Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 1953/2007

ze dne 2007-06-14
ECLI:CZ:NS:2007:28.CDO.1953.2007.1

28 Cdo 1953/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

senátu JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a

JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobkyně K. k. p. ch. S. D. v H. K.,

zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) Z. F., zastoupenému advokátkou, 2) S.

g., a. s. v l., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva a o vyloučení

nemovitostí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 5 C

237/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 19. prosince 2006, č. j. 20 Co 354/2006-124, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odvolací soud výrokem I. rozsudku rozhodl tak, že odvolací řízení o odvolání

prvního žalovaného proti výroku, jímž soud prvního stupně vyloučil z exekuce

nemovitosti blíže identifikované ve stejném výroku, se zastavuje. Ve výroku II.

odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně týkající se náhrady

nákladů řízení ve vztahu mezi žalobkyní a prvním žalovaným tak, že nemají

navzájem právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně. Výrokem

III. odvolací soud potvrdil výrok I. rozhodnutí soudu prvního stupně zamítající

žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že je vlastníkem blíže

specifikovaných nemovitostí a zároveň potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně,

jímž byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit druhému žalovanému náhradu

nákladů řízení. Své rozhodnutí týkající se výroku III. odůvodnil odvolací soud

tak, že žaloba na určení vlastnického práva nemohla být úspěšná pro absenci

naléhavého právního zájmu na straně žalobkyně. Soud prvního stupně rozhodl v

souladu s nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 528/02. Jedná se totiž o

spor restituční povahy, neboť je zde snaha dosáhnout na základě určovací žaloby

vrácení majetku, který přešel na stát v „rozhodné době“. Žalobkyně ve svém

odvolání uvedla, že legislativní nenaplnění ustanovení § 29 zákona 229/1991

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zákon o půdě) nemůže jít k její tíži (jakožto

církevní právnické osobě), neboť by se jednalo ve své podstatě o odmítnutí

spravedlnosti, což i vzhledem k nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 489/05

nelze připustit. Tento nález však dle odvolacího soudu řeší úplně jinou právní

situaci a navíc by aplikací tohoto nálezu obecný soud zasahoval do již

existujícího právního vztahu a nově by upravoval jen část práv a povinností z

tohoto již existujícího právního vztahu. Naproti tomu ust. § 29 zákona o půdě

zakazuje převody původního církevního majetku do doby, než bude přijat zákon o

tomto církevním majetku, tedy zákon předpokládá vydání a přijetí jiného zákona,

který by zakládal práva a povinnosti zcela nově – a v tomto směru obecné soudy

objektivní právo mohou dotvářet jen ztěží. Toho si byl vědom i Ústavní soud ČR

v nálezu ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02. Z obsahu spisu, a to z

listin předložených samotnou žalobkyní, plyne, že jde o majetek spadající do §

1 zákona o půdě. Majetek podléhal v minulosti tzv. záborovému zákonu č.

215/1919 Sb., proto podléhal i zákonu č. 142/1947 Sb., rozhodovalo o něm

ministerstvo zemědělství, v jehož dokumentech je předmětný majetek veden jako

součást V. S.

Proti rozhodnutí obsaženému ve výroku III. podala žalobkyně dovolání s tím, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci,

právní otázky řeší v rozporu s hmotným právem, přičemž tato problematika nebyla

v rozhodování dovolacího soudu dosud řešena. Odvolací soud si zejména nesprávně

vyložil zákon č. 142/1947 Sb. ve vztahu k tzv. restitučním předpisům o

církevním majetku a ve vztahu k ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. Předmětný

spor není sporem restitučním z toho důvodu, že i z judikatury Nejvyššího soudu

plyne, že nelze existenci restituční skutkové podstaty dovodit, jestliže sporné

nemovitosti měly přejít na stát na základě předpisů o revizi první pozemkové

reformy podle zákona č. 142/1947 Sb. Na souzený spor nelze aplikovat žádné

restituční předpisy ve speciálním slova smyslu. Jedná se o spor incidenční

vyvolaný jiným (exekučním) řízením. Soudy obou stupňů taktéž neaplikovaly v

rozporu s hmotným právem ustanovení § 70 a násl. zákona č. 513/1991

Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen obch. zák.).

Účelem řízení o likvidaci je co nejrychlejší provedení veškerých úkonů

směřujících k likvidaci zrušené společnosti a jejímu výmazu z obchodního

rejstříku. V daném případě drží druhá žalovaná majetek, ohledně něhož je

oprávněnou osobou žalobkyně. Bez určení, že vlastníkem předmětných nemovitostí

je žalobkyně, nebude moci být likvidace zrušené společnosti skončena a proveden

její výmaz z obchodního rejstříku. Existence naléhavého právního zájmu na

určení, že žalobkyně je vlastníkem předmětných nemovitostí (blokovaných § 29

zákona o půdě), plyne již ze samého ustanovení § 70 - § 75b obch. zák. Z

ustanovení § 29 zákona o půdě vyplývá jiný způsob vypořádání předpokládaný v §

70 odst. 1 obch. zák., a to navrácení předmětného majetku žalobkyni. Je-li

žalobkyni jako oprávněné osobě upírán naléhavý právní zájem na určení jejího

vlastnického práva k předmětným nemovitostem, v důsledku čehož nemůže bránit

převodu nebo dokonce přechodu tohoto majetku na 3. osobu v rámci likvidace

druhé žalované, je jí zároveň upíráno právo na soudní ochranu jejího

subjektivního práva. Žalobkyně navrhuje, aby dovolací soud zrušil výrok č. III

rozsudku odvolacího soudu a výrok č. I a III soudu prvního stupně a věc vrátil

posledně jmenovanému k dalšímu řízení.

Žádný z dalších účastníků se k dovolání nevyjádřil.

Jak zjistil Nejvyšší soud jako soud dovolací, dovolání bylo podáno řádně a

včas, osobou oprávněnou, zastoupenou advokátem. Dospěl však k závěru, že

dovolání v dané věci není přípustné.

Podle ust. § 236 odst.1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve

znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.) lze dovoláním napadnout

pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Jelikož napadený výrok III. rozsudku odvolacího soudu není měnícím [ust. § 237

odst. 1 písm. a) o. s. ř.], ani potvrzujícím poté, co předchozí rozsudek soudu

prvního stupně (jímž rozhodl „jinak“) byl odvolacím soudem zrušen [ust. § 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř.], přichází v úvahu přípustnost dovolání toliko na

základě ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Pro dovození přípustnosti dovolání ve smyslu tohoto ustanovení by dovolací soud

musel dospět k závěru, že napadené rozhodnutí je ve věci samé po právní stránce

zásadně významné. Dle ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena, nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo řeší-li

tuto otázku v rozporu s hmotným právem.

Námitky uplatněné žalobkyní však právě uvedené podmínky nesplňují, protože

závěry odvolacího soudu soud dovolací pokládá za souladné s hmotným

právem i s ustálenou judikaturou.

Primární právní otázkou v souzeném sporu bylo posouzení skutečnosti, zda

žalobkyně splňuje zákonem stanovené podmínky pro podání žaloby dle ust. § 126

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále

jen o. z.) ve spojení s ust. § 80 písm. c) o. s. ř. Soud odvolací dospěl v

tomto ohledu ke zcela zřejmému názoru, že žalobkyně na určení, že je vlastníkem

předmětných nemovitostí, naléhavý právní zájem nemá. Dovolací soud, ve světle

ustálené judikatury jak soudu Nejvyššího, tak i soudu Ústavního, považuje toto

posouzení za správné. V daném sporu se žalobkyně (jako církevní právnická

osoba) domáhá určení, že je vlastníkem předmětných nemovitostí, které byly v

minulosti církevním majetkem a na nějž se tedy, jak správně uvádí, vztahuje

ust. § 29 zákona o půdě. Z tohoto ustanovení však ještě nelze automaticky

dovodit naléhavý právní zájem na požadovaném určení vlastnického práva, a to

ani ve spojení s ust. § 70 a následujících obch. zák. Klíčové je tu bezesporu

posouzení charakteru určovací žaloby, jakožto žalobního instrumentu ryze

preventivního charakteru, který v situacích, kdy se jedná o právo či právní

vztah, který se nestal nejistý nyní, nýbrž před několika desítkami let,

nenachází uplatnění. K této problematice se již několikrát vyjádřil Nejvyšší

soud (zejména v rozsudku velkého senátu ze dne 11. září 2003, sp. zn. 31 Cdo

1222/2001 či v rozhodnutí ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3318/2006) i soud

Ústavní, a to především ve stanovisku pléna, sp. zn. Pl. ÚS st. 21/2005,

uveřejněném pod č. 477/2005 Sb., Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska

pléna Ústavního soudu ze dne 1.listopadu 2005, kde uvedl, že žaloba na určení

práva (§ 126 občanského zákoníku ve spojení s § 80 písm. c/ o. s. ř.) byla a je

nástrojem ochrany subjektivního práva před neoprávněnými zásahy. Jde o žalobu

svou povahou preventivní (srov. Hora, J.: Československé civilní právo

procesní. Díl I. Nauka o organisaci a příslušnosti soudů. Všehrd, Praha 1922,

str. 154 – 155, Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád –

komentář. I. Díl. 6. vydání. C. H. Beck, Praha 2003, str. 259) – jejím účelem

je předejít stavům nejistoty ohledně určitého práva nebo jeho výkonu a její

význam je ryze praktický – nastolení jistoty v ohrožených právních vztazích,

přičemž je třeba více než u žalob na plnění dbát, aby nedošlo k jejímu

zneužití. Požadavek, aby byl při podání žaloby dán zájem na co nejrychlejším

určení jako základní podmínku uplatnění určovací žaloby dle § 80 písm. c) o. s. ř. zkoumá i dnešní soudce. Jakmile totiž bylo právo již porušeno, nemá

preventivní ochrana postavení žalobce žádného smyslu, neboť jejím

prostřednictvím již v zásadě nelze spory, které by o ně mohly v budoucnu

vzniknout, nebo jejichž vznik již bezprostředně hrozí, odvrátit.

Ústavní soud,

ztotožňuje se při tom s obecně a již desítky let platnou premisou teorie i

praxe, vyslovil závěr, že „o naléhavý právní zájem může zásadně jít jen tehdy,

jestliže by bez soudem vysloveného určení (že právní vztah nebo právo existuje)

bylo buď ohroženo právo žalobce nebo by se jeho právní postavení stalo

nejistým, což – řečeno jinými slovy – znamená, že buď musí jít u žalobce o

právní vztah (právo) již existující (alespoň v době vydání rozhodnutí) nebo o

takovou jeho procesní, případně hmotně právní situaci, v níž by objektivně v

již existujícím právním vztahu mohl být ohrožen, příp. pro nejisté své

postavení by mohl být vystaven konkrétní újmě“ (nález Ústavního soudu ze dne

20. června 1995 sp. zn. III. ÚS 17/95, Sbírka rozhodnutí, svazek 3, nález č. 35, str. 261). Současná judikatura se však zároveň ustálila na názoru, že lze

mít za daný naléhavý právní zájem všude tam, kde rozhodnutí soudu bude

podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. Stále platí, že naléhavý právní

zájem na určení, zda tu právo je či není, není dán tam, kde se lze domáhat

plnění. Jestliže tedy někdo o sobě tvrdí, že je vlastníkem věci, včetně věci

nemovité, nemůže uplatňovat své právo žalobou na určení, ale toliko žalobou na

plnění, kterou je vlastnická žaloba. Z hlediska ochrany vlastnického

práva nemůže být v jiné situaci vlastník, který je zapsán v katastru

nemovitostí, a vlastník, který zapsán není. Naléhavost právního zájmu na

určovacím výroku je totiž dána až tehdy, je-li ve sporu na ochranu vlastnického

práva prokázáno vlastnické právo, a odvíjí se pouze od toho, že takový výrok je

podkladem pro zápis do katastru. Naléhavost právního zájmu se tedy neodvíjí od

potřeby zjišťování vlastnictví, ale ze skutečnosti, že předpisy o katastru

nemovitostí neumožňují katastru zapsat vlastnické právo k nemovitosti na

základě výroku, kterým se meritorně řeší vlastnictví k nemovitosti zapisované

do katastru nemovitostí. Ač je tedy možné provést změnu v zápisech vlastnických

práv k nemovitostem na základě rozhodnutí o určovací žalobě, nelze bez dalšího

pouze z tohoto faktu naléhavý právní zájem žalobce dovodit. To platí právě tam,

kde právní vztahy žalobce k věci byly s jistými následky dotčeny před několika

desítkami let, nikoliv dnes, a nestaly se nejistými nyní, nýbrž právě

prostřednictvím žaloby na určení vlastnického práva a zpochybňováním aktů, na

základě kterých právo žalobce zaniklo, je uváděno v nejistotu právo současného

vlastníka věci. Určovací žaloba zde tedy není nástrojem prevence, nýbrž

nástrojem, jímž mají být nahrazeny právní prostředky ochrany ve své době

nevyužité nebo neúspěšné. Ve skutečnosti tedy nemíří k nastolení právní jistoty

na straně žalobce, nýbrž k jejímu narušení na straně nynějšího vlastníka věci.

Podobně je tomu i v souzeném sporu, neboť žalobkyně se domáhá určení

vlastnického práva k předmětným nemovitostem, které jsou již několik desítek

let ve vlastnictví jiných subjektů. Svůj naléhavý právní zájem nemůže dovodit

ani z potřeby provedení a dokončení likvidace žalované 2) ve smyslu § 70 a

násl. obch. zák., protože realizace likvidace či její nedokončení se vůbec

netýká právní sféry žalobkyně; tato skutečnost žádným způsobem nezasahuje do

jejich práv či povinností. Neobstojí zde ani argumentace založená na znění § 29

zákona o půdě, že se hypoteticky může jednat o zásah do práv žalobkyně

v budoucnu vzniklých. Zjevným smyslem ustanovení § 29 zákona o půdě je totiž

zajištění všeobecných předpokladů pro budoucí – obsahově však nepředjímatelnou

– normativní úpravu restituční obnovy tzv. církevního majetku, a

nikoliv - jak se zřejmě domnívá žalobkyně - ochrana subjektivních práv

(každého) konkrétního původního vlastníka (viz. i rozhodnutí Nejvyššího soudu

ČR ze dne 26. června 2002, sp. zn. 20 Cdo 1866/2000, publikované ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit č. 5, ročník 2003). Jen z

možných budoucích restitučních oprávnění, nelze dovozovat naléhavý právní zájem

na straně žalobkyně, neboť není jisté, kdy tato oprávnění budou legislativně

upravena a zda vůbec. V tomto smyslu nemůže rozhodnutí orgánu moci soudní

nahrazovat politickou vůli (vtělenou případně do právního předpisu) obnovit

původní vlastnické vztahy deformované v době dávno minulé. Je nutné upozornit

ve shodě s výše citovaným stanoviskem Ústavního soudu ČR (publikovaným ve

Sbírce zákonů pod č. 477/2005) i s judikaturou Evropského soudu pro lidská

práva, že bylo pouze svobodnou vůlí státu, zda umožní bývalým vlastníkům

dotčeného majetku usilovat o jeho vrácení, neboť jeho vlastnická práva i

vlastnická práva osob, které v mezidobí tento majetek nabyly, nejsou závislá na

protiústavních normách nebo postupech, které je původně zakládaly. Samo

zakotvení restitučních nároků tedy bylo beneficiem – přesně vymezeným z

hlediska časového i věcného. Jakékoliv zpochybnění tohoto vymezení má za

následek zpochybnění aktu státu jako takového. Tento závěr učiněný Ústavním

soudem platí i nadále s tím, že dosud nebyla přijata příslušná právní úprava,

která by zakládala oprávnění žádat vrácení tzv. církevního majetku, a v tomto

ohledu záleží pouze na vůli zákonodárce, zda takový právní předpis přijme. Akty

soudní moci pak nemohou vůli zákonodárce nahrazovat a konstituovat tak

samostatně restituční nároky (viz. shodně Stanovisko uveřejněné pod č. 13/2006

Sb., Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne

1. listopadu 2005, sp. zn. Pl Ús – st. 22/05).

Dovolací soud tak souhlasí toliko s námitkou žalobkyně, která však na výsledek

sporu nemohla mít vliv, a to, že se v daném případě nejedná o skutečný

restituční spor ve smyslu příslušných právních předpisů. V tomto ohledu soud

prvního stupně použil nepřiléhavou argumentaci a soud odvolací tento jeho závěr

zřejmě potvrdil. Na souzený spor nedopadá v žádném případě ustanovení § 4 odst.

1 zákona o půdě. Citovaný zákon považuje za oprávněné osoby toliko „státní

občany“, tedy fyzické osoby, nemůže se proto vztahovat na osoby právnické, mezi

něž je bezesporu nutné žalobkyni zařadit. Navíc výslovně vyděluje úpravu

„restitucí“ bývalého církevního majetku a svěřuje ji zvláštnímu zákonu.

Žalobkyni tak nelze považovat ve smyslu tohoto zákona za osobu oprávněnou. Na

souzený spor se pak nevztahují ani jiné tzv. restituční právní předpisy včetně

zákona č. 298/1990 Sb. Proto nelze dovodit absenci naléhavého právního zájmu na

straně žalobkyně z důvodu konkurence tzv. restitučních právních předpisů (jako

předpisů speciálních) a § 126 o. z. ve spojení s § 80 písm. c) o. s. ř.

(jakožto předpisů obecných), protože v případě žalobkyně se nejedná a nemůže

jednat o restituční nárok ve speciálním slova smyslu. Naléhavý právní zájem na

určení vlastnického práva však žalobkyně nemá z důvodů, které byly v tomto

rozhodnutí popsány výše, a proto bylo nutné žalobu zamítnout.

Konečně přiléhavý v tomto smyslu není ani dovolací odkaz na judikaturu

Nejvyššího soudu odlišující skutkové modely odnímání církevního majetku. V

rozsudku z 26. května 2005, sp. zn. 20 Cdo 1485/2004, uveřejněném ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2006 pod poř. č. 4, Nejvyšší soud

vysvětlil, že věcná působnost „speciality“ zákona č. 298/1990 Sb. je – podle

dosavadní judikatury Nejvyššího soudu – (co do veškerého církevního majetku)

omezena, a že Nejvyšší soud ji konstantně ohlašuje odkazem na rozsudek ze dne

31. října 2002, sp. zn. 20 Cdo 2015/2001, který byl v

časopise Soudní judikatura (pod č. 230/2002) publikován s právní větou, že

„zákon č. 298/1990 Sb. neupravuje právní poměry majetku církevního subjektu,

který přešel na stát při revizi první pozemkové reformy podle

zákona č. 142/1947 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. Podobně v

odůvodnění rozsudku ze dne 18. prosince 2003, sp. zn. 20 Cdo 2157/2002, se

uvádí, že „existenci této restituční skutkové podstaty v dané věci dovodit

nelze, jestliže sporné nemovitosti měly podle skutkových tvrzení žaloby přejít

na stát jinak; totiž (již) při revizi první pozemkové reformy podle zákona č.

142/1947 Sb. Pak do posuzovaných právních poměrů zákon č. 298/1990 Sb.

nezasahuje a ve vztahu k nim povahu speciálního předpisu, vylučujícího užití

předpisů obecných, proto mít nemůže. Důsledky speciality zákona č. 298/1990 Sb.

se neprosadí a z toho, že sporné nemovitosti nejsou uvedeny ve výčtu jeho

příloh, žádný relevantní závěr (obdobný tomu, který za jiných souvislostí

Nejvyšší soud pokládá za klíčový) vyvodit nelze“. Z téhož vychází i rozsudek ze

dne 27. 1. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2179/2003; rozsudek ze dne 29.

května 2002, sp. zn. 20 Cdo 1261/2000, byl napaden ústavní stížností, o níž

Ústavní soud rozhodl dne 2. února 2005 ve věci sp. zn. II. ÚS 528/02 tak, že ji

zamítl. Ve vztahu ke svému rozsudku ze dne 16. prosince 2004, sp. zn. 20 Cdo

1679/2003, se ostatně Nejvyšší soud sice přihlásil k názoru, že zákon č.

298/1990 Sb. není dotčen ani tehdy, jestliže k přechodu církevního majetku na

stát došlo na základě zákona č. 46/1948 Sb., upozornil však s poukazem na

nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02, že tím není

řečeno, že úspěch žalob o určení vlastnictví je už proto zaručen.

Výše uvedené právní závěry tak vedou dovolací soud k tomu, že rozhodnutí

odvolacího soudu považuje za odpovídající ustálené judikatuře soudů v obdobných

věcech a dovolání žalobkyně proto podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm.

c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146

odst. 3 o. s. ř. Žalobkyně, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu

nákladů řízení právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené

náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2007

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu