Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4551/2010

ze dne 2011-01-04
ECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.4551.2010.1

28 Cdo 4551/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause ve

věci žalobců a) Ing. I. O., b) Mgr. H. O., zastoupených JUDr. Tomášem

Absolonem, advokátem se sídlem v Praze 4, Ke Kašně 272/24, proti žalované

MAXIMA pojišťovna, a. s., IČ: 61328464, se sídlem v Praze 6, Na dlouhém lánu

508, zastoupené Mgr. Ing. Ivo Halou, advokátem se sídlem v Praze 2, Anglická

140/20, o zaplacení 3,950.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu

pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 306/2007, o dovolání žalované proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2010, č. j. 28 Co 76/2010-186, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Shora označeným rozsudkem Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“)

potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále též „soud prvního stupně“)

ze dne 20. května 2009, č. j. 8 C 306/2007-129, jímž bylo žalovanému uloženo

zaplatit žalobcům částku 3,950.000,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení.

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že účastníci uzavřeli dne 22. 2. 1999 kupní

smlouvu, kterou žalovaný prodal žalobcům označené nemovitosti v katastrálním

území B. za sjednanou kupní cenu v částce 3,950.000,- Kč. Účastníky uzavřenou

smlouvu označil soud za neplatný právní úkon, jelikož žalovaná nebyla

vlastníkem předmětných nemovitostí. Smlouva, kterou o převodu nemovitostí

uzavřela s vlastníkem - Pojišťovnou Morava, a. s. - dne 15. 5. 1998 a jež

měla být titulem vzniku jejího vlastnického práva, odporuje tehdy platnému

zákonu č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, nejméně tím, že dispozicí s věcmi v

hodnotě převyšující 5.000,- Kč pojišťovna porušila zákaz vyslovený rozhodnutím

dozorčího orgánu, Ministerstva financí ze dne 6. 1. 1998. Závěr, že jde o

smlouvu dle § 39 obč. zák. neplatnou, soudy již dříve konstatovaly i v

řízeních o vyloučení předmětných nemovitostí z konkurzní podstaty úpadce,

Pojišťovny Morava, a. s., vedených u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49/27

Cm 45/99 a 15 Cm 54/2005.

Právní vztah mezi účastníky vzniklý posoudil odvolací soud jako vztah z

bezdůvodného obohacení, vzniklého plněním z neplatného právního úkonu (§ 451

odst. 2 obč. zák.). Dovodil, že podle ustanovení § 457 obč. zák. stíhá

účastníky neplatné smlouvy povinnost k vrácení plnění, jež si vzájemně

poskytli. Žalobci nemovitosti vydali správci konkurzní podstaty úpadce,

Pojišťovny Morava, a. s., naproti tomu kupní cena, kterou žalovanému zaplatili,

jim vrácena nebyla. K námitce promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení,

kterou vznesla žalovaná, odvolací soud podle ustanovení § 107 odst. 3 obč. zák.

nepřihlédl, odůvodňuje tento závěr tím, že mezi účastníky vznikl ze zákona

synallagmatický vztah ve smyslu ustanovení § 457 obč. zák. a proto se ani

žalobci námitkou promlčení bránit nemohou. Za právně nevážné označil další

úvahy soudu prvního stupně, zda uplatnění námitky promlčení odporuje dobrým

mravům (§ 3 odst. 1 obč. zák.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Co do jeho

přípustnosti odkázala na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního

řádu (o. s. ř.), co do důvodu má za to, že rozsudek spočívá na nesprávném

právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Namítá, že soudy

obou stupňů nesprávně posoudily otázku platnosti uzavřených smluv, které dle

jejího názoru zákonu neodporují. Citujíc z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.

32 Odo 1142/2004 a 32 Odo 885/2003 zpochybňuje závěr odvolacího soudu, že mezi

účastníky vznikl synallagmatický závazek, tvrdíc, že se žalobcům podle neplatné

smlouvy nedostalo žádného plnění; z tohoto dovozuje, že se v daném případě

ustanovení § 107 odst. 3 obč. zák. neuplatní. Za nesprávný pokládá i závěr

soudu prvního stupně, že uplatnění námitky promlčení je zde výkonem práva, jež

odporuje dobrým mravům, a konstatuje, že z její strany nejde o výraz zneužití

práva na úkor žalobců ve smyslu závěrů, které Nejvyšší soud vyslovil například

v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1839/2000. Namítá, že otázku promlčení práva a

uplatnitelnosti námitky promlčení odvolací soud řešil v rozporu s ustálenou

judikaturou, a proto je jím vydaný rozsudek rozhodnutím, jež má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Domáhá se toho, aby

dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení.

Žalobci se k dovolání nevyjádřili.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č.

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, neboť

dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 30. 6. 2009

(srov. článek II, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související

zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241

odst. 1 o. s. ř.) a ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve

zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Jelikož rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen a

nejde o případ skryté diformity rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 1 písm. b) o.

s. ř. (již proto, že soudem prvního stupně nebyl vydán rozsudek, který by byl

odvolacím soudem zrušen), může být dovolání přípustné jen při splnění

předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy má-li

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se přitom nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o. s.

ř.).

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, nýbrž tehdy, dospěje-li k

takovému závěru dovolací soud za použití hledisek příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. Dovolací soud přitom může posuzovat jen

takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil (srov. § 242 odst. 3

věty prvé o. s. ř. o vázanosti dovolacího soudu uplatněnými dovolacími důvody).

Uplatněný dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je

dán tehdy, pokud odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný

skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně

vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval. V posuzované

věci odvolací soud právní vztah mezi účastníky vzniklý podřadil ustanovení §

457 obč. zák., podle něhož „je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je

každý z účastníků (smlouvy) povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal“.

Při řešení otázky uplatnitelnosti námitky promlčení použil ustanovení § 107

odst. 3 obč. zák., dle kterého „jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy

povinni vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce

promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat“.

Otázka výkladu a aplikace shora citovaných ustanovení právních předpisů byla v

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu vyřešena rozsudkem velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 31 Cdo

2250/2009, jímž došlo ke sjednocení judikatury o této právní otázce. Ve

zmíněném rozsudku Nejvyšší soud dovodil, že „důsledkem absolutně neplatné

smlouvy je vznik synallagmatického závazku ve smyslu ustanovení § 457 obč.

zák.“, a že „ustanovení § 107 odst. 3 obč. zák. dopadá na všechny případy, kde

synallagmatický vztah vznikl ze zákona“. Vycházel z toho, že „typicky

oboustranně zavazující smlouvou je i smlouva kupní, kdy práva a povinnosti obou

účastníků smlouvy jsou vzájemně podmíněná, a rovněž tak jsou vzájemně podmíněné

jejich nároky na vrácení už přijatých plnění. V případě koupě nemovitosti jsou

vzájemnými a navzájem podmíněnými plněními ze strany prodávajícího převod

vlastnictví a ze strany kupujícího zaplacení kupní ceny.“ S odkazem na již

dříve publikovanou judikaturu (srov. rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/1998, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

25. 5. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2432/99) dodal, že „na charakteru synallagmatického

závazku smluvních stran nic nemění ani okolnost, že účastník neplatné smlouvy

splnil povinnost vrátit přijaté plnění nikoliv účastníku smlouvy

(prodávajícímu), nýbrž přímo vlastníku této věci.“ Uzavřel, že „z hlediska

aplikace ustanovení § 107 odst. 3 obč. zák. není rozhodující, že se převod

vlastnictví právě z důvodu neplatnosti smlouvy neuskutečnil.“ K těmto závěrům

se pak přihlásil i ve svých dalších rozhodnutích (srov. například rozsudek ze

dne 8. 9. 2001, sp. zn. 28 Cdo 4166/2009, nebo rozsudek ze dne 21. 10. 2001,

sp. zn. 28 Cdo 3041/2010; všechna rozhodnutí uveřejněna na webových stránkách

Nejvyššího soudu).

Jestliže v posuzované věci bylo zjištěno, že žalobci (kupující) uzavřeli s

žalovanou (prodávající) neplatnou smlouvu o koupi nemovitostí a žalované

poskytli plnění odpovídající smluvené kupní ceně, učinil odvolací soud správný

závěr, že mezi těmito účastníky vznikl synallagmatický závazek k vrácení plnění

podle § 457 obč. zák. Jelikož žalobcům, jež nemovitosti vydali jejich

vlastníku, námitka promlčení k dispozici není, nelze přihlédnout k námitce

promlčení uplatněné žalovanou vůči právu žalobců na vrácení poskytnutého

peněžního plnění (§ 107 odst. 3 obč. zák.). Podpůrná argumentace žalované

založená na jiných, dříve vydaných rozhodnutí dovolacího soudu případná není,

neboť jde o rozhodnutí spočívající na názorech rozhodovací praxí Nejvyššího

soudu – rozhodnutím velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia – již

překonané (srov. § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, ve znění

pozdějších předpisů).

Ani zbývající námitky, které žalovaná uplatňuje v dovolání, nečiní napadené

rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadně významným. Jestliže

odvolací soud dochází k závěru, že k námitce promlčení uplatněné žalovanou

nelze podle ustanovení § 107 odst. 3 obč. zák. přihlédnout, je nerozhodné, zda

se uplatnění této námitky v posuzované věci (současně) příčí dobrým mravům.

Tato právní otázka není pro věc samu určující a na jejím řešení rozhodnutí

odvolacího soudu nespočívá (k otázce přípustnosti dovolání ve vazbě na význam

řešené otázky pro poměry dovolatele srovnej například usnesení Nejvyššího soudu

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27/2001). Nadto z

judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že otázka, zda určitý výkon práva v

rozporu s dobrými mravy je či není, je vždy výsledkem individuálního posouzení

zjištěných skutečností, a již proto ji zpravidla nelze považovat za otázku

zásadního právního významu, s obecných dosahem pro soudní praxi (srov. např.

usnesení ze dne 15. 3. 2001, sp. zn. 26 Cdo 931/2000, uveřejněné v Souboru

rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 3, pod C 308; dále usnesení ze dne 28. 4.

2005, sp. zn. 33 Odo 177/2004; ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1795/2006;

ze dne 4. 10. 2007, sp. zn. 25 Cdo 235/2007; nebo ze dne 12. 12. 2007, sp. zn.

28 Cdo 4367/2007).

Judikatorní přesah Nejvyšší soud neshledává ani v žalovanou položené otázce

platnosti uzavřených smluv, jež zde má povahu otázky předběžné a při jejímž

řešení se odvolací soud neodchýlil se od závěrů, které o ni vyslovil Vrchní

soud v Olomouci v rozsudku ze dne 26. 3. 2007, č. j. 3 Cmo 172/2005-244 (v

řízení o vyloučení věci z konkurzní podstaty vedeném žalovanou vůči správci

konkurzní podstaty úpadce, Pojišťovny Morava, a. s.), resp. Krajský soud v Brně

v rozsudku ze dne 28. 3. 2008, č. j. 15 Cm 54/2005-140 (v řízení iniciovaném

žalobci). K ústavní stížnosti žalované se k otázce smluvní volnosti převodce,

Pojišťovny Morava, a. s., a tedy i k platnosti uzavřených převodních smluv v

minulosti vyslovil i Ústavní soud (viz usnesení ze dne 10. 8. 2000, sp. zn. IV.

ÚS 359/2000), který – stejně jako později obecné soudy – odkázal na rozhodnutí

vydané dne 6. 1. 1998 Ministerstvem financí podle ustanovení § 19 odst. 1 tehdy

platného zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

Z výše řečeného vyplývá, že v označených právních otázkách rozsudek odvolacího

soudu vychází z konstantní a nerozporné judikatury, od níž není důvod odchýlit

se ani v nyní posuzované věci. Nejde proto o rozhodnutí, které má ve věci samé

po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.) a dovolání

proti němu přípustné není. Nejvyšší soud proto – aniž nařizoval jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o. s. ř.) – dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, §

218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaná, jejíž

dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalobcům v

dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2011

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.

předseda senátu