Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 1941/2014

ze dne 2014-08-05
ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.1941.2014.1

28 Cdo 1941/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause ve věci žalobkyň: a) ASPERA

a. s. - v likvidaci, IČ 471 16 056, se sídlem v Praze 3, Řehořova 968/42, a b)

Jablonecká exportní společnost, a. s., v likvidaci, IČ 602 76 321, se sídlem v

Jablonci nad Nisou, Svatopluka Čecha 64, zastoupené obecným zmocněncem Ing.

Zdeňkem Lengerem, bytem Praha 8, Hackerova 793/5, proti žalovaným 1. P. M., 2.

J. M., 3. A. M., a 4. J. M., všem bytem K., žalovaní ad 2., 3. a 4. zastoupeni

JUDr. Ivem Pavlů, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 11, o

zaplacení 3.631.200,- Kč a o vzájemném návrhu na zaplacení 4.508.937,20 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 31/2000, o

dovolání žalovaných 2., 3. a 4. proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočka

ve Zlíně ze dne 18. července 2013, č. j. 60 Co 215/2013-1288, ve znění usnesení

Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně ze dne 18. července 2013, č. j. 60 Co

215/2013-1300, a usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně ze dne 9.

dubna 2014, č. j. 60 Co 215/2013-1401, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7 C 31/2000-1003,

uložil žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni b) částku 1.084.000,-

Kč (výrok I.), žalobu v rozsahu 919.574,- Kč a části požadovaného příslušenství

zamítl (výrok II.), žalovaným dále uložil zaplatit žalobkyni b) společně a

nerozdílně částku 3.631.200,- Kč s příslušenstvím (výrok III.), co do části

žalovaného plnění řízení zastavil (výrok IV.), zamítl vzájemný návrh, jímž se

žalovaní po žalobkyni a) domáhali zaplacení částky 6.630.790,- Kč s

příslušenstvím (výrok V.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky VI. a

VII.). Soud vyšel ze skutkového zjištění, že mezi žalobkyní a) a žalovanými

byla uzavřena smlouva o koupi domu a pozemku, od níž žalobkyně a) platně

odstoupila z důvodu prodlení se zaplacením kupní ceny, na jehož základě jí

rovněž vznikl nárok na ujednanou smluvní pokutu. V žalobě uplatněnou pohledávku

převedla žalobkyně a) smlouvou o jejím postoupení na žalobkyni b), která se na

základě usnesení soudu prvého stupně ze dne 18. 3. 2011 (č. l. 876 spisu) stala

účastníkem řízení namísto žalobkyně a), avšak pouze pokud jde o tuto pohledávku

s tím, že účastníkem řízení o vzájemném návrhu zůstala nadále žalobkyně a) (viz

odůvodnění na č. l. 876 spisu). Užívali-li žalovaní tyto nemovitosti i po

odstoupení od smlouvy, vzniklo na jejich straně bezdůvodné obohacení, přičemž

všichni žalovaní de facto užívali celý dům a konkrétní rozsah užívání na straně

jednotlivých žalovaných nelze zjistit. Soud proto uložil žalovaným povinnost k

vydání bezdůvodného obohacení jako solidárním dlužníkům. K námitce žalovaných

přihlédl soud k částečnému promlčení žalovaného práva. Vzájemný návrh

žalovaných proti žalobkyni a) na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého

zhodnocením nemovitostí soud zamítl, poněvadž žalovaní ani po poučení soudu

nespecifikovali, jaké konkrétní úpravy na domě provedli, nadto z jejich tvrzení

jednoznačně vyplynulo, že některé stavební práce prováděla třetí osoba, a

žalovaní tak vůbec nemohli být v odpovídajícím rozsahu k vydání bezdůvodného

obohacení aktivně věcně legitimováni. Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne 18. 7. 2013, č. j. 60

Co 215/2013-1288, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 7. 2013, č. j. 60 Co

215/2013

-1300, a opravného usnesení ze dne 9. 4. 2014, č. j. 60 Co 215/2013-1401, k

odvolání žalovaných 2., 3. a 4. rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil v části, jíž bylo žalovaným 2. a 3. uloženo zaplatit společně a

nerozdílně částku 308.306,80 Kč (výrok I.), a částečně jej změnil tak, že

žalobu, jíž se žalobkyně b) po žalovaných 2. a 3. domáhala zaplacení částky

775.693,20 Kč a po žalovaném 4. částky 1.084.000,- Kč, zamítl (výrok II.), dále

výrok III. odvoláním napadeného rozsudku potvrdil v části, jíž bylo žalovaným

2., 3. a 4. uloženo zaplatit žalobkyni b) společně a nerozdílně částku

3.631.200,- Kč (výrok III.), a částečně jej změnil tak, že žalobu zamítl ve

vztahu k žalovaným 2., 3. a 4. co do požadovaného příslušenství (výrok IV.),

rovněž zrušil výrok V. rozsudku soudu prvního stupně ve vztahu k žalovaným 2.,

3. a 4., řízení o vzájemném návrhu žalovaných 2., 3. a 4. v celkovém rozsahu

4.508.937,20 Kč s příslušenstvím zastavil (výrok V.) a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výroky VI. až VIII.). Odvolací soud se neztotožnil s názorem

soudu prvního stupně, pokud jde o povinnost žalovaných 2., 3. a 4. k zaplacení

smluvní pokuty, plně však aproboval jeho závěry o vzniku bezdůvodného obohacení

na straně odvolatelů.

Žalovaní nabyli majetkový prospěch již samotným

přenecháním užívacího práva, přičemž nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by v

rozhodném období nemovitosti vyklidili a žalobkyním předali. Žalovaní rovněž

netvrdili, že by mezi sebou uzavřeli dohodu o užívání konkrétních částí

nemovitostí, takže jsou pasivně věcně legitimováni společně a nerozdílně. Řízení o nároku žalovaných na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého

zhodnocením nemovitostí bylo odvolacím soudem zastaveno, jelikož žalovaní tento

nárok uplatnili jen jako kompenzační námitku proti návrhu žalobkyně a), proto o

něm nemělo být rozhodováno samostatným výrokem. Pokud jde o posouzení námitky

započtení, dovodil soud prvního stupně správně, že žalovaní netvrdili přes

poučení soudem všechny rozhodné skutečnosti, aby bylo možné určit míru

zhodnocení nemovitostí, zejména konkrétní povahu investic, neunesli tedy

břemeno tvrzení a námitka započtení nemohla být zohledněna. Proti výrokům III. a V. tohoto rozsudku brojí žalovaní 2., 3. a 4. dovoláním,

jehož přípustnost spatřují dle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního

řádu („o. s. ř.“), v tom, že se odvolací soud při řešení otázky hmotného práva

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. napadené

rozhodnutí spočívá na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má

být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolacím důvodem

činí nesprávné právní posouzení věci.

Dovolatelé v první řadě namítají, že odvolací soud určil majetkový prospěch

vzniklý na jejich straně nikoli podle stavu nemovitostí ke dni, kdy bylo

založeno užívání nemovitostí žalovanými, tj. nejpozději ke dni uzavření smlouvy

o jejich koupi, ale podle stavu v průběhu doby, po niž je žalovaní užívali bez

právního důvodu. Dle dovolatelů je pro vyčíslení bezdůvodného obohacení nutno

za rozhodující považovat okamžik, kdy se střetlo vlastnictví žalobkyně a) a

užívání nemovitostí žalovanými, nikoli stav pozdější. Napadené rozhodnutí však

zohledňuje nárůst nájemného v období následujícím po uzavření kupní smlouvy.

Dále dovolatelé uplatňují námitku nesprávnosti závěru odvolacího soudu o

pasivní solidaritě na straně žalovaných, jelikož mezi nimi byla uzavřena dohoda

o bezplatném užívání předmětného domu ve prospěch žalovaného 1., což dokládá

skutečnost, že žalovaný 1. sám uzavřel smlouvy o správě této nemovitosti s

třetími stranami, aniž by v těchto smlouvách žalovaní 2., 3. a 4. figurovali

jako účastníci. Existence dohody o užívání domu žalovaným 1. nadto podle

dovolatelů vyplývá z podání všech žalovaných.

Další námitku dovolatelé směřují proti závěru odvolacího soudu o tom, že

neunesli důkazní břemeno ve vztahu k vyčíslení zhodnocení nemovitostí. Výzva

soudu k doložení doby a rozsahu investice žalovaných je v rozporu s judikaturou

Nejvyššího soudu, která bezdůvodné obohacení při zhodnocení cizí věci neodvíjí

od nákladů vynaložených zhodnotitelem, ale od rozdílu v hodnotě věci před

zhodnocením a po něm. Dovolatelé mají za to, že právní význam měla jen hodnota

nemovitostí v den uzavření kupní smlouvy a jejich hodnota v den odstoupení od

kupní smlouvy, resp. rozdíl mezi těmito částkami. Rovněž prosazují, že skutková

tvrzení doplnili k výzvě soudu náležitě, když uvedli hmotné a nehmotné

majetkové hodnoty, které byly do nemovitostí v rozhodném období investovány.

Dovolatelé také napadají nezákonnost v postupu odvolacího soudu, který v jiném

sporu shodných účastníků týkajícím se totožných nemovitostí rozhodl o

nepoužitelnosti znaleckého posudku pro vyčíslení bezdůvodného obohacení, neboť

se tento posudek netýkal stavu domu ke dni střetu vlastnického práva žalobkyně

a) a užívání žalovaných, přičemž v předmětném řízení nijak neodůvodnil, proč se

od tohoto právního názoru odchýlil a prokázání výše bezdůvodného obohacení týmž

posudkem v projednávané věci připustil. Ze stejných důvodů zpochybňují

dovolatelé postup soudu, který v jiném řízení dovodil, že výše bezdůvodného

obohacení na straně žalovaných se odvíjí od velikosti jejich spoluvlastnických

podílů na předmětné nemovitosti a nejsou zavázáni k jeho vydání solidárně, v

předmětné kauze ovšem tuto změnu právního názoru řádně neodůvodnil. Konečně

dovolatelé uplatňují zmatečnost řízení danou tím, že členem senátu odvolacího

soudu byl soudce, který rozhodoval u soudu prvního stupně ve sporu mezi týmiž

účastníky o určení vlastnictví žalovaných k nemovitostem, z jejichž užívání

mělo vzniknout bezdůvodné obohacení, jehož vydání se žalobkyně b) nyní domáhá. Z těchto důvodů dovolatelé navrhují Nejvyššímu soudu napadený rozsudek zrušit a

věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení, případně zrušit i rozsudek soudu

prvního stupně a věc vrátit k dalšímu řízení tomuto soudu. Žalobkyně b) ve svém vyjádření k dovolání uvádí, že napadený rozsudek

bezdůvodné obohacení vyčísluje nikoli za období vymezené datem uzavření kupní

smlouvy a datem odstoupení od této smlouvy, ale za období po odstoupení od

smlouvy, kdy již žalovaní užívali předmětné nemovitosti bez právního důvodu. Názor, že se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu,

proto pokládá za nesprávný. Dále zdůrazňuje, že dovolateli tvrzená dohoda o

užívání nemovitostí žalovaným 1. nebyla nikdy soudu předložena k provedení

důkazu a zmínky o její existenci se objevují teprve v odvolání proti rozsudku

soudu prvního stupně. Smlouvy o správě domu uzavírané žalovaným 1. byly již

dříve soudy shledány absolutně neplatnými. Žalobkyně a) rovněž podala vyjádření, v němž názor dovolatelů, že nemusí své

nároky namítané k započtení prokazovat, označila za mylný. Žalovaní přes

opakované výzvy soudu tvrzené bezdůvodné obohacení nastalé v důsledku

zhodnocení nemovitostí vlastněných žalobkyní a) neprokázali co do rozsahu, času

a osob, které měly zhodnocení provést, poukaz dovolatelů na nesprávné právní

posouzení věci odvolacím soudem je tudíž nepřiléhavý. V řízení o dovolání bylo postupováno podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, a dle čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum. Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s.

ř.) po zjištění, že dovolání

bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle §

241 odst. 1 o. s. ř., zabýval jeho přípustností. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolatelům se však nepodařilo vymezit žádnou otázku, která by přípustnost

dovolání ve smyslu citovaného ustanovení mohla založit. Namítají-li dovolatelé, že by výše bezdůvodného obohacení měla být vyčíslována

podle stavu nemovitostí k počátku jejich užívání osobami, kterým vzniká

majetkový prospěch, poukazujíce při tom na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 33 Odo 1504/2005, nelze konstatovat, že by napadené

rozhodnutí bylo s právním názorem vysloveným v tomto rozsudku dovolacího soudu

v rozporu. O užívání předmětných nemovitostí žalovanými bez právního důvodu lze

totiž hovořit teprve od okamžiku odstoupení od smlouvy o koupi těchto

nemovitostí. V období mezi uzavřením kupní smlouvy a odstoupením od ní je

kupující zásadně v postavení oprávněného držitele, jenž smí s věcí nakládat

jako s vlastní a ani po následném odstoupení není za tuto dobu povinen

prodávajícímu poskytnout náhradu za její užívání coby bezdůvodné obohacení

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3606/2009). Jestliže tedy dovolatelé provedli stavební práce zvyšující hodnotu nemovitostí

dříve, než došlo k odstoupení od kupní smlouvy, pak pro vyčíslení výše

bezdůvodného obohacení nemohl být rozhodující stav nemovitostí před provedením

těchto prací. Zohledňování změn v hladině obvyklého nájemného v průběhu období,

po něž obohacený cizí věc užívá, je taktéž s judikaturou dovolacího soudu plně

souladné (viz kromě již citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 33 Odo 1504/2005, např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2146/2009). K polemice dovolatelů s názorem odvolacího soudu na jejich dlužnickou

solidaritu je třeba zdůraznit, že v dovolacím řízení Nejvyššímu soudu

nepřísluší přezkoumávat skutková zjištění soudů nižších stupňů. Bezdůvodné

obohacení více osob, spočívající v užívání cizí věci bez jejího reálného

rozdělení a bez dohody o způsobu užívání konkrétní části, jim zakládá solidární

odpovědnost poskytnout za užívání peněžitou náhradu a věřitele opravňuje

požadovat splnění povinnosti po kterékoli z nich (viz např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 33 Odo 542/2002, či usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 28 Cdo 1551/2013).

Nebyla-li v řízeních před

soudem prvního stupně a odvolacím soudem prokázána existence dovolateli zmíněné

dohody o užívání předmětných nemovitostí, nemůže dovolací soud než uzavřít, že

na zjištěný skutkový stav byly v napadeném rozhodnutí tyto teze aplikovány

zcela přiléhavě. Jde-li o unesení důkazního břemene v otázce zhodnocení předmětných nemovitostí,

lze dovolatelům přisvědčit, že pro určení výše bezdůvodného obohacení takto

vzniklého není rozhodující, jakou hodnotu pozbyli oprávnění při provádění

stavebních prací, nýbrž jak se zvýšila hodnota majetku obohacené (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 32 Odo 871/2004). Tím

však není nijak dotčena opodstatněnost závěru odvolacího soudu (i soudu prvního

stupně), podle nějž se dovolatelům nepodařilo míru zhodnocení majetku žalobkyně

a) náležitě prokázat. Rovněž v tomto směru není úlohou dovolacího soudu, aby

přehodnocoval závěr, že žalovaní neunesli břemeno tvrzení či břemeno důkazní,

pokud jde o konkrétní rozsah zhodnocení předmětného domu. Lze však podotknout,

že výzvu ke specifikaci provedených stavebních prací nelze a priori pokládat za

neopodstatněnou, poněvadž bez určení jejich přesného objemu nebude začasté

vyčíslení nastalého zhodnocení nemovitosti možné. S ohledem na to, že okamžik

provedení investice do cizí věci je rozhodujícím pro vznik bezdůvodného

obohacení, a tudíž mimo jiné i pro případné promlčení práva na jeho vydání (viz

např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001),

nepovažuje Nejvyšší soud ani požadavek, aby žalovaní časově situovali

uskutečnění stavebních prací, za nadbytečný. Konečně k dovolateli vytýkaným vadám řízení před odvolacím soudem je třeba

uvést, že procesní pochybení soudů nižších stupňů nejsou dle rozhodného znění §

241a odst. 1 o. s. ř. způsobilým dovolacím důvodem. K vadám řízení obecně

dovolací soud přihlíží, jen je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.),

procesní vady samotné však přípustnost dovolání mohou založit toliko v případě,

jde-li v nich o řešení otázky procesního práva naplňující jeden z případů

předvídaných § 237 o. s. ř. O takový případ se v předmětné věci nejedná,

jelikož dovolatelé žádnou zřetelně formulovanou otázku aplikace procesního

práva nevymezují, nýbrž pouze zpochybňují postup soudu v konkrétní věci. K

dovolateli tvrzené zmatečnosti řízení u odvolacího soudu je pak nutno

podotknout, že s ohledem na nepřípustnost projednávaného dovolání jde o vadu,

kterou lze napadat toliko žalobou pro zmatečnost (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2234/2013). Nejvyšší soud dospěl k závěru, že na dovolání nelze pohlížet jako na přípustné

ve smyslu § 237 o. s. ř., a nezbylo mu tedy než je podle § 243c odst. 1, věty

první, o. s. ř. odmítnout. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 3 o. s. ř. s tím, že žalobkyním, jež by na jejich náhradu v zásadě měly právo,

žádné náklady nevznikly. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 5.