Nejvyšší soud Usnesení obchodní

23 Cdo 822/2009

ze dne 2011-03-30
ECLI:CZ:NS:2011:23.CDO.822.2009.1

23 Cdo 822/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci

žalobce Ing. M. D., zastoupeného JUDr. Milanem Kocourkem, advokátem, se sídlem

v Praze 1, Václavské náměstí 56, proti žalované HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem v

Praze 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 46678468,

zastoupené JUDr. Petrem Líbenkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích,

Dukelská 64/669, o zaplacení částky 6 971 780 Kč s příslušenstvím, vedené u

Městského soudu v Praze pod sp. zn. 36 Cm 119/2004, o dovolání žalobce proti

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2007, č. j. 1 Cmo

400/2006-71, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 10 300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám

zástupce žalované.

2004 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Vrchní

soud v Praze rozsudkem ze dne 28. června 2007, č. j. 1 Cmo 400/2006-71 potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně (výrok I) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení

(výrok II). Odvolací soud vyšel ze skutkových i právních závěrů soudu prvního stupně. Mezi

žalobcem jako objednatelem a žalovanou jako zhotovitelem byla dne 25. 2. 1997

uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva“) podle ustanovení § 536 a

následujících obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), která byla následně

změněna třemi dodatky. Předmětem smlouvy bylo provedení díla - demolice

stávajícího domu v Praze 4, Podolí a výstavba dvou rodinných domů. Žalovaná po

demolici stávajícího objektu provedla výstavbu pouze jednoho rodinného domu. Dopisem ze dne 12. 1. 2000 (soud prvního stupně nesprávně uvedl dopisem z 25. 2. 1997) odstoupila žalovaná od smlouvy. V článku VI bodu 1 smlouvy si

účastníci sjednali, že „objednatel předloží před zahájením stavebních prací

doklad o zajištění financování díla, a to dokladem, jež je závazným pro

financující banku jako např. úvěrovou smlouvu nebo jiný doklad“. V článku VII

bodu 23 smlouvy strany vázaly spolufinancování stavby zhotovitelem na

předložení závazného příslibu „poskytnutí úvěru od obecně respektované banky“ a

v článku VIII bodu 4 dále ujednaly, že smlouva nabývá účinnosti „dnem splnění

podmínky uvedené v článku VI odst. 1. Pokud není tato podmínka splněna, není

možno po zhotoviteli požadovat jakékoliv plnění vyplývající z této smlouvy“. Svůj vztah upravili účastníci i dodatkem č. 3 ze dne 6. 11. 1997 tak, že

změnili předmět smlouvy – rozdělili jej do dvou etap, do první etapy zařadili

demolici stávajícího domu a výstavbu (až po kolaudaci) objektu SO 901, do druhé

etapy pak výstavbu objektu SO 902. V tomto dodatku také uvedli, že „dohodou

stran je stanoveno, že při prokázání financování ze strany objednatele

zhotovitel provede tuto etapu …“ s tím, že „v ostatních částech beze změny“. Soudy obou stupňů dovodily, že žalobce podle smlouvy nemusel prokazovat, že má

dost vlastních finančních prostředků pro výstavbu, ale byl povinen předložit

žalované doklad o zajištění financování díla, závazný pro banku (např. úvěrovou

smlouvou) nikoliv tedy o financování jiným způsobem. A to nejen před zahájením

prací na díle vůbec, ale i před zahájením druhé etapy, tedy stavby objektu SO

902. Žalobce sice dopisem ze dne 10. 11. 1999 oznámil žalované, že zajistil

financování výstavby druhého objektu leasingovou smlouvou se společností CAC

Leasing, a.s., tu však žalované nepředložil a neučinil tak ani v průběhu

řízení. Žalobce svůj smluvní závazek doložit doklad o zajištění financování

díla nesplnil. Ve smyslu § 345 odst. 2 obch. zák. (s ohledem na zmíněný článek

VIII. 4 smlouvy) šlo o podstatné porušení smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy

si účastníci pro takový případ sjednaly v článku VII. (odvolací soud nesprávně

uvedl článku VIII) bodu 7 smlouvy o dílo. Žalovaná od smlouvy o dílo odstoupila

důvodně.

Domáhal-li se tedy žalobce žalobou náhrady škody (odpovídající nákladům, které

vynaložil při vyhledání nového zhotovitele pro druhý obytný dům a ušlému zisku

představovanému nájemným, které mohl získat za užívání druhého obytného domu od

data ukončení jeho výstavby), kterou mu měla způsobit žalovaná neoprávněným

odstoupením od smlouvy o dílo a odmítnutím v díle pokračovat, je tento jeho

nárok nedůvodný. Svůj závěr soudy nižších stupňů odůvodnily tím, že žalovaný

neporušil žádnou smluvní ani zákonnou povinnost a za tvrzenou škodu tak žalobci

neodpovídá.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, odkazuje co do jeho

přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu

(dále též jen „o. s. ř.“) a co do důvodů na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a)

a b) o. s. ř., tedy že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci. Dovolatel namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní

význam, neboť v rozporu s hmotným právem řeší otázku „oprávněnosti žalované

odstoupit od smlouvy o dílo jako předpokladu odpovědnosti za škodu“, dále

odvolací soud nesprávně „vyložil a posoudil jednotlivé části smlouvy o dílo,

konkrétně dodatek č. 3“. Dovolatel dále vytýká odvolacímu soudu, že nepřihlédl k dodatku č. 1, který

změnil článek III. (Doba plnění díla). Dodatkem číslo 1 byla vypuštěna z článku

III smlouvy povinnost dovolatele předložit doklad o zajištění financování díla. Na tom nic nemění ani dodatek č. 3, ze kterého odvolací soud při svém

rozhodování zejména vyšel. Závěr odvolacího soudu o tom, že žalobce nesplnil

svůj smluvní závazek a o tom, že zajištění výstavby druhého objektu pomocí

leasingové společnosti účastníky dohodnuté smluvní podmínky o financování díla

nesplňuje, nevychází z provedených důkazů dodatkem č. 1 a č. 3 a ze smlouvy

samotné. Vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,

dovolatel spatřuje v postupu soudů obou stupňů, kdy soudy v rozporu s

ustanovením § 120 o. s. ř. zamítly žalobcem navržené provedení důkazu k otázce

zajištění financování stavby a dovodily, že dovolatel neunesl důkazní břemeno. Nebyly navíc zjišťovány okolnosti rozhodné pro posouzení otázky zajištění

financování formou leasingu, přestože byly dovolatelem tvrzeny. Žalovaná se k dovolání vyjádřila tak, že v řízení bylo prokázáno, že žalobce

porušil smluvní povinnost o doložení financování díla, rozsudek odvolacího

soudu považuje za správný a dovolání za nedůvodné. Se zřetelem k době vydání rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací

řízení - v souladu s bodem 12 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 7/2009

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony - občanský soudní řád ve znění

účinném do 30. června 2009. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Dovolání není přípustné. Přípustnost dovolání proti rozsudku, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně, upravuje ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.

O

případ uvedený pod písmenem b) v této věci nejde a důvod založit přípustnost

dovolání podle písmene c) Nejvyšší soud nemá, když dovolatel mu nepředkládá k

řešení žádnou otázku, z níž by bylo možné usuzovat, že napadené rozhodnutí má

ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř.] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí o věci určující význam,

tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl z

hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam pak má rozhodnutí

odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní

význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z

hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu). Přípustnost

dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již

tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy,

jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení §

237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. Podle § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Z vylíčení

uplatněných dovolacích důvodů je zřejmé, že dovolatel nevymezil žádnou právní

otázku, pro jejíž řešení by bylo možné považovat rozhodnutí odvolacího soudu za

právně významné. Dovolatel předně namítá, že odvolací soud nesprávně posoudil otázku

„oprávněnosti žalované odstoupit od smlouvy o dílo jako předpokladu

odpovědnosti za škodu“ a dále nesprávně „vyložil a posoudil jednotlivé části

smlouvy o dílo, konkrétně dodatek č. 3“. Dospěl-li odvolací soud k závěru, že

žalovaná neodpovídá žalobci za tvrzenou škodu, neboť neporušila žádnou smluvní

povinnost (chybí tak základní předpoklad odpovědnosti za škodu) a naopak v

důsledku porušení smluvních povinností žalobcem důvodně odstoupila od smlouvy,

nelze tomuto závěru ničeho vytknout. Podle ustanovení § 373 obch. zák. kdo poruší svou povinnost ze závazkového

vztahu, je povinen škodu tím způsobenou nahradit druhé straně, ledaže prokáže,

že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Dovolatel spatřuje porušení povinnosti ze smlouvy žalovanou (jako předpoklad

její odpovědnosti za škodu) v tom, že nedůvodně od smlouvy odstoupila. V této

souvislosti dovolací soud poukazuje na to, že odstoupení od smlouvy, ať již ze

zákona nebo na základě ujednání účastníků (§ 344 obch. zák.), bez zřetele na

to, zda k odstoupení (majícímu za následek zánik práv a povinností stran ze

smlouvy, § 351 odst. 1 obch. zák.) dojde jednostranným úkonem nebo na základě

dohody účastníků, nemůže být porušením smluvní povinnosti, nýbrž jde o výkon

práva. To platí i tehdy, odstoupil-li účastník od smlouvy proto, že druhá

strana porušila povinnost plynoucí ze smlouvy (srov. rozsudky Nejvyššího soudu

z 31. 3. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1398/96, z 20. 9. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2577/98, z

21. 2. 2002, sp. zn. 33 Odo 771/2001, z 31. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 111/2004, z

21. 10. 2004, sp. zn. 33 Odo 813/2002, z 30. 11. 2004, sp. zn. 32 Odo

1113/2003, a z 30. 10. 2008, sp. zn. 32 Cdo 815/2007). Odstoupení od smlouvy

jako výkon práva nemůže proto představovat porušení povinnosti ze závazkového

vztahu jako jeden z předpokladů odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 373

obch. zák. Soudy nižších stupňů se na základě žalobních tvrzení a uplatněného nároku

žalobce na náhradu škody zabývaly však i otázkou, zda tímto porušením ze

závazkového vztahu v projednávané věci je i samotné přerušení provádění díla

žalovanou v důsledku jejího odstoupení od smlouvy žalovanou. Pro posouzení,

zdali žalovaná přerušením provádění díla porušila či nikoliv smluvní povinnost,

je významné, zdali od smlouvy odstoupila důvodně.

Namítá-li dovolatel, že

odvolací soud nesprávně vyložil projevy vůle účastníků smlouvy o povinnosti

žalobce doložit „zajištění financování díla“ pro další etapu díla a o jeho

nedoložení jako podstatném porušení smlouvy žalobcem, mýlí se a závěry

odvolacího soudu jsou v souladu s úpravou o výkladu právních úkonů podle

ustanovení § 266 obchodního zákoníku i judikaturou Nejvyššího soudu. Podle ustanovení § 266 odst. 1 obch. zák. projev vůle se vykládá podle úmyslu

jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle určen,

znám nebo jí musel být znám. Základní zásadou je zjištění úmyslu toho, kdo

jednal. Až tehdy, nelze-li tento úmysl v konkrétním případě zjistit podle

odstavce 1, vykládá se projev vůle podle odstavce 2 citovaného ustanovení podle

významu, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které byl

projev vůle určen. Výrazy používané v obchodním styku se podle tohoto odstavce

vykládají podle významu, který se jim zpravidla v tomto styku přikládá. Podle

odstavce 3 tohoto ustanovení se při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 vezme

náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání

o uzavření smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i

následného chování stran, pokud to připouští povaha věci. Odvolací soud při respektování shora uvedené základní zásady výkladu

projevu vůle v obchodněprávních vztazích, kterou je zjištění úmyslu toho, kdo

jednal, správně dovodil, že žalovaná při uzavírání smlouvy o dílo hodlala

provést sjednané práce pouze za situace, pokud bude předem prokázáno ze strany

dovolatele jako objednatele díla jeho finanční zabezpečení. Tato vůle žalované

se promítla do obsahu smlouvy o dílo, neboť povinnost žalobce doložit

financování stavby byla účastníky smlouvy dohodnuta hned v několika článcích

smlouvy o dílo, a to v článku VI bodu 1, článku VII bodu 23 a v článku VIII

bodu 4. V posledním dodatku ke smlouvě č. 3 si účastníci u konkretizace 2. etapy výslovně ujednali, že „dohodou obou stran je stanoveno, že při prokázání

financování ze strany objednatele zhotovitel provede tuto etapu v následujícím

rozsahu a termínech, které budou dohodnuty dodatkem o pokračování stavby:“

Nelze tak dovodit uzavíráním dodatků změnu projevu vůle žalované zahájit práce

na druhé etapě stavby až po doložení jejího finančního zabezpečení objednatelem

díla. Za dané situace je tak správný i závěr odvolacího soudu, že nedoložením

zajištění financování díla žalobcem porušil žalobce smlouvu ve smyslu § 345

odst. 1 obch. zák. podstatným způsobem, žalovaná odstoupila důvodně od smlouvy

a zanikla tak její povinnost pokračovat v provádění díla. Namítá-li dále dovolatel, že odvolací soud nepřihlédl dostatečně k důkazu

Dodatkem č. 1, který změnil článek III. smlouvy (Doba plnění díla) a že jeho

závěry o nesplnění smluvního závazku a o tom, že zajištění výstavby druhého

objektu pomocí leasingové společnosti účastníky dohodnuté smluvní podmínky o

financování díla nesplňuje, nevychází z provedených důkazů dodatkem č. 1 a č.

3

a ze smlouvy samotné, zpochybňuje tak skutkové závěry, z nichž napadené

posouzení odvolacího soudu vychází. Dovolací důvod stanovený v § 241a odst. 3

o. s. ř. (jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování), pod který je možno výhrady dovolatele proti zjištěnému

skutkovému stavu věci z hlediska jejich obsahu podřadit, přípustnost dovolání

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit nemůže (srov. § 237

odst. 3 o. s. ř.). K závěru o zásadním významu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu po právní

stránce nemohou vést ani dovolací námitky, že soudy v rozporu s ustanovením §

120 o. s. ř. zamítly žalobcem navržené provedení důkazu k otázce zajištění

financování stavby a dovodily, že dovolatel neunesl důkazní břemeno, ani že

nebyly navíc zjišťovány okolnosti rozhodné pro posouzení otázky zajištění

financování formou leasingu, přestože byly dovolatelem tvrzeny. K okolnostem

uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci), pod který je možno výhrady dovolatele proti procesnímu

postupu soudů nižších stupňů z hlediska jejich obsahu podřadit, se při

posouzení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřihlíží a o situaci, kdy je námitka procesní vady odrazem střetu o výklad

normy procesního práva a jejím prostřednictvím je tudíž uplatněn dovolací důvod

nesprávného právního posouzení podle ustanovení § 241a odst. 1 písm. b) o. s. ř., se tu nejedná; zkoumané námitky procesních pochybení nezahrnují žádnou

právní otázku, natož pak otázku zásadního právního významu (srov. též usnesení

Ústavního soudu ze dne 28. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 1464/10, formulující

požadavek, aby právní otázka procesní povahy mající judikatorní přesah byla v

dovolání zřetelně formulována). V situaci, kdy Nejvyšší soud z hlediska uplatněných dovolacích námitek

neshledal ani jiné okolnosti, které by činily napadené rozhodnutí odvolacího

soudu ve věci samé zásadně významným po právní stránce, a kdy dovolání ani v

části směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení není

přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29

Odo 874/2001, uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek), nelze než uzavřít, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího

soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 ve spojení s § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalobce nebyl v

dovolacím řízení úspěšný a náklady žalované sestávají z odměny advokáta za

zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 10 000 Kč [§ 3 odst. 1, § 10

odst. 3, § 14, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č.

484/2000 Sb., kterou se stanoví

paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při

rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)], z

paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč [§ 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. Nesplní-li žalobce dobrovolně svoji povinnost, kterou mu ukládá toto

usnesení, může žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí.