Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 2066/2019

ze dne 2019-12-17
ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2066.2019.1

26 Cdo 2066/2019-348

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Lucie Jackwerthové v

právní věci žalobců a) B. M., narozené XY, bytem XY, b) J. M., narozeného XY,

bytem XY, zastoupených Mgr. Kateřinou Rojíkovou, advokátkou se sídlem v Praze

10, Rižská 1586/10, proti žalovaným 1) K. L., narozené XY, a 2) D. L.,

narozenému XY, obou XY, zastoupeným Mgr. Václavem Kacálkem, advokátem se sídlem

v Praze 6, Na Ořechovce 580/4, o uložení povinnosti zdržet se obtěžování hlukem

a o 10 890 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.

zn. 34 C 374/2014, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 5. 12. 2018, č. j. 54 Co 140/2018-309, t a k t o :

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovaným oprávněným

společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 267 Kč do tří dnů

od dne právní moci tohoto usnesení k rukám jejich zástupce Mgr. Václava

Kacálka, advokáta se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 580/4.

Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) – poté, co jeho předchozí

(vyhovující) rozsudek ze dne 8. 2. 2017, č. j. 34 C 374/2014-153, byl k

odvolání žalovaných zrušen usnesením Městského soudu v Praze jako soudu

odvolacího ze dne 6. 9. 2017, č. j. 54 Co 190/2017-184, a věc mu byla vrácena k

dalšímu řízení – rozsudkem ze dne 24. 1. 2018, č. j. 34 C 374/2014-267, žalobě

opětovně vyhověl a určil, že žalovaní jsou povinni zdržet se rušení

nepřiměřeným kročejovým hlukem pronikajícím z obývacího pokoje spojeného s

kuchyňským koutem bytové jednotky žalovaných do bytové jednotky žalobců tak,

aby jeho hodnota nepřesáhla 55 dB (výrok I.), uložil žalovaným povinnost

zaplatit žalobcům společně a nerozdílně částku 10 890 Kč (výrok II.), řízení co

do příslušenství z částky 10 890 Kč zastavil (výrok III.) a současně ve

výrocích IV. a V. rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků a státu. K odvolání žalovaných Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 12. 2018, č. j. 54 Co 140/2018-309, poté, co připustil změnu žaloby ve znění, že „žalovaní jsou

povinni zdržet se rušení žalobců nepřiměřeným hlukem pronikajícím z obývacího

pokoje spojeného s kuchyňským koutem v bytě žalovaných - bytové jednotce č. 3255/28 umístěné v 5. nadzemním podlaží budovy č.p. XY postavené na pozemku

č.parc. XY v obci XY, části obce a kat. území XY, do bytu žalobců - bytové

jednotky č. XY umístěné ve 4. nadzemním podlaží budovy č.p. XY postavené na

pozemku č.parc. XY v obci XY, části obce a kat. území XY tak, aby hodnoty

pronikajícího hluku nepřesáhly limit 40 dB v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. a

limit 30 dB v době od 22:00 hod. do 06:00 hod., a to ve lhůtě 6ti měsíců od

právní moci rozsudku“, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a

II. tak, že žalobu zamítl (výrok I.), ve výroku IV. tak, že žalobci jsou

povinni zaplatit společně a nerozdílně České republice – Obvodnímu soudu pro

Prahu 10 na nákladech řízení 3 889 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok

II.), a současně rozhodl o nákladech před soudy obou stupňů (výrok III.). Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, podle kterých

byt žalobců (náležící do jejich společného jmění manželů) bezprostředně sousedí

s bytem žalovaných (rovněž ve společném jmění manželů), a to vodorovnou

konstrukcí – stropem, přičemž v roce 2013 došlo v bytě žalovaných k výměně

původní laminátové lamelové podlahy na vrstvě mirelonu za novou masivní

dřevěnou podlahu přilepenou lepidlem k tuhé roznášecí desce. Neztotožnil se

však s jeho hodnocením výsledků autorizovaného měření hluku při běžných

každodenních činnostech v bytové jednotce žalovaných ve znaleckém posudku č. 1/2017 znalce Ing. Miloše Mertla. Uvedl, že hygienický limit hluku vymezený v

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací, je dodržen jak pro denní dobu, tak pro dobu nočního klidu, a případy

měření simulovaných pádů předmětů z kuchyňské linky na podlahu, kdy byl tento

limit překročen (2 ze 13 kontrolních měření), nepředstavují běžnou činnost, ale

jde naopak o výjimečnou a snesitelnou událost, přičemž takový hluk trvá pouhý

okamžik a každý je povinen snášet imise z obyčejného, normálního užívání věci

(bytu). Uzavřel tak s odkazem na § 1012 a § 1013 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), že v daném případě nedochází ze strany

žalovaných k rušení žalobců hlukem v míře nepřiměřené poměrům. Proti výroku I. rozsudku odvolacího soudu v části, jíž byl změněn rozsudek

soudu prvního stupně ve výroku I., podali žalobci včasné dovolání, které není

přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, neboť odvolací soud posoudil

rozhodnou právní otázku (zda ze strany žalovaných dochází k obtěžování žalobců

hlukem nad míru přiměřenou poměrům) v souladu s judikaturou dovolacího soudu a

není důvod, aby tato otázka byla posouzena jinak.

Předně je třeba zdůraznit, že směřují-li námitky dovolatelů proti správnosti a

úplnosti skutkových zjištění, nesouhlasí-li s hodnocením provedeného

dokazování, zpochybňují správnost právního posouzení prostřednictvím skutkových

námitek, tj. prostřednictvím dovolacího důvodu, který k dispozici nemají (srov. ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.). Samotné hodnocení důkazů opírající se o

zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř. nelze

úspěšně napadnout (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015, uveřejněný pod číslem 78/2018 Sbírky soudních rozhodnutí

a stanovisek). V projednávané věci jde o spor vlastníků (sousedních) bytových jednotek, proto

se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí ustanoveními § 1175 a násl. o. z. Z

citovaného ustanovení pak mimo jiné plyne, že vlastník jednotky nesmí ztížit

jinému vlastníku jednotky užívání bytu a společných částí. Nejvyšší soud k

výkladu § 1175 odst. 1 o. z. dovodil, že i v rámci bytového spoluvlastnictví

lze aplikovat zásadu přiměřenosti (proporcionality) stanovenou obecně pro obsah

vlastnického práva (§ 1012 o. z.), případně speciálně pro imise (§ 1013 o. z.). Proto vlastník jednotky nesmí užívat byt a společné části takovým způsobem,

kterým by nad míru přiměřenou poměrům ztížil jejich užívání ostatním vlastníkům

jednotek (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2019, sp. zn. 26 Cdo

2359/2018). Podle § 1013 odst. 1 o. z. se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda,

kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky

(imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené

místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o

vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka

bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to

opírá o zvláštní právní důvod. Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3940/2014,

uveřejněném pod č. 104/2015 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

vysvětlil a přijal zobecňující závěr, že (bez ohledu na odlišné slovní

vyjádření) jsou ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „obč. zák.“), a ustanovení § 1013 odst. 1 o. z. obsahově

totožnými právními normami s tím, že judikatura k § 127 odst. 1 obč. zák. ohledně imisí je v zásadě použitelná i pro posuzování imisí podle § 1013 odst. 1 o. z. Obtěžování imisemi představuje takový výkon vlastnického práva k věci, jehož

důsledky přesahují věc samu, a působí buď na jiné osoby, anebo na věci ve

vlastnictví jiného, a to prokazatelně negativně. Obtěžování je třeba chápat

objektivně, tj. z hlediska obvyklých společenských názorů, přičemž každý je

povinen snášet imise z obyčejného, normálního užívání věci. Závěr o tom, zda se

jedná či nikoliv o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, tak odráží

individuální poměry každého případu zejména tam, kde absentují objektivní

kritéria napomáhající učinit závěr o míře obtěžování (např. při obtěžování

hlukem existují objektivní hlukové limity dané normativní právní úpravou).

V

takových případech je na soudu, aby v každém jednotlivém případě zvážil, kdy

účinky působení věci je druhá osoba povinna snášet a kdy jí již vzniká právo na

obranu, neboť se jedná o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. 22 Cdo 296/2011, a ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1312/2013). Stanovení toho, zda jde v konkrétní věci o obtěžování nad míru přiměřenou

poměrům, proti kterému je třeba poskytnout ochranu, je do značné míry věcí

soudcovského uvážení. Soud musí vždy zjistit, jaká míra obtěžování nepřekračuje

přiměřené poměry jak v daném typu lokalit, tak i v konkrétním místě; bude-li

obvyklá míra obtěžování v daném místě vyšší, než je míra obvyklá v jiných

obdobných lokalitách (např. v obytných sídlištích), přičemž tato vyšší míra

bude způsobena jednáním, pro které není území v takových lokalitách určeno

(např. hlučné hudební produkce v obytné zástavě či v její blízkosti), bude pro

posouzení věci rozhodující nižší míra obtěžování obvyklá v obdobných místech;

místní zvyklosti v tomto případě nejsou rozhodující (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 223/2005). Již v poměrech o. z. pak Nejvyšší soud v usnesení ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4280/2016, vysvětlil, že o. z. neumožňuje učinit kategorický závěr o

tom, že překročení limitu stanoveného veřejným právem nutně zakládá relevantní

imisi podle soukromého práva. Vzhledem k § 1 odst. 1 o. z., zdůrazňujícímu

relativní nezávislost práva soukromého a veřejného, je zdůrazněna jen pomocná

role veřejnoprávních předpisů při posuzování toho, zda jde o imisi relevantní z

hlediska soukromého práva (proti uvedenému rozhodnutí byla podána ústavní

stížnost, kterou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 882/17). I ve vztazích mezi bytovými spoluvlastníky sousedních bytů dochází nikoliv

výjimečně k tomu, že užívání bytu některého z vlastníků se projevuje v poměrech

druhého vlastníka způsobem považovaným za obtěžující. Ne každé takové

„obtěžování“ však zakládá oprávnění bránit se proti němu imisní žalobou. Tato

možnost je dána dotčené osobě toliko tehdy, když se jedná o obtěžování nad míru

přiměřenou poměrům. Ochranu nelze poskytnout proti nepodstatným zásahům, které

jsou sousedé povinni navzájem trpět, protože jsou spojeny s obvyklým užíváním

nemovité věci (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3859/2017, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4280/2016). Odvolací soud zkoumal a dostatečně odůvodnil, zda proč v konkrétní věci nejde o

obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, proti které je třeba poskytnout

ochranu. Jeho závěrům nelze ničeho vytknout a jsou plně v souladu se shora

uvedenou ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, zkoumal-li hygienické

hodnoty hluku v bytě žalobců s přihlédnutím k limitům stanoveným v nařízení

vlády č.

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací, a dospěl-li k závěru, že případy simulovaných pádů předmětů z

kuchyňské linky na podlahu, při kterých byl překročen hygienický limit hluku,

nepředstavují běžnou činnost, ale naopak výjimečnou a snesitelnou událost,

kterou lze snášet. Nejvyšší soud proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první

o. s. ř. odmítl. Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího

řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.). P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.