Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 3113/2007

ze dne 2007-10-11
ECLI:CZ:NS:2007:28.CDO.3113.2007.1

28 Cdo 3113/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Roberta Waltra a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc.,

ve věci žalobkyně M., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalované V.,

a. s., zastoupené advokátem, o vzájemném návrhu žalované na zaplacení částky

978.600,- Kč s příslušenstvím, vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 53 Cm

17/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14.

3. 2007, č. j. 11 Cmo 230/2006-188, takto:

I. Dovolání se v rozsahu, v němž směřuje do výroku o nákladech

řízení, odmítá.

II. Ve zbývající části se dovolání zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Vrchní soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 14. 3. 2007, č. j. 11 Cmo

230/2006-188, potvrdil ve výroku ve věci samé i ve výroku o nákladech řízení

rozsudek Městského soudu v Praze (soud prvního stupně) ze dne 25. 4. 2006, č.

j. 53 Cm 17/2003-166, jímž byl zamítnut vzájemný návrh žalované na zaplacení

částky 978.600,- Kč s 8 % úrokem z prodlení od 8. 6. 2001 do zaplacení, a

žalované uložena povinnost nahradit žalobkyni náklady prvostupňového řízení;

současně rozhodl o nákladech řízení odvolacího. Odvolací soud převzal skutková

zjištění učiněná soudem prvního stupně, podle § 213 odst. 2 občanského soudního

řádu (dále jen „o. s. ř.“) zopakoval důkazy „Smlouvou o nájmu a pronájmu

nebytových prostor č. OU/6/040/97“ ze dne 18. 7. 1997 (dále jen „nájemní

smlouva“) a „Výpovědí smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor“ ze dne 25.

7. 1997 (dále jen „výpověď nájmu“) a ztotožnil se i s jeho právními závěry

potud, že právním důvodem plnění žalované byla nájemní smlouva; podle

odvolacího soudu se konkrétně jednalo o ujednání zakládající povinnost žalované

zaplatit žalobkyni ušlý zisk v případě zániku nájemního vztahu z důvodu

prodlení žalované s placením dohodnutého nájemného (čl. III poslední věta).

Výpověď nájmu ze strany žalované odvolací soud nepovažoval za platnou, neboť

neobsahovala výpovědní důvod stanovený zákonem či sjednaný účastníky v nájemní

smlouvě. Bezdůvodné obohacení, z jehož titulu se žalovaná vůči žalobkyni domáhá

navrácení poskytnutého plnění, nebylo žalovanou prokázáno.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná v potvrzujícím výroku ve

věci samé i ve výroku o nákladech řízení dovoláním, jehož přípustnost dovozuje

z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a jako dovolací důvod uvádí, že

řízení je postiženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), a že napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.).

Dovolatelka předně považuje za nesprávný závěr odvolacího soudu, že právním

důvodem jejího plnění bylo ujednání obsažené v nájemní smlouvě. Namítá, že

„důvodem zaplacení nějaké částky byl právě jen fakt, že k takovému plnění byl

žalovaný pravomocně odsouzen“; zrušením obou pravomocných rozsudků důvod, ze

kterého bylo plněno, odpadl, čímž se žalobkyně na úkor žalované bezdůvodně

obohatila. Dopisem ze dne 17. 1. 2000 žalovaná žalobkyni sdělila, že předmětná

částka je poukazována na účet žalobkyně do okamžiku skončení sporu za účelem

„zamezení dalších škod“, „tedy že (žalovaná) neplní a že zaplacením rozhodně

neuznává žádný žalobcův nárok“. Záměrem žalované bylo zabránit dalšímu nárůstu

jejího dluhu u žalobkyně a vyhnout se případné exekuci jejího majetku. Vadu

řízení, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, žalovaná

spatřuje v tom, že žádný ze soudů se přes její námitky nezabýval „otázkou

neplatnosti ujednání smlouvy, podle něhož měl nájemce hradit nájemné za

prostory, které neužívá, a zároveň zvýšenou smluvní pokutou 1 % z dlužné částky

denně, pro rozpor s dobrými mravy.“ Předmětné ustanovení nájemní smlouvy, jež

odvolací soud vykládá jako ujednání o smluvní pokutě a považuje za právní důvod

plnění žalované, pokládá žalovaná za vůči ní nepřiměřeně tvrdé a tedy pro

rozpor s dobrými mravy neplatné. Z těchto důvodů navrhuje, aby dovolací soud

dovoláním napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu

řízení.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud posoudil dovolání podle § 240 odst. 1, § 241 a § 241a odst. 1 o.

s. ř. a shledal, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas, obsahuje

stanovené náležitosti, dovolatelka je zastoupena advokátem a jím bylo dovolání

též sepsáno.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu upravuje

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.

Ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přípustnost dovolání nezakládá,

neboť rozsudek soudu prvního stupně, potvrzený napadeným rozsudkem odvolacího

soudu, byl jeho prvním rozhodnutím ve věci; zbývá proto posoudit přípustnost

dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., z něhož ji dovozuje dovolatelka.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí

odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže

dovolání není přípustné podle písmene b) a dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce

zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem.

Již v usnesení ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 29 Odo 821/2000, uveřejněném v

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C.H. Beck (dále

jen „Soubor“), svazku I, pod č. C 23, vyslovil dovolací soud názor, že o

rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadního významu jde nejen

tehdy, jestliže odvolací soud posuzoval právní otázku, která v projednávané

věci měla pro rozhodnutí ve věci zásadní význam, nýbrž rozhodnutí musí současně

mít po právní stránce zásadní význam z hlediska rozhodovací činnosti soudů

vůbec.

Dovolací soud ve svých rozhodnutích již vícekrát dovodil, že i smluvní pokutu

sjednanou ve formě úroku převyšujícího i několikanásobně 100 % zajištěné

pohledávky ročně lze – s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu –

považovat za přiměřenou a tudíž v souladu s dobrými mravy (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2247/99, a ze dne 9. 8.

2001, sp. zn. 33 Odo 204/2001). Jinými slovy smluvní pokutu ve výši 1 % z

dlužné částky denně bez dalšího (tj. bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem

každého případu) za rozpornou s dobrými mravy označit nelze. Na nepřiměřenost

smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého

prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou „denní sazbu“ smluvní

pokuty. Opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích zvýhodňoval

dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil, tím více by byl zvýhodněn

při posuzování případné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty) a znamenal by

zpochybnění funkcí, které má smluvní pokuta plnit (srov. rozsudky Nejvyššího

soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 33 Odo 588/2003, a ze dne 22. 11. 2006, sp.

zn. 33 Odo 61/2005). Úvaha, zda konkrétní smluvní ujednání je či není v rozporu

s dobrými mravy, se odvíjí od posouzení všech zvláštností každého případu

individuálně, a závěry v konkrétním případě tak lze jen velmi obtížně zobecnit

(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Odo 810/2006).

Řešení této otázky proto postrádá významový přesah do širšího kontextu soudní

praxe a přípustnost dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. touto námitkou

založit nelze.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým dovolacím

důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak důvod, kterým by bylo možné

vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Jelikož ve

smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. je dovolací soud – s výjimkou určitých

vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli,

relevantní pouze otázky (z těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatelka napadla.

Vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s.

ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci, přípustnost dovolání nezakládají a lze k nim přihlédnout pouze v

případě přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu byť

správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

V projednávané věci dovolatelka zpochybňuje právní závěry odvolacího soudu (na

nichž jeho potvrzující rozsudek spočívá), že právním důvodem plnění žalované

bylo ujednání obsažené v nájemní smlouvě, a proto žalovanou poskytnutým plněním

nedošlo na straně žalobkyně k bezdůvodnému obohacení.

Nejvyšší soud shledal dovolání v rozsahu, v němž směřuje proti potvrzujícímu

výroku ve věci samé, podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustným, neboť

spatřuje zásadní právní význam napadeného rozsudku odvolacího soudu v posouzení

otázky, zda peněžité plnění poskytnuté na základě povinnosti uložené

pravomocným rozsudkem odvolacího soudu se okamžikem jeho zrušení v důsledku

mimořádného opravného prostředku stává plněním, jehož právní důvod odpadl.

Podle § 489 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) závazky vznikají z

právních úkonů, zejména smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného

obohacení a z jiných skutečností uvedených v zákoně.

Podle § 451 odst. 1 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí

plnění vydat.

Podle § 451 odst. 2 obč. zák. bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch

získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo

plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z

nepoctivých zdrojů.

V odborné literatuře i soudní praxi je bezdůvodné obohacení pojímáno jako

závazek (§ 489 obč. zák.), jehož obsahem je povinnost toho, kdo se obohatil,

vydat to, oč se obohatil, a jí korespondující právo toho, na jehož úkor k

obohacení došlo, požadovat vydání předmětu bezdůvodného obohacení. Předpokladem

odpovědnosti za získané bezdůvodné obohacení není protiprávní jednání

obohaceného ani jeho zavinění, nýbrž objektivně vzniklý stav obohacení, k němuž

došlo způsobem, který právní řád neuznává; aktivní věcná legitimace k uplatnění

práva na vydání bezdůvodného obohacení (§ 456 obč. zák.) svědčí subjektu, na

jehož úkor bylo bezdůvodné obohacení získáno. Skutková podstata bezdůvodného

obohacení získaného plněním z právního důvodu, který odpadl, dopadá na ty

případy, kdy v okamžiku poskytnutí plnění existoval právní důvod plnění, který

však následně, v důsledku další právní skutečnosti, ztratil své právní účinky

(odpadl). Tak je tomu například v případech platného odstoupení od smlouvy (§

48 obč. zák.), zániku závazku u tzv. fixních smluv (§ 518 obč. zák.), dohody

stran (§ 572 odst. 2 obč. zák.) či v případě splnění rozvazovací podmínky (§ 36

odst. 2 věta druhá obč. zák.). Okamžikem odpadnutí právního důvodu se

poskytnuté plnění stává bezdůvodným obohacením [srov. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 33 Odo 871/2005, uveřejněný v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu (dále jen „Soubor“) pod C 4189]. Nárokuje-li vrácení plnění z

uvedeného titulu ten, kdo plnil povinnost uloženou mu soudem (případně jiným

orgánem), závisí důvodnost jeho požadavku na tom, zda podle hmotného práva –

tedy i bez rozhodnutí, jež bylo následně zrušeno – plnil povinnost, kterou

skutečně měl, či nikoliv. Tuto otázku soud řeší jako otázku předběžnou.

Zrušením rozhodnutí, podle něhož bylo plněno, dochází k bezdůvodnému obohacení

jen v případě, že právní důvod tohoto plnění nespočíval v hmotném právu, tedy

že podle hmotného práva zde taková povinnost neexistovala (srov. Švestka, J.,

Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 809).

V přezkoumávané věci odvolací soud dospěl k závěru, že právní důvod plnění

žalované vycházel z hmotného práva, neboť její povinnost byla založena již

ujednáním obsaženým v nájemní smlouvě. Dovolacím soudem zrušené pravomocné

rozhodnutí ukládající žalované tutéž povinnost nemělo povahu „jiné skutečnosti

uvedené v zákoně“ (§ 489 obč. zák.), na jejímž základě by závazek žalované

vznikl; z toho vyplývá, že zrušením rozhodnutí nezanikl (neodpadl) právní

důvod, z něhož žalovaná plnila. Tento závěr, jakož i závěr na něj navazující,

že plněním žalované nedošlo k bezdůvodnému obohacení žalobkyně, považuje

dovolací soud za správné.

Uvádí-li žalovaná s odkazem na obsah „dopisu ze dne 17. 1. 2000“, že poskytnutá

finanční částka nesměřovala k uspokojení pravomocně přiznaného nároku, nýbrž

byla „pouze z opatrnosti poukázána na účet žalobkyně do okamžiku skončení

sporu“, nezpochybňuje žádný z právních závěrů odvolacího soudu, ale skutkové

zjištění, z něhož odvolací soud (shodně se soudem prvního stupně) vycházel,

resp. nesouhlasí se skutkovým závěrem, že plnění žalované směřovalo k úhradě

pohledávky žalobkyně. Tato námitka je svým obsahem podřaditelná dovolacímu

důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., tedy že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování, který však (jak již bylo výše uvedeno) v případě dovolání

přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. úspěšně uplatnit nelze. Nad

rámec dovolacího přezkumu je třeba uvést, že žalovaná předestřenou argumentaci

sama vyvrací tvrzeními, že důvodem zaplacení předmětné částky byl fakt, že k

takovému plnění byla „pravomocně odsouzena“ a že jejím záměrem bylo „vyhnout se

exekuci“ a zabránit dalšímu nárůstu jejího dluhu u žalobkyně.

Dovolací soud se následně zabýval vadami, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.). Námitku dovolatelky, že

soud prvního stupně ani odvolací soud se nezabývaly platností předmětného

smluvního ujednání (včetně zde dohodnuté smluvní pokuty ve výši 1 % z dlužné

částky denně) z hlediska jeho rozporu s dobrými mravy, však nepovažuje za

důvodnou. Odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí shledal toto ujednání

určitým a srozumitelným (§ 37 odst. 1 obč. zák.); jeho neplatnost s ohledem na

zásadu smluvní volnosti nedovodil ani z ustanovení § 39 obč. zák., které mimo

jiné předpokládá rozpor právního úkonu (jeho oddělitelné části) s dobrými

mravy.

Jelikož žalovaná své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu směřuje „do obou

jeho výroků“, zabýval se Nejvyšší soud i tím, zda dovolání je přípustné proti

výroku rozsudku, v němž odvolací soud rozhodl o nákladech řízení (byť žádné

konkrétní námitky proti tomuto výroku dovolání neobsahuje). Nákladové výroky,

ač jsou součástí rozsudku, mají povahu usnesení, jímž se nerozhoduje ve věci

samé, přičemž přípustnost dovolání proti němu nezakládá žádné z ustanovení

občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod č. 4/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek).

Se zřetelem k výše uvedenému Nejvyšší soud dovolání proti potvrzujícímu výroku

ve věci samé jako nedůvodné podle § 243b odst. 2 části věty před středníkem o.

s. ř. zamítl; ve zbývající části, v níž směřuje vůči nákladovému výroku, jej

jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti dovolání

žalované; žalobkyni však náklady dovolacího řízení nevznikly (§ 243b odst. 5

věta první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2007

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu