Nejvyšší soud Rozsudek občanské

25 Cdo 272/2016

ze dne 2017-07-27
ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.272.2016.1

25 Cdo 272/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci

žalobkyně XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., se sídlem v Praze 6, Vyskočilova

1461/2a, IČO 48109193, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v

Praze 1, Panská 895/6, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany, se

sídlem v Praze 6, Tychonova 221/1, o 19.071.190,26 Kč s příslušenstvím, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C 22/2008, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 30 Co

522/2014-410, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 30 Co 522/2014-410,

se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 3. 7. 2014, č. j. 4 C 22/2008-329,

rozhodl, že základ žalobního nároku na dlužné nájemné, náhradu ušlého zisku a

skutečné škody je zcela opodstatněn. Rozhodl tak poté, co jeho předchozí

mezitímní rozsudek ze dne 30. 11. 2010, č. j. 4 C 22/2007-157, byl zrušen

usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2011, č. j. 30 Co 224/2011-272,

s pokynem k vyřešení otázky platnosti odstoupení žalované od nájemní smlouvy.

Soud prvního stupně vzal za podklad svého rozhodnutí skutkové zjištění, že

žalobkyně se stala v rámci nové koncepce polygrafické výroby Ministerstva

obrany vítězkou výběrového řízení na pronájem digitálního tiskového stroje a

uzavřela proto dne 19. 4. 2005 se žalovanou smlouvu o pronájmu stroje DocuColor

iGen3 s dokončovací linkou pro lepenou vazbu Bourg Perfect Binder 2005 na dobu

určitou do 31. 12. 2008, přičemž předmět nájmu měl být instalován v prostorách

žalované do 31. 5. 2005. Prostory pro umístění zařízení žalovaná poskytla až s

několikatýdenním odstupem dne 12. 5. 2005 a žalobkyně v nich pak ještě musela

provést úpravu elektroinstalace, takže místnost byla připravena k 18. 5. 2005.

V průběhu května žalobkyně instalovala tiskové zařízení, dne 2. 6. 2005 byla

dovezena dokončovací linka, skončena instalace a proškoleni pracovníci

žalované. Zaměstnanec žalobkyně e-mailem ze dne 3. 6. 2005 sdělil, že předání

stroje je plánováno na 8. 6. 2005, neboť původní termín nelze pro zpoždění s

dodáním dokončovací linky společností CT Bourg dodržet. Náměstek ministra

obrany faxovou zprávou z téhož dne, která byla žalobkyni doručena dne 6. 6.

2005, reagoval sdělením, že lhůta pro instalaci nebyla dodržena, a žalobkyni se

proto poskytuje dodatečná lhůta do 7. 6. 2005 s tím, že marným uplynutím této

lhůty žalovaná odstupuje od nájemní smlouvy. Dne 8. 6. 2005 se žalobkyně

pokusila předmět nájmu předat žalované, z jejíž strany se však k převzetí nikdo

nedostavil. V listopadu 2005 žalobkyně od smlouvy odstoupila, celé zařízení

demontovala a odklidila z prostor žalované. Soud dospěl k závěru, že odstoupení

od smlouvy uzavřené podle § 663 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,

účinného do 31. 12. 2013 (dále též jen „obč. zák.“), bylo ze strany žalované

neoprávněné, neboť ona zavinila nedodržení původního termínu dne 31. 5. 2005

tím, že její odpovědní zaměstnanci nebyli schopni včas určit a připravit vhodné

prostory; vzhledem k náročnosti celé akce tak nebylo v možnostech zaměstnanců

žalobkyně dříve předat dodaný, instalovaný a odzkoušený stroj včetně zaškolení

obsluhy. Žalobkyně naopak plnila své povinnosti ze smlouvy, jakmile jí to bylo

umožněno, což vylučuje jak její odpovědnost, tak oprávnění žalované odstoupit

od smlouvy. Od smlouvy proto naopak pro neplacení nájemného platně odstoupila

žalobkyně 11. 11. 2005 a vznikl jí nárok na úhradu dlužného nájemného i nárok

na náhradu škody vzniklé porušením nájemní smlouvy, jejíž výše bude předmětem

dalšího dokazování.

Městský soud v Praze k odvolání žalované rozsudkem ze dne 19. 5. 2015, č. j. 30

Co 522/2014-410, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu o

zaplacení 19.071.190,26 Kč s příslušenstvím zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů

řízení před soudy obou stupňů. Po zopakování dokazování a poučení žalobkyně

podle § 118a odst. 3 o. s. ř. dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala, že by

její prodlení s předáním předmětu nájmu bylo zapříčiněno výhradně žalovanou,

byť ta byla skutečně v prodlení s předáním vyhovující místnosti. V nájemní

smlouvě nebylo uvedeno žádné datum, v němž měla žalovaná odpovídající prostory

předat, a trvala-li instalace tiskárny čtrnáct dní a započalo-li se ihned poté

s instalací dokončovací linky, která trvala jeden až dva dny, pak žalobkyni nic

nebránilo splnit dodatečnou lhůtu, kterou jí žalovaná stanovila ve faxové

zprávě ze dne 3. 6. 2005. Žalobkyně přitom až 7. 6. 2005 v 15:39 hodin, tedy

nikoli v pracovní době, jak bylo sjednáno v nájemní smlouvě, zaslala faxovou

zprávu, v níž žalovanou informovala o připravenosti tiskového zařízení k

předání. Z provedených důkazů plyne, že dodatečná lhůta nebyla poskytnuta v

rozsahu jednoho, ale sedmi dnů. Ačkoli se žádná verze rozporných skutkových

tvrzení neprokázala, nebylo by možné stanovenou dodatečnou lhůtu pokládat za

nepřiměřenou, pokud by se žalovaná, „byť neoficiálně“, dozvěděla, že tiskové

zařízení je připraveno pro předání k 7. 6. 2005. Proto nelze na jejím postupu

shledat cokoli šikanózního nebo rozporného s dobrými mravy. Současně ovšem

nelze mít za prokázané, že k uvedenému datu byla digitální tiskárna skutečně

připravena k předání, jestliže by byla připravena až k 8. 6. 2005, pak by již

žalovanou povinnost zařízení převzít nestíhala, neboť nájemní smlouva zanikla

koncem předchozího dne odstoupením od smlouvy. Odvolací soud se nepovažuje být

vázán rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15. 4. 2008, č. j. 7 C

24/2006-133, který byl potvrzen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 1.

2009, č. j. 54 Co 309/2008-130, a v němž byla ve sporu mezi týmiž účastníky o

zaplacení smluvní pokuty dovozena odpovědnost žalované za prodlení s předáním

tiskového stroje, neboť pro nynější řízení nelze přeceňovat význam rozhodnutí,

v němž nebyly zkoumány otázky důvodnosti a platnosti odstoupení od nájemní

smlouvy a naplnění předpokladů odpovědnosti žalované za tvrzenou škodu.

Jestliže se tedy žalobkyni nepodařilo prokázat, že prodlení bylo způsobeno

výhradně žalovanou, nelze ani mít za to, že žalovaná od nájemní smlouvy

odstoupila podle ustanovení § 517 odst. 1 obč. zák. neplatně a že by následně

porušovala svou povinnost řádně hradit nájemné. Nebyl tak naplněn jeden z

předpokladů odpovědnosti za tvrzenou škodu.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost

dovozuje z ustanovení § 237 o. s. ř. tím, že napadené rozhodnutí závisí na

vyřešení právní otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. která v rozhodovací praxi dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena. Odvolací soud nesprávně posoudil otázku odstoupení

od nájemní smlouvy, neboť dodatečná lhůta pouhého jednoho dne, kterou žalovaná

poskytla dne 6. 6. 2005 žalobkyni, nebyla lhůtou přiměřenou. Její běh je totiž

nutné počítat od okamžiku, kdy se její stanovení dostalo do dispozice

žalobkyni. I pokud by byla lhůtou sedmidenní, tedy pokud by běžela již od

okamžiku prodlení, byla by stále nepřiměřeně krátkou a její zmeškání o jediný

den by nemohlo dát žalované právo odstoupit od smlouvy uzavírané na dobu čtyř

let. S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu namítá, že smyslem dodatečné

lhůty je poskytnout dlužníkovi určitý reálný časový prostor, ve kterém by mohl

svůj závazek dodatečně splnit, a tím i odvrátit možnost odstoupení od smlouvy,

což se však v tomto případě záměrně nestalo. Dodatečná lhůta byla stanovena

tak, aby nemohla být ze strany žalobkyně dodržena, proto nejenže žalovaná

neodstoupila od smlouvy platně, ale její jednání je také zneužitím práva, je v

rozporu s dobrými mravy a je šikanózní. Namítá dále, že i závěr o neunesení

důkazního břemene je v rozporu s rozhodovací praxí dovolacího soudu, lze jej

učinit pouze tehdy, jestliže zhodnocení důkazů, které byly provedeny,

neumožňuje soudu přijmout závěr ani o pravdivosti tvrzení účastníka řízení, ani

o tom, že by bylo nepravdivé. Navíc žalobkyni nebyl dán dostatečný prostor, aby

předložila poslední z navržených důkazů. Nakonec namítá, že odvolací soud byl

povinen se řídit rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci sp. zn. 7 C

24/2006, protože předchozí rozhodnutí o věci je pro vyřešení předběžné otázky v

následném řízení závazné. Navrhuje proto, aby byl napadený rozsudek odvolacího

soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání označila rozsudek odvolacího soudu za věcně

správný. Žalobkyně neprokázala, že by se dostala do prodlení jen a pouze z

důvodu prodlení žalované s předáním vhodných místností. I kdyby toto tvrzení

prokázala, stejně by byla v prodlení s předáním předmětu nájmu, neboť ke

sjednanému termínu neměla část zařízení k dispozici. Žalovaná souhlasí rovněž

se závěrem odvolacího soudu, že dodatečná lhůta k plnění v délce sedmi dnů byla

přiměřená, a navrhuje proto, aby bylo dovolání zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s.

ř.), zastoupenou advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., a je přípustné podle § 237

o. s. ř., neboť při řešení hmotněprávní otázky odstoupení od smlouvy podle §

517 odst. 1 obč. zák. se odvolací soud za daných skutkových okolností odchýlil

od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Dovolání je proto i důvodné.

Nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) může spočívat v tom,

že odvolací soud věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že

správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný

skutkový stav věci nesprávně aplikoval.

Vzhledem k ustanovením § 3028 odst. 3 a § 3079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014, se věc posuzuje podle dosavadních

předpisů, tedy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do

31. 12. 2013 (dále opět jen „obč. zák.“), neboť jde o právní poměry vzniklé

před 1. 1. 2014.

Podle ustanovení § 517 odst. 1 obč. zák. dlužník, který svůj dluh řádně a včas

nesplní, je v prodlení. Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě

věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit; jde-li o plnění

dělitelné, může se odstoupení věřitele za těchto podmínek týkat i jen

jednotlivých plnění.

Podle této úpravy v případě prodlení dlužníka se splněním jeho smluvní

povinnosti je neopomenutelnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy poskytnutí

dodatečné přiměřené lhůty věřitelem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 7. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 989/99, publikován pod C 292 v Souboru civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, dále též jen „Soubor“).

Věřitel není v takovém případě povinen dlužníka upomínat ani jej informovat o

délce lhůty, kterou mu dává k dispozici, a po uplynutí přiměřeně dlouhé doby od

splatnosti dluhu je oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by předtím musel

dlužníkovi sdělit délku dodatečné lhůty ke splnění dluhu (srov. např. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1641/2006, Soubor C 4681,

nebo ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4885/2009). Z toho plyne, že pro

posouzení dané věci není významné, kterého dne se žalobkyně dozvěděla o délce

dodatečné lhůty, tedy zda měla k dispozici pouhý jeden den (jak tvrdí ona) či

více dnů (od 3. 6. 2005, kdy jí byla adresována faxová zpráva), neboť dodatečná

lhůta vždy začíná plynout již okamžikem prodlení dlužníka bez ohledu na to, zda

a kdy se dlužník dozví, že věřitel zvolil postup podle § 517 odst. 2 obč. zak.

a dodatečnou lhůtu stanovil.

Přestože její délku určuje sám věřitel, dodatečná lhůta musí být (objektivně

vzato) přiměřeně dlouhá k tomu, aby bylo vůbec možno dluh splnit. Délka lhůty

není zákonem stanovena a v každém konkrétním případě musí být její přiměřenost

posouzena s přihlédnutím k charakteru závazku, zejména k původní lhůtě pro

splnění závazku, ke složitosti či náročnosti plnění a rovněž i vzhledem ke

stavu či stádiu, v jakém se povinnost dlužníka plnit nachází v době vzniku jeho

prodlení. Nepředpokládá se tedy, že by dlužník teprve po splatnosti začal s

přípravou ke splnění dluhu, takže dodatečná lhůta může být logicky kratší než

lhůta objektivně potřebná nebo obvyklá k opatření a poskytnutí plnění věřiteli

(srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník

II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 1548). Na

druhou stranu tam, kde dlužník činí kroky k plnění nebo kde je zřejmé, že

plnění jako takové není ohroženo, je opodstatněný požadavek, aby dodatečná

lhůta dávala reálný prostor k dokončení plnění.

Podle § 520 obč. zák. k prodlení dlužníka nedojde, jestliže věřitel včas a

řádně nabídnuté plnění od něho nepřijme nebo mu neposkytne součinnost potřebnou

ke splnění dluhu. Jde-li o plnění věci, nese věřitel nebezpečí její ztráty,

zničení nebo poškození.

Prodlení dlužníka (mora debitoris) nemůže nastat v případě prodlení věřitele

(mora creditoris). Jeden ze dvou případů, kdy po dobu prodlení věřitele

nedochází k prodlení dlužníka, popř. vznikem prodlení věřitele přestává být

dlužník v prodlení, nastává tehdy, jestliže věřitel neposkytl dlužníku

součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Takovou součinností se rozumí součinnost

potřebná v době stanovené ke splnění, tedy v době splatnosti pohledávky. Zda a

popřípadě jaké součinnosti věřitele je třeba ke splnění dluhu dlužníkem v době

jeho splatnosti, je nutné posoudit podle obsahu závazku. Kromě součinnosti

stanovené zákonem či sjednané smluvně může jít o různé úkony věřitele, bez

nichž nelze závazek splnit (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6.

2011, sp. zn. 33 Cdo 2131/2009, Soubor C 10265).

V projednávané věci bylo zjištěno (skutkovými zjištěními je podle § 241a odst.

1 o. s. ř. dovolací soud vázán a jejich správnost nepodléhá dovolacímu

přezkumu), že smlouva o nájmu digitálních tiskových strojů byla uzavřena dne

19. 4. 2005 a že místo plnění bylo určeno jen adresou objektu žalované, nikoliv

vymezením konkrétní místnosti, kam měl být předmět nájmu umístěn (bod 6.1

smlouvy). Žalobkyně měla povinnost předmět nájmu poskytnout nejpozději do 31.

5. 2005, přičemž šlo o celkovou instalaci moderního tiskového stroje spolu s

vázacím zařízením do prostor žalované objednatelky, vyžadující zaškolení jejích

zaměstnanců. S pracemi potřebnými pro uvedení předmětu nájmu do provozu

započala žalobkyně až po 12. 5. 2005, kdy jí žalovaná označila konkrétní

místnost, přičemž dobu do 18. 5. 2005 si vyžádala technická úprava prostor pro

umístění zařízení.

Z toho je zřejmé, že povinnost žalobkyně poskytnout předmět nájmu byla poměrně

složitým technickým úkonem, vyžadujícím určitý čas, s čímž ostatně počítal i

sjednaný termín plnění. Dále není pochyb o tom, že po část doby stanovené ke

splnění této povinnosti neposkytovala žalovaná dostatečnou součinnost (s

důsledky upravenými v § 520 obč. zák.), neboť neurčila konkrétní prostory, kam

má žalobkyně předmět nájmu instalovat a uvést do provozu. Takovou povinnost

součinnosti žalovaná nepochybně měla, neboť bez označení místnosti, kam v rámci

smlouvou označeného objektu má být předmět nájmu umístěn, nemohla žalobkyně

svou povinnost splnit. Z původní sjednané doby šesti týdnů určené pro splnění

závazku tak mohla žalobkyně pro svou činnost ve skutečnosti využít jen dva,

neboť opožděně určený prostor musela ještě technicky upravit před tím, než bylo

možno přistoupit k instalaci přístrojů. K datu splatnosti závazku (31. 5. 2005)

již neposkytování součinnosti žalovanou nepokračovalo, nelze tedy dovodit, že

by ustanovení § 520 obč. zák. vylučovalo, aby se žalobkyně s plněním své

povinnosti dostala do prodlení. Od 1. 6. 2005 byla proto žalovaná oprávněna

postupovat podle § 517 odst. 1 věty druhé obč. zák., tedy stanovit přiměřenou

dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti a v případě jejího nedodržení od smlouvy

odstoupit, k čemuž přistoupila.

Dovolací soud nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že sedmidenní dodatečná

lhůta, po jejímž uplynutí žalovaná od nájemní smlouvy odstoupila, představovala

v posuzovaných souvislostech přiměřenou dobu ve smyslu § 517 odst. 1 věty druhé

obč. zák. I když k datu 31. 5. 2005 již žalovaná nebyla v prodlení, je třeba k

její předchozí nesoučinnosti, která měla nepochybný vliv na možnost včasného

splnění povinnosti žalobkyně, přihlédnout právě při úvaze o přiměřenosti délky

dodatečné lhůty k plnění. V situaci, kdy dvě třetiny sjednané doby k plnění

žalobkyně trvala nedostatečná součinnost žalované, která čtyři týdny

nevytvořila podmínky umožňující žalobkyni započít s potřebnými pracemi k

instalaci technicky složitého zařízení, je prodloužení doby plnění o další

jediný týden zjevně nedostatečné. To pak platí zejména s ohledem na to, že bylo

zřejmé (žalovaná jako vlastník předmětných prostor musela mít o stavu prací

přehled a žalobkyně ji o plánovaném předání předmětu nájmu ke dni 8. 6. 2005

informovala přípisem ze dne 3. 6. 2005), že žalobkyně svou povinnost po

odpadnutí zmíněné překážky začala plnit a že intenzivně činila kroky potřebné k

předání předmětu nájmu, včetně zaškolení obsluhy z řad zaměstnanců žalované.

Nejde tedy o shora zmíněný případ, že by teprve po uplynutí lhůty splatnosti

začal dlužník plnit. Z okolnosti, že žalobkyně zvládla instalaci tiskařského

stroje ve zkrácené době dvou týdnů, nelze vyvozovat, že mohla zvládnout v době

jednoho až dvou dnů též instalaci dokončovací linky, jestliže šlo o technické

zařízení dodávané z centrálních skladů nadnárodní firmy v jiné zemi v

návaznosti na dodávku předchozí. Okolnost, že ve sdělení o opožděném termínu

dodání předmětu nájmu poukázala žalobkyně na údajnou prodlevu s dodáním druhé

části zařízení, nemění nic na tom, že její prodlení bylo výrazně kratší než

předchozí nesoučinnost žalované.

Protože ke sjednanému datu splnění byla významná část zařízení instalována a

plné předání objednatelce záviselo na dokončení celé linky o vázací zařízení,

které bylo dodáno dva dny poté, byl reálný předpoklad, že předmět nájmu bude

předán jen s několikadenním zpožděním (fakticky tak bylo možno učinit ke dni 8.

6. 2005). Považovali-li účastníci v nájemní smlouvě za přiměřenou dobu k

poskytnutí technicky náročného zařízení do nájmu (včetně správného umístění do

prostor žalované spolu s proškolením personálu), tedy ke splnění závazku dobu

šesti týdnů, která byla o čtyři týdny zkrácena nedostatkem součinnosti žalované

při určení místa instalace, pak sedmidenní dodatečná lhůta poskytnutá žalovanou

je nepochybně vzhledem ke všem uvedeným okolnostem dobou příliš krátkou, tedy

nepřiměřenou. Žalovaná proto nebyla oprávněna po uplynutí této doby od smlouvy

odstoupit.

Za této situace není zapotřebí zabývat se námitkami dovolatelky proti závěrům

odvolacího soudu o souladu jednání žalované s dobrými mravy a o neunesení

důkazního břemene ze strany žalobkyně ani jejími výhradami, že se odvolací soud

nepřidržel závěrů vyjádřených v citovaném rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu

3. Přesto lze obecně uvést, že vázanost soudu jiným soudním rozhodnutím je ve

smyslu ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. podmíněna výrokem takového rozhodnutí,

tedy pravomocným rozhodnutím o určitém nároku mezi konkrétními účastníky.

Řešení otázky, která nebyla přímo předmětem sporu v jiném řízení a o níž proto

jiný soud nerozhodoval ve výroku, nýbrž se s ní (jako s otázkou předběžnou) pro

účely svého rozhodnutí vypořádal toliko v odůvodnění svého rozhodnutí, pro soud

v jiném řízení závazné není (srov. zejména rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 13.

6. 2000, sp. zn. 25 Cdo 5/2000, publikován pod č. 48/2001 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, a ze dne 3. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 4004/2011, Soubor

C 13750).

Lze uzavřít, že žalovaná neodstoupila platně od nájemní smlouvy, proto

nebylo-li následně hrazeno smluvené nájemné, vznikl žalobkyni nárok na úhradu

dlužného nájemného. Vyloučen není ani vznik nároku na náhradu škody, neboť

neplatné odstoupení od smlouvy může zakládat odpovědnost za škodu, pokud druhé

straně v příčinné souvislosti s ním vznikla majetková újma. Nejen výši škody,

ale i splnění dalších podmínek odpovědnosti za škodu bude zapotřebí zjistit v

dalším řízení. Podmínkou vydání mezitímního rozsudku, k němuž přistoupil soud

prvního stupně, je zjištění opodstatněnosti základu nároku, tedy u náhrady

škody všech podmínek odpovědnosti s výjimkou výše škody. Soud prvního stupně se

ovšem nezabýval povahou jednotlivých uplatněných dílčích nároků a nevyložil,

zda žalobkyní vymezené nároky tyto podmínky splňují.

Protože je uplatněný dovolací důvod naplněn, Nejvyšší soud rozsudek odvolacího

soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e

odst. 2 věta první o. s. ř.). Právní názor o neplatnosti odstoupení od nájemní

smlouvy ze strany žalované vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v dalším

řízení soud posoudí podmínky vzniku uplatněných nároků a určí výši plnění či

náhrady. V novém rozhodnutí o věci soud rozhodne o náhradě všech nákladů řízení

včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. července 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu