Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 656/2010

ze dne 2012-01-26
ECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.656.2010.1

26 Cdo 656/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., a Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně P. V., zastoupené Mgr. Matějem Kopřivou,

advokátem se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, 28. října 219/438, proti

žalovanému Mgr. R. B., zastoupenému JUDr. Alenou Fojtíkovou, advokátkou se

sídlem ve Frýdku-Místku, U Staré pošty 53, o vypořádání společného jmění

manželů, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 103/2005, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. června

2009, č. j. 11 Co 323/2009-218, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud ve Frýdku-Místku („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

16. února 2009, č. j. 15 C 103/2005-184, vypořádal společné jmění manželů

(„SJM“) náležející účastníkům. Žalovanému z něj přikázal do výlučného

vlastnictví vyjmenované movité věci a uložil mu, aby žalobkyni zaplatil na

vyrovnání podílů 403.038,- Kč. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Při stanovení výše tzv. vypořádacího podílu vyšel soud prvního stupně

mimo jiné ze závěru, že žalovaný nabyl před uzavřením manželství dům (jenž

proto nebyl předmětem SJM) a během manželství jej rekonstruoval zčásti za

peníze pocházející ze SJM. Závěr o investicích ze SJM dovodil z několika

skutkových zjištění: Ustanovený znalec konstatoval, že rozdíl mezi cenou domu

po rekonstrukci a cenou před rekonstrukcí je 2.231.168,40 Kč. Tento postup

znalec zvolil proto, že „výčet předložených dokladů o realizaci (faktury, účty)

nevystihuje dostatečně vložené investice;“ vycházel přitom z toho, že řada

prací byla provedena svépomocí. Účastníci pak shodně prohlásili, že uvedená

částka představuje „finanční hodnotu vložených investic do předmětné

nemovitosti,“ a soud tento údaj přejal. Dále zjistil, že investice v celkové

výši 1.516.047,- Kč pocházejí z peněz otce žalovaného, nikoliv ze SJM. Rozdíl

mezi uvedenými částkami ve výši 715.121,- Kč musel podle soudu představovat

hodnotu investic ze SJM. To přesto, že nebylo možné konkrétně zjistit, z jakých

položek se částka skládá, a že příjmy obou účastníků během manželství byly, jak

vyplynulo ze zpráv o jejich daňových přiznáních, poměrně nízké. Soud prvního

stupně v souvislosti s tímto závěrem odkázal na § 136 o. s. ř. o volné úvaze

soudu při zjišťování výše nároku a uvedl, že v úvahu vzal též to, že žalovaný a

jeho otec se na vytvoření „těchto investic“ (tedy zjevně investic ve výši

715.121,- Kč) nemalou měrou podíleli vlastní prací, a dále že není zcela jasné,

jak bylo naloženo s prostředky ze stavebního spoření ve výši dvakrát 125.000,-

Kč, které účastníci naspořili navzdory nízkým příjmům. Polovinu částky

715.121,- Kč, tj. 357.560,- Kč, soud prvého stupně zahrnul do vypořádacího

podílu žalobkyně k částce 45.478,- Kč za vypořádání dalších položek SJM.

Krajský soud v Ostravě („odvolací soud“) na základě odvolání žalovaného

ve věci samé a na základě odvolání žalobkyně ve věci nákladů řízení napadeným

rozsudkem zčásti potvrdil, zčásti změnil rozsudek soudu prvního stupně a

rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Pokud jde o změnu ve věci samé, dotkla

se jen výše vypořádacího podílu – namísto částky 403.038,- Kč stanovil odvolací

soud 135.478,- Kč.

Odvolací soud konstatoval, že se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu

prvního stupně, že na ně odkazuje a že ke změně jeho rozsudku přistoupil pouze

kvůli odlišnému právnímu názoru na otázku, kolik bylo investováno do

rekonstrukce domu žalovaného ze SJM. Odvolací soud na rozdíl od soudu prvého

stupně vyšel ze zásady, že pro určení výše „tzv. náhrady (zápočtu)“ za to, co

bylo ze SJM vynaloženo na oddělený majetek jednoho z manželů, je rozhodující,

kolik bylo ze SJM odčerpáno, nikoliv hodnota vytvořeného díla. Zjevně proto sám

ze znaleckého posudku ani z částek 2.231.168,40 Kč a 715.121,- Kč nevycházel.

Dále považoval za rozhodné, že „důkazní břemeno tohoto zápočtu je v předmětné

věci na straně žalobkyně“ a že žalobkyně – ačkoliv před soudem prvního stupně

proběhlo rozsáhlé dokazování – nebyla schopna předložit konkrétní důkazy o výši

společných peněžních prostředků použitých na rekonstrukci; veškeré doklady o

investicích předložil naopak žalovaný a téměř všechny byly vystaveny na jeho

otce (nepatrná část neměla adresáta). Zprávy finančního úřadu o daňových

přiznáních účastníků pak podle odvolacího soudu „rovněž svědčí o závěru“, že

jejich příjmy umožňovaly běžné hospodaření rodiny s jedním nezletilým dítětem.

Společné prostředky použité na rekonstrukci shledal odvolací soud jedině ve

dvou částkách po 125.000,- Kč, které byly naspořeny v rámci stavebního spoření.

Považoval za vysoce pravděpodobné, že převážná část těchto peněz byla použita

na rekonstrukci. S odkazem na § 136 o. s. ř. pak vypořádal jejich část ve výši

180.000,- Kč, a to tak, že do vypořádacího podílu žalobkyně zahrnul polovinu,

tj. 90.000 Kč (oproti 357.560,- Kč zahrnutých soudem prvého stupně).

Proti rozsudku odvolacího soudu, a to výslovně proti všem jeho výrokům,

podala žalobkyně dovolání. Jeho přípustnost opírá, aniž by rozlišovala

jednotlivé výroky napadeného rozsudku, o § 237 odst. 1 písm. a) a c) občanského

soudního řádu („o. s. ř.“). Zásadní právní význam napadeného rozsudku jako

předpoklad přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

žalobkyně spatřuje v otázce, která podle ní dosud nebyla stávající judikaturou

uspokojivě vyřešena, totiž v „otázce týkající se aplikace příslušného

ustanovení § 149 odst. 3 občanského zákoníku v souvislosti s určením hodnoty,

resp. určení způsobu zohlednění skutečnosti spočívající v tom, jak se každý z

manželů staral o rodinu, potřeby nezletilých dětí a pečoval o tyto děti při

vypořádání SJM.“

Důvody dovolání formulovala žalobkyně výslovně podle § 241a odst. 2

písm. a) a b) o. s. ř.

Žalobkyně považuje za vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a)], že odvolací soud (stejně jako

soud prvního stupně) „neprovedl žádné další důkazy prokazující, zda výše příjmů

žalovaného skutečně odpovídala výši jím podaných daňových přiznání, a to i přes

opakované důkazní návrhy žalobkyně.“ Vedle toho nalézacím soudům vytýká, že při

zkoumání příjmů účastníků nepřihlédly k jejím tvrzením, že si žalovaný

přivydělává jako diskžokej a malíř obrazů. Za zarážející považuje, že žalovaný

měl podle zjištění soudů minimální příjmy, avšak přitom byl schopen uživit

manželku, jedno dítě a byl schopen na stavebním spoření společně s žalobkyní

naspořit 250.000 Kč.

Odvolacímu soudu, jakož i soudu prvního stupně dále vytýká nesprávné právní

posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], jež v souvislosti s

vymezením otázky zásadního právního významu napadeného rozhodnutí spatřuje v

nedostatku aplikace § 149 odst. 3 občanského zákoníku („obč. zák.“). Žalobkyně

namítá, že se nalézací soudy nezabývaly skutečnostmi, které vyjmenovává § 149

odst. 3 obč. zák., konkrétněji pak, že nevzaly zřetel na péči o dítě a

obstarávání společné domácnosti. Žalobkyně přitom nesouhlasí s restriktivním

výkladem § 149 odst. 2 obč. zák. zužujícím investice ze SJM pouze na penězi

ocenitelné hodnoty přesto, že hodnoty uvedené v § 149 odst. 3 obč. zák. nelze

dost dobře penězi vyčíslit.

Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc

vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabyla

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno.

Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) proto při

projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném

do 30. 6. 2009.

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou. Je

však pouze zčásti přípustné, a pokud je přípustné, není důvodné.

Přípustnost dovolání zkoumá dovolací soud v řízení o vypořádání společného

jmění manželů ohledně každé vypořádávané položky zvlášť. Skutečnost, že

odvolací soud např. změnil rozsudek soudu prvního stupně ohledně jedné či

několika položek, neznamená, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

a) o. s. ř. i proti těm částem rozsudku odvolacího soudu, které se týkají

jiných položek, a že dovolací soud je již v důsledku částečné změny rozsudku

soudu prvního stupně odvolacím soudem oprávněn přezkoumat celé rozhodnutí [k

tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 22

Cdo 425/2008, publikovaný pod č. C 8042 v Souboru civilních rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu, vydávaným nakladatelstvím C. H. Beck (dále jen

„Soubor“)]. Propojení přezkoumávané části výroku rozhodnutí odvolacího soudu s

částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se pak při rozhodnutí o dovolání

projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení přezkoumávaného

výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat nelze (rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 5. února 2008, sp. zn. 22 Cdo 3307/2006, publikovaný v Souboru pod

č. C 5768).

V daném případě je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

proti rozhodnutí o vypořádání položky investic ze SJM do domu žalovaného, jež

se promítla do výroku odvolacího soudu o vypořádacím podílu. Přípustnost je

založena tím, že odvolací soud tímto výrokem změnil výrok o vypořádacím podílu

obsažený v rozsudku soudu prvního stupně.

V ostatním rozsahu, tj. pokud se týče ostatních položek, odvolací soud

rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil. Dovolání tu však není přípustné ani

podle žalobkyní uvedeného § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nýbrž vůbec, neboť

žalobkyni napadeným rozhodnutím odvolacího soudu nebyla způsobena žádná újma,

kterou by bylo lze odstranit jeho zrušením, a proto je zde dovolání tzv.

subjektivně nepřípustné (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.

října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, publikované pod č. 28/1998 v časopisu

Soudní judikatura č. 3/1998). Nalézací soudy totiž ostatní položky vypořádaly

přesně tak, jak v řízení před nimi navrhovala žalobkyně (srovnej zejména obsah

žaloby a vyjádření žalobkyně ohledně ceny tří starožitných lustrů, učiněné při

jednání dne 4. listopadu 2005). Ostatně žalobkyní uplatněné dovolací důvody se

dalších položek netýkají; žalobkyně se v dovolání zabývá toliko investicemi do

domu žalovaného.

Dovolání je dále nepřípustné proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech

řízení (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 874/2001,

publikované pod č. R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat

jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a §

229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Prvým uplatněným dovolacím důvodem je procesní vada spočívající v neprovedení

důkazů, jež žalobkyně navrhovala provést k prokázání svého tvrzení, že příjmy

žalovaného byly vyšší, než vykazoval v daňových přiznáních. Žalobkyně se totiž

prostřednictvím tvrzení o vyšších příjmech žalovaného pokoušela přesvědčit

nalézací soudy o svém tvrzení, že do rekonstrukce byly investovány společné

peníze účastníků. Tvrdila, že příjmy žalovaného měsíčně dosahovaly nejméně

30.000,- Kč a byly zvyšovány o zisk z prodeje obrazů, avšak nalézací soudy

vycházely na základě zpráv o daňových přiznáních ze zjištění, že příjmy byly

podstatně nižší.

Uvedený dovolací důvod dán není, poněvadž podle obsahu spisu žalobkyně

v řízení žádné další důkazy neoznačila, natož opakovaně. Ostatně neoznačila je

ani v dovolání.

V dalších námitkách žalobkyně, týkajících se též zjišťování příjmů

žalovaného, lze spatřovat uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.

s. ř., tedy nesprávnost skutkových zjištění. Žalobkyně namítá, že nalézací

soudy nepřihlédly k jejímu tvrzení, že žalovaný si „přivydělává“ jako diskžokej

a malíř obrazů. Tato námitka je však s ohledem na obsah spisu nedůvodná a

zavádějící. Žalobkyně v řízení neuvedla nic o jiné výdělečné činnosti, tudíž o

přivýdělku mluvit nelze. Již v žalobě tvrdila, že „žalovaný podnikal tak, že

organizoval hudební produkce na diskotékách ... každý pátek a sobotu hrál na

diskotékách.“ To potvrdila i např. žalobkyní navržená svědkyně D., její sestra,

když uvedla svou domněnku, že „hlavním zdrojem příjmů žalovaného bylo to, že

pracoval jako diskžokej na diskotékách, chodil tam asi 2x týdně,“ nebo svědkyně

K., která uvedla, že žalovaný se živil jako diskžokej. Ohledně obrazů žalobkyní

navržení svědci nic určitého nevypověděli. Nanejvýš svědkyně D. uvedla, že

žalovaný „také pracoval jako malíř, ale na to moc času neměl.“

Dále žalobkyně poukázala na neslučitelnost zjištěné výše příjmů žalovaného se

zjištěnými úsporami účastníků. Tento poukaz možno doplnit – lze uvést, že ze

zjištěných příjmů by snad bylo obtížné pořídit i vypořádávané movité věci,

např. vysavač značky Rainbow za 67.000,- Kč nebo sadu nádobí značky Zepter za

30.000,- Kč. Tyto nesrovnalosti skutečně nasvědčují pravdivosti tvrzení

žalobkyně o vyšších příjmech, avšak těžko jí mohou být ku prospěchu. Neboť i

kdyby nalézací soudy vyšší příjmy zjistily, bylo by otázkou, zda příjmy nebyly

použity právě na stavební spoření či pořízení movitých věcí. Jinak řečeno,

nalézací soudy snad mohly výslovně vzít na zřetel, že příjmy účastníků musely

být o něco vyšší (protože jinak by nenaspořili a nenakoupili vypořádávané

movité věci), nelze jim ovšem vyčítat absenci úsudku, že příjmy musely být

vyšší natolik, že z nich evidentně muselo být investováno do rekonstrukce domu

žalovaného.

Odvolací soud k závěru, že ze společných prostředků účastníků bylo investováno

více než převážná část úspor, tj. 180.000,- Kč, nedospěl. Pokud k takovému

závěru dospěl soud prvého stupně, stalo se tak poněkud chybným úsudkem, že ze

shodného vyjádření účastníků o výši hodnoty celkových investic lze odečtením

investic otce žalovaného dospět k výši investic ze SJM, tedy k částce 715.121,-

Kč. Neurčité vyjádření účastníků o „hodnotě investic“ při jednání dne 4.

listopadu 2008 je však třeba vykládat v souvislosti s opakovanými vyjádřeními

žalovaného, se zjištěními nalézacích soudů a koneckonců i s vyjádřením samotné

žalobkyně v dovolání, že část prací byla prováděna svépomocí. I soud prvého

stupně, byť to v odůvodnění svého rozsudku nevyjádřil zcela jasně, vycházel z

toho, že na investicích v hodnotě 715.121,- Kč se podílely úspory ze stavebního

spoření a „nemalou měrou“ práce žalovaného a jeho otce.

Pokud tedy odvolací soud nedovozoval, že část celkové „hodnoty investic“

zbývající po odečtení hodnoty investic otce žalovaného a po odečtení převážné

části úspor, tedy částka 535.121,- Kč (2.231.168,40 – 1.516.047,- – 180.000,-),

pochází ze společných prostředků účastníků, nelze v jeho myšlenkovém postupu

shledat logickou vadu – onu „neslučitelnost“ vytýkanou žalobkyní – která by

zakládala důvodnost dovolání.

Pro úplnost lze uvést, že investicemi vynaloženými ze společného na ostatní

majetek jednoho z manželů není práce jednoho manžela vynaložená při

rekonstrukci domu druhého manžela (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu z 29. 11.

2005, sp. zn. 22 Cdo 1128/2005, publikovaný v Souboru pod č. C 3975), a tím

samým ani práce druhého manžela.

Posledním uplatněným dovolacím důvodem je nesprávné právní posouzení věci.

Žalobkyně namítá, že nalézací soudy neaplikovaly § 149 odst. 3 obč. zák., podle

kterého se při vypořádání SJM přihlédne především k potřebám nezletilých dětí,

k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o

nabytí a udržení společného jmění; při určení míry přičinění je třeba vzít též

zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.

Žalobkyně tuto námitku téměř nekonkretizovala. Tvrdí pouze, že se během

manželství starala o nezletilé dítě a zajišťovala chod domácnosti, avšak

neuvedla již, v čem bylo její přičinění natolik výjimečné, aby ovlivnilo výši

vypořádacího podílu, ani nevysvětlila, jak by ji mělo ovlivnit. Nečinila tak

ani v řízení před nalézacími soudy. Na obecnou námitku žalobkyně lze reagovat

toliko obecně, připomenutím východiska, které lze v soudní praxi považovat za

ustálené: Jestliže jeden z manželů během manželství pečoval o dítě a obstarával

společnou domácnost, nelze snižovat jeho zásadně stejný podíl na vypořádávaném

SJM s argumentací, že se o nabytí SJM nepřičinil svým výdělkem; samy o sobě

však uvedené skutečnosti nejsou důvodem pro zvýšení podílu.

Rozhodnutí odvolacího soudu, přezkoumané z důvodů uplatněných v dovolání, je

tedy správné. Dovolací soud přitom nezjistil, že by rozhodnutí trpělo vadami

uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř.

nebo jinými vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci, k nimž je povinen přihlédnout dle § 242 odst. 3 o. s. ř., a proto

dovolání podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že v dovolacím řízení

byl úspěšný žalovaný, kterému žádné náklady v tomto řízení nevznikly, neboť

jeho advokátka v tomto řízení neučinila žádný úkon právní služby (§ 243b odst.

5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu