu její neurčitosti a z důvodu chybějící

registrace státním notářstvím. Žalobkyně garáž nenabyla ani na základě jí

tvrzeného vydržení, neboť nebyla v objektivní dobré víře, že je její vlastnící.

Žalobkyně sice podle svých slov měla nabýt garáž v roce 1979, daň z nemovitostí

nicméně začala platit až v roce 1993. Do roku 2012 neprojevila žádný zájem a

žádnou aktivitu směřující ke zjištění, zda jí tvrzená kupní smlouva byla

zanesena do katastru a přes obecnou vědomost o potřebě registrace smluv o

převodu nemovitostí státním notářstvím smlouvu k registraci nepředložila.

Žalobkyně tak nejednala s obvyklou péčí vlastníka, kterou lze při správě

vlastnictví po vlastníkovi žádat ke zjištění a zajištění vlastnického práva a

jeho rozsahu.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“)

rozsudkem ze dne 11. června 2014, č. j. 71 Co 225/2014-114, rozsudek soudu

prvního stupně změnil tak, že určil, že žalobkyně je vlastnicí garáže (výrok

I.), uložil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 18

716,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.) a povinnost nahradit

žalobkyni náklady odvolacího řízení ve výši 14 019,- Kč do tří dnů od právní

moci rozsudku (výrok II.). Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního

stupně v tom, že kupní smlouva ze dne 14. 8. 1979 je absolutně neplatná pro

její nesrozumitelnost a chybějící registraci státním notářstvím, nesouhlasil

však s tím, že žalobkyně vlastnické právo ke garáži nevydržela. Od uzavření,

byť neplatné smlouvy, se žalobkyně chovala jako vlastnice, její vlastnické

právo respektoval i samotný žalovaný, když garáž užíval toliko s jejím

svolením, a poté, co žalobkyně žádala v roce 2002 vrácení klíčů, jí klíče

vrátil. Skutečnost, že žalovaný je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník

garáže, je pro právní posouzení věci irelevantní, pokud k zápisu do katastru

došlo toliko na základě prohlášení žalovaného. Žalobkyně na rozdíl od

žalovaného prokázala (byť neplatný) nabývací titul, přičemž z pohledu

odvolacího soudu je nepodstatné, jak došlo k vybudování garáže – zda přestavbou

či jejím novým zhotovením, neboť žalovaný prokazatelně stavebníkem být nemohl.

Od roku 1979 byla žalobkyně přesvědčena, že vlastnické právo ke garáži nabyla a

takto žila v přesvědčení až do roku 2012. Žalobkyně tudíž splnila podmínku

desetileté vydržecí doby, a vlastnictví ke garáži tak vydržela.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť napadené rozhodnutí

závisí na posouzení otázky hmotného práva, při jejímž posouzení se odvolací

soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, případně která je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně. Nesouhlasí se závěry odvolacího soudu,

že se žalobkyně od uzavření neplatné kupní smlouvy chovala jako vlastnice a že

její vlastnické právo respektoval. Naopak soud prvního stupně v rámci hodnocení

provedených důkazů uzavřel, že tvrzení žalobkyně ohledně původu stavby jsou

rozporná, když z dokazování nebylo jednoznačně zjištěno, kdo z účastníků a kdy

spornou nemovitost nabyl. Především poukazuje na výslechy svědků R., B. a M. a

následně uvádí, že závěry odvolacího soudu nemají oporu ve skutkových

zjištěních soudu prvního stupně a aniž by odvolací soud provedl další

dokazování, nebylo možno k takovýmto závěrům dojít. Dále žalovaný namítá, že

žalobkyně nemohla být s ohledem na právní názor Nejvyššího soudu vyjádřený v

rozsudku ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 22 Cdo 4181/2008, v dobré víře, že je

vlastnicí garáže, neboť svou dobrou víru nemohla opírat o smlouvu, která nebyla

registrována státním notářstvím. Sporná je i samotná faktická držba. Odvolací

soud se podle jejího názoru nevypořádal s otázkou vzniku oprávněné držby

žalobkyně, běhu vydržecí doby a jejího uplynutí. Z odůvodnění napadeného

rozhodnutí není patrné, kdy mělo k počátku běhu vydržecí doby dojít. Naopak

žalovaný se ke sporné garáži choval jako vlastník, uzavřel s vlastníkem pozemku

nájemní smlouvu, hradil náklady na elektrickou energii apod. Sama žalobkyně

začala usilovat o zápis jejího údajného vlastnického práva do katastru

nemovitostí až poté, co do něj byl zapsán jako vlastník žalovaný. S ohledem na

uvedené navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil

odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalobkyně s dovoláním nesouhlasí. Žalovaný podle jejího názoru v podstatě

namítá, že kupní smlouva ze dne 14. 8. 1979 je absolutně neplatná, protože

nebyla registrována tehdejším státním notářstvím, a dále polemizuje s názorem

odvolacího soudu, který přisvědčil žalobkyni, že nabyla vlastnické právo ke

garáži vydržením. Žalobkyně dále shrnuje skutkový stav tak, jak se podle ní

udál, přičemž dospívá k závěru, že skutkové okolnosti svědčí o její dobré víře

a nikoliv žalovaného. S ohledem na uvedené považuje rozsudek odvolacího soudu

za věcně správný, a proto navrhuje, aby dovolací soud dovolání zamítl. Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů.

Protože ke vzniku vlastnického práva žalobkyně vydržením mělo dojít před 1. lednem 2014, postupoval dovolací soud podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 11. června 2014,

dovolací soud projednal dovolání a rozhodl o něm podle občanského soudního

řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále jen „o. s. ř.“). Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. proto, že napadené

rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného či procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku hmotného či procesního práva

jde a od které ustálené rozhodovací praxe se při řešení této otázky odvolacím

soudem odchyluje [k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září

2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 (uveřejněné pod č. 4/2014 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz)], resp. proto, že dovolacím

soudem vyřešená právní otázka má být posouzena jinak, jde o způsobilé vymezení

přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř. jen tehdy, je-li z

dovolání patrno, od kterého svého řešení otázky hmotného či procesního práva se

má – podle mínění dovolatele – dovolací soud odchýlit [k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, nebo

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 (obě

dostupná na www.nsoud.cz)]. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.). Dovolatel v první řadě namítá, že závěry odvolacího soudu o vydržení

vlastnického práva žalobkyní nemají oporu ve skutkových zjištěních soud prvního

stupně. Tato námitka však přípustnost dovolání založit nemůže, neboť dovolatel

v této souvislosti nevymezil otázku hmotného či procesního práva, která by

zakládala přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. Ostatně dovolatel uplatňuje

dovolací důvod, „že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle

obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování“, který však od 1. ledna 2013 není způsobilým dovolacím důvodem (§ 241a o. s. ř.). Taktéž v souvislosti s dalšími námitkami vyjma námitky směřující proti

oprávněnosti držby dovolatel řádně nevymezil otázku přípustnosti dovolání podle

§ 237 o. s. ř., a proto se jimi dovolací soud nemohl zabývat. Dovolatel však namítal, že odvolací soud v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu

ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 22 Cdo 4181/2008, posoudil otázku oprávněné

držby, když od smlouvy o převodu nemovitostí, která nebyla registrována státním

notářstvím, není možné odvozovat objektivní dobrou víru. Tato námitka je důvodná, neboť odvolací soud se odchýlil od rozhodovací praxe

dovolacího soudu. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro

sebe (§ 129 odst. 1 obč. zák.). Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v

dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným (§ 130

odst. 1 věta první obč. zák.). Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-

li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o věc movitou, a po dobu

deseti let, jde-li o nemovitost (§ 134 odst. 1 obč. zák.). K posuzování právní otázky, zda je držitel v dobré víře či nikoli, Nejvyšší

soud zaujal právní názor v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000 (uveřejněném pod č. C 1176 v Souboru civilních rozhodnutí

a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“), podle něhož

„při hodnocení dobré víry je vždy třeba brát v úvahu, zda držitel při běžné

(normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného

případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít, po celou vydržecí dobu

důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří“. Dobrá víra je psychický stav držitele – takový držitel se domnívá, že mu

vykonávané právo patří, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Skutečnost, zda

držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo

náleží, je třeba vždy hodnotit objektivně, a nikoli pouze ze subjektivního

hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka.

Držitel není „vzhledem ke

všem okolnostem“ v dobré víře v případě, že je sice subjektivně přesvědčen, že

mu věc anebo právo patří, avšak při zachování obvyklé opatrnosti by musel

vědět, že tomu tak není. Protože dobrou víru je třeba hodnotit objektivně,

nelze dospět k závěru, že za stejné situace by jedna osoba byla v takto

kvalifikované dobré víře, a druhá nikoliv; to se týká i právních předchůdců

[usnesení Ústavního soudu ze dne 3. června 2004, sp. zn. III. ÚS 50/04

(dostupné na http://nalus.usoud.cz), obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

9. listopadu 2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99 (publikovaný v časopise Soudní

rozhledy, 2001, č. 5, str. 152)]. V rozsudku ze dne 10. října 2002, sp. zn. 22 Cdo 490/2001 (uveřejněném pod č. C

1481 v Souboru), Nejvyšší soud uvedl, že „oprávněná držba se zakládá na omylu

držitele, který se domnívá, že je vlastníkem držené věci nebo subjektem

vykonávaného práva. Oprávněná držba se nemůže zakládat na takovém omylu

držitele, kterému se mohl při normální opatrnosti vyhnout. Je třeba zdůraznit,

že jde o opatrnost normální, obvyklou, posuzovanou z objektivního hlediska. Omyl držitele musí být omluvitelný. Omluvitelným je omyl, ke kterému došlo

přesto, že mýlící se postupoval s obvyklou mírou opatrnosti, kterou lze se

zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat. Pokud omyl

přesahuje rámec běžného, obvyklého posuzování věcí, není omluvitelný. Držitel,

který drží věc na základě takového omylu, může být sice v dobré víře, avšak

nikoliv ‚se zřetelem ke všem okolnostem‘, a proto nemůže být držitelem

oprávněným. Omluvitelným omylem může být výjimečně i omyl právní. Právní omyl

spočívá v neznalosti anebo v neúplné znalosti obecně závazných právních

předpisů a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení právních důsledků

právních skutečností. Platný občanský zákoník, na rozdíl od obecného občanského

zákoníku z roku 1811, nedeklaruje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá, ani

nestanoví pro oprávněného držitele výjimky z této zásady, pokud jde o

omluvitelný omyl. I když zásada, že neznalost zákona neomlouvá, nadále platí,

mohou se výjimečně vyskytnout případy, kdy držitel bude ‚se zřetelem ke všem

okolnostem v dobré víře‘ i v případě, že jeho přesvědčení bude vycházet z

právního omylu (např. v případě objektivně nejasného znění zákona).“

Dobrá víra držitele, která je dána se zřetelem ke všem okolnostem věci, se musí

vztahovat i k okolnostem, za nichž vůbec mohlo věcné právo vzniknout, tedy i k

právnímu důvodu (titulu), na jehož základě mohlo držiteli vzniknout vlastnické

právo [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 1997 sp. zn. 2

Cdon 1178/96 (publikovaný v časopise Právní rozhledy, 1997, č. 11, str. 587)]. Oprávněná držba se nemusí nutně opírat o existující právní důvod; postačí, aby

tu byl domnělý právní důvod (titulus putativus), tedy jde o to, aby držitel byl

se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu takový právní titul svědčí

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2002, sp. zn. 22 Cdo

1398/2000 (uveřejněný pod č. C 1067 v Souboru) či rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 19.

října 2005, sp. zn. 22 Cdo 1966/2005 (dostupný na www.nsoud.cz)]. Jelikož hodnocení dobré víry je vždy věcí individuálního posouzení, je třeba

brát do úvahy všechny okolnosti věci, za nichž byla držba uchopena a vykonávána

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 22 Cdo

3410/2011 (uveřejněný pod č. C 12 236 v Souboru), nebo rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 22 Cdo 2333/2012 (dostupný na www.nsoud.cz

)]. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10. října 2002, sp. zn. 22 Cdo 490/2001

(uveřejněném pod č. C 1481 v Souboru), dovodil, že „pokud se ujal někdo v roce

1974 držby nemovitosti na základě smlouvy o jejím převodu, která nebyla

registrována státním notářstvím, nemohl být se zřetelem ke všem okolnostem v

dobré víře, že je vlastníkem této nemovitosti, i když subjektivně mohl být o

svém vlastnictví přesvědčen. Požadavek registrace smlouvy byl v občanském

zákoníku jasně a jednoznačně vymezen.“ K tomuto rozsudku se dovolací soud ve

své následné judikatuře opakovaně přihlásil a své závěry precizoval, jak je

patrné například z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 22

Cdo 4181/2008 (uveřejněného pod č. C 9328 v Souboru). V tomto rozsudku dovolací

soud dovodil, že „v případě, kdy titulem držby byla převodní smlouva uzavřená a

registrovaná státním notářstvím přede dnem 1. 1. 1993, mohl být nabyvatel v

dobré víře, že se stal vlastníkem převáděných nemovitostí až od okamžiku, kdy

se dozvěděl, že převodní smlouva byla registrována státním notářstvím“. Při aplikaci uvedených závěrů v poměrech projednávané věci je tedy zřejmé, že

pokud žalobkyně odvozovala svou dobrou víru toliko od kupní smlouvy ze dne 14. 8. 1979, která nebyla registrována státním notářstvím, ačkoliv tak předpokládal

§ 134 odst. 2 obč. zák. ve znění před novelou č. 131/1982 Sb., nemohla být v

objektivní dobré víře, že je vlastnicí garáže. To platí tím spíše, jestliže

odvolací soud vyšel z tvrzení samotné žalobkyně, která v odvolání proti

rozsudku soudu prvního stupně výslovně uváděla, že kupní smlouva ze dne 14. 8. 1979 nebyla způsobilá k zápisu do "katastru nemovitostí" a ani nebyla

předložena k registraci tehdejšímu státnímu notářství. Dobrou víru žalobkyně navíc limituje i další skutečnost, a sice oběma

nalézacími soudy dovozená absolutní neplatnost kupní smlouvy ze dne 14. 8. 1979. Ústavní soud v usnesení ze dne 3. června 2004, sp. zn. III. ÚS 50/04 (dostupném

na http://nalus.usoud.cz), uvedl, že „pokud se někdo chopí držby nemovitosti na

základě neurčité smlouvy, nemůže být vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře,

že je vlastníkem věci. Je tomu tak proto, že právní úkon musí být určitý (§ 37

odst. 1 občanského zákoníku); pokud smlouva tomuto požadavku nevyhoví, musejí

účastníci předpokládat, že nevyvolá zamýšlené právní důsledky, neboť jestliže

je písemná smlouva o převodu nemovitostí objektivně neurčitá, je neplatná podle

§ 37 občanského zákoníku i v případě, že účastníkům bylo zřejmé, které

nemovitosti jsou předmětem převodu.

Držba, které se nabyvatel na základě takové

smlouvy ujme, není oprávněná a nemůže vést k vydržení věci, a to ani v případě,

že držitel je přesvědčen, že věc mu patří“. S těmito právními závěry se posléze

ztotožnil i dovolací soud, jak je patrno například z rozsudku ze dne 7. května

2009, sp. zn. 28 Cdo 1347/2009 (dostupného na www.nsoud.cz). Odvolací soud obecně konstatoval, že předmětná kupní smlouva byla absolutně

neplatná pro nesrozumitelnost, přesto však dospěl k závěru, že tato skutečnost

překážkou vydržení není, aniž by tyto své závěry ve vztahu k nesrozumitelnosti

blíže rozvedl. Dovolací soud vychází z ustáleného chápání právního úkonu jako

nesrozumitelného, jestliže ani jeho výkladem nelze – objektivně posuzováno –

zjistit, co jím mělo být po slovní či jiné stránce vyjádřeno, takže druhé

straně není umožněno se s tímto sdělením vyjadřujícím vůli jednajícího seznámit

a chápat je. Vyjádření právního úkonu je tedy nesrozumitelné, jestliže je po

jazykové stránce takového rázu, že z něj nelze zjistit obsah tohoto sdělení,

přičemž tuto nejasnost nelze odstranit ani výkladem (Švestka, J. – Spáčil, J. –

Škárová, M. – Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 459. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 317). V poměrech projednávané věci je zřejmé, že podle skutkového stavu zjištěného

nalézacími soudy nemohla být žalobkyně objektivně v dobré víře, že je

oprávněným držitelem, v důsledku čehož nemohla nabýt vlastnické právo ke garáži

vydržením, neboť kupní smlouva, od které odvíjela svou dobrou víru, byla

neplatná pro nesrozumitelnost a nadto nebyla ani předložena k registraci

státnímu notářství. Dovolací soud obiter dictum uvádí, že pokud se v další fázi řízení neprokáže,

že žalobkyně nabyla garáž vydržením či jiným způsobem, a žaloba bude zamítnuta

pro nedostatek tzv. aktivní věcné legitimace, nelze z toho bez dalšího dovodit,

že vlastníkem garáže je žalovaný. I žalovanému totiž musí ve prospěch jeho

vlastnického práva svědčit určitý právní důvod, což podle obč. zák. ani podle

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník samotný zápis v katastru nemovitostí

učiněný na základě prohlášení žalovaného není. To však nic nemění na pasivní

legitimaci žalovaného v této věci, jestliže je jako vlastník garáže zapsán v

katastru nemovitostí. Jelikož rozsudek dovolacího soudu spočívá ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. na

nesprávném právním posouzení věci, dovolací soud podle § 243e odst. 1 o. s. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 243e odst. 2 věty první o. s. ř. věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud je vysloveným

právním názorem dovolacího soudu vázán (§ 243g odst. 1 věta první, část věty za

středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda

senátu