Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 4416/2009

ze dne 2010-10-20
ECLI:CZ:NS:2010:26.CDO.4416.2009.1

26 Cdo 4416/2009

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové

ve věci žalobkyně MIDAS spol. s r.o., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 17/1047,

IČ: 64577350, zastoupené Mgr. Helenou Peychlovou, advokátkou se sídlem v Praze

1 – Starém Městě, Na Příkopě 1047/17, proti žalované ASKO - NÁBYTEK, spol. s

r.o., se sídlem v Praze 10 – Štěrboholech, Nákupní 444/6, IČ: 41193946,

zastoupené Mgr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Voskovcova

1075/59, o zaplacení částky 1.874.461, 50 Kč s příslušenstvím, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 475/2005, o dovolání žalované

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2009, č. j. 29 Co

524/2008-126, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2009, č. j. 29 Co

524/2008-126, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25. června 2008,

č. j. 8 C 475/2005-106, ve výroku I. a v nákladovém výroku III., se zrušují a

věc se vrací v tomto rozsahu Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaná zaplatila částku 1.874.461, 50 Kč

(částku 1.810.000,- Kč požadovala z titulu smluvní pokuty a částku 64.461, 50

Kč z titulu dlužného nájemného) s příslušenstvím v podobě úroků z prodlení.

Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 25. června

2008, č. j. 8 C 475/2005-106, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni do

třiceti dnů od právní moci rozsudku částku 1.810.000,- Kč s tam uvedeným úrokem

z prodlení (výrok I.), žalobu zamítl ohledně částky 64.461,50 Kč s tam uvedeným

úrokem z prodlení (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení účastnic (výrok

III.).

Z provedených důkazů vzal soud prvního stupně především za zjištěno, že

žalobkyně jako pronajímatelka a žalovaná jako nájemkyně uzavřely dne 8. října

1997 nájemní smlouvu (dále jen „nájemní smlouva ze dne 8. října 1997“, resp.

„nájemní smlouva“), jejímž předmětem byly „pozemkové parcely zapsané v katastru

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Ústí nad Labem pro k. ú. T. na

listech vlastnictví č. 847, 867 a 868“ (dále též jen „předmětné pozemky“, resp.

„pozemky“), že v době uzavření nájemní smlouvy byla žalobkyně výlučnou

vlastnicí pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 867 a podílovou

spoluvlastnicí pozemků (dále též jen „pozemky v podílovém spoluvlastnictví“)

zapsaných na listu vlastnictví č. 847 (s podílem v rozsahu jedné ideální

poloviny) a na listu vlastnictví č. 868 (s podílem v rozsahu ideálních tří

čtvrtin), že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. prosince 2007

a že pro případ nepředání předmětu nájmu (pozemků) v den skončení nájemního

poměru v ní byla sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den

prodlení. Dále zjistil, že dne 28. prosince 2001 uzavřely účastnice písemný

dodatek k nájemní smlouvě (dále jen „dodatek k nájemní smlouvě“, resp.

„dodatek“), v němž se mimo jiné dohodly na skončení nájemního poměru ke dni 31.

prosince 2002, a že žalovaná k uvedenému datu pozemky žalobkyni nepředala.

Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně především dovodil, že nájemní

smlouva ze dne 8. října 1997 je platná a že na jejím základě vznikl mezi

účastnicemi nájemní vztah, který se řídil režimem § 663 a násl. zákona č.

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření nájemní smlouvy

(dále jen „obč. zák.“). Dodal, že uvedený nájemní vztah zanikl ke dni 31.

prosince 2002 dohodou účastnic obsaženou v dodatku k nájemní smlouvě. Dále

dovodil, že sjednaná smluvní pokuta (ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení

s předáním předmětu nájmu) odpovídá zajišťované povinnosti včasného vyklizení a

předání předmětných pozemků a je tudíž přiměřená. V této souvislosti zdůraznil,

že na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat pouze z její celkové výše,

neboť ta je důsledkem dlouhodobého prodlení žalované s předáním pozemků a s tím

spojeného navyšování smluvní pokuty o jinak přiměřenou denní sazbu. Uzavřel, že

smluvní pokuta byla sjednána platně (v souladu s dobrými mravy) a že žalovaná

je povinna ji žalobkyni uhradit, jelikož jí předmětné pozemky v den skončení

nájmu (tj. dne 31. prosince 2002) nepředala; byla tedy v prodlení s plněním

povinnosti, kterou smluvní pokuta zajišťovala. Za této situace výrokem I.

žalobě vyhověl ohledně nároku na zaplacení smluvní pokuty (s příslušenstvím).

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5.

března 2009, č. j. 29 Co 524/2008-126, citovaný rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil v napadeném vyhovujícím výroku I. a v závislém nákladovém výroku III.

a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic.

Odvolací soud se ztotožnil se zjištěným skutkovým stavem a za správné pokládal

rovněž právní závěry, které na jeho základě soud prvního stupně přijal.

Vyjádřil se rovněž k odvolací námitce, že žalobkyně byla v době uzavření

nájemní smlouvy pouze podílovou spoluvlastnicí některých pronajatých pozemků

(pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 847 a č. 868), a proto nebyla

oprávněna pronajmout je bez součinnosti dalšího spoluvlastníka. K ní uvedl, že

žalobkyně uzavřela nájemní smlouvu jako menšinová spoluvlastnice jen ohledně

„jednoho pozemku s budovou“ a že tato skutečnost sama o sobě není důvodem

absolutní neplatnosti celé nájemní smlouvy a ani její části, neboť žalobkyně

„tvrdí, že k takovému úkonu měl(a) souhlas většinového spoluvlastníka“, přičemž

žalovaná neuvedla nic, čím by toto tvrzení vyvrátila. Konstatoval, že nájemní

poměr se po jeho skončení neobnovil podle § 676 odst. 2 obč. zák. proto, že

žalobkyně podala dne 30. ledna 2003 u Okresního soudu v Ústí nad Labem žalobu o

vyklizení předmětných pozemků. Dodal, že otázku přiměřenosti smluvní pokuty

vyřešil soud prvního stupně v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu České

republiky, přičemž v této souvislosti odkázal na rozhodnutí ve věci sp. zn. 26

Odo 159/2006.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.

(dále jen „o.s.ř.“). Uplatněné dovolací námitky podřadila pod dovolací důvod

nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. V

dovolání vyjádřila přesvědčení, že nájemní smlouva ze dne 8. října 1997 je

neplatná, jelikož pozemky v podílovém spoluvlastnictví žalobkyně pronajala bez

součinnosti dalšího spoluvlastníka. Podle jejího názoru „nelze připustit, aby v

nájemní smlouvě figuroval například pouze menšinový spoluvlastník nebo

spoluvlastník s podílem 1, aniž by byl stranou smlouvy také spoluvlastník

většinový, respektive druhý spoluvlastník s podílem 1“. Dodala, že měly-li být

předmětem nájmu zásadně všechny pozemky, které hodlala užívat pro svou

podnikatelskou činnost jako celek, způsobuje „neplatnost smlouvy ohledně i jen

některých pozemků … neplatnost nájemní smlouvy jako celku“. Podle jejího názoru

odvolací soud při řešení otázky platnosti nájemní smlouvy pochybil i v tom, že

se „spokojil s nijak neprokázaným tvrzením žalobkyně o údajně uděleném souhlasu

s pronájmem“. Dále namítla, že „nárok … na úhradu smluvní pokuty“ je v rozporu

s dobrými mravy, neboť smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení

s předáním nemovitostí je ve zjevném nepoměru k nájemnému, které činilo

„100.000,- Kč včetně DPH ročně, jak uvedeno v čl. II písm. B. dodatku“.

Pokračovala, že denní výše smluvní pokuty za nevyklizení předmětných pozemků je

s přihlédnutím k uvedenému 36, 5 krát vyšší než nájemné za jeden den. Z toho

dovozovala, že posouzení souladnosti smluvní pokuty s dobrými mravy, jak je – s

odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci sp. zn. 26 Odo

159/2006 – učinil odvolací soud, je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu,

neboť ta za nejvyšší přípustnou denní sazbu smluvní pokuty pokládá částku

odpovídající 2% dlužné pohledávky. V této souvislosti odkázala na rozsudek

Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 33 Odo 204/2001. Dále uvedla, že žaloba na

vyklizení předmětných pozemků (podaná žalobkyní u Okresního soudu v Ústí nad

Labem dne 30. ledna 2003) nemohla zabránit obnovení nájemního poměru ve smyslu

§ 676 odst. 2 obč. zák., neboť žalobkyně ji vzala zpět; s touto námitkou se

však odvolací soud nevypořádal přes to, že byla v odvolání uplatněna. Konečně

odvolacímu soudu vytkla, že se nezabýval ani její další odvolací námitkou, že

požadavek žalobkyně na zaplacení smluvní pokuty je přinejmenším od 7. března

2003 neoprávněný, neboť plnění, které zajišťovala smluvní pokuta (předání

předmětných pozemků v den skončení nájmu), se stalo objektivně nemožným. V této

souvislosti zdůraznila, že od 7. března 2003 žalobkyně přenechala pozemky k

užívání třetí osobě, přičemž podle mínění dovolatelky je nepředstavitelné, aby

žalobkyni předávala pozemky, které již neměla v držení. Navrhla, aby dovolací

soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobkyně se ve vyjádření k dovolání ztotožnila s rozhodnutím odvolacího soudu.

Uvedla, že v řízení bylo prokázáno, že ohledně pozemků v podílovém

spoluvlastnictví uzavřela nájemní smlouvu se souhlasem druhého spoluvlastníka.

Zdůraznila, že argumentace dovolatelky týkající se nepřiměřenosti smluvní

pokuty je vytržena z kontextu, neboť podle nájemní smlouvy bylo nájemné

představováno částkou 3.000.000,- Kč ročně (nájemné ve výši 100.000,- Kč bylo

dohodnuto v dodatku jen pro rok 2002, a to jako kompenzace za zkrácení doby

nájmu předmětných pozemků). Pokračovala, že odůvodňují-li to okolnosti

konkrétního případu, připouští ustálená judikatura i velmi vysoké sazby

smluvních pokut. V této souvislosti poukázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu

České republiky vydané ve věcech sp. zn. 26 Odo 159/2006, sp. zn. 33 Odo

204/2001, sp. zn. 33 Odo 588/2003, sp. zn. 33 Odo 1385/2004, a na rozhodnutí

Ústavního soudu České republiky ve věci sp. zn. I. ÚS 798/07. Ve vyjádření

vyvracela rovněž správnost dalších použitých dovolacích námitek a navrhla, aby

dovolání bylo odmítnuto, případně zamítnuto.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem

2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li

napadené rozhodnutí vydáno dne 5. března 2009, Nejvyšší soud České republiky

jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009

Sb. (dále opět jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, subjektem k tomu

oprávněným – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), za splnění podmínky

advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.).

Poté se dovolací soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu upravuje

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ a c/ o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. není dovolání v dané věci přípustné

proto, že rozhodnutí soudu prvního stupně nepředcházelo zrušující rozhodnutí

odvolacího soudu.

Za této situace se dovolací soud zabýval přípustností dovolání podle § 237

odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je dovolání přípustné proti

rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné

podle písmena b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. Přitom podle § 237 odst. 3 o. s. ř.

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (odstavec 1

písm. c/) zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným

právem.

Z toho, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. je spjata

se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních. Způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je v tomto případě zásadně jen

důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jehož prostřednictvím lze

namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; pro

uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. pak může být

dovolání v takovýchto případech přípustné pouze tehdy, vychází-li otázka, zda

řízení je či není vadou postiženo, ze střetu odlišných právních názorů na

výklad procesního předpisu (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné pod č. 132 v sešitě č.

7 z roku 2004 časopise Soudní judikatura, a ze dne 23. srpna 2006, sp. zn. 29

Cdo 962/2006, a dále nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 1edna

2008, sp. zn. II. ÚS 650/06, či usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006,

sp. zn. III. ÚS 10/06, a ze dne 28. února 2008, sp. zn. III. ÚS 1970/07).

Způsobilým dovolacím důvodem naopak není důvod, kterým lze vytýkat nesprávnost

skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).

V posuzovaném případě – s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s.

ř.) – dovolatelka použila vedle dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/

o. s. ř. rovněž nezpůsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř. (jímž

brojila proti skutkovým zjištěním učiněným oběma soudy, resp. proti způsobu

hodnocení důkazů, z nichž odvolací soud – stejně jako soud prvního stupně –

čerpal svá skutková zjištění významná pro posouzení otázek přiměřenosti

sjednané smluvní pokuty a /ne/obnovení nájemního poměru účastnic k předmětným

pozemkům podle § 676 odst. 2 obč. zák.). Zde je její výtka nesprávného právního

posouzení věci založena na kritice správnosti (úplnosti) skutkových zjištění.

Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo již uvedeno, že odvolací soud

– stejně jako soud prvního stupně – rovněž dovodil, že důvodem absolutní

neplatnosti nájemní smlouvy či její části není sama o sobě skutečnost, že ji

žalobkyně uzavřela i ohledně „jednoho pozemku s budovou“, jejichž byla pouze

menšinovým spoluvlastníkem (správně rovnodílným spoluvlastníkem). Podle

odvolacího soudu je tomu tak proto, že žalobkyně tvrdila, že k takovému úkonu

měla souhlas dalšího spoluvlastníka a dovolatelka neuvedla nic, čím by toto

tvrzení vyvrátila. Podle názoru dovolacího soudu z uvedeného bez jakýchkoliv

pochybností vyplývá, že odvolací soud zaujal názor, že při posouzení otázky

platnosti nájemní smlouvy lze vycházet z pouhého skutkové tvrzení účastníka,

nebylo-li vyvráceno tvrzením jiného účastníka řízení. Dovolatelka správnost

uvedeného právního názoru zpochybnila dovolací námitkou, že při řešení otázky

platnosti nájemní smlouvy se odvolací soud spokojil s ničím neprokázaným

tvrzením žalobkyně o uděleném souhlasu druhého spoluvlastníka s pronájmem

pozemků v podílovém spoluvlastnictví. Dovolací soud dospěl k závěru, že

napadenému potvrzujícímu rozhodnutí lze přisoudit zásadní právní význam pro

řešení otázky, zda při právním posouzení věci lze vycházet z pouhého skutkového

tvrzení účastníka, nebyla-li jeho správnost vyvrácena tvrzením jiného účastníka

řízení; odvolací soud zde totiž zaujal odlišný právní názor na výklad

procesního předpisu, konkrétně ustanovení § 153 odst. 1 o. s. ř. Je-li podle

závěru dovolacího soudu napadené rozhodnutí zásadně právně významné, stává se

tím dovolání přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Z ustanovení

§ 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. vyplývá povinnost dovolacího soudu

přihlédnout k vadám řízení uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a

b/ a § 229 odst. 3 o.s.ř. (existence uvedených vad namítána nebyla a tyto vady

nevyplynuly ani z obsahu spisu), jakož i k tzv. jiným vadám řízení, které mohly

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s.

ř.). Dovolací soud dospěl k závěru, že posléze uvedenými vadami je řízení v

dané věci postiženo.

Podle § 157 odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění rozsudku soud uvede, čeho se žalobce

(navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný

(jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány

a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se

při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o

skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu

opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby

odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Citované ustanovení se s ohledem na § 211

o. s. ř. přiměřeně vztahuje i na řízení před odvolacím soudem. Rozhodnutí,

které nerespektuje zásady uvedené v § 157 odst. 2 o. s. ř., je nepřezkoumatelné.

Ustálená soudní praxe (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. července

2001, sp. zn. 20 Cdo 2492/99, uveřejněný pod č. 40 v sešitě č. 6 z roku 2002

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; citovaný rozsudek byl uveřejněn také

pod č. 131 v sešitě č. 11 z roku 2001 časopisu Soudní judikatura) přitom

dovodila, že nepřezkoumatelný je rozsudek, jehož skutkové a právní závěry

vycházejí z tzv. souhrnného zjištění, jímž se zjišťuje rozhodný skutkový stav

současně na základě všech provedených důkazů, aniž se uvede, na základě kterých

konkrétních důkazů se to které zjištění činí a z jakých důvodů, jakož i bez

vysvětlení případných rozporů mezi nimi. Navíc rovněž dovodila, že požadavku na

zajištění spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků řízení

odpovídá povinnost nalézacího soudu vypořádat se se všemi právně relevantními

námitkami vznesenými účastníky v průběhu řízení u něho vedeného a vyjádřit

jejich posouzení přesvědčivým způsobem v odůvodnění rozhodnutí. Jestliže se

odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí s některou z takových námitek

nevypořádal přesvědčivým způsobem, přičemž řešení takovéto námitky je pro

výsledek řízení určující, zatížil řízení vadou, která měla za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky

ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 22 Cdo 943/2005, uveřejněné v časopisu

Soudní rozhledy č. 10/2006 na str. 378 /citované rozhodnutí bylo uveřejněno

rovněž pod C 3716 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu/, a ze dne 29. dubna

2009, sp. zn. 22 Cdo 1875/2007).

V posuzovaném případě soud prvního stupně v písemném vyhotovení svého rozsudku

ze shora uvedené judikatury důsledně nevycházel a odvolací soud z tohoto

pochybení žádné závěry nevyvodil. Tak především soud prvního stupně se v

odůvodnění svého rozsudku spokojil s pouhým výčtem provedených důkazů, načež

nepřípustně formuloval tzv. souhrnné zjištění, které učinil současně na základě

všech provedených (vyjmenovaných) důkazů, aniž uvedl, ze kterých konkrétních

důkazů to které skutkové zjištění čerpal. Na jeho obranu lze dodat, že v

souladu s ustanovením § 157 odst. 2 o.s.ř. postupoval toliko v případě

skutkového zjištění, že předmětné pozemky nebyly žalobkyni předány po skončení

nájmu; ve vztahu k němu totiž uvedl, z jakých konkrétních důkazů je čerpal. Při

formulaci odůvodnění svého rozhodnutí však soud prvního stupně pochybil rovněž

v tom směru, že se nevypořádal se všemi právně relevantními námitkami, které

dovolatelka vznesla v průběhu prvostupňového řízení (jde zejména o námitky

týkající se neplatnosti nájemní smlouvy a dodatečné nemožnosti splnění

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, kteréžto námitky dovolatelka uplatnila

již v podání ze dne 7. února 2007, jež je založeno na č. l. 43 – 46 spisu). Za

této situace byl rozsudek soudu prvního stupně nepřezkoumatelný a jako takový

jej měl odvolací soud zrušit podle § 221 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. a věc vrátit

soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

Protože tak neučinil a rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím

výroku I. (a v závislém nákladovém výroku III.) potvrdil, zatížil řízení vadou,

která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 2000, sp. zn. 20 Cdo 1045/99,

uveřejněný pod č. 14 v sešitě č. 1 z roku 2001 časopisu Soudní judikatura).

Odvolací soud navíc v odůvodnění napadeného rozhodnutí sám ponechal zcela bez

povšimnutí odvolací námitky vztahující se k otázkám obnovení nájemního poměru

podle § 676 odst. 2 obč. zák. a dodatečné nemožnosti splnění povinnosti

zajištěné smluvní pokutou, a tudíž se k nim ani přesvědčivým způsobem

nevyjádřil. I z tohoto důvodu proto zatížil řízení vadou, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Podle § 153 odst. 1 o. s. ř. soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového

stavu věci.

Základem pro rozhodnutí soudu ve věci samé může být zásadně jen skutkový stav

zjištěný na základě dokazování provedeného podle ustanovení hlavy druhé, části

třetí občanského soudního řádu. Mezi výjimky z tohoto obecného pravidla

normativně vyjádřeného v § 153 odst. 1 o.s.ř. lze zařadit jednak případy, kdy

zákon soudu ukládá, aby o věci samé rozhodl na zcela jiném podkladě, než jaký

přestavuje zjištěný skutkový stav věci (např. na základě neunesení břemene

tvrzení, resp. důkazního břemene některým z účastníků řízení, na základě

soudního smíru uzavřeného podle § 99 o. s. ř. nebo podle /fikce/ uznání

žalovaného ve smyslu § 153a o.s.ř. apod.), a jednak případy, kdy soud aplikuje

(hmotně)právní normu na skutkový stav, který nebyl zjištěn výlučně

prostřednictvím důkazních prostředků vyjmenovaných příkladmo v ustanovení § 125

o. s. ř. Tak je tomu zejména tehdy, jestliže soud využije oprávnění, jež mu

přiznává ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř., a vezme za svá skutková zjištění

též shodná tvrzení účastníků. Shodná tvrzení účastníků jsou prostředkem, na

jehož základě soud může učinit zjištění o skutkových okolnostech, které by

jinak – kdyby se účastníci ve svých tvrzeních rozcházeli – musel objasňovat

dokazováním (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. května

2010, sp. zn. 26 Cdo 1801/2009). Pro úplnost zbývá dodat, že soud nemusí

provádět dokazování ani ohledně okolností, které jsou obecně známé, nebo o

nichž získal poznatky z vlastní úřední činnosti (srov. § 121 o. s. ř.).

Se zřetelem k řečenému lze dovolatelce přisvědčit v názoru, že odvolací soud

pochybil, pokud se při řešení otázky platnosti nájemní smlouvy ve skutečnosti

spokojil s (pouhým) tvrzením žalobkyně, že měla souhlas druhého spoluvlastníka

s pronájmem pozemků v podílovém spoluvlastnictví. Ačkoli v daném případě nešlo

o situaci, kdy zákon soudu ukládá, aby o věci samé rozhodl na jiném podkladě,

než je zjištěný skutkový stav, odvolací soud (a ani soud prvního stupně)

neprováděl ve vztahu k uvedenému tvrzení žalobkyně žádné dokazovaní. Přitom v

poměrech souzené věci nebyly splněny podmínky pro to, aby zmíněné tvrzení mohl

přijmout za své skutkové zjištění bez jeho objasnění patřičnými důkazními

prostředky (podle obsahu spisu dovolatelka toto tvrzení se žalobkyní nesdílela

a je nerozhodné, že neuvedla nic, čím by je vyvrátila; nešlo ani o obecně

známou skutečnost, příp. o skutečnost známou soudu z jeho činnosti). Za této

situace neměl uvedené skutkové tvrzení pokládat za relevantní součást

zjištěného skutkového stavu. Jestliže ho přes to považoval za způsobilý podklad

pro své rozhodnutí a na jeho základě učinil rovněž příslušné právní závěry,

postupoval v rozporu s ustanovením § 153 odst. 1 o. s. ř. Tímto způsobem

zatížil řízení (další) vadou ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.

Za této situace Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř.

zrušil rozsudek odvolacího soudu, aniž se – pro předčasnost – zabýval dalšími

dovolacími námitkami. Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí

odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, dovolací soud

zrušil – v rozsahu vymezeném ve výroku tohoto rozsudku – i toto rozhodnutí a

věc vrátil v tomto rozsahu k dalšímu řízení soudu prvního stupně (§ 243b odst.

3 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud (soud prvního stupně)

závazný. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud

rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2010

JUDr. Miroslav F e r á k, v. r.

předseda senátu