Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 4694/2010

ze dne 2011-02-01
ECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.4694.2010.1

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana

Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní

věci žalobce M. M., zastoupeného Mgr. Miroslavem Neradem, advokátem se sídlem v

Praze 2, Slezská 3, proti žalovanému M. M., zastoupenému JUDr. Ivetou

Végsöovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1569/47, o zaplacení

částky 1.628.160,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod

sp. zn. 8 C 14/2006, o dovolání žalobce i žalovaného proti rozsudku Krajského

soudu v Praze ze dne 18. 5. 2010, č. j. 31 Co 195/2009-446, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Dovolání žalovaného proti výroku I. napadeného rozsudku v rozsahu, v

němž byl rozsudek soudu prvního stupně změněn v části výroku II., jíž byla

žaloba zamítnuta co do částky 1.017.600,- Kč s přísl., tak, že je žalovaný

povinen zaplatit žalobci tuto částku, se zamítá; jinak se dovolání žalovaného

odmítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 46.956,- Kč k rukám Mgr. Miroslava Nerada, advokáta, do 3 dnů od

právní moci tohoto rozsudku.

Žalobce se po žalovaném domáhal zaplacení částky 1.628.160,- Kč s přísl. z

titulu bezdůvodného obohacení s tím, že bez právního důvodu užíval nemovitost

(halu) ve vlastnictví žalobce v rozsahu 848 m2 v letech 2003 a 2004. Dne 19. 7.

1996 nabyl žalobce nemovitosti zapsané na LV č. 280 pro obec Sluštice, k. ú.

S., u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Praha – východ. Dne

8. 5. 1999 prodal kupní smlouvou podíl jedné poloviny těchto nemovitostí P. K.

Katastrální úřad pro chyby a nedostatky odmítl kupní smlouvu zapsat. Byla tedy

vyhotovena nová kupní smlouva, která byla katastrálním úřadem vložena. P. K.

dle názoru žalobce věděl, že kupní smlouva není podepsána kupujícím ani

prodávajícím, a nemohl se stát spoluvlastníkem nemovitostí touto kupní smlouvou

převáděných. Žalobce se domnívá, že žalovaný nebyl v dobré víře, jde-li o zápis

v katastru nemovitostí ohledně podílového spoluvlastnictví P. K. k jedné

polovině předmětné haly. Nájemní smlouva uzavřená mezi žalovaným a P. K. je

absolutně neplatná a žalovaný P. K. nájemné plnil neoprávněně.

Okresní soud v Benešově rozsudkem ze dne 30. 10. 2008, č. j. 8 C 14/2006-320,

uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 203.520,- Kč s přísl.

(výrok I.), žalobu co do částky 1.424.640,- Kč s přísl. zamítl (výrok II.) a

rozhodl též o náhradě nákladů řízení (výrok III.). Soud prvního stupně dospěl k

závěru, že nájemní smlouva uzavřená mezi Petrem Konečným a žalovaným je

neplatná (§ 39 obč. zák.), což způsobilo vznik bezdůvodného obohacení na straně

žalovaného užíváním části nemovitosti žalobce bez právního důvodu, a že pro

období od ledna do března 2003 zanikl dluh žalovaného vůči žalobci splněním v

souladu s ust. § 562 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), s tím, že v roce 2000 žalobce spolu

s P. K. oznámili nájemníkům, kteří z nich budou platit nájemné k rukám žalobce

a kteří k rukám P. K. K posledně jmenovaným patřil i žalovaný a soud tento

projev věřitele považoval za potvrzení, kterým byl P. K. výslovně zmocněn k

přijímání úhrady za užívání části nemovitosti od žalovaného. Žalovaný nemohl

vědět, že P. K. se nikdy nestal spoluvlastníkem předmětných nemovitostí, když

jednal v důvěře v zápis v katastru nemovitostí a chování žalobce a P. K. Pokud

jde o období od dubna do září 2003, žalovaný neprokázal, že by za toto období

platil úhradu za užívání předmětných nebytových prostor, a vzhledem ke skončení

nájemního vztahu mezi ním a P. K. tak došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení na

úkor žalobce. Za normálních okolností by výše bezdůvodného obohacení za 1 m2 a

měsíc činila 80,- Kč, v daném případě bylo ovšem žalovanému v uvedeném období

zamezeno vstupovat do objektu bezpečnostní agenturou. Soud tak dovodil, že

žalobci nelze přiznat vydání bezdůvodného obohacení v plné výši s odkazem na

ustanovení o dobrých mravech, a naopak jeho výši krátil o jednu polovinu, a

žalobci tedy přiznal bezdůvodné obohacení ve výši 203.520,- Kč s přísl. Pokud

jde o údajné bezdůvodné obohacení za období od října 2003 do prosince 2004,

soud jeho vznik neshledal, když žalobce v řízení neunesl důkazní břemeno.

K odvolání žalobce i žalovaného Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 5.

2010, č. j. 31 Co 195/2009-446, změnil rozsudek soudu první stupně tak, že

žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1.221.120,- Kč s přísl. a že se

žaloba zamítá co do částky 407.040,- Kč s přísl. (výrok I.), a rozhodl o

náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výroky II. a III.). Odvolací

soud zopakoval všechny důkazy, které provedl soud prvního stupně a z nichž při

skutkovém hodnocení vycházel, a provedl i další důkazy, které v průběhu

odvolacího řízení sporné strany navrhly po poučení dle § 118a zákona č. 99/1963

Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s.

ř.“). Na základě toho se pak ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu

prvního stupně v tom směru, že žalovaný splnil svoji povinnost hradit nájemné

za období od ledna do března 2003 k rukám Petra Konečného (odvolací soud

vycházel z ustáleného judikaturního výkladu ust. § 457 obč. zák.) a že v období

od dubna do září 2003 měl žalovaný ztížené užívání předmětného objektu v

důsledku přítomnosti bezpečnostní agentury najaté žalobcem. Odlišný skutkový

závěr však odvolací soud učinil, pokud jde o užívání nemovitosti od října 2003

do prosince 2004. Z provedeného dokazování totiž vyplynulo, že věci, které se

nacházely v předmětné hale, patřily žalovanému. Jednalo se především o osobní

automobil tovární značky Opel Combo 1,7D, RZ PMN 54 19, přičemž vlastnictví

žalovaného bylo prokázáno kupní smlouvou č. 66/01 ze dne 26. 10. 2001 (č. l.

381 spisu), jíž obchodní společnost RSJ Technik, s. r. o., jako prodávající

prodala tento automobil žalovanému jako kupujícímu. Kromě tohoto vozu se v

objektu nacházely i další věci žalovaného, což částečně připustil on sám

ohledně pohárů a mikiny, dále šlo o materiál a náhradní díly. Jde-li pak o řadu

svědeckých výpovědí, nepřikládal jim odvolací soud žádný význam, když se vždy

jednalo o osoby, které měly osobní zájem na výsledku sporu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost

dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a), resp. b) o. s. ř. Přípustnost

dovolání podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. dovolatel spatřuje v tom, že

odvolací soud rozhoduje protichůdně obdobné spory žalobce. Současně dovolatel

odkázal na ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. Důvodnost dovolání je pak dána

ustanovením § 241a odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř. Konkrétněji

dovolatel namítal, že odvolací soud vycházel v části rozhodnutí z jiného

skutkového základu než soud prvního stupně a neprovedl žádné důkazy, které by

tomuto novému skutkovému stavu odpovídaly. Dále pak odvolací soud nerespektoval

judikaturu Nejvyššího soudu a přitom věc nesprávně právně posoudil. Žalobce

souhlasí s tím, že nájemní smlouva uzavřená mezi P. K. a žalovaným je neplatná;

za nesprávný ovšem pokládá závěr odvolacího soudu o věcné legitimaci účastníků.

Mezi žalobcem a P. K. nebyla totiž uzavřena žádná smlouva opravňující P. K. k

užívání nemovitosti a nelze za ni pokládat ani neplatnou kupní smlouvu ze dne

8. 5. 1999, z níž jejím účastníkům sice vznikla povinnost vrátit si vzájemně

poskytnutá plnění (kupní cenu a předmět prodeje), užitky získané budoucím

užíváním věci mezi takto vzájemně si poskytnutá plnění ovšem nepatří. Plnění,

která získal na základě neplatné nájemní smlouvy, již uzavřel s žalovaným, je

P. K. povinen vydat nikoliv žalobci, nýbrž žalovanému. I z toho žalobce

dovozuje, že v právním vztahu s ním je toliko žalovaný, který fakticky užíval

prostory v nemovitosti v jeho vlastnictví bez platně uzavřené smlouvy a

neposkytoval mu za to žádné plnění. Jestliže odvolací soud připodobňuje

postavení P. K. k postavení nájemce nebo domnělého nájemce či vlastníka, jenž

je v právním vztahu k žalobci, jde o závěry nesprávné, neboť P. K. neměl právo

nemovitost užívat ani s ní nakládat, přičemž jejím faktickým uživatelem byl

žalovaný. Žalobce se rovněž domnívá, že žalovaný neprokázal, že měl ztížené

užívání předmětných prostor v důsledku působení bezpečnostní agentury.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, na která pak odvolací soud poukazuje v odůvodnění

rozsudku, pokládá žalobce na nepřípadná, neboť v nich jde o řešení případů

typově odlišných, a odkazuje naopak na jiná, s nimiž se odvolací soud

nevypořádal. S ohledem na výše uvedené navrhl dovolatel, aby Nejvyšší soud

rozsudek odvolacího soudu zrušil v části, kterou byl změněn rozsudek soudu

prvního stupně tak, že se zamítá žaloba o zaplacení částky 407.040,- Kč s

přísl., a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo

podáno řádně a včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) osobou k tomu oprávněnou a

zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Na tomto místě je třeba

podotknout, že odvolací soud neformuloval správně výrok I. svého rozsudku. Z

něj mělo být zřejmé, že rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje ve

vyhovujícím výroku I. a v části výroku II., jíž byla žaloba zamítnuta co do

částky 407.040,- Kč s přísl., a mění se v části výroku II., jíž byla žaloba

zamítnuta co do částky 1.017.600,- Kč s přísl., tak, že je žalovaný povinen

zaplatit žalobci tuto částku. V podobě, v níž výrok formuloval odvolací soud,

totiž není zřejmé, jaký je vztah tohoto výroku a rozhodnutí soudu prvního

stupně. Pro zhodnocení otázky přípustnosti dovolání to však není významné,

protože pro posouzení, zda jde o měnící rozsudek odvolacího soudu, není samo o

sobě významné, zda odvolací soud formálně rozhodl podle § 220 odst. 1 o. s. ř.

nebo zda postupoval podle § 219, popřípadě podle § 219a a § 221 o. s. ř.

Rozhodující je obsahový vztah rozsudků soudů obou stupňů o tom, zda a jak

rozdílně posoudily práva a povinnosti v právních vztazích účastníků řízení (viz

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1.

vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1876 a násl.). Dovolatel uplatňuje

dovolací důvody podle ust. § 241a odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř.

Podle obsahu dovolání brojí žalobce pouze proti té části výroku I. rozsudku

odvolacího soudu, jíž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v části výroku

II., kterou byla žaloba zamítnuta co do částky 407.040,- Kč s přísl. Uvedená

částka je složena jednak z požadované úhrady za užívání předmětné nemovitosti v

období od ledna do března 2003 ve výši 203.520,- Kč (v rozsahu této částky

dovodily soudy obou stupňů nedostatek věcné legitimace účastníků), jednak z 50

% požadované úhrady za užívání nemovitosti v období od dubna do září 2003

(žalobci byla úhrada krácena na polovinu vzhledem k tomu, že žalovaný měl

užívání ztíženo aktivitou bezpečnostní agentury). O právech a povinnostech

účastníků tak soudy obou stupňů v daném rozsahu rozhodly stejně. Vzhledem k

výše uvedenému je tak zřejmé, že žalobce brojí pouze proti potvrzující části

výroku I. napadeného rozsudku, takže přípustnost jeho dovolání může být

shledána pouze v souladu s ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když

přípustnost podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. byla právě vyloučena a o

přípustnost podle ust. § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. jít nemůže, jelikož se v

daném případě nejedná o případ tzv. skryté diformity, neboť soud prvního stupně

ve věci nerozhodl jinak poté, co byl vázán právním názorem odvolacího soudu

vysloveným v předchozím zrušujícím rozhodnutí.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam vskutku má.

Dovolací soud přitom může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v

dovolání označil (viz § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř. o vázanosti

dovolacího soudu uplatněnými dovolacími důvody).

Již z výše řečeného tedy vyplývá, že žalobcem namítané vady při shromažďování,

provádění a hodnocení důkazů odvolacím soudem (vady řízení z pohledu ustanovení

§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.) způsobilým dovolacím důvodem v posuzovaném

případě být nemohou, přičemž navíc nelze ani hovořit o změně skutkového základu

odvolacím soudem v posuzovaném rozsahu. Při zkoumání otázky přípustnosti

dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolateli k dispozici ani

dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., určený ke zpochybnění správnosti

skutkových závěrů odvolacího soudu, takže jeho námitka stran neunesení

důkazního břemene žalovaným o tom, že nemohl v období od dubna do září 2003

prostory plnohodnotně užívat, je nepřípadná a dovolací soud se jí nezabýval.

Předmětem dovolacího přezkumu v posuzovaném případě může být tudíž toliko

prověření správnosti právního posouzení věci odvolacím soudem v žalobcem

nastolené právní otázce věcné legitimace subjektů k uplatnění práva na vydání

bezdůvodného obohacení, na jejímž řešení rozsudek odvolacího soudu spočívá.

Podle ustanovení § 451 odst. 1 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně

obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch

získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo

plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z

nepoctivých zdrojů (§ 451 odst. 2 obč. zák.); bezdůvodně se obohatí i ten, za

nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám (§ 454 obč. zák.). Z takto

citovaných ustanovení zákona vyplývá, že je třeba přísně rozlišovat mezi

skutkovou podstatou plnění bez právního důvodu a skutkovou podstatou plnění z

neplatného právního úkonu, jež jsou definovány v ustanovení § 451 odst. 2 obč.

zák. Důsledkem plnění z neplatné smlouvy je povinnost účastníků smlouvy

vzájemně si vrátit vše, čeho plněním ze smlouvy nabyli, jak výslovně stanoví

ustanovení § 457 obč. zák; z něj současně vyplývá, že spočívá-li bezdůvodné

obohacení v plnění na základě neplatné smlouvy, jsou ve vzájemném vztahu pouze

její účastníci. To platí bez ohledu na to, zda se v souvislosti s plněním z

neplatné smlouvy obohatil i někdo jiný nebo zda v souvislosti s plněním z této

smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení i na úkor někoho jiného. Podle ustálené

judikatury Nejvyššího soudu věcná legitimace (ať už aktivní nebo pasivní) je

tedy dána pouze na straně účastníků smlouvy (z mnohých rozhodnutí Nejvyššího

soudu řešících tuto problematiku viz například rozsudek ze dne 20. 4. 2005, sp.

zn. 33 Odo 369/2004, nebo rozsudek ze dne 5. 5. 2005, sp. zn. 33 Odo 351/2004;

ústavní stížnosti proti nim podané Ústavní soud zamítl – viz nález sp. zn. I.

ÚS 383/05, resp. odmítl usnesením sp. zn. III. ÚS 366/05).

V posuzované věci má bezdůvodné obohacení žalovaného spočívat v užívání

nemovitosti (v ní určených prostor) na základě neplatné nájemní smlouvy

uzavřené s třetí osobou. O prospěch získaný plněním bez právního důvodu, jak

argumentuje žalobce v dovolání, se tudíž v poměrech žalovaného nejedná. Jelikož

vzájemnou restituční povinnost podle § 457 obč. zák. mají toliko účastníci

neplatné (či zrušené) smlouvy, pak i povinnost k vydání bezdůvodného obohacení

získaného plněním z neplatné smlouvy má žalovaný pouze vůči tomu, kdo byl

druhou smluvní stranou, nikoli vůči žalobci, který účastníkem smlouvy nebyl; ve

vztahu k žalovanému proto žalobce aktivně legitimovaným subjektem není.

Ačkoliv v posuzované věci pronajímatel P. K. nebyl vlastníkem pronajímané

nemovitosti (jím byl, objektivně posuzováno, stále žalobce, jak bylo později

deklarováno v jiném soudním řízení), v době uzavření nájemní smlouvy (jež byla

z tohoto důvodu shledána neplatnou) nakládal s nemovitostí jako s věcí vlastní.

Byl tudíž jejím držitelem (viz § 129 odst. 1 obč. zák.), opíraje své postavení

o kupní smlouvu, již uzavřel s žalobcem dne 8. 5. 1999, a na jejím podkladě

provedený zápis v katastru nemovitostí. I z tohoto důvodu je správný závěr

odvolacího soudu, že v právním vztahu k žalobci je nikoliv žalovaný, jež

uzavřel nájemní smlouvu s držitelem pronajímané nemovitosti P. K., nýbrž právě

a pouze jen P. K. Obecně vzato ani v takovém případě vlastník věci nezůstává

bez ochrany; tvrdí-li, že se na jeho místo staví jiná osoba neoprávněně a

konzumuje přitom také užitky vlastnictví, je věcně legitimován k uplatnění

nároku na vydání prospěchu získaného na jeho úkor touto osobou, kdy je ovšem

třeba zkoumat i to, zda osoba, která získala majetkový prospěch držbou věci,

byla držitelem oprávněným (§ 130 obč. zák.) či neoprávněným (§ 131 obč. zák.).

Ke stejným závěrům v otázce věcné legitimace subjektů k vydání bezdůvodného

obohacení dospěl přitom Nejvyšší soud i v jiných typově podobných věcech téhož

žalobce (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 28 Cdo

4226/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 28 Cdo

263/2010, či usnesení téhož soudu ze dne 6. 12. 2010, sp. zn. 28 Cdo

2749/2010), přičemž neshledává důvody, pro které by se od dříve přijatých

závěrů měl odchýlit právě v nyní posuzované věci.

Z výše uvedeného vyplývá, že napadenému rozsudku nelze v příslušném rozsahu

přiznat zásadní právní význam a dovolání přípustnost ve smyslu ust. § 237 odst.

1 písm. c) o. s. ř., a Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ust. § 243b

odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Proti části výroku I. rozsudku odvolacího soudu, ukládající mu povinnost

zaplatit žalobci částku 1.221.120,- Kč s přísl., podal dovolání žalovaný. Jeho

přípustnost blíže nespecifikuje, důvodnost pak spatřuje v nesprávném právním

posouzení věci a v postižení řízení vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci. Žalovaný upozorňuje na to, že na předposledním

jednání konaném před soudem prvního stupně byl žalobce poučen dle ust. § 118a

o. s. ř., aby doplnil důkazy ve vztahu k tvrzení, že věci nalezené v hale jsou

vlastnictvím žalovaného. Na posledním jednání, tedy dne 31. 7. 2008, pak

žalobce navrhnul, aby si soud „na základě VIN čísel vyžádal na inspektorátu

údaje o vlastnících“. Soud prvního stupně tento důkaz označil za nezpůsobilý v

plném rozsahu prokázat, že věci jsou ve vlastnictví žalovaného a v jakém

rozsahu spornou nemovitost v příslušném období užíval. Tento důkaz pak provedl

až soud odvolací. Žalobce rovněž požádal, aby byl učiněn dotaz na obchodní

společnost RSJ Technik, s. r. o., zda prodala vozidlo žalovanému, přičemž

žalobce tvrdil, že tento návrh vznesl již před soudem prvního stupně. Z

protokolu o jednání konaném před soudem prvního stupně dne 30. 10. 2008 však

vyplývá, že žalobce navrhoval pouze „vyžádání VIN čísel od inspektorátu

dopravních vozidel, nikoliv však kontaktování firmy RSJ Technik, s. r. o. s

žádostí o součinnost“. Soud tak jednal v rozporu s § 118b o. s. ř. (žalovaný má

zřejmě na mysli ust. § 118a o. s. ř.), když provedl v tomto rozsahu doplnění

dokazování. Dovolatel pak uvádí, že v období, za nějž přiznal odvolací soud

žalobci náhradu za užívání předmětných prostor, je žalovaný vůbec neužíval. V

období od dubna do června 2003 bylo žalovanému zabráněno ve vstupu bezpečnostní

agenturou, takže předmětné prostory užívat nemohl. Za užívání části nemovitosti

v období od července do září 2003 přiznal odvolací soud žalobci částku

203.520,- Kč, za období od října 2003 do prosince 2004 částku 1.017.600,- Kč.

Dovolatel pak zpochybňuje závěr odvolacího soudu o tom, že žalovaný předmětné

prostory, jež mají rozměry 840 m2 a odpovídají tak přibližně velikosti

fotbalového hřiště, užíval tím, že v nich zanechal své movité věci (konkrétně

se jednalo o vrak automobilu, poháry a mikinu). Dovolatel si tak klade otázku,

kde se nachází hranice, značící existenci či neexistenci užívání v závislosti

na množství a objemu movitostí. Závěrem svého dovolání pak žalovaný navrhnul,

aby Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení.

Žalobce ve svém vyjádření uvedl, že navrhoval vyžádání zjištění vlastníků

vozidel dle VIN automobilů, resp. jejich karoserií právě proto, aby soud

prvního stupně následně učinil dotaz na tyto vlastníky, že skutečně vozidla

(jejich vraky) prodali žalovanému. Pokud totiž bylo vozidlo předáno k

likvidaci, je v registru evidován poslední vlastník, nikoliv žalovaný jakožto

subjekt provádějící likvidaci vozidla, neboť po předání vozidla k likvidaci je

vozidlo z registru vyřazeno. Žalobce se domnívá, že bylo na žalovaném, aby

prokázal, že halu vyklidil a vyklizenou ji předal žalobci. Zdůrazňuje, že

žalovaný neprokázal, že by mu žalobce do nemovitosti neumožňoval vstup, a pokud

bylo toto tvrzení podepřeno svědeckými výpověďmi, byly učiněny osobami, které

mají zájem na výsledku sporu. Dále pak žalobce konstatuje, že povinnost

zaplatit za užívání nemovitosti vzniká už jen tím, že si uživatel prostor

uzamkne a není rozhodné, zda má (a případně v jakém množství) v nemovitosti

uskladněny své věci. Žalovaný měl v prostorách uskladněných několik vraků,

nikoliv pouze jeden.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo

podáno řádně a včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) osobou k tomu oprávněnou a

zastoupenou advokátkou (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Žalovaný přípustnost svého

dovolání blíže nekonkretizuje, ta je ovšem dána v rozsahu, v němž byl rozsudek

soudu prvního stupně změněn v části výroku II., jíž byla žaloba zamítnuta co do

částky 1.017.600,- Kč s přísl., tak, že je žalovaný povinen zaplatit žalobci

tuto částku, ust. § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Naopak v části výroku I.

napadeného rozsudku, jíž byl potvrzen výrok I. rozsudku soudu prvního stupně,

kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 203.520,- Kč s

přísl., by mohlo být dovolání shledáno přípustným leda podle ust. § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., tedy pokud by dovolací soud shledal, že má v tomto rozsahu

napadené rozhodnutí zásadní právní význam.

Jde-li o část výroku I. napadeného rozsudku, jíž byl rozsudek soudu prvního

stupně změněn, je dovolání přípustné, avšak není důvodné.

Námitka žalovaného, podle níž měl odvolací soud v rozporu s ust. § 118a o. s.

ř. umožnit provedení důkazu dotazem na obchodní společnost RSJ Technik, s. r.

o., není na místě. Z protokolu o jednání před soudem prvního stupně, konaném

dne 30. 10. 2008 (viz č. l. 315 a násl. spisu), plyne, že žalobce upozornil na

spojitost uvedené společnosti s danou věcí již během řízení před soudem prvního

stupně, a sice okamžitě poté, co mu bylo poskytnuto poučení dle ust. § 119a o.

s. ř. Podle protokolu o jednání právní zástupce žalobce mimo jiné „poukazuje

též na firmu uvedenou na jedné z fotografií spol. RSJ“. Z uvedeného není zcela

zřejmé, zda se jedná o návrh důkazu či prosté konstatování, a bylo na soudu

prvního stupně, aby případným dotazem postavil toto najisto, avšak vzhledem ke

kontextu vyjádření právního zástupce žalobce je zřejmé, že se mělo jednat o

návrh důkazu, a odvolací soud tak nepochybil, jestliže tento důkaz provedl,

když tak neučinil soud prvního stupně.

Z hlediska toho, zda žalovaný předmětné prostory v rozhodném období užíval, pak

dovolací soud v napadeném rozsudku neshledal nesprávnosti či rozpory. Dovolatel

zřejmě nesprávně pochopil, za které období byla žalobci přiznána jaká náhrada. Není tomu tak, že by odvolací soud konstatoval, že v období od dubna do června

2003 žalovaný prostory neužíval v důsledku působení bezpečnostní agentury, a

následně za období od července do září 2003 přiznal žalobci částku 203.520,- Kč

a za období od října 2003 do prosince 2004 částku 1.017.600,- Kč. Odvolací soud

naopak za období od dubna do září 2003 přiznal žalobci pouze 50 % žalované

částky, tedy 203.520,- Kč (a zmínil pouze, že jde o tři měsíce), a za období od

října 2003 do prosince 2004 částku 1.017.600,- Kč. Tolik tedy pro zpřesnění

výchozí situace. Uvedenou námitkou žalovaný uplatňuje dovolací důvod podle §

241a odst. 3 o. s. ř. Ten míří na pochybení soudu ve zjištění skutkového stavu

věci, které spočívá v tom, že skutková zjištění a z nich vyplývající skutkový

závěr, jenž byl podkladem pro rozhodnutí odvolacího soudu, jsou vadné. Musí

tedy jít o skutkový závěr, na jehož základě odvolací soud věc posoudil po

stránce právní (z tohoto hlediska byl skutkový závěr dovozený z nesprávných

skutkových zjištění příčinou nesprávného rozhodnutí) a který nemá oporu v

provedeném dokazování. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování,

jestliže výsledek hodnocení důkazů soudem neodpovídá § 132 o. s. ř., protože

soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů

účastníků nevyplynuly, ani jinak nevyšly za řízení najevo, soud pominul

rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za

řízení najevo, v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z

přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti

(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti je logický rozpor,

nebo jestliže výsledek hodnocení důkazů neodpovídá tomu, co mělo být zjištěno

způsobem vyplývajícím z § 133 až 135 o. s. ř. (viz Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,

2009, s. 1920.). Závěr, že žalovaný předmětné prostory až do prosince 2004

skutečně užíval, opřel odvolací soud o to, že se v inkriminované době nacházely

v těchto prostorách věci patřící žalovanému. Dané problematiky se týká odstavec

na straně 9 odůvodnění napadeného rozsudku, v němž odvolací soud vyložil, na

základě jakých důkazů považuje užívání prostor žalovaným za prokázané. Šlo o

kupní smlouvu uzavřenou mezi žalovaným s společností RSJ Technik, s. r. o.,

podle níž byl žalovaný vlastníkem vraku nacházejícího se v uvedených

prostorách, přičemž jeho přítomnost byla prokázána i fotodokumentací pořízenou

na místě soudním vykonavatelem dne 14. 6. 2005. Fotodokumentací byly zachyceny

i další věci, přičemž v případě některých z nich potvrdil sám žalovaný, že jsou

jeho vlastnictvím (v případě pohárů a mikiny), dále se jednalo o materiál a

náhradní díly.

O uvedených věcech žalovaný hovořil v rámci trestního řízení

vedeného u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 1 T 134/2003 (viz č. l. 287 spisu) a právní zástupkyně žalovaného v řízení vedeném u téhož soudu pod

sp. zn. 11 C 37/2002. Při jednání konaném dne 31. 7. 2008 právní zástupkyně

žalovaného uvedla, že žalovaný si věci z areálu ve Slušticích vystěhovával

zhruba do září 2003, viz protokol o jednání před soudem prvního stupně, č. l. 176 a násl.; sám žalovaný na tomtéž jednání konstatoval, že na podzim roku 2003

byly již zámky vylámané a že si vše odstěhoval; při jednání konaném dne 25. 9. 2008 pak zástupkyně žalovaného řekla, že v době, kdy byl areál hlídán

bezpečnostní agenturou, si žalovaný vystěhoval všechny věci, které považoval za

své, žalovaný pak během tohoto jednání prohlásil, že karosérie, jež jsou

zachyceny na fotografiích pořízených při soupisu movitých věcí soudním

vykonavatelem – viz č. l. 109 až 111 spisu – nejsou jeho, a že když prostory v

létě nebo na podzim 2003 opustil, byly prázdné, viz protokol o jednání před

soudem prvního stupně, č. l. 224 a násl.; při jednání odvolacího soudu konaném

dne 18. 5. 2010 pak právní zástupkyně žalovaného uvedla, že žalovaný předmětné

prostory neužíval od okamžiku, kdy byl areál obsazen bezpečnostní agenturou,

tedy od počátku dubna 2003, viz protokol o jednání před odvolacím soudem, č. l. 442 a násl. Byť tedy žalovaný v různých fázích řízení tvrdil, že předmětné

prostory v daném období neužíval, v řízení vyšlo najevo, že tomu bylo právě

naopak. Tvrdí-li pak za shora popsané situace žalovaný (po vyvrácení jeho

počáteční obrany, že prostory vůbec neužíval – neměl zde věci), že zde měl

uskladněné pouze nepatrné množství věcí, je na něm, aby prokázal, že prostory

neužíval celé a v jakém rozsahu je užíval. Pokud tak neučinil, neunesl důkazní

břemeno a odvolací soud rozhodl správně v jeho neprospěch.

Jen na okraj dovolací soud dodává, že konstatuje-li žalovaný ve svém dovolání,

že předmětné prostory o rozměrech 840 m2 odpovídají přibližně velikosti

fotbalového hřiště (viz s. 5 dovolání), je toto tvrzení poněkud zavádějící,

když rozměry fotbalového hřiště musí být minimálně 90 krát 45 m, čemuž odpovídá

plocha o rozměrech 4.050 m2, v případě mezinárodních utkání je minimální rozměr

dokonce 100 krát 64 m, tedy plocha 6.400 m2 (viz Laws of the Game, FIFA

[citováno dne 3. ledna 2011]. Dostupný z:

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2010

_11_e.pdf).

Nejvyšší soud přihlédl z úřední povinnosti k případným vadám uvedeným v § 229

odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení,

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s.

ř.), žádné však neshledal.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že dovolací důvody nebyly naplněny, shledal

právní závěry odvolacího soudu v daném rozsahu správnými a dovolání žalovaného

podle ust. § 243b odst. 2, části věty před středníkem, o. s. ř., pokud

směřovalo proti části výroku I. napadeného rozsudku, kterou byl rozsudek soudu

prvního stupně změněn v části výroku II., jíž byla žaloba zamítnuta co do

částky 1.017.600,- Kč s přísl., tak, že je žalovaný povinen zaplatit žalobci

tuto částku, zamítl.

Vzhledem k výše uvedenému pak dovolací soud nemohl shledat ani zásadní právní

význam napadeného rozsudku v té části, v níž byl potvrzen výrok I. rozsudku

soudu prvního stupně, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci

částku 203.520,- Kč s přísl. Předpokládá se rovněž, že dovolací soud bude při

posouzení přípustnosti dovolání reagovat na právní otázku, kterou dovolatel

konkrétně vymezí (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21

Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2004, č. 132, usnesení

téhož soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2757/2006, a řada dalších,

implicite též nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 414/01, uveřejněný ve Sbírce

nálezů a usnesení sv. 29, č. 23). Jestliže taková právní otázka není v dovolání

určitě a s dostatečnou srozumitelností vymezena, nelze žádat po dovolacím

soudu, aby se jeho dovolací přezkum stal bezbřehou revizí věci, jež by se

ocitla v rozporu s přezkumnými limity dovolacího řízení, danými zejména

ustanovením § 242 o. s. ř. V situaci, kdy dovolatel takovou právní otázku

nevymezil, dovolací soud nemá na co odpovědět. Pokud je navíc řešení konkrétní

právní otázky spojeno s posuzováním jedinečného skutkového základu, nečiní to

rozhodnutí odvolacího soudu rozhodnutím po právní stránce zásadního významu

(viz obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 22 Cdo

1731/1999). O takový případ se v dané věci nepochybně jedná.

Rozsudek odvolacího soudu tak nemohl být shledán zásadně právně významným a

dovolání žalovaného přípustným v části, v níž byl potvrzen výrok I. rozsudku

soudu prvního stupně, a dovolací soud je proto podle ust. § 243b odst. 5, věty

první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Žalobci vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení v souvislosti s

podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta s tím, že náhradu nákladů

řízení je třeba vypočítat zvlášť v části, v níž bylo dovolání zamítnuto, a

zvlášť v části, v níž bylo odmítnuto. O náhradě nákladů dovolacího řízení pro

zamítavou část výroku II. bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, věty první a § 142 odst. 1 o. s. ř. (za

základ byla považována částka 1.017.600 Kč). Odměna za zastupování advokátem v

tomto případě činí částku 28.830,- Kč podle ust. § 3 odst. 1 bodu 5 a § 18

odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb. V

souvislosti s částí výroku II., jíž bylo dovolání odmítnuto, bylo o náhradě

nákladů rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151

odst. 1 a 146 odst. 3 o. s. ř. (základem byla částka 203.520,- Kč). Odměna za

zastupování advokátem činí částku 10.000,- Kč podle ust. § 3 odst. 1 bodu 5, §

14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.

277/2006 Sb. Celkem tedy činí odměna za zastupování advokátem částku 38.830,-

Kč (28.830,- + 10.000,-). Režijní paušál činí 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb. Po navýšení o DPH

podle ust. § 137 odst. 1 o. s. ř. pak náklady řízení představuje částka

46.956,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2011

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.

předseda senátu