Nejvyšší soud Rozsudek insolvence

29 Cdo 1774/2014

ze dne 2016-04-28
ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1774.2014.1

29 Cdo 1774/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana

Poláška a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v právní věci

žalobce Factoring České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Budějovická

1518/13B, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 25629352, zastoupeného Mgr.

Simonou Samuelson, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 393/11, PSČ 110

00, proti žalovanému Ing. Š. B., zastoupenému JUDr. Michalem Vondráčkem,

advokátem, se sídlem v Praze 2, Polská 1090/4, PSČ 120 00, o zaplacení 641

863,34 Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C

169/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 19. prosince 2013, č. j. 8 Co 2565/2013-321, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Rozsudkem ze dne 5. srpna 2013, č. j. 23 C 169/2010-269, Okresní soud v Českých

Budějovicích zamítl žalobu o zaplacení částky 641 863,34 Kč, představující

náhradu škody, kterou měl žalovaný způsobit žalobci tím, že jako insolvenční

správce dlužníka PIVOVAR EGGENBERG, a. s. (dále jen „dlužník“) na přezkumném

jednání [v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále též jen „insolvenční soud“) pod sp. zn. KSCB 27 INS 1466/2008] nepopřel

přihlášenou pohledávku věřitele Ing. J. S. (dále jen „J. S.“), ač tak podle

žalobce učinit měl, když v době konání přezkumného jednání účinná právní úprava

neumožňovala popírání pohledávek ze strany jiných věřitelů a jde o pohledávku

nedoloženou a promlčenou, v důsledku čehož žalobce obdržel na základě usnesení

o částečném rozvrhu ze dne 3. prosince 2009, č. j. KSCB 27 INS 1466/2008-B-69,

k uspokojení své pohledávky nižší částku. Šlo o v pořadí druhé rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích. První rozhodnutí – rozsudek ze dne 7. dubna 2011, č. j. 23 C 169/2010-101,

kterým soud uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci částku 641 863,34 Kč

spolu s náhradou nákladů řízení – Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil

usnesením ze dne 8. prosince 2011, č. j. 8 Co 1652/2011-154. Při svém druhém rozhodnutí vyšel soud prvního stupně především z toho,

že:

1/ Insolvenční soud usnesením ze dne 16. května 2008, č. j. KSCB 27 INS

1466/2008-A-8, zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Usnesením ze dne 21. května 2008, č. j. KSCB 27 INS 1466/2008-B-4, pak

ustanovil do funkce insolvenčního správce žalovaného. 2/ J. S. přihláškou ze dne 12. června 2008 přihlásil do insolvenčního řízení

pohledávku ve výši 32 798 505 Kč z titulu nesplacených půjček poskytnutých

dlužníku za účelem odstraňování škod po povodních v roce 2002. 3/ Do insolvenčního řízení rovněž přihlásil pohledávku žalobce. 4/ Dne 28. srpna 2008 (správně 14. srpna 2008) se konalo přezkumné jednání, na

kterém žalovaný uznal pohledávku J. S. 5/ Usnesením ze dne 3. prosince 2009, č. j. KSCB 27 INS 1466/2008-B-69,

insolvenční soud rozhodl o částečném rozvrhu s tím, že žalobci bude vyplaceno 2

077 078 Kč (na zjištěnou pohledávku 9 542 943,12 Kč) a J. S. 7 138 788,57 Kč

(na zjištěnou pohledávku 32 798 505 Kč). 6/ I po splnění rozvrhového usnesení se v majetkové podstatě dlužníka ještě

nachází nemovitosti v hodnotě 210 000 000 Kč, pohledávka dlužníka za

společností Eductia s. r. o. ve výši 7 184 000 Kč a další majetek v hodnotě 11

327 000 Kč. 7/ Pohledávka J. S. vyplývá z účetnictví dlužníka, její existence je potvrzena

smlouvami o půjčce z 19. září 2007, 31. října 2006, 6. listopadu 2006, 31. prosince 2006, 11. dubna 2007, 12. dubna 2007, 16. července 2007, 31. srpna

2007, 10. září 2007, 11. září 2007, 12. září 2007, 14. září 2007 a 26. března

2008, daňovými doklady (např. příjmovými pokladními doklady, výpisy z účtu),

výpověďmi svědků, uznáním závazku a dohodou o úhradě pohledávky ze dne 15. března 2004. Pohledávka není promlčená. Na tomto základě dospěl soud prvního stupně – s poukazem na usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 30. srpna 2005, sp. zn.

25 Cdo 2402/2004 – k závěru, že žaloba je

předčasná, neboť „konkursní řízení“ dosud není skončeno. Přitom zdůraznil, že

ještě nebyly vypořádány veškeré pohledávky, které v rámci „konkursního řízení“

vzniknou, a zbývá ještě poměrně značná částka, které se může žalobce domoci v

„konkursním řízení“. Kromě toho soud prvního stupně dovodil, že žalovaný postupoval při

přezkoumávání sporné pohledávky s odbornou péčí a neporušil žádnou zákonnou

povinnost. Popřel-li by pohledávku J. S., nebyl by v incidenčním sporu úspěšný. Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání žalobce v záhlaví označeným

rozhodnutím potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Odvolací soud dovodil, že prozatím nelze učinit závěr o tom, že žalobce se

nemůže (nebude moci) úspěšně domáhat uspokojení své pohledávky v probíhajícím

„konkursním“ řízení. S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna

2010, sp. zn. 25 Cdo 2601/2010, uveřejněný pod číslem 48/2011 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 48/2011“), odvolací soud uzavřel, že

věřiteli může škoda spočívající v neuspokojení jeho pohledávky vůči úpadci

(dlužníku) vzniknout, až když pominou účinky prohlášeného konkursu, a přesto

nebude pohledávka v rámci „konkursního“ řízení zcela nebo zčásti uspokojena. Takovýto závěr však bude možno učinit až tehdy, když bude vydáno rozvrhové

usnesení, tedy zde bude rozhodnutí o tom, zda pohledávka žalobce byla v rámci

„konkursního“ řízení uspokojena zcela nebo pouze zčásti. Jelikož v dané věci

nebylo vydáno pravomocné rozvrhové usnesení, a protože je zde další majetek

(movité věci, nemovitosti a pohledávky jako aktiva spadající do podstaty), z

kterého budou věřitelé dále uspokojováni, odvolací soud uzavřel, že v tuto

chvíli je žaloba předčasná.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které má za přípustné

dle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též

jen „o. s. ř.“), namítaje, že dovolání spočívá na nesprávném právním posouzení

věci (uplatňuje dovolací důvod dle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.), a

navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení, případně rozsudek změnil tak, že se

žalobě vyhovuje.

Konkrétně dovolatel namítá, že odvolací soud na daný případ použil nesprávný

právní předpis, když předčasnost žaloby založil na sjednocující judikatuře,

která se týká nároku na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci (aplikuje

závěry R 48/2011), a neposoudil správně ani povahu částečného rozvrhu ve vztahu

ke vzniku škody (potud dovolatel odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

30. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 657/2006, uveřejněný v časopise Soudní

judikatura číslo 11, ročník 2008, pod číslem 168). Dále odvolacímu soudu

vytýká, že sice použil správný právní předpis, pokud jde o hodnocení nároku

podle § 37 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenčního zákona), který ale nesprávně vyložil, když dovolatelův nárok

zhodnotil jako předčasný, závislý na skončení konkursu. Dovolatel zdůrazňuje,

že se v řízení domáhá náhrady škody proti insolvenčnímu správci, která mu

vznikla tím, že insolvenční správce nedostatečnou odbornou péčí při přezkumu

pohledávek v době, kdy nebylo ze zákona možné, aby věřitel popíral pohledávku

jiného věřitele, umožnil vydání dílu z částečného rozvrhu věřiteli, jehož

pohledávka byla sporná a nedostatečně doložená, přičemž tak učinil na úkor

dovolatele a věřitelů dalších, kteří se však svého nároku nedomáhají. Za škodu

tedy dovolatel považuje rozdíl mezi částkou, která na něj měla připadnout z

výtěžku podstaty, a částkou, kterou obdržel na základě částečného rozvrhu.

Rozhodnutí odvolacího soudu podle dovolatele závisí na vyřešení otázek hmotného

a procesního práva, které dosud nebyly řešeny. Konkrétně formuluje tyto otázky:

1/ Vymezení předpokladů náhrady škody způsobené činností insolvenčního správce

dle § 37 odst. 1 insolvenčního zákona, zda určení výše rozdílu mezi zjištěnou

výší pohledávky žalobce jako insolvenčního věřitele a výší jeho uspokojení v

„konkursním“ řízení je nezbytným (výchozím či základním) předpokladem pro

určení výše škody způsobené insolvenčním správcem, obzvlášť pak v situaci,

je-li výše škody odvozována od výsledku pravomocného usnesení o částečném

rozvrhu konkrétní části majetkové podstaty určené k rozdělení mezi věřitele.

2/ Zda je činnost insolvenčního správce při přezkoumání pohledávek výkonem

veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

respektive zda škoda způsobená věřiteli insolvenčním správcem podle § 37 odst.

1 insolvenčního zákona je škodou způsobenou při výkonu veřejné moci.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., když směřuje proti

rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí a napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla komplexně vyřešena (výklad § 37 odst. 1

insolvenčního zákona). Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední

povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se

nepodávají. Nejvyšší soud se proto – v hranicích právních otázek vymezených

dovoláním – zabýval tím, zda je dán dovolací důvod uplatněný dovolatelem, tedy

správností právního posouzení věci odvolacím soudem. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. Skutkový stav věci, jak byl zjištěn soudy nižších stupňů, dovoláním nemohl být

zpochybněn a Nejvyšší soud z něj při dalších úvahách vychází. S ohledem na datum konání přezkumného jednání, při němž měl podle dovolatele

žalovaný insolvenční správce porušit své povinnosti, je pro další úvahy

Nejvyššího soudu rozhodný insolvenční zákon ve znění účinném do 31. prosince

2008. Přitom je zapotřebí zdůraznit, že ustanovení § 192 odst. 1 insolvenčního

zákona věřitelům výslovně zapovídalo, aby popírali pohledávky jiných věřitelů. Nejvyšší soud předesílá, že není sporu o tom, že porušením povinnosti

insolvenčního správce, jež zakládá odpovědnost za škodu tím vzniklou věřitelům

dle § 37 insolvenčního zákona, je (podle rozhodného znění insolvenčního zákona

bylo) i nesprávné uznání přihlášené pohledávky. K tomu ostatně srov. i bod 48. nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10 (jde

o nález uveřejněný pod č. 241/2010 Sb.), jímž Ústavní soud zrušil ustanovení §

192 odst. 1 věty první včetně věty za středníkem insolvenčního zákona dnem 31. března 2011. Dovolatel vychází z toho, že mu škoda vznikla již nesprávným poměrem uspokojení

pohledávek v částečném rozvrhu, pročež je chybný závěr odvolacího soudu, podle

něhož škoda může vzniknout až tehdy, když pohledávka dovolatele nebude

uspokojena ani v rámci (konečného) rozvrhu. Z toho dovozuje, že žaloba není

předčasná. Tento názor Nejvyšší soud nesdílí. Jakkoliv pro insolvenční řízení nelze bez dalšího (automaticky) přejímat

judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a

vyrovnání (dále též jen „ZKV“) [a to především proto, že insolvenční zákon

obsahuje poměrně podrobná procesní pravidla, jež je třeba vnímat v jejich

komplexnosti a jejichž pojetí ne vždy /a to zpravidla záměrně/ odpovídá tomu,

jak bylo v obdobné procesní situaci postupováno za účinnosti zákona o konkursu

a vyrovnání; srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn.

29 NSČR 30/2009, uveřejněné pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek], důvod k popření judikatorních závěrů, formulovaných Nejvyšším

soudem při výkladu otázky vzniku škody způsobené věřiteli tím, že v konkursním

řízení nebyla uspokojena jeho pohledávka za dlužníkem (úpadcem), na poli práva

konkursního v právu insolvenčním dán není. Proto lze i v této otázce v zásadě

vyjít z judikatorních závěrů, které se ustálily při výkladu zákona o konkursu a

vyrovnání. V rozsudku ze dne 30. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 986/2013, Nejvyšší soud

vysvětlil, že při posuzování výše škody, vzniklé věřiteli jednáním škůdce, v

jehož důsledku věřitel nebude se svou pohledávkou v konkursu uspokojen, je

podstatné rozvrhové usnesení, které co do určení částky k uspokojení

konkursních věřitelů vychází ze schválené konečné zprávy (§ 29 a § 30 odst. 1

ZKV). Obecně pak platí, že škodu představuje částka, kterou by věřitel v

konkursu obdržel, kdyby se účastnil rozvrhového usnesení. Jde o částku, která

by byla rozvrhem určena k uspokojení pohledávky věřitele, nebýt škodního

jednání. Z uvedeného je patrné, že základním (byť v označeném rozhodnutí výslovně

nepojmenovaným) předpokladem pro vznik škody je to, že pohledávka věřitele není

v řízení uspokojena. Jestliže pohledávka věřitele v řízení je, přes existenci

protiprávního jednání škůdce, i tak zcela uspokojena, nelze uvažovat o vzniku

škody. Pro závěr, zda jednáním škůdce skutečně vznikne věřiteli škoda, je proto

podstatné zjištění, že pohledávka věřitele v insolvenčním řízení je (či se

stala) nedobytnou (nebude alespoň zčásti uspokojena). V rozsudku ze dne 23. července 2015, sp. zn. 29 Cdo 1482/2013, uveřejněném pod

číslem 45/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud shrnul

judikaturu k výkladu otázky, kdy se pohledávka věřitele vůči dlužníku (úpadci)

stane nedobytnou, takto:

V R 48/2011 Nejvyšší soud uzavřel, že nárok na náhradu škody způsobené výkonem

veřejné moci může být vůči státu úspěšně uplatněn pouze tehdy, nemůže-li

poškozený úspěšně dosáhnout uspokojení své pohledávky vůči dlužníku, který je

mu povinen plnit, s tím, že v případě probíhajícího konkursu na majetek

dlužníka vedeného podle zákona o konkursu a vyrovnání může věřiteli škoda

vzniknout až tehdy, nebude-li jeho nárok vůči dlužníku uspokojen ani v rámci

konkursu. Tamtéž Nejvyšší soud dodal, že za nedobytnou je možno pohledávku

považovat již ke dni, kdy žalobce obdržel plnění na základě pravomocného

rozvrhového usnesení bez ohledu na to, že dosud nebylo vydáno rozhodnutí o

zrušení konkursu. Jak je dále patrno z odůvodnění R 48/2011, výše citované závěry přijal

Nejvyšší soud ve věci, v níž odvolací soud zamítl žalobu věřitele (poškozeného)

vůči státu o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem (odůvodněnou

„ztrátou“ věřitelovy pohledávky vůči dlužníku v důsledku nečinnosti soudu v

nalézacím řízení) „pro předčasnost“, s tím, že konkursní řízení vedené na

majetek dlužníka (úpadce) je pouze ve fázi plnění rozvrhového usnesení (šlo o

závěrečnou fázi konkursního řízení) a konkurs dosud nebyl zrušen podle § 44

odst. 1 písm. a/ ZKV.

Tento závěr odvolacího soudu shledal Nejvyšší soud

chybným, maje plně za možné považovat věřitelovu pohledávku vůči dlužníku

(úpadci) za nedobytnou „již“ (!) na základě pravomocného rozvrhového usnesení

[se zřetelem k tomu, co má být (může být) věřiteli podle rozvrhu plněno z

dlužníkovy konkursní podstaty na úhradu pohledávky]. Závěr, že pohledávka věřitele vůči dlužníku (úpadci) nemůže být (pro účely

sporu o náhradu škody vůči státu vzniklé „ztrátou“ pohledávky vůči dlužníku a

způsobené nesprávným úředním postupem ve smyslu § 13 zákona č. 82/1998 Sb.)

považována za nedobytnou i před právní mocí rozvrhového usnesení, odtud neplyne

(srov. opět i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2015, sp. zn. 29

Cdo 924/2013). Jinak řečeno, závěr Nejvyššího soudu, že „za nedobytnou je možno pohledávku

považovat ‚již’ ke dni, kdy žalobce obdržel plnění na základě pravomocného

rozvrhového usnesení“ (R 48/2011), v žádném případě nelze vykládat tak, že „za

nedobytnou je možno pohledávku (vždy) považovat ‚až’ ke dni, kdy žalobce

obdržel plnění na základě pravomocného rozvrhového usnesení“. Z R 48/2011

taková interpretace dozajista neplyne právě proto, že pro poměry tam řešené

věci Nejvyšší soud odklidil jako nesprávný jen úsudek odvolacího soudu, že k

závěru o nedobytnosti pohledávky nestačí ani pravomocné rozvrhové usnesení

(možnou nedobytností pohledávky v době předcházející právní moci rozvrhového

usnesení se R 48/2011 nezabývalo). K tomu, že rozvrhové usnesení není vždy skutečností rozhodnou pro vznik škody

způsobené „ztrátou“ (nedobytností) pohledávky vůči dlužníku (úpadci), se

Nejvyšší soud vyjádřil např. též rozsudku ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 29 Cdo

4968/2009, uveřejněném pod číslem 93/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek (dále jen „R 93/2012“). V něm uzavřel, že rozvrhové usnesení není

samo o sobě skutečností rozhodnou pro vznik nebo výši škody způsobené věřiteli

porušením povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V důvodech R 93/2012 poukázal Nejvyšší soud na to, že již v rozsudku ze dne 27. září 2007, sp. zn. 29 Odo 1220/2005, uveřejněném pod číslem 33/2008 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, připustil, že výši škody způsobené věřiteli

porušením povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka lze

určit i dříve než (až) v souvislosti s rozvrhovým usnesením, přičemž tak učinil

s vědomím, že v konkursním řízení vedeném podle zákona o konkursu a vyrovnání

může být otázka nemožnosti uspokojení pohledávky věřitele zodpovězena (podle

stavu konkursního řízení) i dříve než při rozvrhu (k němuž ani nemusí dojít). K

tomu Nejvyšší soud v R 93/2012 dále dodal, že především může být míra možného

uspokojení věřitelů dlužníka objasněna již při vydání částečného rozvrhu (srov. důvody rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 657/2006). V řadě případů bude

možné uzavřít, v jaké výši vznikla věřiteli škoda, již při pravomocném

schválení konečné zprávy (§ 29 ZKV), bude-li z ní patrno, že dosažený výtěžek

zpeněžení konkursní podstaty nebude postačovat ani k plnému uspokojení

pohledávek za podstatou (§ 31 odst.

2 ZKV) a pracovních nároků (§ 31 odst. 3

ZKV), takže nezajištění věřitelé druhé třídy neobdrží při rozvrhu ničeho (§ 32

odst. 1 ZKV). A konečně Nejvyšší soud v R 93/2012 též uzavřel (odkazuje na R 48/2011), že

tam, kde stav konkursního řízení před vydáním rozvrhového usnesení nedovoluje

určit výši škody způsobem shora popsaným, vskutku bude namístě žalobu zamítnout

pro předčasnost. V takovém případě totiž platí, že škoda dosud nevznikla (nelze

postavit najisto, v jakém rozsahu se věřitel uspokojí z majetku dlužníka). Závěry obsažené v R 93/2012 se vztahovaly ke škodě způsobené věřiteli tím, že

osoby uvedené v § 3 odst. 2 ZKV porušily povinnost podat návrh na prohlášení

konkursu na majetek dlužníka [přímo v R 93/2012 Nejvyšší soud poznamenal, že

otázku odpovědnostních nároků osob uvedených v § 3 odst. 2 ZKV nelze jinak (bez

dalšího) směšovat s otázkami vzniku škody při odpovědnosti státu za škodu

způsobenou výkonem veřejné moci]. V pojmenování situací, jež dovolují učinit v

konkursním řízení závěr, že pohledávka věřitele vůči dlužníku (úpadci) se stala

nedobytnou ještě před právní mocí rozvrhového usnesení, však mezi těmito

instituty rozdílu není. Nejvyšší soud pak pro danou věc uzavírá, že v posouzení otázky vzniku škody

věřiteli (neuspokojením pohledávky) neshledává rozdílu mezi „konkursní“ úpravou

(v režimu zákona o konkursu a vyrovnání) a úpravou „insolvenční“ (v režimu

insolvenčního zákona) a nevidí důvod, pro který by ustálené judikatorní závěry

zformulované na dané téma v poměrech úpravy vycházející ze zákona o konkursu a

vyrovnání neměly platit při posuzování odpovědnosti insolvenčního správce za

škodu podle insolvenčního zákona. Vždy je třeba vyjít z výše vzniklé (tvrzené)

škody a posoudit v konkrétním případě, zda lze vyloučit možnost uspokojení

věřitelovy pohledávky v insolvenčním řízení (v jeho dalším průběhu). V posuzované věci se ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů podává, že

stav insolvenčního řízení nedovoluje před vydáním (konečného) rozvrhového

usnesení určit míru uspokojení věřitelů (a tedy ani dovolatele). V majetkové

podstatě se totiž dosud nachází nezanedbatelný majetek, pročež lze

předpokládat, že v rozvrhu dojde k dalšímu uspokojení pohledávek věřitelů. Za

tohoto stavu je závěr odvolacího soudu, že žaloba je předčasná, správný. Zjevně mylný je naopak názor dovolatele, podle něhož mu vzniká škoda vždy při

rozvržení jakéhokoli majetku dlužníka (výtěžku jeho zpeněžení). Tak je tomu

totiž jen v případě, kdy podle stavu insolvenčního řízení je již při plnění

částečného rozvrhu zřejmé (nepochybné), že takto „ušlou“ částku (ani její

část), tj. plnění vyplacené „nesprávně“ věřiteli, který by – nebýt porušení

povinností insolvenčním správcem – uspokojován nebyl, neobdrží věřitel v dalším

průběhu insolvenčního řízení. To však není situace vzniklá v daném insolvenčním

řízení (viz opět skutková zjištění soudů nižších stupňů o existenci dalšího

dosud nezpeněženého majetku v majetkové podstatě dlužníka).

Zbývá dodat, že na vyřešení druhé dovolatelem předestřené otázky – zda činnost

insolvenčního správce při přezkoumání pohledávek je výkonem veřejné moci –

napadené rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Jelikož se dovolateli nepodařilo zpochybnit správnost právního posouzení věci

odvolacím soudem, Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta

první o. s. ř.), dovolání zamítl (§ 243d písm. a/ o. s. ř.) jako

neopodstatněné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3

věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo

zamítnuto, avšak ze spisu se podává, že žalovanému v dovolacím řízení náklady.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince

2013) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k

předseda

senátu