Nejvyšší soud Usnesení občanské

25 Cdo 2272/2013

ze dne 2015-05-28
ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.2272.2013.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci

žalobců a) V. G. a b) E. G., obou zastoupených Mgr. Janem Poláčkem, advokátem

se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 53, proti žalované ČSOB Pojišťovně, a.

s., členovi holdingu ČSOB, se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458,

IČO 45534306, o 11.531.793,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v

Pardubicích pod sp. zn. 5 C 223/2008, o dovolání obou žalobců proti rozsudku

Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 13. 12. 2012,

č. j. 23 Co 479/2012-484, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Pardubicích rozsudkem ze dne 24. 5. 2012, č. j. 5 C

223/2008-463, zamítl žalobu o 11.531.793,16 Kč s příslušenstvím a rozhodl, že

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že

žalobce a) uzavřel dne 31. 5. 2004 s žalovanou pojistnou smlouvu na komplexní

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro podnikatele. Dne 28. 6. 2004

došlo k pojistné události - požáru varhanářské dílny žalobce a), která vyhořela

včetně zásob vlastních i cizích. Žalovaná pojišťovna k žádosti žalobce

vyplatila jen část plnění, a to v plném rozsahu za škody na budově a movitých

věcech, škodu na zásobách a cizích movitých věcech uhradila pouze ve výši 60 %.

Náhrady zbývající škody se žalobci domohli v řízení vedeném u Okresního soudu v

Pardubicích pod sp. zn. 10 C 367/2006. V nyní projednávané věci se žalobci

domáhají náhrady škody vyvolané tím, že žalovaná nezaplatila přiznanou částku

včas, hned co výši škody zjistila, tj. dne 4. 1. 2005, kdy jí byl předán

výsledek šetření škodné události, a poskytla pouze zálohy na pojistná plnění na

obnovu nemovitosti a vybavení do tří měsíců od pojistné události, doplatky pak

do konce roku 2004. Žalobce tvrdí, že v důsledku těchto skutečností nemohl

plnit své závazky jako podnikatel, nemohl obnovit svoji podnikatelskou činnost,

dostal se do finanční tísně a došlo k nárůstu jeho majetkových závazků. Soud k

námitce promlčení dovodil, že nárok promlčený není. Protože žalobkyně b) nebyla

účastníkem pojistné smlouvy, není ve sporu aktivně legitimována a její žaloba

byla zamítnuta. Ohledně nároku žalobce soud dospěl k závěru, že příčinná

souvislost mezi opožděným vyplacením části pojistného plnění a škodou nebyla

prokázána. Skutečnost, že požár negativně zasáhl do podnikatelských aktivit

žalobců, nemůže jít na vrub žalované, která vyplatila v zákonné lhůtě celé

pojistné plnění za vyhořelou nemovitost a její zařízení, takže žalobci

provozovnu obnovit mohli a také tak učinili. Žalovaná tak neodpovídá za skluz

ve výrobě a za důsledky z toho plynoucí.

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 13. 12.

2012, č. j. 23 Co 479/2012, k odvolání obou žalobců rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů

odvolacího řízení. Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, jeho

rozsudek označil ve výsledku správný, ovšem z poněkud jiných důvodů. Podle

odvolacího soudu je žalobkyně b) aktivně legitimována, neboť na základě

judikatury je porušení smluvní povinnosti protiprávním úkonem i ve vztahu k

poškozenému, jenž není účastníkem smlouvy (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 29 Odo 379/200 a 25 Cdo 1417/2006). Dovodil však, že není zřejmé, zda

se žalovaná vůbec dopustila porušení právní povinnosti ve smyslu § 420 obč.

zák., protože v mezidobí byly rozsudky, na základě kterých bylo žalované

uloženo doplatit předmětné pojistné plnění, zrušeny rozhodnutím Nejvyššího

soudu ČR ze dne 9. 5. 2012, č. j. 23 Cdo 4696/2010-589, a vráceny Okresnímu

soudu v Pardubicích k dalšímu řízení. Odvolací soud dospěl na rozdíl od soudu

prvního stupně k závěru, že škoda nevznikla v rozsahu všech pohledávek, které

žalobcům vznikly, ale pouze v rozsahu pohledávek již zaplacených (srov.

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 986/2001, 21 Cdo 143/2010).

Pohledávkami, které žalobci uhradili a které představují skutečnou škodu, jsou

pouze 1) částka 3.296.621,50 Kč zaplacená GE Money Bank, a.s., za účelem

odvrácení konkursního řízení ve splátkách nejpozději ke dni 30. 3. 2007; 2)

částka 20.000,- Kč a 16.934,- Kč zaplacená na nákladech exekuce Finančního

úřadu v Prostějově v průběhu roku 2006; 3) částka 29.713,50 Kč zaplacená ve

prospěch JUDr. Z. v exekuci oprávněného Brněnská továrna Plstí, s.r.o., dne 25.

5. 2006; 4) částka 100.000,- Kč jako náklady na znalečné zaplacené ve prospěch

Znaleckého a oceňovacího ústavu, s.r.o., se sídlem v Prostějově, se splatností

30. 3. 2011. Soud prvního stupně ovšem aplikoval nesprávnou právní úpravu,

neboť nejde o právo z pojistného plnění, ale o právo na náhradu škody (§ 106

obč. zák.), které se promlčuje v dvouleté subjektivní promlčecí době, která

marně uplynula před podáním žaloby 11. 11. 2010 vyjma nároku na náhradu za

znalečné. Znalečné je pak svojí povahou příslušenstvím pohledávky (§ 121 odst.

3 obč. zák.), a nelze ve vztahu k němu proto shledat příčinnou souvislost

zakládající odpovědnostní vztah podle § 420 odst. 1 obč. zák. Všechny uplatněné

nároky žalobců proto odvolací soud shledal nedůvodnými s tím, že stejně jako

soud prvního stupně nespatřuje příčinnou souvislost mezi tvrzeným porušením

právní povinnosti a vzniklou škodou, neboť pojistné plnění za poškozené zásoby

(varhany) mělo krýt majetkovou ztrátu hodnoty právě na těchto varhanách.

Jestliže žalobci deklarovali, že potřebovali takové plnění použít na jiné

účely, včetně obnovy živnostenské činnosti, pak nemůže být mezi nevyplacením

takového pojistného plnění a vzniklou škodou příčinná souvislost.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalobci dovolání, jež zdůvodňují

nesprávným právním posouzením věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.] a vadou

řízení [§ 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř]. Namítají, že jednání žalované bylo

úmyslné, a promlčecí doba by proto měla být podle § 106 odst. 2 obč. zák.

desetiletá. Vznášejí rovněž otázku, zda obstojí judikovaná praxe, že

nezaplacený dluh není škodou. Toto pojetí podle nich nekonvenuje s čl. 11 odst.

1. Listiny základních práv a svobod, neboť bez spravedlivého důvodu poskytuje

vyšší ochranu majetku škůdce, než majetku poškozeného. Závěrem hájí svůj závěr

o existenci příčinné souvislosti mezi jednáním žalované a škodou a tvrdí, že

soud se nevypořádal se všemi k tomu navrženými důkazy. Navrhují, aby dovolací

soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu

řízení.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 13. 12. 2012,

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) postupoval podle dosavadních

předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 –

srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“). Po

zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobami oprávněnými – účastníky řízení

(§ 240 odst. 1 o.s.ř.), zastoupenými advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.),

dospěl soud k závěru, že dovolání není přípustné.

Podle § 237 odst. 1 o.s.ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu

prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v

dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího

soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle

ustanovení písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)].

Předpoklady přípustnosti dovolání nejsou podle § 237 odst. 1 písm. a) ani písm.

b) o.s.ř. naplněny, zbývá tedy posoudit přípustnost dovolání podle § 237 odst.

1 písm. c) o.s.ř. Toto ustanovení bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 2.

2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, zrušeno uplynutím dne 31. 12. 2012, do té doby však

bylo součástí právního řádu, a je tedy pro posouzení přípustnosti tohoto

dovolání použitelné (srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV.

ÚS 1572/11).

Podle § 237 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Dovolací soud je vázán vymezením

dovolacího důvodu (§ 242 odst. 3 věta první o.s.ř.) a je oprávněn přezkoumat

rozhodnutí odvolacího soudu jen z důvodů v dovolání uplatněných. Dovolací soud

dospěl k závěru, že dovolací námitky nesplňují předpoklady přípustnosti ve

smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Věc se posuzuje podle dosavadních předpisů, tedy podle zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen „obč. zák.“),

neboť k porušení právní povinnosti došlo před 1. 1. 2014 (srov. § 3079 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, dále též jen „o.

z.“). Vzhledem k § 3036 o. z. se pak podle dosavadních předpisů posuzuje též

běh promlčecích dob, který počal před 1. 1. 2014.

Namítají-li dovolatelé, že žalovaná jednala úmyslně, a jejich nárok proto není

promlčen, přehlížejí, že úmyslné jednání škůdce se podle § 106 odst. 2 obč.

zák. projeví prodloužením tříleté objektivní promlčecí doby na desetiletou,

zatímco odvolací soud dovodil promlčení nároku v důsledku marného uplynutí

dvouleté subjektivní promlčecí doby podle § 106 odst. 1 obč. zák., jejíž délka

na formě zavinění škůdce nezávisí. Výhrady dovolatelů k nesprávným zjištěním

soudu ohledně tvrzeného úmyslného zavinění žalované jsou tedy bezpředmětné

(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo

1463/2000, uveřejněný pod C 1151 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C. H. Beck,

dále též jen „Soubor“).

Za otázku zásadního právního významu nelze považovat ani otázku existence

vztahu příčinné souvislosti mezi jednáním žalované a vznikem škody. Otázka

existence příčinné souvislosti je totiž otázkou skutkovou, nikoli otázkou

právní (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21

Cdo 300/2001, v Souboru pod C 1025), neboť v řízení se zjišťuje, zda škodná

událost a vznik škody jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku. Právní

posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými

okolnostmi má být její existence zjišťována, a v tomto směru odvolací soud

nepochybil. Podobně ani námitka, že se soud nevypořádal se všemi navrženými

důkazy, přípustnost podle § 237 odst. 1 písm. c) nezaloží, neboť se jedná pouze

o potenciální vadu řízení týkající se skutkového zjištění, nikoliv o nesprávné

právní posouzení věci.

Dovolací soud pak neakceptoval ani požadavek dovolatelů na přehodnocení

právního názoru, podle kterého dluh, který dosud nebyl zaplacen, není skutečnou

škodou. Tento názor k výkladu § 442 odst. 1 obč. zák. je dlouhodobě a

konstantně dovolacím soudem zastáván a odůvodněn pojetím škody podle předpisu

účinného do 31. 12. 2013 (vedle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2003,

sp. zn. 25 Cdo 986/2001, uveřejněného pod č. 14/2005 Sbírky soudních rozhodnutí

a stanovisek, srov. také usnesení téhož soudu ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 25

Cdo 1338/2005, a ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2744/2006, či jeho rozsudky

ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1532/2010, ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 29

Cdo 1021/2011, a ze dne 27. 5. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4370/2011) a argumentace

dovolatelů nepředstavuje důvod, proč by tento přístup měl být měněn. Uplatněná

námitka, že tímto výkladem je poskytována větší ochrana majetku škůdce než

majetku poškozeného, neobstojí ani s poukazem na čl. 11 odst. 1 Listiny, neboť

tu nejde o poskytování ochrany vlastnictví a porovnávání její úrovně ve vztahu

k různým osobám, nýbrž o otázku vzniku odškodnitelné újmy v majetkové sféře

poškozeného; ostatně rozhodnutí, pokud se jím žaloba zamítá tzv. pro tentokrát

z důvodu, že škoda dosud nevznikla, nezbavuje poškozeného možnosti domáhat se

ochrany poté, co se zaplacením dluhu jeho majetkový stav skutečně sníží.

Z uvedeného je zřejmé, že žádná z uplatněných námitek přípustnost

dovolání nezaložila, proto Nejvyšší soud dovolání podle § 218 písm. c) ve

spojení s § 243b odst. 5 větou první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolání žalobců bylo

odmítnuto a žalované žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu