22 Cdo 736/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida
Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve
věci žalobkyně E. H., zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v
Praze 5, Kořenského 15, proti žalovaným: 1) J. H., a 2) Z. H., zastoupeným Mgr.
Richardem Vachouškem, advokátem se sídlem v Benešově, Masarykovo náměstí 225, o
určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 8 C
67/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9.
července 2013, č. j. 25 Co 161/2013-243, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna nahradit žalovaným oprávněným společně a nerozdílně
náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 3.267,- Kč do tří dnů od právní moci
tohoto rozhodnutí k rukám jejich zástupce Mgr. Richarda Vachouška.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Okresní soud v Benešově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 21. prosince 2012, č. j. 8 C 67/2011-187, zamítl žalobu na určení, „že vlastníkem
části pozemku parc. č. 1149/1 v k. ú. Č., v obci T., zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na LV 240, nově
označeného jako pozemek p. č. 1149/3, jehož hranice jsou určeny geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 300-390/2010 ze dne 12. 3. 2010, je
žalobkyně“ (výrok I.). Dále rozhodl o povinnosti žalobkyně zaplatit žalovaným
do tří dnů od právní moci rozsudku náhradu nákladů řízení ve výši 26.880,- Kč k
rukám jejich právního zástupce JUDr. Richarda Vachouška (výrok II.). Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne
9. července 2013, č. j. 25 Co 161/2013-243, rozsudek soudu prvního stupně
změnil pouze ve výroku II. tak, že výše náhrady nákladů řízení činí 41.624,-
Kč, jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech
odvolacího řízení. Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobkyně dovolání, jehož přípustnost
spatřuje v § 237 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a jako důvod
uvádí nesprávné právní posouzení věci. Domnívá se, že napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázek hmotného i procesního práva, které odvolací soud
dílem řešil v rozporu s ustálenou praxí dovolacího soudu (otázky hmotného
práva) a dílem nejsou řešeny vůbec (otázky procesního práva). Navrhuje, aby
dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně, a věc
aby vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaní s dovoláním žalobkyně nesouhlasí. Napadené rozhodnutí je v souladu s
ustálenou judikaturou dovolacího soudu a žalobkyně v dovolání nenapadá právní
posouzení věci, ale pouze skutkové závěry nalézacích soudů. Žalovaní proto
navrhují dovolání odmítnout. Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných
ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení - § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se
ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných
a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních
předpisů. Protože k tvrzenému nabytí vlastnického práva žalobkyní mělo dojít před 1. lednem 2014, postupoval dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle
příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„obč. zák.“). Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým
se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2014, pro řízení
zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým
se mění zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu
vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou
podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 243c odst. 3 zákona, který se
užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 9. července 2013,
projednal a rozhodl dovolací soud o dovolání žalobkyně podle zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále jen „o. s. ř.“).
Podle § 243f odst. 3 věta první o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo
dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud
pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami,
jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení
zastaveno. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že
rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V
dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení
důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti
dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod
dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá
za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Dovolací soud opakovně konstatoval, že přezkoumá otázku existence dobré víry
držitele, že mu sporný pozemek patří, jen v případě, kdyby úvahy soudu v
nalézacím řízení byly zjevně nepřiměřené [(např. usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 27. února 2002, sp. zn. 22 Cdo 1689/2000, publikované v Souboru civilních
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod č. C 1068 (dále jen
„Soubor“)]. V řízení o posouzení oprávněnosti držby jsou často dány skutečnosti, umožňující
s jistou mírou přesvědčivosti zdůvodnit jak dobrou víru, tak její nedostatek. Rozhodnutí ve věci je tak v zásadě na úvaze soudu, která však musí být řádně
odůvodněna a nesmí být zjevně nepřiměřená (např. usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 1. června 2010, sp. zn. 22 Cdo 2595/2008, publikované v Souboru pod č. C
8610). Při hodnocení dobré víry je vždy třeba brát v úvahu, zda držitel při běžné
(normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného
případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít, po celou vydržecí dobu
důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří. Dobrá víra zaniká v
okamžiku, kdy se držitel seznámil se skutečnostmi, které objektivně musely
vyvolat pochybnost o tom, že mu věc po právu patří anebo že je subjektem práva,
jehož obsah vykonává (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000, publikovaný v Souboru pod č. C 1176).
Nalézací soudy se věcí z pohledu výše uvedených závěrů zabývaly, posoudily
všechny zjištěné okolnosti a jejich závěry, že žalobkyně a její právní
předchůdci sice prokázali nepřetržitou držbu sporné části pozemku po dobu
nejméně deseti let, nejednalo se však o držbu oprávněnou, dovolací soud
nepovažuje za zjevně nepřiměřené. Při hodnocení oprávněnosti držby soudy vzaly
do úvahy především skutečnost, že pozemek žalobkyně je rovný, přehledný a úzký
(22 m), a že určujícím bodem pro posouzení hranice pozemku byla stavba chaty,
která měla být od hranice pozemku vzdálena 4,8 m. Ve skutečnosti činí tato
vzdálenost 12,8 m, tedy rozdíl při tak úzkém pozemku zjevně rozpoznatelný. Tato
skutečnost přitom musela být právním předchůdcům žalobkyně známa již v době
vyhotovení geometrického plánu (rok 1967), nejpozději však v roce 1971, kdy
geometrický plán tvořil přílohu kupní smlouvy, na jejímž základě pozemek do
svého vlastnictví získali. V té době již byli vlastníky chaty, která na pozemku
stála, a s přihlédnutím ke tvaru a výměře pozemku jim musel být z geometrického
plánu zřejmý rozdíl se skutečným stavem. Jestliže na základě uvedených skutečností dospěly soudy k závěru, že právní
předchůdci žalobkyně nemohli být vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že
jim vlastnické právo k pozemku parc. č. 1149/3 náleží, a že v dobré víře
nemohla být ani sama žalobkyně, nelze jejich úvahám vytknout zjevnou
nepřiměřenost a dovolací soud jejich závěry považuje za správné. Žalobkyně
získala darem od svých rodičů v roce 1984 ideální polovinu pozemku p. č. 1149/2
a do roku 2011, kdy na ní převedli druhou polovinu, s nimi byla ve
spoluvlastnickém vztahu. Současně s tímto pozemkem drželi rodiče žalobkyně a
následně i žalobkyně samotná i předmětnou část pozemku p. č. 1149/1. Nejvyšší
soud ve svém rozsudku ze dne 19. července 2010, sp. zn. 22 Cdo 4166/2008,
uveřejněném na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, dovodil,
že „v případě, kdy společnou nemovitost výlučně užívá jeden z podílových
spoluvlastníků z titulu podílového spoluvlastnictví, přičemž z omluvitelného
důvodu drží současně i sousedící část cizího pozemku, pak, naplňuje-li
předpoklady vydržení, vydrží takový pozemek v zásadě nikoli výlučně pro sebe,
ale do podílového spoluvlastnictví, tedy i pro ostatní spoluvlastníky podle
poměru jejich spoluvlastnických podílů. Tento závěr by neplatil v případě, že
by ostatní spoluvlastníci (neužívající předmětný pozemek) nebyli se zřetelem ke
všem okolnostem v dobré víře, že jim předmětný pozemek jako spoluvlastníkům
patří.“ Lze tedy uzavřít, že není-li předpoklad dobré víry splněn byť i jen u
jednoho ze spoluvlastníků, jako tomu bylo v tomto případě, nemůže dojít k
nabytí vlastnického práva vydržením, a to ani do výlučného vlastnictví jednoho
ze spoluvlastníků, ani do spoluvlastnictví podílového. Jestliže rodiče
žalobkyně nebyli v dobré víře, že jim předmětný pozemek patří (do roku 1984
jako výlučným vlastníkům a následně do roku 2011 jako spoluvlastníkům), nemohla
žalobkyně pozemek vydržet ani do podílového spoluvlastnictví ani do vlastnictví
výlučného.
Napadené rozhodnutí je proto v souladu se stávající judikaturou
dovolacího soudu, od které nemá dovolací soud důvod se odchylovat, a není tak
splněn předpoklad přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř.
Dovolatelka v dovolání dále namítá, že: a) odvolací soud vyšel z variantního
skutkového stavu, b) vyšel ze skutkového stavu, který ani jedna ze stran
netvrdila, c) zjištění skutkového stavu odporuje provedenému dokazování, d)
skutkový stav podle dvou ze tří možných variant svědčí ve prospěch právního
závěru, že dobrá víra byla objektivizována, e) nebyl respektován právní princip
presumpce dobré víry, naopak byl povýšen na jinou zásadu, a to zásadu důvěry ve
správnost chyb geometra, f) rozhodnutí odvolacího soudu je nepřezkoumatelné.
V těchto námitkách je obsažena pouhá kritika hodnocení důkazů odvolacím soudem,
včetně kritiky skutkových zjištění, z nichž odvolací soud při svém rozhodování
vycházel. Dovolatelka přitom předkládá vlastní verzi skutkových závěrů.
Zpochybňování skutkových závěrů však nepředstavuje způsobilý dovolací důvod,
který by bylo možné v dané věci uplatnit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné a dovolací
soud neshledal důvod odklonit se od závěrů napadeného rozhodnutí (§ 241a odst.
2 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
V souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů
dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. září 2014
Mgr. David Havlík
předseda senátu