Nejvyšší soud Usnesení občanské

25 Cdo 2379/2012

ze dne 2014-01-28
ECLI:CZ:NS:2014:25.CDO.2379.2012.1

25 Cdo 2379/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a

soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) Ing.

J. G., a b) J. G., zastoupených Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem

Ostrava, 28. října 219/438, proti žalovaným 1) V. J., a 2) V. J., zastoupeným

JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem Brno, Pellicova 8a, o 75.000,-

Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 115/2008, o dovolání

žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. března 2012, č. j. 44

Co 112/2011-195, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovaným k ruce

společné a nerozdílné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9.293,- Kč k

rukám JUDr. Kristiny Škampové, advokátky se sídlem v Brně, Pellicova 8a, do tří

dnů od právní moci tohoto usnesení.

a nerozdílně částku 75.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze

zjištění, že žalobci v r. 2007 koupili byt 3+1, v němž bydlely žalované spolu

se svou matkou, která byla nájemkyní tohoto bytu, její nájemní vztah byl z

důvodu neplacení nájemného ukončen k 30. 9. 2007 výpovědí z nájmu, v níž se

pronajímatel zavázal poskytnout přístřeší. Matka žalovaných byla dlouhodobě

vážně nemocná, dne 5. 2. 2008 zemřela a řízení o neplatnost výpovědi bylo

pravomocně zastaveno. Dlužné nájemné bylo v prosinci roku 2007 doplaceno, od

ledna 2008 bylo hrazeno žalovanými. Žalobci opakovaně vyzývali nejprve matku

žalovaných a následně žalované k vyklizení bytu, žalované se k 1. 8. 2008

odstěhovaly a řízení u soudu o vyklizení bytu bylo z důvodu zpětvzetí žaloby

zastaveno. V nyní projednávané věci se žalobci na žalovaných domáhají náhrady

škody z důvodu, že žalované po skončení nájmu neuvolnily byt a žalobci proto

museli platit 7.000 Kč měsíčně za ubytování svého syna a zároveň jim ušel zisk

z pronájmu tohoto bytu dalším osobám 8.000 Kč měsíčně, a to za dobu 5 měsíců od

1. 2. 2008. Soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná a nemorální, neboť

žalované žádnou svoji povinnost neporušily, neměly povinnost se z bytu

vystěhovat bez zajištění přístřeší, žalobci jim přístřeší nezajistili a ve svém

tlaku contra bonos mores na jejich vystěhování neustali, přestože byli

obeznámeni s jejich tíživou situací; navíc neprokázali svá skutková tvrzení o

vzniklé škodě – platbách za ubytování syna ve výši 7.000,- Kč měsíčně a ušlém

zisku z pronájmu bytu ve výši 8.000,- Kč měsíčně za dobu od 1. 2. 2008 do 31.

7. 2008. Usnesením ze dne 23. 4. 2010 soud nepřipustil změnu žaloby na vydání

bezdůvodného obohacení sočívajícím v rozdílu mezi placeným a tzv. tržním

nájemným, neboť dosavadní výsledky řízení by nemohly být podkladem pro řízení o

jiném nároku; ostatně až do zajištění přístřeší se vztahy účastníků řídily §

712a obč. zák. a žalované nebyly povinny platit tržní nájemné.

K odvolání žalobců Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 21. března 2012, č. j.

44 Co 112/2011-195, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě

nákladů odvolacího řízení. Vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního

stupně a ztotožnil se s jeho právním posouzením. Soud prvního stupně

nepochybil, když nárok posoudil jako nárok na náhradu škody, a usnesením soudu

prvního stupně o nepřipuštění změny žaloby je odvolací soud vázán a nemůže je

měnit v rámci odvolacího řízení; ostatně podmínky pro připuštění změny žaloby

podle § 95 odst. 2 o. s. ř. nebyly splněny. Žalobci v řízení neunesli důkazní

břemeno ohledně vzniku škody a nebyl tak prokázán jeden z předpokladů nároku na

náhradu škody.

Tento rozsudek napadli žalobci dovoláním, jehož přípustnost dovozují z ust. §

237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř. a podávají je z důvodu podle § 241a

odst. 2 písm. b) o. s. ř. Namítají, že soud prvního stupně porušil ust. § 118a

odst. 2 o. s. ř., když poté, co neprokázali vznik škody, je nepoučil, že jejich

nárok je možno posoudit podle ustanovení o bezdůvodném obohacení, a pochybil,

když nepřipustil změnu žaloby. Argumentace odvolacího soudu, že nebyly splněny

podmínky podle § 95 odst. 2 o. s. ř., je nesprávná, neboť stačilo pouze doplnit

tvrzení žalobců a návrhy důkazů o tom, jak se na jejich úkor obohatily

žalované. Soudy obou stupňů pochybily, když nepřipustily změnu žaloby a

nesplnily poučovací povinnost podle § 118a o. s. ř. Dovolatelé navrhli, aby

dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalované ve svém vyjádření k dovolání uvedly, že dovolání není přípustné, neboť

žádná otázka zásadního právního významu nebyla položena. Žalobci byli od

počátku řízení zastoupeni advokátem, z jejich žaloby je jasné, čeho se

domáhají, a usnesením o nepřipuštění změny žaloby je odvolací soud vázán.

Otázka poučovací povinnosti byla opakovaně dovolacím soudem řešena (např. v

rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2002/2002) se závěrem, že soud není povinen poučovat

účastníka řízení o tom, že může uplatnit obdobný či jiný návrh, než který v

žalobě skutkově vymezil. Navrhly, aby dovolací soud dovolání odmítl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, osobou oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.)

zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), dospěl k závěru, že

dovolání není přípustné. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu napadený

dovoláním byl vydán dne 12. března 2012, postupoval Nejvyšší soud podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve znění

účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).

Přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně, se v dané věci řídí podle § 237 odst. 1 písm. c)

o. s. ř., podle nějž je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu,

jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není

přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné jen tehdy, jde-li o řešení

právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti

skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají – srov. ust. § 241a odst.

3 o. s. ř.) a současně se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Toto

ustanovení bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS

29/11, zrušeno k 31. 12. 2012, do té doby však bylo součástí právního řádu, a

je tedy pro posouzení přípustnosti dovolání podaných do 31. 12. 2012 nadále

použitelné (srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS

1572/11).

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Otázka poučení účastníka řízení podle § 118a odst. 2 o. s. ř. o možnosti právně

kvalifikovat jeho nárok podle jiného hmotněprávního ustanovení, než jak byl

uplatněn, v níž dovolatelé spatřují zásadní význam napadeného rozhodnutí, není

otázkou zásadního významu ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., neboť podmínky pro

aplikaci ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. nebyly splněny. Žalobci vylíčili

skutková tvrzení, z nichž bylo jednoznačné, čeho a proč se domáhají; jejich

právní kvalifikací není soud vázán. Judikatura soudů jednoznačně vylučuje tzv.

hmotněprávní poučení účastníka řízení, tj. poučení o tom, jaké jiné či další

nároky by mohl uplatnit. Do poučovací povinnosti tedy nepatří návod, co by

účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl žádaného účinku (k

otázce nepřípustnosti hmotněprávního poučení srov. též nález Ústavního soudu ze

dne 18. 4. 1995, sp. zn. I. ÚS 153/94, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 3.

2008, sp. zn. 22 Cdo 112/2007, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2011,

sp. zn. 21 Cdo 3820/2009).

Otázkou zásadního významu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř.

není ani námitka, že podmínky pro připuštění změny žaloby podle § 95 odst. 2 o.

s. ř. byly splněny.

Návrh na změnu žaloby byl učiněn před soudem prvního stupně, soud jej

nepřipustil a odvolací soud je tímto usnesením ve smyslu § 170 o. s. ř. vázán,

ostatně proti usnesení o nepřipuštění změny žaloby není odvolání přípustné

(srov. § 202 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Rozhodnutí soudu prvního stupně o

nepřipuštění změny žaloby je vyloučeno z přezkumu, neboť žalobce nemůže být

nepřipuštěním změny žaloby závažným způsobem poškozen, může totiž svůj nárok

bezodkladně uplatnit u soudu samostatnou žalobou (obdobně srov. Drápal, L.,

Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1601). Právní názor odvolacího soudu, že je

rozhodnutím soudu prvního stupně o nepřipuštění změny žaloby vázán, je správný,

obdobná otázka již byla řešena např. usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 8.

2013, sp. zn. 21 Cdo 723/2012. Nejde tedy o otázku zásadního významu ve smyslu

§ 237 odst. 3 o. s. ř.

Jak vyplývá z výše uvedeného, není důvodu pro závěr, že by rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé mělo po právní stránce zásadní význam ve smyslu §

237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení není dovolání přípustné, neboť se nejedná

o rozhodnutí ve věci samé a přípustnost dovolání není založena ani ustanoveními

§ 238, § 238a a § 239 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, publikované pod č. 4/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání žalobců tak směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž

není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud proto dovolání

podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 2 věty první před středníkem

o. s. ř. Žalovaní mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení,

které sestávají z odměny za zastupování advokátem za jeden úkon (vyjádření) v

částce 7.380,- Kč, určené podle § 7 bodu 5. a § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996

Sb., ve znění vyhlášky č. 399/2010 Sb. (srov. č. II. vyhlášky č. 486/2012 Sb.),

z náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 této vyhlášky v částce 300,- Kč, a

z náhrady za daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % ze součtu obou částek podle §

137 odst. 3 o. s. ř. (1.613,- Kč), celkem tedy 9.293,- Kč.

Odměna advokátky byla určena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších

předpisů; ačkoli ustanovení § 151 odst. 2 o. s. ř. předpokládá zásadně určení

odměny advokáta podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni

zvláštním právním předpisem, byla vyhláška č. 484/2000 Sb., k tomuto účelu

vydaná, nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, pro

rozpor s ústavním pořádkem zrušena dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů (7.

5. 2013), a jiný předpis k dispozici není.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu