Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 2137/2007

ze dne 2009-07-30
ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.2137.2007.1

23 Cdo 2137/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobce

Mgr. P. P., proti žalované K. R., a. s., zastoupené JUDr. A. M., advokátem, o

zaplacení částky 250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu Brně

pod sp. zn. 17/16 Cm 207/98, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu

v Olomouci ze dne 25. října 2006, č. j. 7 Cmo 487/2005-175, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího

řízení částku 21.450,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. dubna 2005, č. j. 17/16 Cm 207/98-129,

uložil žalované zaplatit žalobci částku 250.000,- Kč s úrokem z prodlení ve

výši 16,1 % p. a. od 21. 3. 1998 do zaplacení (výrok pod bodem I), ohledně

dalších úroků z prodlení ve výši 24 % p. a. z částky 250.000,- Kč za den 20. 3.

1998 a ve výši 7,9 % p. a. z částky 250.000,- Kč od 21. 3. 1998 do zaplacení

žalobu zamítl (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok

pod bodem III).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce jako zprostředkovatel a

žalovaná jako zájemce uzavřeli dne 2. 6. 1997 smlouvu o zprostředkování, v níž

se žalobce zavázal vyvíjet pro žalovanou po dobu do 31. 5. 2000 činnost

směřující k tomu, aby žalovaná měla možnost uzavřít s třetí osobou smlouvu, na

jejímž základě zcela nebo zčásti vyrobí a dodá, popř. jiným

způsobem zajistí a dodá strojní i stavební část včetně montáže pro druhou etapu

výstavby tankoviště ropy v lokalitě města N., investora M. Č., a. s.. V článku

II této smlouvy se žalovaná zavázala platit žalobci paušální náhradu nákladů

spojených s jeho činností v částce 250.000,- Kč ročně. Žalobce požádal

žalovanou o zaplacení náhrady v této výši za rok 1998, ta však zaplatit

odmítla. Soud prvního stupně, jsa vázán právním názorem Vrchního soudu v

Olomouci jako soudu odvolacího, který jeho dřívější (zamítavý) rozsudek ze dne

22. října 2002, č. j. 17/16 Cm 207/98-98, usnesením ze dne 25. listopadu 2004,

č. j. 7 Cmo 220/2003-113, zrušil, posoudil smlouvu jako platnou, uzavřenou v

souladu s ustanovením § 642 obchodního zákoníku. Námitku žalované, že sjednaná

paušální náhrada je nepřiměřeně vysoká, posoudil jako nedůvodnou s poukazem na

zásadu smluvní volnosti v obchodních závazkových vztazích, a s její procesní

obranou, že žalobce neplnil svoji povinnost ze smlouvy, se vypořádal

argumentem, že tato skutečnost není rozhodná, neboť smlouva nepodmiňuje vznik

nároku zprostředkovatele na paušální náhradu plněním jeho povinností. Z

výpovědi Ing. P. K. vzal ostatně za prokázané, že tento svědek se po uzavření

smlouvy účastnil jednání, na nichž žalobce informoval o svých krocích učiněných

v rámci sjednaného závazku. Opodstatněnou soud prvního stupně neshledal ani

námitku, že závazek ze smlouvy směřoval k „bezcennému“ plnění, neboť druhá

etapa výstavby tankoviště ropy byla zahájena již v roce 1993, v době podpisu

smlouvy byla stavebně téměř dokončena a byla již tedy „závazkem fakticky

neexistujícím“. Dovodil totiž, že žalovaná pro tato svá tvrzení nenavrhla

důkazy a není tedy podklad pro závěr, že předmětem závazku bylo plnění nemožné.

Vzhledem k obsahu výpovědí žalobce a slyšených svědků soud prvního stupně

neshledal prokázaným ani tvrzení žalované, že předmětná zprostředkovatelská

smlouva byla sjednána jako smlouva zastřená (správně jako smlouva předstíraná)

směřující pouze k tomu, aby za jakýchkoliv okolností byla žalobci vyplacena

částka 250.000,- Kč. Na základě toho dospěl k závěru o nedostatku podkladů pro

posouzení, že žalobcův požadavek na zaplacení paušální náhrady nákladů je

výkonem práva v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 25. října

2006, č. j. 7 Cmo 487/2005-175, rozsudek soudu prvního stupně v

napadené části v přisuzujícím výroku ve věci samé pod bodem I a ve výroku o

náhradě nákladů řízení pod bodem III potvrdil (výrok pod bodem I) a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II).

Odvolací soud se především zabýval důkazními návrhy, které žalovaná předložila

až v odvolacím řízení ke svému tvrzení, že žalobce se ve zprostředkovatelské

smlouvě zavázal k plnění „bezcennému“ a nemožnému, totiž návrhem na provedení

důkazu zprávou společnosti M. Č., a. s., ze dne 30. 1. 2006 a svědeckou

výpovědí Ing. V. T., místopředsedy představenstva této společnosti. Odvolací

soud konstatoval, že žalovaná byla ke splnění své důkazní povinnosti v tomto

směru soudem prvního stupně vyzvána a přes poučení podle ustanovení 118a odst.

3 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.) ji v řízení před soudem

prvního stupně nesplnila. Dovodil, že se nejedná o některý z případů uvedených

v ustanovení § 205a odst. 1 písm. a) až e) o. s. ř., a k důkazům uplatněným až

v odvolacím řízení tedy nepřihlédl.

Odvolací soud se vypořádal s námitkami žalované, že smlouva je neplatná pro

neurčitost sjednání jejího předmětu a též proto, že Ing. O. N., který jménem

žalované smlouvu podepsal, k tomu nebyl oprávněn. Přisvědčil žalované, že nárok

na náhradu nákladů byl vázán na sjednanou činnost zprostředkovatele, dovodil

však, že tvrzení žalované o nečinnosti žalobce nebylo prokázáno, neboť naopak

na podporu žalobcova tvrzení, že žalovanou informoval o výsledcích své

činnosti, vyzněla zejména svědecká výpověď Ing. K. Svědek Ing. M. H. (jenž byl

v rozhodné době obchodním ředitelem žalované) sice uvedl, že se s žalobcem

osobně nikdy nesetkal, potvrdil však, že o smlouvě věděl, jakož i to, že

žalovaná měla o zprostředkování zakázky zájem. Z okolností zjištěných z

provedených důkazů, jmenovitě i z výpovědi svědka Ing. H., je podle názoru

odvolacího soudu zřejmé, že přepokládaný úspěšný výsledek činnosti se

nedostavil zaviněním žalované, nikoliv zaviněním žalobce. Odvolací soud se

ztotožnil se závěry soudu prvního stupně při posouzení námitek žalované stran

nepřiměřenosti výše paušální náhrady nákladů. Se soudem prvního stupně se shodl

též v tom, že žalobcův požadavek není v rozporu se zásadami poctivého

obchodního styku, neboť dovodil, že sjednaná paušální částka nemusela pokrýt

žalobcem vynaložené náklady a ve smlouvě se počítalo s tím, že žalobce bude

povinen 50 % z již vyplacené náhrady vracet. Shodně se soudem prvního stupně

uzavřel, že namítanou nemožnost a bezcennost plnění, k němuž se žalobce ve

smlouvě zavázal, žalovaná v řízení před soudem prvního stupně neprokázala, a

zdůraznil, že v odvolacím řízení již nebylo prokazování tohoto tvrzení s

ohledem na zásadu neúplné apelace možné.

Tento rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a

jehož důvodnost spatřovala v tom, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci.

Žalovaná vytkla soudům nižších stupňů, že chybně vyhodnotily provedené

důkazy a nevzaly na zřetel skutečnosti, které shrnula v odvolání,

zejména že

1) soud prvního stupně se nevypořádal s rozpory v žalobcově tvrzení,

2) soud nebral zřetel na to, že výpověď svědka Ing. K. nebyla věrohodná,

3) žalovaná popřela pravost zprostředkovatelské smlouvy, když jí byla

předložena pouze její kopie,

4) druhá etapa výstavby tankoviště ropy, k jejímuž zprostředkování měla být

smlouva uzavřena, byla v době uzavření smlouvy ukončena a dodavatel na výstavbu

tankoviště se vybírá výběrovým řízením, nebylo tedy možné, aby žalobce

zajistil pro žalovanou sjednanou dodávku,

5) jak podílová odměna, tak paušální odměna byly vázány na aktivitu žalobce,

ten však žádnou činnost na základě zprostředkovatelské smlouvy nevyvinul a

neprokázal,

6) žalobce jednal od počátku v rozporu s dobrými mravy s cílem získat od

žalovaného bez právního důvodu finanční plnění,

7) žalobce žalované nic nepřinesl, nic nezprostředkoval, ačkoliv měl vykonávat

svou práci řádně a sdělovat žalované veškeré okolnosti.

Závěrem žalovaná poukázala na to, že v průběhu odvolacího řízení

získala vyjádření investora stavby M. Č., a. s., že žalobce se zavázal k plnění

nemožnému, protože v době uzavření smlouvy již byla druhá etapa výstavby

ukončena. Navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil

a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto, případně zamítnuto. Poukázal na

to, že žalovaná netvrdí žádný z dovolacích důvodů upravených v ustanovení §

241a odst. 2 o. s. ř., neboť nenamítá procesní vady v řízení před soudy nižších

stupňů ani neuvádí, v čem by měly tyto soudy pochybit při právním posouzení

věci. Dovolání bylo možno podat i z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování, veškeré závěry soudů nižších stupňů však vycházejí z výsledků

obsáhlého dokazování, shrnutých v odůvodnění jejich rozhodnutí. Pokud jde o

nově nabízené důkazy, žalobce poukázal na ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Odvolací soud (alespoň podle obsahu odůvodnění napadeného rozsudku) odvolání

žalované proti rozsudku soudu prvního stupně vyhlášenému dne 28. 4. 2005

projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005,

ačkoliv podle přechodných ustanovení v čl. II zákona č. 59/2005, kterým byl s

účinností od 1. 4. 2005 novelizován občanský soudní řád, platí tento zákon i

pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (bod 1) a toliko

odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních předpisů

(bod 2). Bylo-li přezkoumávané rozhodnutí soudu prvního stupně vydáno po datu

účinnosti této novely, měl odvolací soud postupovat podle občanského soudního

řádu ve znění novelizovaném. Skutečnost, že odvolací soud postupoval, byť

nesprávně, podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005,

vedla k tomu, že vzhledem k přechodným ustanovením v čl. II

bod 3 zákona č. 59/2005 musel též dovolací soud projednat dovolání žalobkyně

podle občanského soudního řádu v tomto znění. Protože však ustanovení

občanského soudního řádu rozhodná pro procesní postup a rozhodnutí odvolacího i

dovolacího soudu v tomto řízení nebyla zákonem č. 59/2005 (ani následujícími

novelami) dotčena, není procesní pochybení odvolacího soudu takovou vadou

řízení, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Nejvyšší soud České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) jako soud

dovolací po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené

v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou (účastníkem řízení) řádně

zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1,

4 o. s. ř.), se zabýval nejdříve otázkou, zda je dovolání v této věci

přípustné, neboť toliko z podnětu přípustného dovolání lze přezkoumat správnost

napadeného rozhodnutí z hlediska uplatněných dovolacích důvodů.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Podmínky přípustnosti dovolání proti

rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v ustanovení § 237 o. s. ř.

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozhodnutí proto, že byl

vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm.

b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Proti potvrzujícímu výroku ve věci samé pod bodem I rozsudku odvolacího soudu

je dovolání přípustné za podmínek uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b)

a písm. c) o. s. ř. V posuzované věci jde o případ, na

který pamatuje ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť rozsudek

soudu prvního stupně byl rozsudkem v pořadí druhým a bylo jím rozhodnuto jinak

(opačně) než prvním rozsudkem proto, že soud prvního stupně

byl (v zásadní otázce platnosti zprostředkovatelské

smlouvy) vázán právním názorem vyjádřeným ve zrušovacím rozhodnutí odvolacího

soudu.

Dovolání je tedy přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.,

nikoliv však též (či dokonce především) podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

o. s. ř., jak se mylně domnívá žalovaná. Z dikce § 237 odst. 1 písm. c) o. s.

ř. zřetelně vyplývá, že přípustnost dovolání podle tohoto ustanovení přichází v

úvahu pouze tehdy, není-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.

s. ř. Při posuzování přípustnosti dovolání je tedy bez významu, že žalovaná

neformulovala v dovolání vůbec žádnou právní otázku (jak je v dalším textu

blíže rozebráno), natož pak takovou, která by mohla založit zásadní význam

napadeného rozhodnutí po právní stránce.

Podle ustanovení § 242 o. s. ř. dovolací soud přezkoumává rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden (odstavec 1). Rozhodnutí

odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li

dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst.

1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení,

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v

dovolání uplatněny (odstavec 3).

Nejvyšší soud proto přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsa

přitom v zásadě vázán uplatněnými dovolacími důvody, včetně toho, jak je

dovolatel obsahově vymezil.

Dovolání podle svého obsahu (jenž je vzhledem k § 41 odst. 2 o. s. ř. rozhodný

pro jeho posouzení) s právními závěry odvolacího soudu ve skutečnosti vůbec

nepolemizuje. Vytýká-li soudu prvního stupně (a nepřímo též soudu odvolacímu),

že se ve svém rozhodnutí nevypořádal s určitou skutečností (v pořadí první

námitka), pak dovolatelka namítá, že rozhodnutí je pro nedostatek důvodů

nepřezkoumatelné, čímž uplatnila dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že řízení je postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Prostřednictvím ostatních námitek žalovaná kritizuje správnost hodnocení důkazů

soudy nižších stupňů a předkládá vlastní verzi skutkového stavu věci, odlišnou

od skutkového stavu zjištěného soudy nižších stupňů, na níž buduje pro sebe

příznivé právní závěry. V úvahu tedy přichází dovolací důvod podle ustanovení §

241a odst. 3 o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí vychází

ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování.

Rozpory, s nimiž by se měl soud prvního stupně vypořádat, Nejvyšší soud v

žalobcových tvrzeních nenalezl. Z námitek obsažených v odvolání proti rozsudku

soudu prvního stupně, na něž žalovaná v kuse zdůvodněném dovolání odkazuje, je

zřejmé, že žalovaná nereflektuje rozdíl mezi tvrzením účastníka řízení o

skutečnostech pro rozhodnutí významných [srov. § 79 odst. 1, větu druhou, a §

101 odst. 1 písm. a) o. s. ř.], jež je předmětem dokazování (srov. § 120 o. s.

ř.), a výpovědí účastníka (srov. § 131 odst. 1 o. s. ř.), která je jedním z

důkazních prostředků, jejichž prostřednictvím soud dospívá k poznatkům o

pravdivosti skutkových tvrzení. Z odvolání, jež argumentuje obsahem žalobcovy

výpovědi, pak vyplývá, že námitka žalované se ve skutečnosti nevztahuje k

rozporu s tvrzením žalobce, nýbrž s obsahem listiny – předmětné

zprostředkovatelské smlouvy, podle níž měla být předmětem žalobcova závazku

činnost směřující k získání zakázky pro žalovanou, zatímco žalobce vypověděl,

že měl zajišťovat subdodávky. Nejvyšší soud ani v tomto směru rozpor

neshledává; žalobce ve své výpovědi uvedl, že obsahem jeho plnění pro žalovanou

(cílem jeho činnosti) na základě zprostředkovatelské smlouvy bylo pomoci

žalované získat předmětnou zakázku, a vysvětlil, že předpokladem jejího

vítězství ve výběrovém řízení bylo získání renomovaných subdodavatelů. V

souladu s tím svou činnost vykonávanou na základě smlouvy popisuje jako

oslovování významných podnikatelských subjektů (jež jmenuje), na něž měl osobní

kontakty (v tom mělo spočívat jeho know – how) a které by se mohly na zakázce

jako další subdodavatelé účastnit. Toto žalobcovo vysvětlení nepostrádá logiku

(není tu ani rozpor s obsahem smlouvy, s nímž by se měly soudy nižších stupňů

vypořádat) a skýtá zároveň odpověď na dovolací námitku, že nebylo možné, aby

žalobce zajistil pro žalovanou sjednanou dodávku, neboť dodavatel byl vybírán

formou výběrového řízení, jehož výsledek žalobce nemohl (legálně) ovlivnit.

Rozhodnutí odvolacího soudu tedy dovoláním vytčenou vadou zatíženo není a v

pořadí první z dovolacích námitek není důvodná.

Důvodnost nelze přiznat ani dovolací námitce, jejímž prostřednictvím žalovaná

kritizuje soudy nižších stupňů, že vyhodnotily jako věrohodnou svědeckou

výpověď Ing. K., a zpochybňuje tak správnost hodnocení důkazů. Polemizovat

takto se samotným hodnocením důkazů nelze ani prostřednictvím dovolacího důvodu

podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., ani prostřednictvím

dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Vadou řízení z

logiky věci nemůže být výsledek myšlenkového postupu soudu při hodnocení důkazů

(též z hlediska jejich věrohodnosti), nýbrž toliko porušení příslušných

procesních předpisů soudem při dokazování (srov. shodně Bureš, J., Drápal, L.,

Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha : C.

H. Beck, 2006, 1266 s.). Nemožnost napadení samotného hodnocení důkazů

dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. pak vyplývá ze

zásady volného hodnocení důkazů, vyjádřené v ustanovení § 132 o. s. ř. Na

nesprávnost hodnocení důkazů lze usuzovat jen ze způsobu, jak soud hodnocení

provedl, zejména zda se při něm nedopustil logického rozporu a zda výsledek

hodnocení důkazů odpovídá tomu, co mělo být zjištěno způsobem vyplývajícím z

ustanovení § 133 až 135 o. s. ř. Žádné takové pochybení při hodnocení důkazů

dovolatelka v posuzované věci soudům nižších stupňů nevytkla.

Jako kritiku postupu soudu při hodnocení důkazů (a tedy jako uplatnění

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř.) lze vyložit námitku, že soudy

nižších stupňů nepřihlédly k tomu, že žalovaná popřela pravost

zprostředkovatelské smlouvy, předložené žalobcem soudu v neověřené fotokopii. Ani tato námitka však není důvodná. Soud prvního stupně k námitce proti

pravosti listiny přihlédnout nemohl, neboť v řízení před ním uplatněna nebyla. Žalovaná naopak po provedení důkazu fotokopií smlouvy výslovně uvedla, že proti

pravosti a věrohodnosti této listiny nemá námitek (srov. protokol o jednání ze dne 9. 4. 2002). Až v odvolání proti v pořadí druhému

rozsudku soudu prvního stupně, ač před jeho vyhlášením řádně poučena podle

ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. o nutnosti uvést všechny rozhodné

skutečnosti a označit důkazy dříve, než soud ve věci vyhlásí rozhodnutí, přišla

s námitkou, že kopie nemůže mít hodnotu listinného důkazu a že k uzavření

smlouvy nedošlo. Tvrzení, že smlouva uzavřena nebyla, bylo tvrzením novým; v

řízení před soudem prvního stupně žalovaná stavěla svou procesní obranu na

tvrzení, že smlouva byla uzavřena pouze se záměrem zastřít převod peněžních

prostředků žalované ve prospěch žalobce (že tedy smlouva uzavřena byla). Občanský soudní řád účastníka v jeho právu vyjadřovat se k provedeným důkazům

výslovně nijak neomezuje (srov. § 123 o. s. ř.). Popřela-li však žalovaná

pravost listiny na základě tvrzení, že smlouva nebyla uzavřena, až v odvolacím

řízení, ač byla řádně poučena o důsledcích vyplývajících z principu neúplné

apelace, jímž je odvolací řízení ovládáno (§ 205a odst. 1 o. s. ř.), pak

ustanovení § 213 odst. 3 o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 5. 2005) bránilo

odvolacímu soudu přihlédnout k novému tvrzení, na němž je námitka založena, a

tedy též k samotné námitce. Nejde přitom o některý z případů, na něž pamatuje

ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř. pod písmeny a) až f), upravující výjimky ze

zákazu novot v odvolacím řízení, jmenovitě se nejedná o situaci, na niž se

vztahuje § 205a odst. 1 písm. c) o. s. ř. Toto ustanovení, které umožňuje

předložit v odvolacím řízení skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny

před soudem prvního stupně, má-li jimi být zpochybněna věrohodnost důkazních

prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně, míří na situaci,

kdy je účastník překvapen způsobem, jakým soud prvního stupně vyhodnotil určitý

důkaz z hlediska jeho věrohodnosti, a dává takovému účastníkovi možnost

procesně reagovat a dodatečně, prostřednictvím nových skutečností a důkazních

návrhů, věrohodnost důkazního prostředku v odvolacím řízení zpochybnit. V

posuzované věci o takovou situaci nešlo; jestliže žalovaná v řízení před soudem

prvního stupně pravost smlouvy předložené ve fotokopii nezpochybnila, pak

nemohla být zaskočena tím, že soud z tohoto důkazu (jako věrohodného) vycházel

a založil, mimo jiné, též na jeho obsahu svá skutková zjištění.

Důvodem, proč

žalovaná uplatnila nové tvrzení, byla toliko změna v její procesní taktice

(změna procesní obrany); takový důvod uplatnění novot v odvolacím řízení se s

principem neúplné apelace neslučuje.

Samotná skutečnost, že listina byla předložena ve fotokopii, důvodnost dovolání

založit nemůže. Nejvyšší soud vyložil již v usnesení ze dne 3. března 1998, sp.

zn. 1 Odon 53/97, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 8, ročník 1998,

pod číslem 64, a dále též např. v rozsudku ze dne 22. června 2004, sp. zn. 32

Odo 964/2003, uveřejněném v témže časopise č. 8, ročník 2004, pod číslem 154,

že občanský soudní řád neukládá soudu povinnost provádět důkaz pouze originály

listin. Ačkoli jsou originály listin obecně jako důkazní prostředek vhodnější

než jejich neověřené kopie a soud by se, pokud pro to nejsou závažné důvody,

neměl při dokazování spokojit pouze s fotokopií listiny, nelze takový postup

prohlásit za odporující zákonu a v této souvislosti lze pouze vážit průkaznost

provedeného důkazu. Přitom důkaz provedený fotokopií listiny soud hodnotí (jako

každý jiný důkaz) podle zásad upravených v ustanovení § 132 a násl. o. s. ř.

Ve zbývajících dovolacích námitkách, uvedených shora pod čísly 4 až 7, se

žalovaná omezila na to, že bez dalšího (bez jakékoliv polemické argumentace)

předložila dovolacímu soudu vlastní verzi skutkového stavu věci, odlišnou od

toho, z něhož vycházely soudy nižších stupňů. Zpochybňuje-li dovolatel skutkový

základ sporu, nepřichází v úvahu jiný dovolací důvod než ten, jenž je upraven v

ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud vyložil již v rozsudku ze dne 1. července 1998, sp. zn. 3 Cdon

10/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura, č. 22, ročník 1998, pod číslem

161, že dovolací důvod podle ustanovení 241a odst. 3 o. s. ř. [před novelou

občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. šlo o dovolací důvod

podle § 241 odst. 2 písm. c) o. s. ř.] se nepojí s každou námitkou

účastníka ke zjištěnému skutkovému stavu; pro dovolací řízení jsou významné jen

ty námitky, jejichž obsahem je tvrzení, že skutkové zjištění, ze kterého

napadené rozhodnutí vychází, nemá v provedeném dokazování v podstatné části

oporu. Námitka, že se nestala okolnost, již měl soud za zjištěnu, není sama o

sobě v dovolacím řízení rozhodná, neboť je

nedostatečná z hlediska skutkové podstaty vymezující dovolací důvod podle §

241a odst. 3 o. s. ř., jestliže dovolatel současně nezpochybní logiku úsudku

soudu o tom, co bylo dokazováním zjištěno, eventuelně netvrdí-li, že soud z

logicky bezchybných dílčích úsudků (zjištění) učinil nesprávné (logicky vadné)

skutkové závěry. Prvou z těchto podmínek splní dovolatel tím, že namítá, že

soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů

účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo, nebo že soud naopak

pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo

vyšly za řízení najevo. Druhá z uvedených podmínek je splněna výhradou, že v

hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo

které vyšly najevo jinak, je - z hlediska jejich závažnosti, zákonnosti,

pravdivosti či věrohodnosti - logický rozpor, nebo že výsledek hodnocení důkazů

neodpovídá tomu, co mělo být zjištěno způsobem vyplývajícím z ustanovení § 133

až § 135 o. s. ř. Od tohoto závěru, z něhož Nejvyšší soud ve své rozhodovací

praxi vychází (srov. např. rozsudky ze dne 19. května 2005, sp. zn. 33 Odo

582/2004, ze dne 15. listopadu 2005, sp. zn. 32 Odo 278/2005, a ze dne 16.

února 2006, sp. zn. 32 odo 32/2005), nemá důvod se odchýlit ani v projednávané

věci.

Namítá-li tedy žalovaná toliko to, že skutkový stav věci je jiný, než jak jej

zjistil odvolací soud, aniž jakkoliv zpochybňuje správnost myšlenkového postupu

soudu při přijetí skutkových zjištění a z nich dovozených skutkových závěrů,

pak tato námitka není sama o sobě v dovolacím řízení

rozhodná, neboť je nedostatečná z hlediska skutkové podstaty vymezující

dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že z hlediska pravidel logiky nelze ničeho

vytknout úvahám, jimiž soudy nižších stupňů dospěly ke skutkovému závěru, že

žalovaná (přes poučení podle § 118a o. s. ř.) neprokázala tvrzení, že druhá

etapa výstavby tankoviště ropy byla v době uzavření zprostředkovatelské smlouvy

již ukončena (tedy tvrzení, na němž založila argumentaci, že smlouva, jejímž

předmětem bylo plnění bezcenné a nemožné, měla pouze zastřít poskytnutí

peněžního plnění žalovanou žalobci bez právního důvodu a že žalobcovo jednání

bylo v rozporu s dobrými mravy, případně se zásadami poctivého obchodního

styku). Z provedených důkazů nevyplývají a podle obsahu spisu nevyšly ani jinak

za řízení najevo (srov. § 132, část věty za středníkem, o. s. ř.) takové

skutečnosti, které byly soudy nižších stupňů pominuty a jež by umožňovaly

učinit závěr o důvodnosti procesní obrany žalované. Odvolací soud přitom zcela

správně, v souladu s ustanovením § 205a odst. 1 a § 213 odst. 3 o. s. ř. (ve

znění účinném do 31. 3. 2005), nepřihlédl k důkazním návrhům, které žalovaná

přes řádné poučení podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. předložila až v

odvolacím řízení. Argumentace žalované, že se jí podařilo získat až v odvolacím

řízení vyjádření společnosti M. Č., a. s., je zjevně účelová. Žalované nic

nebránilo vyžádat si vyjádření od uvedené společnosti již v řízení před soudem

prvního stupně, nejpozději poté, co byla při jednání dne 15. 10. 2002 (srov. č.

l. 93 spisu) soudem prvního stupně výslovně poučena, že je třeba, aby k tomuto

svému tvrzení navrhla důkazy. Stejně tak žalované nic nebránilo navrhnout již v

řízení před soudem prvního stupně důkaz výslechem místopředsedy představenstva

této společnosti. Vzhledem k ustanovení § 241a odst. 4 o. s. ř. pak k těmto

novým důkazům nemůže přihlédnout ani dovolací soud.

Skutkový závěr, že žalobce činnost pro žalovanou na základě zprostředkovatelské

smlouvy vykonával, soud prvního stupně opřel o výpověď svědka Ing. K.; nelze

tedy dovodit, že tento závěr nemá oporu v provedeném dokazování.

Argument, že žalobce žalované nic nezprostředkoval, se vztahuje ke skutečnosti,

jež není v posuzované věci právně významná. Ze zprostředkovatelské smlouvy

vyplývá, že nárok žalobce na paušální náhradu nákladů nebyl, na rozdíl od

provize, vázán na úspěšný výsledek zprostředkovatelské činnosti. Nejvyšší soud

přitom ve shora citovaném rozsudku sp. zn. 3 Cdon 10/96 vyložil, že skutkové

zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části jen tehdy, týká-

li se skutečností, které byly významné pro skutkový závěr o věci a tím i pro

posouzení věci z hlediska hmotného (popřípadě i procesního) práva.

Z hlediska uplatněných dovolacích důvodů (srov. § 242 odst. 3, větu první, o.

s. ř.) je tedy rozsudek odvolacího soudu správný. Dovoláním neuplatněné vady

řízení, k nimž u přípustného dovolání dovolací soud přihlíží

z úřední povinnosti (srov. § 242 odst. 3, větu druhou, o. s. ř.), se ze spisu

nepodávají. Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst.

2, část věty před středníkem, o. s. ř. zamítl.

Žalobce, jenž byl v dovolacím řízení zcela úspěšný, má podle ustanovení § 142

odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. vůči

neúspěšné žalované právo na náhradu nákladů, které v dovolacím řízení vynaložil

a které spočívají v odměně jeho advokáta za zastupování a v jeho hotových

výdajích (§ 137 odst. 1, 3 o. s. ř.). Žalobcův advokát učinil v dovolacím

řízení pouze jeden úkon právní služby – vyjádřil se k dovolání. Vzhledem k

ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se odměna advokáta určuje podle ustanovení § 3 odst. 1 bod 5 ve spojení s § 18

odst. 1, věty první, uvedené vyhlášky a činí 21.150,- Kč. Advokátovi dále

náleží paušální náhrada hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši

300,- Kč podle 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Dovolací soud proto uložil žalované zaplatit žalobci na

náhradu nákladů dovolacího řízení částku 21.450,- Kč, ve lhůtě tří dnů od

právní moci tohoto rozsudku. Povinnost zaplatit tuto částku k rukám žalobcova

advokáta (ve smyslu § 243c odst. 1 ve spojení s § 149 odst. 1 o. s. ř.)

dovolací soud nestanovil, neboť je mu z úřední činnosti známo, že JUDr. Z. N.,

jenž byl advokátem žalobce, byl v mezidobí vyškrtnut ze seznamu advokátů České

advokátní komory a advokátem tedy již není.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 30. července 2009

JUDr. Zdeněk D e s

předseda senátu