Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4931/2009

ze dne 2012-02-29
ECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.4931.2009.1

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa

Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a Mgr. Petra Krause, v právní

věci žalobkyně ELO Digital ČR s. r. o., IČ 64574636, se sídlem v Praze 4,

Kloboukova 2190, zastoupené Mgr. Michalem Šimků, advokátem se sídlem v Praze 1,

Spálená 21, proti žalované České republice - Ministerstvu dopravy a spojů, se

sídlem v Praze 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, zastoupené JUDr. Miroslavou

Srbovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Korunní 104, o zaplacení 865.000 Kč s

příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 140/99, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2009,

č. j. 22 Co 48/2009-226, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího

řízení.

II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení. Z rozhodnutí Ministerstva dopravy

a spojů ze dne 11. 4. 1997, č. j. 18 327/97-112 zjistil, že jím byla schválena

technická způsobilost užití typu výstroje BEL k jejich užití při provozu

vozidel na pozemních komunikacích. Z dalšího rozhodnutí ze dne 30. 8. 1998, č. j. 23 538/97-112 vzal za prokázané, že jím byly schváleny další typy

antiradarů. Dne 30. 8. 1997 ministerstvo vydalo žalobkyni osvědčení o schválení

technické způsobilosti typu výstroje a součásti vozidel na elektronické

příslušenství vozidel - antiradar. Toto osvědčení je přílohou rozhodnutí

ministerstva o schválení technické způsobilosti, vydaného dne 30. 8. 1997, s

platností do 31. 12. 1999. Z dalšího rozhodnutí ministerstva ze dne 16. 7. 1998, č. j. 24 150/98-112 zjistil, že jím byla nařízena obnova řízení ve věci

schválení technické způsobilosti typu výstroje a součásti vozidel (elektronické

příslušenství vozidel - antiradar), vydané ministerstvem dne 11. 4. 1997,

rozšířené dne 30. 8. 1997 a současně pozastavena technická způsobilost možnosti

uvádění do provozu a montáže elektronického příslušenství vozidel - antiradarů

vyjmenovaných typů. Proti rozhodnutí ministerstva ze dne 16. 7. 1998 podala

žalobkyně rozklad, uvedené rozhodnutí bylo zrušeno ministrem dopravy a spojů ze

dne 9. 9. 1998, č. j. 2480/98-MK(RK) s odůvodněním, že podnět bývalého ministra

vnitra, že použití antiradarů může mít negativní dopady do bezpečnosti

silničního provozu, nenaplnil zákonný důvod obnovy řízení a že Ministerstvo

vnitra není účastníkem řízení. Věc posoudil ve smyslu ustanovení § 5, 8 odst. 1, 2 zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský

řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“). Zaujal

názor, že zákon č. 71/1967 Sb. (správní řád) v ustanovení § 61 upravoval

rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního orgánu státní

správy vydanému v prvním stupni, tedy šlo o zvláštní opravný prostředek vedle

odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Vyslovil, že v dané věci nejsou

splněny zákonné předpoklady pro odpovědnost státu za škodu způsobenou

nezákonným rozhodnutím, neboť rozhodnutí o obnově řízení se nestalo pravomocným

ani vykonatelným ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. Též

vyslovil, že podle ustanovení § 13 zákona č. 82/1998 Sb. stát odpovídá za škodu

způsobenou nesprávným úředním postupem, kterým je také porušení povinnosti

učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Vystoupení

ministra dopravy a spojů ve sdělovacích prostředcích, v němž informoval o

situaci, týkající se antiradarů při provozu motorových vozidel na pozemních

komunikacích, však nelze považovat za nesprávný úřední postup, neboť nejde o

rozhodování ve správním řízení veřejnoprávní povahy. Podle soudu prvního stupně

jednou z podmínek odpovědnosti za škodu je i majetková újma, k níž došlo u

poškozené porušením povinnosti tím, kdo za škodu odpovídá.

Z posudku znalkyně

Ing. K. zjistil, že žalobkyně prodávala antiradary od února 1997 až do prosince

1998, ke dni 31. 12. 1998 již žádné zásoby neměla, takže veškeré antiradary,

které dovezla, prodala, přičemž nejvíce jich prodala v září 1998. Z toho

dovodil, že tu ani nebyla žádná příčinná souvislost mezi rozhodnutím o obnově

řízení a pozastavení technické způsobilosti, možnosti uvádění do provozu a

montáž elektronického příslušenství vozidel - antiradarů a nemožnosti žalobkyně

provádět obchodní činnost. Dospěl k závěru, že v dané věci tedy nebyla splněna

žádná z podmínek odpovědnosti státu za škodu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.,

proto bylo třeba žalobu zamítnout. K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem

ze dne 23. 4. 2009, č. j. 22 Co 48/2009-226, změnil rozsudek soudu prvního

stupně ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 20. 10. 2008, č. j. 22 C 140/99-220 ve věci samé ve výroku I. pouze tak, že žalované uložil

povinnost zaplatit žalobkyni částku 3.225 Kč, jinak jej v tomto výroku, t. j. co do zamítnutí částky 861.775,- Kč s 26% úrokem z částky 865.000,- Kč od 16. 7. 1998 do zaplacení, potvrdil. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení. Převzal

skutková zjištění soudu prvního stupně, která doplnil o vyčíslení smluvních

nákladů za právní rozbor advokátní kanceláře R. a H. a o vyčíslené a

fakturované náklady advokátní kanceláře P., W., z nichž vyplývalo o jaké

konkrétné náklady se jedná. Věc posoudil podle ustanovení § 8 odst. 1, 2, 3, §

13 odst. 1, 2, a § 31 odst. 1, 2, 4, 5 zákona č. 82/1998 Sb. Podle odvolacího

soudu soud prvního stupně věc posoudil správně po právní stránce potud, že

žalobu, co do částky 861.775 Kč s příslušenstvím je třeba zamítnout. Pokud jde

o jednotlivé zákonné předpoklady odpovědnosti státu za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně vyslovil, že v dané

věci existovalo nezákonné rozhodnutí, které bylo k opravnému prostředku

odklizeno, neboť jde o případ ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.,

podle kterého byla-li škoda způsobena nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez

ohledu na právní moc, lze nárok uplatnit i tehdy, pokud rozhodnutí bylo zrušeno

nebo změněno na základě řádného opravného prostředku. V případě rozhodnutí

ministerstva ze dne 16. 7. 1998, č. j. 24150/98-112, o takové rozhodnutí šlo,

když podle § 55 odst. 2 správního řádu byl vyloučen jeho odkladný účinek, čímž

se stalo vykonatelným bez ohledu na právní moc s tím, že zrušeno bylo pro

nezákonnost na základě rozkladu jako řádného opravného prostředku rozhodnutím

ze dne 9. 9. 1998, č. j. 2480/98-KM (RK). Pokud jde o vznik škody, požadovala

žalobkyně ušlý zisk za 2 měsíce prodeje ve výši 435.000,- Kč, náklady na právní

zastoupení 170.000,- Kč a náklady, které neměly v důsledku nesprávného úředního

postupu a nezákonného rozhodnutí efekt (náklady na reklamu) 260.000,- Kč, vše

společně 865.000,- Kč. Z nákladů na právní zastoupení odvolací soud přiznal

pouze ty, které poškozenému vznikly v řízení, v němž bylo vydáno nezákonné

rozhodnutí (§ 31 odst. 1 zákona č.

82/1998 Sb.), za tři úkony právní služby

advokáta Mgr. R. P., a to po 1.000,- Kč podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. f)

vyhlášky se třemi režijními paušály po 75,- Kč podle § 13 odst. 3 citované

vyhlášky, vše společně 3.225,- Kč. Pouze tuto částku v rámci náhrady škody

odvolací soud přiznal s tím, že na ostatní náklady není podle zákona č. 82/1998

Sb. u náhrady škody proti státu nárok, t. j. ani na náklady smluvní odměny za

právní rozbor advokátní kanceláře R. a H. ani na další vyčíslené a fakturované

náklady advokátní kanceláře P., W. U zbytku tvrzené škody (435.000,- Kč ušlý

zisk a 260.000,- Kč nákladů na reklamu) soud prvního stupně správně shledal

nedůvodnost návrhu na základě znaleckého posudku znalkyně Ing. K., přičemž

správně dovodil, že tu nebyla žádná příčinná souvislost mezi předmětným

nezákonným rozhodnutím a nemožností žalobkyně obchodovat v období od 16. 7. do

9. 9. 1998. Zaujal názor, že žalobkyni tedy neušel žádný zisk, který by byl v

příčinné souvislosti se zastavením prodeje v uvedeném období, který žalobkyně

vyčíslila částkou 425.455,- Kč jako zvýšení zisku, kterého by žalobkyně nejspíš

dosáhla, to vše odvíjející se od hypotetické částky, jakou mohlo představovat

zvýšení tržeb. Vyslovil, že žalobkyně již další antiradary nekoupila a do konce

roku 1998 a v roce 1999 neprodávala. Tato skutečnost však není a ani nemůže být

v příčinné souvislosti s předmětným rozhodnutím žalované. Totéž platí pro

požadavek na náklady za reklamu ve výši 260.000,- Kč. Konstatoval, že reklamní

kampaň byla realizována bez ohledu na skutečnost pozastavení prodeje. Podle

odvolacího soudu soud prvního stupně správně uzavřel, že v dané věci nejde o

odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem podle § 13

zákona č. 82/1998 Sb. s tím, že za takový nelze v žádném případě považovat

vystoupení ministra dopravy a spojů ve sdělovacích prostředcích, v němž

informoval o situaci, týkající se používání antiradarů na pozemních

komunikacích. Dále zaujal názor, že požadavku na náhradu ušlého zisku by nebylo

možné vyhovět ani kdyby byl skutečně dán částkou 425.455,- Kč, neboť tento

požadavek je v posuzovaném případě podle § 26 zákona č. 82/1998 Sb. a § 3 odst. 1 o. z. též v rozporu s dobrými mravy. Podle odvolacího soudu obchod s takovými

věcmi jako jsou antiradary může být na jedné straně velmi ziskový, na druhé

straně i velmi rizikový. Z uvedených důvodů shledal odvolací soud rozporným s

dobrými mravy i požadavek na příslušenství z přiznané částky 3.225,- Kč. Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu v celém rozsahu podala žalobkyně včas

dovolání, jehož přípustnost dovozovala z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Tvrdila, že rozhodnutí odvolacího soudu je postiženo vadou, která mohla

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci podle ustanovení § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř., dále existenci dovolacího důvodu nesprávného právního

posouzení věci podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a že

rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v

podstatné části oporu v provedeném dokazování podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Podle dovolatelky v předmětné věci se jedná o rozhodnutí, které má po právní

stránce zásadní význam. Tvrdila, že rozhodnutí obsahuje závěry, které jsou v

rozporu s ustálenou judikaturou týkající se náhrady škody ve formě ušlého

zisku. Nesouhlasila s názorem odvolacího soudu, že na vznik a výši škody ve

formě ušlého zisku má vliv pozdější ukončení činnosti, jejíž zákaz ušlý zisk

způsobil a dále i označení znaleckého výpočtu výše a institutu ušlého zisku za

hypotetickou částku, jakou mohlo představovat zvýšení tržeb a pouhou simulaci

možného vývoje prodeje. Za rozporné považovala i závěry odvolacího soudu

ohledně jednání v rozporu s dobrými mravy, zejména pokud jde o jednání, které

bylo a je zákonem dovolené. Zároveň namítala, že rozhodnutí odvolacího soudu je

i v rozporu s hmotným právem, a to nejen v otázce definice a hodnocení náhrady

ve formě ušlého zisku, ale i otázce hodnocení znaleckých posudků a i v

hodnocení jednání v rozporu s dobrými mravy. Vytýkala odvolacímu soudu, že

zaujal nesprávný názor, že nárok žalobkyně není po právu, i když dospěl k

závěru, že v dané věci existovalo nezákonné rozhodnutí, které bylo k opravnému

prostředku odklizeno. V dovolání upozorňovala na skutečnost, že v průběhu

řízení před soudem prvního stupně navrhla omezení žalobního petitu, které však

nebylo soudem prvního stupně bez řádného odůvodnění připuštěno. Konstatovala,

že žalobkyně nemohla po dobu od 16. 7. 1998 do 9. 9. 1998 předmětné zboží v

důsledku nezákonného rozhodnutí prodávat, proto jí musel ucházet a ucházel zisk

s tím, že ustanovený znalec škodu ve formě ušlého zisku vyčíslil na částku

425.455,- Kč. Podle dovolatelky odvolací soud nesprávně dovodil, že žalobkyni

neušel žádný zisk, neboť od roku 1999 předmětné zboží dále neprodávala s tím,

že se jedná se pouze o hypotetickou částku, jakou mohlo představovat zvýšení

tržeb. Tvrdila, že odvolací soud v podstatě znemožňuje domoci se náhrady škody

ve formě ušlého zisku, zejména pokud v budoucnosti dojde k ukončení obchodování

s předmětným zbožím. Předmětné rozhodnutí odvolacího soudu tedy znemožňuje nebo

výrazně omezuje obecné užití institutu náhrady škody způsobené ušlým ziskem a

vyčíslení ušlého zisku posouvá pouze do roviny nevymahatelných spekulací. Podle

dovolatelky skutečnost, že užívání zboží obdobného předmětnému zboží nebo i

zboží shodného je v některých právních systémech omezeno nebo zakázáno, není

důvodem pro závěr, že nárok na uplatnění předmětné škody je v rozporu s dobrými

mravy.

Konstatovala, že zákonodárce nezakázal ani neomezil obchodování s

předmětným zbožím, proto s ním lze v dnešní době obchodovat zcela legálně. Dovolatelka dovozovala, že pro rozpor s dobrými mravy by musely být odmítány

též náhrady škod při obchodování např. s alkoholickými nápoji, tabákovými

výrobky apod. Na rozdíl od odvolacího soudu vystoupení ministra dopravy a spojů

ve sdělovacích prostředcích považovala za nesprávný úřední postup. Dále

nesouhlasila s hodnocením nákladů na smluvní odměnu za právní rozbor advokátní

kanceláře R. a H. Odvolací soud rovněž nesprávně rozhodl i v otázce nákladů

řízení před soudy obou stupňů s odůvodněním, že neměly být žalované přiznány. V

této souvislosti odkazovala na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS

2929/07, v němž vyslovil, že není důvod, aby se ústřední orgány státu, které

mají zřízeny k výkonu právní agendy legislativní odbory a zaměstnávají

dostatečný počet odborných pracovníků, kteří jsou schopni zajišťovat ochranu

zájmů České republiky před soudy, nechaly zastupovat advokáty. Pokud se tak

stalo, nejedná se o náklady potřebné k účelnému uplatňování a bránění práva ve

smyslu § 142 odst. 1 o. s. ř. Navrhla proto zrušení rozhodnutí soudů obou

stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaná navrhla zamítnutí dovolání. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), se zřetelem k době vydání

napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, postupoval v řízení o dovolání podle

občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. čl. II, bod 12

zákona č. 7/2009 Sb.). Po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou

(účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a ve lhůtě

stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání není přípustné. Žalobkyně napadla svým dovoláním celý rozsudek odvolacího soudu. S ohledem na

to, že měnící část výroku I. rozsudku odvolacího soudu, je částí výroku ve

prospěch žalobkyně, je třeba dovolání žalobkyně vůči této části považovat za

subjektivně nepřípustné, jelikož k podání dovolání je oprávněn pouze ten

účastník, v jehož poměrech nastala rozhodnutím odvolacího soudu újma, která je

odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96,

publikované v časopise Soudní judikatura, číslo 28/1998). Za subjektivně

přípustnou lze tedy považovat jen tu část dovolání, jež směřuje proti části

výroku I. odvolacího rozsudku, jíž byl potvrzen výrok I. rozsudku soudu prvního

stupně. Přípustnost dovolání může být zvažována pouze v intencích ustanovení §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Pro úsudek o přípustnosti dovolání ve smyslu

tohoto ustanovení by bylo potřeba dojít k závěru o zásadním právním významu

napadeného rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně a

dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř.

rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li

právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem. O takový případ v posuzované věci nejde. V případě přípustnosti dovolání pro zásadní právní význam napadeného

meritorního rozhodnutí se může oprávněným předmětem dovolacího přezkumu stát

jen takový dovolací důvod, který odpovídá ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o.

s. ř. (nesprávné právní posouzení věci); ostatní dovolací důvody (odst. 2 písm.

a/, odst. 3 téhož ustanovení) se předmětem dovolacího přezkumu, v návaznosti na

přípustnost dovolání pro zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, stát

nemohou.

Nesprávné právní posouzení věci, které jako dovolací důvod uplatňuje

dovolatelka (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.) může spočívat v tom, že odvolací

soud posoudil věc podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý

předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

Ustanovení § 13 zákona č. 82/1998 Sb. zakládá objektivní odpovědnost státu (bez

ohledu na zavinění), jíž se nelze zprostit a která předpokládá současné splnění

třech předpokladů: 1/ nesprávný úřední postup, 2/ vznik škody a 3/ příčinná

souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody. Jejich existence

musí být v soudním řízení bezpečně prokázána a nepostačuje pouhý

pravděpodobnostní závěr o splnění některé z nich.

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění účinném do 26. 4.

2006, před novelou provedenou zákonem č. 160/2006 Sb.) stát odpovídá za škodu

způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také

porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené

lhůtě. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení právo na náhradu škody má ten, jemuž

byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda.

Dovolací soud v projednávané věci vychází z názoru zaujatém ve svém rozhodnutí

ze dne 4. 5. 2011, č. j. 28 Cdo 327/2010. Ve shora citovaném rozhodnutí

vyslovil závěr, že za ušlý zisk je považována pouze ta újma, jež poškozenému

vznikla tím, že v důsledku škodné události nedošlo k takovému rozmnožení jeho

majetkových hodnot, jež se dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh událostí.

Nepostačuje přitom pouhá pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu,

ale musí být poškozeným najisto postaveno, že nebýt škodní události, tak by se

jeho majetkový stav zvýšil. Vymezení ušlého zisku pak musí být podloženo

existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že

škodní událost skutečně zasáhla do průběhu konkrétního děje vedoucího k

určitému zisku (k těmto závěrům srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6.

2009, sp. zn. 25 Cdo 371/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2006,

sp. zn. 25 Cdo 818/2005, publikované v Souboru civilních rozhodnutí NS pod C

4027, CD 4/2007). Závěry odvolacího soudu v tomto ohledu odpovídají ustálenému

výkladu příslušných hmotněprávních ustanovení v judikatuře Nejvyššího soudu.

Námitku dovolatelky týkající se správnosti rozhodnutí v části, v jaké bylo

rozhodnuto o ušlém zisku, tedy nelze usuzovat na zásadní právní význam

napadeného rozhodnutí.

Další námitku uplatněnou dovolatelkou v dovolání, a to ohledně otázky hodnocení

znaleckého posudku, nelze považovat za nepřípadnou. V případě znaleckých

posudků navíc soudy obou stupňů v odůvodněních svých rozhodnutí náležitě a

přesvědčivě osvětlily důvody, kterými se při posuzování a hodnocení znaleckého

posudku řídily v dané věci. Je rovněž třeba mít na zřeteli, že v souladu s

ustanovením § 120 odst. 1 o. s. ř. záleží na úvaze soudu, jak posoudí důkazní

návrhy a které z nich provede.

Rovněž je nutno podotknout, že je třeba odmítnout poukaz dovolatelky na

hodnocení jednání v rozporu s dobrými mravy. K dovolatelkou tvrzenému hodnocení

jednání v rozporu s dobrými mravy je třeba připomenout, že otázce rozporu s

dobrými mravy nelze zpravidla přiznat zásadní právní význam, neboť její

posouzení se odvíjí od jedinečných okolností každého případu, a přezkum této

otázky tak postrádá potřebný judikatorní přesah pro dovození zásadní právní

významnosti rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3.

2001, sp. zn. 26 Cdo 931/2000, publikované v Souboru civilních rozhodnutí

Nejvyššího soudu pod C 308, svazek 3/2001). Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích

(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo

2895/99, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 5/2002

civ., sešit 1, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 28

Cdo 1298/2008).

Pokud jde o dovolání žalobkyně do výroku o náhradě nákladů řízení,

dovolání přípustné není, a to bez zřetele k povaze takového výroku (bez

ohledu na to, zda jde o měnící nebo potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení)

– srov. usnesení Nejvyššího soudu

z 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné v časopise Soudní

judikatura č. 5, ročník 2002, pod pořadovým číslem 88, a publikovaném pod R

4/2003 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. K tomu Nejvyšší soud dodává,

že Nejvyšší soud jako soud dovolací je mimořádnou přezkumnou instancí.

Taxativní výčet jednotlivých druhů nemeritorních rozhodnutí, jež jsou učiněna

během či v závěru řízení a jež mohou být předmětem dovolacího přezkumu, uvádí §

239 o. s. ř. Akcesorický nákladový výrok odvolacího soudu však mezi nimi není

(srov. též R 8/1994).

Na základě shora uvedeného tvrzení obsažená v dovolání žádný ze znaků

přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o.

s. ř. (judikatorní přesah či kontradikce, právní otázka řešená v rozporu s

hmotným právem) však nenaplnila.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. za použití ustanovení § 218

písm. c) o. s. ř. dovolání odmítl.

Dovolatelka nebyla v řízení o dovolání úspěšná a ohledně nákladů řízení,

vynaložených žalovanou na vyjádření k dovolání, použil dovolací soud ve smyslu

ustanovení § 243b odst. 5 a § 224 o. s. ř. ustanovení § 150 téhož právního

předpisu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu