Nejvyšší soud Usnesení obchodní

29 Cdo 3663/2008

ze dne 2009-06-25
ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.3663.2008.1

29 Cdo 3663/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka ve věci

navrhovatele Z. P., zastoupeného Mgr. I. Š., advokátem, za účasti K. B.,

zastoupeného Mgr. J. N., advokátem, o zaplacení částky 2,500.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 11/2005, o

dovolání Karla Blehy proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února

2008, č. j. 5 Cmo 237/2006-123, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20. září 2005, č. j. 29 Cm 11/2005-65,

ve znění doplňujícího usnesení ze dne 31. ledna 2006, č. j. 29 Cm 11/2005-87,

zavázal K. B. (dále též jen „účastník“) zaplatit navrhovateli 2,500.000,- Kč s

8% ročním úrokem z prodlení od 1. července 2001 do zaplacení.

K odvolání účastníka Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. února 2008, č.

j. 5 Cmo 237/2006-123, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že návrh – co

do 8% ročního úroku z prodlení z 2,500.000,- Kč za dobu do 1. července 2001 do

6. dubna 2005 a 6% ročního úroku z prodlení z téže částky za dobu od 7. dubna

2005 do zaplacení – zamítl (bod I. výroku) a ve zbývajícím rozsahu rozsudek

soudu prvního stupně potvrdil (bod II. výroku).

Odvolací soud přitakal závěru soudu prvního stupně, že smlouva o převodu

obchodního podílu účastníka ve společnosti K.S., spol. s r. o. (dále též jen

„společnost“), kterou uzavřel s J.J.dne 30. ledna 2001 (dále též jen „smlouva o

převodu obchodního podílu“), je absolutně neplatným právním úkonem, protože

společenská smlouva – v době, kdy byla smlouva o převodu obchodního podílu

uzavřena – možnost převodu obchodního podílu společníka na osobu, stojící mimo

společnost, nepřipouštěla.

Tvrzení, že cena převáděného obchodního podílu ve výši 2,500.000,- Kč nebyla

účastníkovi zaplacena, měl odvolací soud za vyvrácené provedeným dokazováním,

zejména potvrzením ze dne 5. března 2001. K námitce, že smlouva o postoupení

pohledávky, kterou pohledávku na vrácení zaplacené ceny obchodního podílu (z

důvodu neplatnosti smlouvy o převodu obchodního podílu) od J. J. nabyl

navrhovatel, je neplatná, odvolací soud uvedl, že účastník jako dlužník není

oprávněn namítat neplatnost nebo neúčinnost smlouvy o postoupení pohledávky.

Rovněž i obranu účastníka, spočívající ve vznesené námitce promlčení a

uplatnění pohledávky k započtení, neshledal odvolací soud důvodnou.

K námitce promlčení nároku odvolací soud s poukazem na ustanovení § 261 odst. 3

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“)

uzavřel, že právní vztah z bezdůvodného obohacení vzniklého přijetím plnění z

neplatné smlouvy o převodu obchodního podílu se řídí obchodním zákoníkem bez

ohledu na povahu jeho účastníků. Protože dotčený právní vztah je vztahem

obchodním – pokračoval odvolací soud – použije se při řešení otázky promlčení

práv z tohoto vztahu úprava promlčení obsažená v obchodním zákoníku (zejména

ustanovení § 394 a § 397 obch. zák.), podle níž je obecná promlčecí doba

čtyřletá. Byl-li návrh na zahájení řízení podán dne 25. ledna 2005, pak –

přijal-li účastník plnění ze smlouvy o převodu obchodního podílu „po datu“ 1.

března 2001 – byl nárok uplatněn včas, ještě před uběhnutím promlčecí doby.

Z tvrzení, že J. J. činil „po nabytí“ obchodního podílu úkony směřující ke

zmenšení majetku společnosti a „tedy není možné dnes vydat obchodní podíl v

nezměněné podobě“, na jehož základě účastník konstruoval možnost započtení

proti nároku navrhovatele, lze podle odvolacího soudu dovodit pouze legitimaci

k podání žaloby na náhradu škody vůči jednateli společnosti. Protože poškozeným

v tomto vztahu není účastník, ale společnost, nemůže účastník pohledávku z

titulu případné náhrady škody uplatňovat k započtení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal účastník dovolání, jímž výslovně napadá

„výrok soudu v plném rozsahu“. Co do přípustnosti dovolání odkazuje na

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního

řádu (dále též jen „o. s. ř.“) a co do důvodů výslovně pouze na ustanovení §

241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhuje, aby dovolací

soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolatel namítá, že:

1) Ačkoli vznesl námitku započtení do výše žalované částky, založenou na

tvrzení, že J.J., ačkoli se nestal jednatelem společnosti, fakticky činil jejím

jménem úkony směřující k vyvádění majetku ze společnosti (resp. k vyvádění

majetku z její 100% dceřinné společnosti P. Š., s. r. o., na jejíž majetek byl

posléze prohlášen konkurs), v jejichž důsledku byl znehodnocen obchodní podíl

dovolatelky ve společnosti (neboť byl znehodnocen podíl společnosti v P. Š., s.

r. o.), odvolací soud jej (popř. společnost P. Š. s. r. o.) odkázal na podání

žaloby o náhradu škody proti jednateli. Přitom nezjišťoval, zda (a v jaké výši)

pohledávka uplatněná dovolatelem k započtení existuje a neprovedl důkazy

prokazující, že úmyslným vyvedením majetku ze společnosti P. Š., s. r. o.,

došlo „ke zmenšení“ obchodního podílu ve společnosti. Toto jednání zakládá

nárok dovolatele na náhradu škody způsobené znehodnocením obchodního podílu.

V této souvislosti dovolatel dále tvrdí, že řízení je postiženo vadou, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a rozhodnutí odvolacího

soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné

části oporu v provedeném dokazování, (uplatňuje tak i dovolací důvody uvedené v

ustanoveních § 241a odst. 2 písm. a/ a odst. 3 o. s. ř.) neboť odvolací soud

opomenul v neprospěch dovolatele jím předložené důkazy o úmyslném vyvedení

majetku ze společnosti.

2) Odvolací soud se „srozumitelně a věrohodně“ nevypořádal s jeho argumentací,

že listinu potvrzující zaplacení ceny za převáděný obchodní podíl

nepodepisoval, že tuto listinu nepodepisoval ani J. J. a že částka ve výši

5,000.000,- Kč, kterou z notářské úschovy dovolatel spolu s druhou společnicí

společnosti obdrželi od společnosti Z.B. a. s., byla podle protokolu o notářské

úschově poskytnuta na naprosto odlišný účel, než zaplacení ceny obchodních

podílů ve společnosti.

3) Na sporný právní vztah nedopadá ustanovení § 261 odst. 3 obch. zák., neboť

smlouva o převodu obchodního podílu nebyla řádně uzavřena a závazkový vztah z

ní nevznikl. Zmíněné ustanovení se týká pouze smluvních závazkových vztahů.

Vztah z bezdůvodného obohacení vzniklého přijetím plnění z neplatné smlouvy o

převodu obchodního podílu proto není – podle dovolatele – obchodním závazkovým

vztahem a právo na vydání tohoto bezdůvodného obohacení se promlčuje v tříleté

promlčecí době.

4) Smlouva, kterou J. J. svou pohledávku na vrácení zaplacené ceny obchodního

podílu převedl na navrhovatele, je neplatná, a to z důvodu, že jmenovaný

smlouvu o postoupení uzavíral pod nátlakem a nesvobodně (§ 37 odst. 1 zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku; dále též jen „obč. zák.“).

5) Není možné mu (ve smyslu ustanovení § 458 odst. 1 a 2 obč. zák.) „bezezbytku

vrátit plnění“, které poskytl J. J. na základě neplatné smlouvy o převodu

obchodního podílu (neboť ten „s obchodním podílem“ nakládal tak, že prodával

majetek společnosti bez souhlasu valné hromady a tím „zmenšoval“ vlastní

kapitál společnosti „náležející“ do obchodního podílu dovolatele). Dovolatel

nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že J. J. se nestal společníkem

společnosti a nemohl tak znehodnotit jeho obchodní podíl. Má za to, že „otázkou

zásadního významu“, kterou se odvolací soud odmítl zabývat, je „jakého plnění a

v jakém rozsahu se dostalo J. J. z užívání cizího obchodního podílu a zda

jednal či nejednal v dobré víře“.

6) Jednání J. J., kterým „úmyslně znehodnotil obchodní podíl ve společnosti“

odporuje dobrým mravům a je v rozporu s poctivým obchodním stykem.

7) Smlouva o převodu obchodního podílu není absolutně neplatná, ale pouze

neúčinná (poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2004, sp. zn.

29 Odo 1137/2003 s tím, že souhlas valné hromady s převodem byl později – 11.

června 2001 – získán).

8) Odvolací soud se nezabýval otázkou, zda J. J. obchodní podíl dovolatele ve

společnosti nenabyl vydržením, když jej „aktivně“ užíval, přičemž „veškeré

dotčené subjekty“ se vůči němu začaly chovat jako k vlastníkovi obchodního

podílu, přestože v důsledku rejstříkovým soudem deklarované neplatnosti převodu

k zápisu změny v osobách společníků společnosti do obchodního rejstříku nedošlo.

9) Rozhodnutími soudů nižších stupňů došlo k porušení „základního práva na

soudní a jinou právní ochranu“, zakotveného v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a

v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) a v čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).

Postupem odvolacího soudu, který „formalistickým způsobem“ hodnotil předložené

důkazy, neověřil si fakta a vycházel pouze z důkazů předložených navrhovatelem,

bylo porušeno právo na spravedlivý proces.

Dovolání proti zamítavému výroku usnesení odvolacího soudu není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z povahy dovolání

jakožto opravného prostředku plyne, že oprávnění je podat (subjektivní

přípustnost) svědčí účastníku, v jehož neprospěch napadené rozhodnutí vyznívá,

je-li způsobená újma na základě dovolání odstranitelná tím, že dovolací soud

napadené rozhodnutí zruší. Rozhodnutím, kterým byl (zčásti) zamítnut nárok

navrhovatele na zaplacení úroků z prodlení z požadované částky, dovolateli

způsobena újma nebyla, naopak rozhodnutí vyznívá v jeho prospěch. Proti této

části výroku usnesení odvolacího soudu není dovolatel osobou oprávněnou podat

dovolání. Nejvyšší soud proto jeho dovolání v odpovídajícím rozsahu podle

ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. b/ o. s. ř. odmítl.

Ve zbývajícím rozsahu může být dovolání přípustné toliko podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Z tohoto ustanovení se podává, že dovolací přezkum je zde předpokládán zásadně

pro posouzení otázek právních, pročež způsobilým dovolacím důvodem je ten, jímž

lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a

odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Jen z pohledu tohoto důvodu, jehož obsahovým

vymezením je dovolací soud vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.), je pak

možné – z povahy věci – posuzovat, zda dovoláním napadené rozhodnutí je zásadně

významné. Naopak zde nelze účinně uplatnit námitky proti skutkovým zjištěním

způsobem, který předjímá dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., stejně

jako důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř., jestliže tvrzené vady

procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů)

nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu (srov. shodně

usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06,

uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2006, pod číslem 130).

Dovolání je přípustné, jde-li o řešení otázek právních (ať již v rovině

procesní nebo v oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení

správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají.

Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.

s. ř. dále je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí o věci určující

význam, tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl

z hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam pak má rozhodnutí

odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní

význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z

hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu), nebo

obsahuje-li řešení právní otázky, které je v rozporu s hmotným právem.

Pro posouzení přípustnosti dovolání v projednávané věci proto nemohou být

významné námitky, podle kterých odvolací soud opomenul v neprospěch dovolatele

jí předložené důkazy o úmyslném vyvedení majetku ze společnosti a „srozumitelně

a věrohodně“ se nevypořádal s tvrzeními, že kvitanci zaplacení ceny za

převáděný obchodní podíl nepodepisoval dovolatel ani J. J. a že částka, kterou

společníci společnosti obdrželi z notářské úschovy, byla poskytnuta na odlišný

účel, než zaplacení ceny obchodního podílu. Těmito námitkami dovolatel

vystihuje dovolací důvody vymezené v ustanoveních § 241a odst. 2 písm. a/ o. s.

ř. a § 241a odst. 3 o. s. ř., jež u dovolání přípustného podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c/ o. s. ř. nemá k dispozici.

V řešení otázky (ne)platnosti smlouvy o postoupení pohledávky z důvodu, že J.

J. ji měl uzavírat pod nátlakem a nesvobodně a otázky, zda J. J. obchodní podíl

odvolatele nenabyl vydržením, Nejvyšší soud zásadní právní význam neshledává,

neboť jde o posouzení platnosti konkrétního právního úkonu, resp. posouzení

konkrétních předpokladů nabytí vlastnictví, které má význam právě a jen pro

projednávanou věc, nikoli z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro

jejich judikaturu).

Přípustnost dovolání nemůže založit námitka dovolatele, že vztah z bezdůvodného

obohacení získaného přijetím plnění z neplatné smlouvy se (i co do promlčení)

vždy řídí režimem občanského zákoníku, neboť tuto otázku dovolací soud již ve

své rozhodovací praxi vyřešil.

V rozsudku uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem

16/2005 Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož vztah z

bezdůvodného obohacení vzniklého přijetím plnění z neplatné smlouvy o úvěru (§

497 a násl. obch. zák.) je obchodním závazkovým vztahem a právo na vydání

tohoto bezdůvodného obohacení se promlčuje ve čtyřleté promlčecí době podle

ustanovení § 397 obch. zák. Přitom zdůraznil, že k přijetí tohoto závěru

postačí předchozí úsudek, že obchodní závazkový vztah by jinak založil onen

neplatný právní úkon (k tomuto závěru se poté přihlásil i v usnesení ze dne 16.

prosince 2008, sp. zn. 29 Cdo 591/2007). Názor odvolacího soudu, podle něhož

vztah z bezdůvodného obohacení získaného přijetím plnění z neplatné smlouvy o

převodu obchodního podílu (§ 115 obch. zák.) je obchodním závazkovým vztahem a

právo na vydání tohoto bezdůvodného obohacení se promlčuje ve čtyřleté

promlčecí době, je s uvedeným judikatorním závěrem v souladu.

Zásadní právní význam projednávané věci nezakládá ani námitka dovolatele, že se

původně neúčinná smlouva o převodu obchodního podílu stala účinnou následným

udělením souhlasu valnou hromadou. Na řešení otázky (ne)účinnosti smlouvy

odvolací soud své rozhodnutí (správně) nezaložil. Převod obchodního podílu na

osobu stojící mimo společnost totiž není podmíněn souhlasem valné hromady, ale

musí být výslovně připuštěn společenskou smlouvou (§ 115 odst. 2 věta první

obch. zák.). Odkaz dovolatele na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října

2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003, proto není přiléhavý.

Z uvedeného vyplývá, že se dovolateli nepodařilo zpochybnit závěr odvolacího

soudu, podle něhož na J. J. nepřešel jeho obchodní podíl a jmenovaný se tedy

nestal společníkem společnosti (neboť smlouva o převodu obchodního podílu byla

neplatná). Pak ale nemůže být zásadně právně významné ani posouzení toho, v

jakém stavu a zda vůbec bude obchodní podíl vracet. Z pohledu ustanovení § 457

obč. zák. zde není ničeho, co by byl povinen dovolateli vracet.

Nejvyšší soud konečně neshledává dovolání přípustným ani pro řešení otázky, zda

jednání statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným, v jehož důsledku

byla společnosti způsobena škoda, může – vedle nároku společnosti na její

náhradu – vůči statutárnímu orgánu založit i nárok společníků této společnosti

na náhradu škody představované snížením hodnoty jejich obchodních podílů ve

společnosti, protože i tuto otázku ve své rozhodovací praxi vyřešil.

V usnesení ze dne 24. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 3180/2008 – vydaném ve

skutkově totožné věci – Nejvyšší soud vysvětlil, že hodnota podílu ve

společnosti se odvíjí zejména od hodnoty čistého obchodního majetku

společnosti, takže skutečná škoda způsobená společnosti se projeví i snížením

hodnoty podílů ve společnosti. Společníci v jejím důsledku utrpí újmu, která je

však svou povahou odvozená od škody vzniklé na majetku společnosti. Je-li

škoda vzniklá na majetku společnosti nahrazena, je odstraněna i újma, způsobená

jejím společníkům v důsledku snížení hodnoty jejich podílů.

Vycházeje z toho, že jednatelé odpovídají společnosti za škodu, kterou jí

způsobí svým jednáním (§ 194 odst. 5 obch. zák.), přičemž nárok společnosti na

náhradu škody lze prosadit prostřednictvím žaloby o náhradu škody, již je

jménem společnosti proti jednateli oprávněn podat každý společník (§ 131a odst.

1 obch. zák.), Nejvyšší soud neshledal důvod, aby byl – vedle žaloby

společnosti – konstruován další samostatný nárok společníka na náhradu této

újmy.

Na tomto základě pak formuloval závěr, podle něhož společníci nemají proti

jednateli nárok na náhradu újmy vzniklé na jejich podílech v důsledku škody na

majetku společnosti, způsobené jednáním statutárního orgánu, neboť odstranění

této újmy se mohou domoci tím, že jménem společnosti uplatní (její) nárok na

náhradu škody.

K tomu dodal, že pohledávka z titulu náhrady škody není pohledávkou společníků,

ale pohledávkou společnosti. Společník s ní nemůže disponovat jako s

pohledávkou vlastní; nemůže ji tedy ani započíst proti jakémukoli nároku

směřujícímu vůči němu – tato pohledávka může být započtena jedině proti nároku

směřujícímu vůči společnosti.

S přihlédnutím k ustanovení § 66 odst. 6 obch. zák. lze tyto závěry bezezbytku

vztáhnout i na jiné osoby, které nejsou orgány ani členy orgánů společnosti,

ovlivňují-li podstatným způsobem chování společnosti, bez zřetele k tomu, jaký

vztah ke společnosti mají.

Převedeno do poměrů projednávané věci to znamená, že dovolatel z titulu

tvrzeného znehodnocení svého obchodního podílu nemá (a ani nemůže mít)

pohledávku, kterou by mohl započíst proti pohledávce navrhovatele na vrácení

zaplacené ceny obchodního podílu.

Dlužno dodat, že dovolatel je (a vždy byl) legitimován k uplatnění nároku

společnosti na náhradu škody z tohoto titulu.

Nelze tedy nikterak usuzovat, že by rozhodnutí odvolacího soudu mělo po právní

stránce zásadní význam. Není tak důvodu, aby přípustnost dovolání zakládalo

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. , pročež Nejvyšší soud dovolání jako

nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a skutečnost, že navrhovateli – jenž byl

v dovolacím řízení plně procesně úspěšný – podle obsahu spisu žádné náklady

dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu