Nejvyšší soud Rozsudek insolvence

29 ICdo 4/2019

ze dne 2020-05-28
ECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.4.2019.1

KSPA 48 INS XY

60 ICm XY

29 ICdo 4/2019-81

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana

Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci

žalobce RABŠTEJN, spol. s r. o., se sídlem v Kolíně, K Raškovci 851, PSČ 280

02, identifikační číslo osoby 60933810, zastoupeného JUDr. Karlem Polákem,

advokátem, se sídlem v Kutné Hoře, Lorecká 465, PSČ 284 01, proti žalovanému

Ing. Martinu Fořtovi, se sídlem v Chrudimi, Palackého 653, PSČ 537 01, jako

insolvenčnímu správci dlužníka P. M., o určení pravosti pohledávky, vedené u

Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 60 ICm XY,

jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka P. M., narozeného XY, bytem

XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp.

zn. KSPA 48 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze

dne 3. října 2018, č. j. 60 ICm XY, 103 VSPH XY (KSPA 48 INS XY), takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 300 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

vůči dlužníku pohledávku ve výši 1 035 497,72 Kč (bod II. výroku), a rozhodl o

náhradě nákladů řízení (bod III. výroku). Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že

1/ Dne 30. října 2009 uzavřel pozdější dlužník s žalobcem kupní smlouvu o

převodu souboru nemovitostí, a to za kupní cenu ve výši 1 300 000 Kč. Část

kupní ceny ve výši 925 158 Kč byla „zaplacena“ vzájemným zápočtem dle čl. III. smlouvy. K započtení proti této části kupní ceny byly použity pohledávky

žalobce ve výši 550 158 Kč za dodané pohonné hmoty dle smlouvy ze dne 20. ledna

2000 (tento závazek ve shodné výši byl pozdějším dlužníkem uznán dne 30. října

2009), ve výši 225 000 Kč z titulu půjčky dle smlouvy ze dne 15. června 2009

(dle stvrzenky ze shodného dne byla pozdějšímu dlužníku vyplacena částka ve

výši 225 000 Kč), a ve výši 150 000 Kč z titulu půjčky dle smlouvy ze dne 29. října 2009 (dle výdajového pokladního dokladu ze shodného dne č. 90125 byla

pozdějšímu dlužníku vyplacena částka ve výši 150 000 Kč) [dále jen „dohoda o

započtení“]. Zbylá část kupní ceny ve výši 374 842 Kč měla být uhrazena v

hotovosti před podpisem smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). Účinky vkladu

vlastnického práva nastaly ke dni 30. října 2009. 2/ Podle příjmového pokladního dokladu žalobce č. 90116 ze dne 30. října 2009 a

„výběrního“ lístku Komerční banky a. s. z téhož dne žalobce vybral částku 375

000 Kč a vložil ji do své pokladny. Podle výdajového pokladního dokladu ze dne

30. října 2009 č. 90115 předal žalobce částku 374 842 Kč pozdějšímu dlužníku,

který to stvrdil svým podpisem. 3/ Dne 6. října 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka k

jeho insolvenčnímu návrhu. Řízení je vedeno u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSPA 48 INS XY. 4/ Usnesením ze dne 23. listopadu 2010, č. j. KSPA 48 INS XY, insolvenční soud

(krom jiného) zjistil úpadek dlužníka, prohlásil konkurs na jeho majetek a

ustanovil žalovaného Ing. Martina Fořta insolvenčním správcem dlužníka. 5/ Rozsudkem ze dne 10. dubna 2015, č. j. 48 ICm XY, insolvenční soud vyslovil,

že kupní smlouva včetně dohody o započtení je vůči věřitelům dlužníka neúčinná;

toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 5. října

2016, č. j. 48 ICm XY, 103 VSPH XY (KSPA 48 INS XY) [dále jen „rozsudky“]. 6/ Žalovaný následně vyzval žalobce k podání přihlášky pohledávky, která mu

vznikla poskytnutím plnění dlužníku na základě neúčinné kupní smlouvy, a to dle

§ 237 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenčního zákona). 7/ Žalobce podal (včasnou) přihlášku nezajištěné a nevykonatelné pohledávky ve

výši 1 410 339,72 Kč (složenou z jistiny ve výši 1 300 000 Kč a ze zákonného

úroku z prodlení ve výši 110 339,72 Kč za období od 1. listopadu 2009 do 23. listopadu 2010). Jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno vyslovení

neúčinnosti kupní smlouvy rozsudky. Dále přihláška obsahovala vysvětlení, že

částka 1 300 000 Kč představuje zaplacenou kupní cenu, přičemž částka 925 158

Kč byla „uhrazena“ dohodou o započtení obsaženou v kupní smlouvě a částka 374

842 Kč byla zaplacena (pozdějšímu) dlužníku v hotovosti v den podpisu kupní

smlouvy.

Šlo o vzájemné plnění, které dle sdělení žalovaného vůči žalobci

nebylo v majetkové podstatě rozpoznatelné. Přihláška je vedena pod č. P23. 8/ Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 16. května 2017 dle přezkumného

listu pro přihlášku pohledávky žalobce č. P23 žalovaný popřel pravost celé

přihlášené částky, s tím, že kupní cena nebyla uhrazena. 9/ Žalobce nebyl na přezkumném jednání přítomen a byl vyrozuměn o popření

pohledávky dne 5. června 2017 (P23-2). 10/ Žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu dne 14. června 2017. 11/ Dle protokolu z výslechu dlužníka jako svědka, provedeného v řízení sp. zn. 48 ICm XY, dlužník výslovně uvedl, že částku 374 842 Kč mu žalobce skutečně

vyplatil. Současně potvrdil informace o dluzích vůči žalobci z titulů půjček a

dodaných pohonných hmot. Na tomto základě insolvenční soud – cituje § 237 odst. 1 a 4 insolvenčního

zákona – nejprve vysvětlil, že žalobce se podanou žalobou domáhal dle § 327

odst. 4 insolvenčního zákona vydání plnění, které poskytl na základě kupní

smlouvy, která byla pravomocně shledána neúčinnou. Podle insolvenčního soudu se

taková pohledávka ze zákona pokládá za přihlášenou, nikoli však za zjištěnou; i

když se pohledávka pokládá za přihlášenou, je nutné, aby takový věřitel učinil

úkon vůči soudu (např. podáním přihlášky), z něhož bude patrno, zda se

pohledávky vůbec domáhá a v jaké výši. Význam sousloví, že se taková pohledávka

považuje za přihlášenou, spočívá v tom, že věřitel není limitován lhůtou pro

podávání přihlášek stanovenou v usnesení o zjištění úpadku, neboť jeho

pohledávka může vzniknout až poté, co sám vydá plnění z neúčinného právního

úkonu do majetkové podstaty, k čemuž zpravidla dochází až po právní moci

rozhodnutí o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka. V tom, že žalovaný

vyzval žalobce, aby pohledávku přihlásil, nebylo shledáno pochybení. Jako každá

přihlášená pohledávka podléhá i pohledávka vyplývající z § 237 odst. 4

insolvenčního zákona přezkumu. Přitom je zachováno popěrné právo postupem dle §

191 a násl. insolvenčního zákona. Samotný fakt, že je pohledávka přihlášena či

že se považuje za přihlášenou, nevypovídá nic o tom, zda je po právu. Žalovaný

tedy byl oprávněn pohledávku přezkoumat (jako každou jinou přihlášenou

pohledávku) a rovněž také popřít, ať už co do pravosti, výše či pořadí. V

samotném popření pohledávky tedy pochybení žalovaného netkví. Insolvenční soud s odkazem na § 237 odst. 4 insolvenčního zákona uvedl, že má

jít o vzájemné plnění, které bylo poskytnuto na základě neúčinného právního

úkonu. V daném případě měl na základě provedeného dokazování za to, že žalobce

na základě kupní smlouvy uhradil (pozdějšímu) dlužníku část kupní ceny ve výši

374 842 Kč. Šlo tedy o plnění, které žalobce dlužníku skutečně poskytl; proto v

této části žalobě vyhověl. Dále měl insolvenční soud za prokázané pohledávky v souhrnné výši 925 158 Kč z

titulu půjček a neuhrazené kupní ceny za pohonné hmoty, které ale

nepředstavovaly vzájemné plnění, které by žalobce poskytl dlužníku na základě

kupní smlouvy.

Takové částky nebyly dlužníku předány, neboť jde o pohledávky

žalobce vůči dlužníku, které vznikly na základě jiných právních skutečností,

než je neúčinná kupní smlouva. Měly existovat ještě před uzavřením kupní

smlouvy a jde o pohledávky, které měly zaniknout dohodou o započtení proti

části kupní ceny nemovitostí. Na základě kupní smlouvy se tyto částky nedostaly

do dispozice dlužníka. Nešlo tak o vzájemné plnění ve smyslu § 237 odst. 4

insolvenčního zákona a žalobce tak nemá vůči dlužníku v této chvíli (další)

pohledávky z titulu vrácení plnění poskytnutého na základě neúčinné kupní

smlouvy. Je totiž třeba rozlišovat mezi pohledávkou na vrácení vzájemného

plnění a případnou jinou pohledávkou, která vznikne před uzavřením neúčinného

právního úkonu a na niž bude případně započtena kupní cena. Takové pohledávky

mají zpravidla jiný právní důvod, splatnost, začátek promlčecí doby a její

délku. V této části proto insolvenční soud žalobu zamítl. V části zákonného úroku z prodlení zamítl insolvenční soud žalobu proto, že

nárok na vrácení plnění z neúčinného právního úkonu může vzniknout až poté, co

osoby, jež měly z neúčinného právního úkonu prospěch, samy vydají plnění do

majetkové podstaty. K tomu v dané věci došlo až po právní moci rozsudků v

průběhu insolvenčního řízení. Žalobci tak tento nárok nemohl vzniknout již ode

dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy, ale až v průběhu insolvenčního

řízení po rozhodnutí o úpadku. Za toto období však nebyly úroky z prodlení

požadovány, navíc z § 170 písm. b/ insolvenčního zákona plyne, že se v

insolvenčním řízení neuspokojují právě ty úroky z prodlení, které se stanou

splatnými až po rozhodnutí o úpadku. K odvolání žalobce (jež směřovalo proti bodům II. a III. výroku rozsudku)

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek

insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení

(druhý výrok). Odvolací soud, vycházeje ze skutkových zjištění insolvenčního soudu a cituje §

165 odst. 2, § 237 odst. 1 a 4 a § 238 insolvenčního zákona, nejprve vysvětlil,

že osobě, která vydala dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu do

majetkové podstaty, zakládá insolvenční zákon jednak nárok na vydání

protiplnění z tohoto neúčinného právního úkonu (plnění, které tato osoba

poskytla dlužníku) insolvenčním správcem, jestliže se toto plnění v majetkové

podstatě nachází a je rozpoznatelné, a dále nárok na uspokojení pohledávky,

která této osobě poskytnutím plnění dlužníku vznikla a která se považuje za

přihlášenou pohledávku, jestliže se toto plnění v majetkové podstatě již

nenachází nebo není rozpoznatelné (typicky peníze). Tato pohledávka náleží mezi

zvláštní skupinu pohledávek přihlášených ze zákona a její existence je

důsledkem speciální úpravy obsažené v § 165 odst. 2 a § 237 odst. 4

insolvenčního zákona, jež výslovně předpokládá možnost, aby zákon stanovil, že

věřitelé určitých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být

v insolvenčním řízení uspokojovány dle § 165 odst.

1 insolvenčního zákona, jen

jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení, aniž by

byly do insolvenčního řízení přihlášeny postupem dle § 173 a násl. insolvenčního zákona. Jejich přihlášky se nepodávají a bez dalšího jim přísluší

postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Taková pohledávka by měla být

podrobena případnému přezkumu až poté, co oprávněná osoba vydá odpovídající

plnění do majetkové podstaty dlužníka. K tomu odkázal na usnesení Vrchního

soudu v Praze ze dne 19. prosince 2012, č. j. KSCB 26 INS XY, 2 VSPH XY. Odvolací soud byl s insolvenčním soudem zajedno v tom, že toto pravidlo se týká

pouze „dlužníku poskytnutého plnění“. Tím ale nemohl být nárok na úhradu

pohledávek žalobce za dlužníkem (z titulu nezaplacených pohonných hmot a

nevrácených půjček), které měly zaniknout jejich započtením na část kupní ceny

v situaci, kdy započtením pohledávek k žádnému plnění nedochází a k zániku

nesplněného závazku dochází jiným způsobem [k tomu odkázal např. na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sen. zn. 29 ICdo 12/2015, uveřejněný

pod číslem 92/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R

92/2018“), který je spolu s dalšími rozhodnutími Nejvyššího soudu zmíněnými

níže veřejnosti dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu]. Žalobci pak z

titulu těchto pohledávek právo na vydání (vrácení) vzájemného plnění z

neúčinného právního úkonu vzniknout nemohlo. Neuplatnil-li žalobce tyto své

pohledávky za dlužníkem přihláškou, jde taková okolnost jen k jeho tíži. Není-

li proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu do

majetkové podstaty přípustné započtení (§ 238 insolvenčního zákona), sotva lze

úspěšně argumentovat tím, že nároky žalobce vzniklé z dotčeného započtení jeho

pohledávek na úhradu části kupní ceny jsou bez dalšího po právu. Konečně odvolací soud přisvědčil i závěru insolvenčního soudu, že nárok na

vrácení plnění z neúčinného právního úkonu může vzniknout až poté, co osoba, v

jejíž prospěch byl úkon učiněn, vydá plnění do majetkové podstaty (§ 237 odst. 4 insolvenčního zákona). Nárok žalobce na požadovaný úrok z prodlení za dobu od

uzavření dotčené kupní smlouvy do zjištění úpadku dlužníka tak nemohl být dán. Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé podal žalobce

dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené

rozhodnutí závisí na posouzení dovolacím soudem dosud nevyřešených otázek,

tvrdí, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení, a

navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se rozsudek

insolvenčního soudu v bodě II. výroku mění tak, že se určuje, že žalobce má

vůči dlužníku též pohledávku ve výši 1 035 497,72 Kč, případně aby napadené

rozhodnutí ve věci samé zrušil spolu s výroky o nákladech řízení a věc vrátil

odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Konkrétně dovolatel formuluje následující otázky, která má za dovolacím soudem

neřešené:

1/ Vzniká tomu, kdo vydal jako dlužníkovo plnění z neúčinné smlouvy do

majetkové podstaty věc, kterou koupil kupní smlouvou, jejíž neúčinnost včetně

započtení v ní obsaženého soud vyslovil, za kupní cenu, která byla uhrazena

započtením jeho pohledávky za dlužníkem, pohledávka ve výši započtením zaniklé

pohledávky, která se podle § 237 odst. 4 insolvenčního zákona považuje za

přihlášenou a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky, a má taková osoba i

právo na poměrné uspokojení úroků z prodlení, jako kdyby k neúčinnému započtení

nedošlo? 2/ Může ten, jehož pohledávka zanikla započtením proti pohledávce dlužníka

(kteréžto započtení soud po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek prohlásil za

neúčinné), úspěšně „v konkursu“ přihlásit tuto započtením zaniklou pohledávku? Za nesprávný má dovolatel názor odvolacího soudu, že v rozsahu, ve kterém byla

kupní cena za věc vydanou do majetkové podstaty po prohlášení smlouvy soudem za

neúčinnou uhrazena započtením, tomu, kdo věc vydal, nevzniká pohledávka, která

se považuje za přihlášenou a uspokojí se stejně jako přihlášené pohledávky, a

že pokud žalobce neuplatnil v insolvenčním řízení přihláškou své pohledávky

zaniklé započtením, jde to k jeho tíži. Současně nepovažuje za přiléhavý odkaz

odvolacího soudu na R 92/2018, maje za to, že se v něm Nejvyšší soud zabýval

posouzením podmínek, za kterých přichází v úvahu vyslovení neúčinnosti

započtení, nikoli tím, co je řešeno v projednávané věci. Dovolatel namítá, že odvolací soud popírá ekvivalenci započtení pohledávek,

neboť v důsledku restriktivního výkladu § 237 odst. 4 insolvenčního zákona mu

upírá jakoukoli možnost náhrady za takto zaniklou pohledávku, přestože

protihodnotu této pohledávky spočívající v plnění dlužníka na základě neúčinné

smlouvy je tato osoba povinna vydat do majetkové podstaty. Argumentaci

odvolacího soudu, že jde k tíži dovolatele, že neuplatnil své (započtením

zaniklé) pohledávky za dlužníkem přihláškou, považuje za zavádějící. Míní

totiž, že úspěšnému uplatnění těchto pohledávek brání, že zanikly započtením. Nadto je ani přihlásit nemohl, neboť v době trvání lhůty k přihlášení

pohledávek nemohl vědět, že žalovaný podá později odpůrčí žalobu, které bude

vyhověno. Dovolatel tudíž neměl důvod přihlašovat pohledávky zaniklé zápočtem

ve lhůtě stanovené k podání přihlášek pohledávek.

Podle dovolatele je nepochybné, že nemá, ani nikdy neměl, jinou možnost náhrady

za zmenšení svého majetku v důsledku toho, že musel vydat do majetkové podstaty

věc, jejíž kupní cenu uhradil započtením svých pohledávek (které takto

zanikly), než právě postupem předpokládaným v § 237 odst. 4 insolvenčního

zákona. Jedině tak může být dosaženo stavu, kdy bude uspokojen stejně jako

ostatní věřitelé, což je podle něj smyslem odporovatelnosti právních úkonů

zakotvené v insolvenčním zákoně a zejména jeho § 237 odst. 4. Proto se domnívá,

že má právo i na poměrné uspokojení úroků z prodlení za dobu ode dne uzavření

neúčinné smlouvy do dne prohlášení konkursu ve stejném rozsahu, jako kdyby k

neúčinnému úkonu nedošlo. Opačný výklad má podle předsvědčení dovolatele fakticky za následek vyvlastnění

bez poskytnutí náhrady a diskriminaci dovolatele oproti ostatním věřitelům. Takovou interpretaci má za ústavně nekonformní, neboť porušuje ústavně zaručené

právo na rovnost před zákonem, právo na spravedlivý soudní proces, právo

vlastnit a pokojně užívat majetek a zákaz vyvlastnění bez náhrady. Současně je

též v rozporu se zásadami insolvenčního řízení dle § 5 písm. a/ a b/

insolvenčního zákona. Dále má dovolatel za to, že se odvolací soud odchýlil i od jím odkazovaného

usnesení č. j. KSCB 26 INS XY, 2 VSPH XY. Je přesvědčen, že tímto rozhodnutím

byla výslovně označena za pohledávku ve smyslu § 237 odst. 4 insolvenčního

zákona pohledávka, která vznikla ještě před tím, než vůbec došlo k odporovanému

úkonu, přestože v takovém případě nemůže jít o vzájemné plnění z neúčinného

úkonu, kterým v uvedeném případě byl jednostranný úkon dlužníka spočívající v

jeho předčasném plnění na dřívější dluh. Jestliže podle uvedeného právního

názoru vzniká pohledávka ve smyslu § 237 odst. 4 insolvenčního zákona věřiteli,

který přijal plnění dlužníka na jeho dříve vzniklý dluh, a toto plnění vydal do

majetkové podstaty, pak tím spíše není důvod pochybovat o tom, že stejná

pohledávka vzniká tomu, kdo dlužníku za jeho plnění z odporovaného úkonu

poskytl protihodnotu spočívající v zániku jeho pohledávek za dlužníkem. Veškeré

argumenty uvedené v citovaném rozhodnutí lze dle dovolatele v plné míře

vztáhnout i na případ, kdy k úhradě kupní ceny došlo započtením pohledávek. Dovolatel tak shrnuje, že výklad zaujatý odvolacím soudem, který mu fakticky

upírá právo na jakoukoli kompenzaci za tu část kupní ceny, která byla uhrazena

započtením jeho pohledávek, jejichž existence byla prokázána, není ústavně

konformní a odporuje výše uvedeným zásadám insolvenčního zákona. Jeho důsledkem

je (totiž) ničím neodůvodněná diskriminace žalobce oproti jiným věřitelům. Postup soudů obou stupňů má za přepjatě formalistický. Žalovaný ve vyjádření navrhuje dovolání odmítnout. S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení

rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (článek II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

K přípustnosti dovolání. K otázce ad 2/. Předmětem řízení je požadavek dovolatele na určení pravosti pohledávky na

vrácení vzájemného plnění dle § 237 odst. 4 insolvenčního zákona. Dovolatel ani

v přihlášce pohledávky neuplatnil pohledávky z titulu neuhrazené kupní ceny za

pohonné hmoty nebo z titulu půjček. Za tohoto stavu je zřejmé, že takto

formulovaná otázka je otázkou pouze akademickou, na jejímž zodpovězení

rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Důvod připustit dovolání k jejímu řešení

proto není dán. Nejvyšší soud však shledává dovolání přípustným podle § 237 o. s. ř. pro

zodpovězení otázky ad 1/, neboť na jejím řešení závisí rozhodnutí odvolacího

soudu a zároveň jde o problematiku, kterou se Nejvyšší soud dosud v dotčených

souvislostech nezabýval. Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední

povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), se ze spisu nepodávají, a Nejvyšší soud se

proto – v hranicích právních otázek vymezených dovoláním – zabýval správností

právního posouzení věci odvolacím soudem.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. Skutkový stav věci, jak byl zjištěn soudy nižších stupňů, dovoláním nebyl (ani

nemohl být) zpochybněn a Nejvyšší soud z něj při dalších úvahách vychází. K dovoláním otevřené (připuštěné) otázce. V poměrech projednávané věci je určující odpověď na otázku, zda za situace, kdy

insolvenční soud v odpůrčím sporu dle § 159 odst. 1 písm. d/ insolvenčního

zákona pravomocně vysloví neúčinnost kupní smlouvy a dohody o vzájemném

zápočtu, vzniká osobě, jejíž pohledávky za dlužníkem zanikly na základě takové

dohody, pohledávka ve výši započtených pohledávek dle § 237 odst. 4

insolvenčního zákona a zda se taková pohledávka považuje za přihlášenou. S ohledem na datum nabytí právní moci rozhodnutí v odpůrčím sporu a datum

přihlášení sporných pohledávek do insolvenčního řízení jsou pro posouzení dané

věci rozhodná níže uvedená ustanovení insolvenčního zákona v označeném znění. Podle § 165 insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. ledna 2014) věřitelé,

kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na

způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního

plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak

(odstavec 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé,

kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky

(odstavec 2). Jinak než postupem podle odstavce 1 lze v insolvenčním řízení uspokojit z

majetkové podstaty pouze pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon;

uspokojení jiných pohledávek je vyloučeno (odstavec 3). Podle § 237 insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. ledna 2008) povinnost

vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají

osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho

měly prospěch (odstavec 1)

Dědici nebo právní nástupci osob uvedených v odstavci 1, na které přešlo

dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů, mají povinnost vydat je do

majetkové podstaty,

a/ jestliže jim v době, kdy toto plnění nabyli, musely být známy okolnosti,

které odůvodňují právo dovolávat se neúčinnosti vůči osobám uvedeným v odstavci

1, nebo

b/ jde-li o osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, anebo o osoby dlužníku

blízké (odstavec 2). Osoby, které vydaly dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové

podstaty, se mohou po skončení insolvenčního řízení domáhat jeho vrácení, jen

nebylo-li použito k uspokojení věřitelů nebo nebylo-li s ním nakládáno jiným

zákonem povoleným způsobem (odstavec 3). Bylo-li plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné, vydá je insolvenční

správce oprávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co tyto osoby vydaly

dlužníkovo plnění z takového úkonu do majetkové podstaty.

Není-li plnění

poskytnuté dlužníku těmito osobami v majetkové podstatě rozpoznatelné nebo se v

ní nenachází, považuje se pohledávka, která těmto osobám poskytnutím plnění

dlužníku vznikla, za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto

pohledávky (odstavec 4). Pro vypořádání dovolacích námitek jsou v poměrech projednávané věci přiléhavé

následující judikatorní závěry:

V usnesení ze dne 27. září 2017, sp. zn. 29 Cdo 4349/2015, Nejvyšší soud v

souvislosti s neplatností dohody o vzájemném zápočtu vysvětlil, že k povaze

započtení se vyslovil již v R 92/2018, v němž (s odkazem na důvody rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004, uveřejněného

pod číslem 90/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) zdůraznil, že

započtení nelze považovat za „nějaký jiný“ způsob či formu splnění dluhu; jde o

způsob zániku nesplněného závazku, při němž naopak dvojí plnění odpadá

(povinnost plnit zaniká). Započtením se stranám zápočtu nedostává žádného

plnění, natož takového plnění, které by mohlo být využitelné k (byť jen

částečnému) uspokojení přihlášených pohledávek jiných věřitelů dlužníka; nelze

však přehlédnout, že započtením dlužník „ztrácí“ majetek (pohledávku), který by

mohl být využitelný ke shora zmíněnému účelu. Tamtéž Nejvyšší soud dodal, že byla-li pravomocně určena neplatnost dohody o

vzájemném zápočtu pohledávek, došlo pouze k obnovení původního stavu

započítávaných pohledávek [byly zrušeny účinky dle § 580 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále jen „obč. zák.“)]. (Samotné) určení neplatnosti započtení ničeho nevypovídá o existenci

započítávaných pohledávek. (Jen) rozhodnutí o určení neplatnosti dohody o

zápočtu tedy nemůže být právním důvodem pro uhrazení pohledávky. Při výkladu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále také jen

„ZKV“), Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. února 2006, sp. zn. 29 Odo

782/2003, uveřejněném pod číslem 30/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek (dále jen „R 30/2007“), přijal a odůvodnil závěr, že bylo-li plnění

z neúčinného právního úkonu vzájemné a dlužníkovo plnění z takového úkonu bylo

sepsáno do konkursní podstaty, mohou se osoby, jejichž majetek byl takto

sepsán, a které se o soupisu dozvěděly před uplynutím propadné dvouměsíční

lhůty počítané od prvního přezkumného jednání (§ 22 odst. 2 ZKV), domáhat

plnění, které samy poskytly pozdějšímu úpadci, přihláškou pohledávky do

konkursu (§ 20 ZKV). Situaci vzniklou tím, že k soupisu dojde až po uplynutí

označené propadné lhůty, je nutno řešit obdobným způsobem jakým se soudní praxe

v době před 1. květnem 2000 vypořádala s pohledávkou manžela úpadce vzniklou v

průběhu konkursu rozhodnutím soudu o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

manželů (srov. bod XXXIV. stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia

Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem

52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, str.

178 /219/), tedy tak, že

takovou pohledávku není třeba přihlašovat do konkursu (je-li u něj uplatněna,

správce konkursní podstaty s ní zachází jako s přihlášenou pohledávkou

příslušné třídy; tedy považuje se za přihlášenou). V usnesení ze dne 30. ledna 2014, sp. zn. 29 Cdo 325/2012, uveřejněném v

časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2015, pod číslem 70, k tomu Nejvyšší

soud doplnil, že ve všech případech, v nichž judikatorně dovodil, že

pohledávku, která není pohledávkou za podstatou (ani pracovním nárokem ve

smyslu § 31 odst. 3 ZKV) a kterou věřitel nepřihlásil do konkursu v propadné

lhůtě dle § 22 odst. 2 ZKV, lze i tak pokládat za přihlášenou (s následným

přezkumem), byl tento závěr podmíněn úsudkem, že (vzhledem k okolnostem vzniku

pohledávky) bylo vyloučeno ji přihlásit. Na základě takto ustaveného judikatorního a právního rámce lze pro poměry

projednávané věci v návaznosti na dovolací argumentaci uvést následující. Pro řešení dovoláním otevřené problematiky je třeba objasnit účel zkoumané

normy. Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu ve své zvláštní části, v části „K

§ 235 – 239 (Díl 2: Neúčinnost právních úkonů) a k § 240 – 243 (Díl 3:

Odporovatelnost právním úkonům)“ pouze na str. 208 uvádí, že „vzájemností

plnění z neúčinného právního úkonu se zabývá § 237 odst. 5 osnovy“ (textace §

237 odst. 5 osnovy na str. 68 se prakticky shoduje s přijatým aktuálním zněním

§ 237 odst. 4 insolvenčního zákona). Tím je pouze naznačeno, co lze dovodit již

gramatickým výkladem, tedy že zkoumaná úprava řeší otázku vzájemného plnění. Proto je zapotřebí využít i výklad systematický a vyjít z podstaty institutu

odporovatelnosti v insolvenčním právu. Účelem úpravy obsažené v § 237 insolvenčního zákona je kromě vymezení osob, jež

jsou povinny vydat plnění z odporovatelného právního jednání do majetkové

podstaty (tedy úpravy pasivní legitimace v odpůrčím sporu dle § 159 odst. 1

písm. d/ insolvenčního zákona), také řešení nároků takových osob na vrácení

plnění vydaného do majetkové podstaty (pokud se tak stane). Tato úprava sleduje

účel odporovatelnosti v insolvenčním řízení, který spočívá primárně v uvedení v

původní stav (restitutio in integrum) ve vztahu k odporovatelnému právnímu

jednání pro potřeby a rámec insolvenčního řízení (k tomu srov. např. znění §

205 odst. 4 nebo § 236 odst. 1 část věty za středníkem insolvenčního zákona). V

insolvenčním řízení (nikoli mimo ně) se pak z pohledu majetkové podstaty nebo

(pohledávek) věřitelů na odporovatelné právní jednání hledí, jako by nebylo

učiněno. Proto mají i osoby uvedené v § 237 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona,

pokud vydají plnění z odporovatelného právního jednání do majetkové podstaty ke

zpeněžení, právo na vrácení takového plnění, ale až po skončení insolvenčního

řízení a za podmínky, že nebylo použito k uspokojení věřitelů nebo s ním nebylo

naloženo jiným zákonem povoleným způsobem. K těmto právům pak náleží i nároky těchto osob pro případ, že šlo o vzájemné

plnění.

Hledí-li se v rámci insolvenčního řízení na odporovatelné právní

jednání tak, jako by k němu nedošlo, dochází tím pro dobu trvání insolvenčního

řízení v okamžiku vydání plnění z neúčinného právního jednání do majetkové

podstaty ke vzniku bezdůvodného obohacení na straně majetkové podstaty na úkor

osob uvedených v § 237 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, k jehož vypořádání

jsou nastaveny následující postupy. Insolvenční zákon v první větě § 237 odst. 4 upřednostňuje uspokojení nároku z

titulu bezdůvodného obohacení in natura, tedy vrácení takového plnění v původní

podobě a rozsahu (obdobně jako tomu je v obecné úpravě dle § 2999 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či dříve bylo dle § 458 odst. 1

obč. zák.). Současně ale v § 237 odst. 4 větě druhé upravuje situaci, kdy již

není plnění poskytnuté dlužníku osobami uvedenými v § 237 odst. 1 a 2

insolvenčního zákona v majetkové podstatě rozpoznatelné (typicky peníze) nebo

se v ní nenachází. Tehdy se zmíněná pohledávka na naturální restituci stává

pohledávkou peněžitou a považuje se za přihlášenou, přičemž její uspokojení je

shodné spolu s ostatními pohledávkami, které se uplatňují přihláškou (§ 173 a

násl. insolvenčního zákona). Tato úprava odráží skutečnost, že v té době již

uběhla lhůta pro přihlašování pohledávek (viz obdobně v poměrech zákona o

konkursu a vyrovnání závěry formulované v R 30/2007 a v usnesení Nejvyššího

soudu sp. zn. 29 Cdo 325/2012). Celý výše popsaný mechanismus nároků osob uvedených v § 237 odst. 1 a 2

insolvenčního zákona je však založen na tom, že tyto osoby poskytly do

majetkové podstaty plnění, které obdržely od dlužníka na základě právního

jednání, jehož neúčinnost insolvenční soud pravomocně vyslovil, případně že

tyto osoby poskytly dlužníku vzájemné plnění. Jinak řečeno, úprava § 237 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona řeší (pouze) vracení poskytnutého plnění. Jak ale bylo výše objasněno, v případě započtení nedochází k žádnému plnění,

nejde o zánik závazku splněním, ale o jiný druh zániku závazku. Ani jedna ze

stran v takovém případě žádné plnění nezískává. Proto za situace, kdy dojde k

vyslovení neúčinnosti započtení v odpůrčím sporu, dochází pouze k „oživení“

pohledávek použitých pro započtení, byť pouze v rámci insolvenčního řízení a po

dobu jeho trvání. Stranám tak nevzniká právo na žádné vzájemné plnění, „pouze“

mohou opět uplatnit své pohledávky. K tomu srov. obdobně účinky pro případ

určení neplatnosti dohody o započtení, jak Nejvyšší soud vysvětlil v usnesení

sp. zn. 29 Cdo 4349/2015. Jestliže tedy (zápočtem) nebylo poskytnuto žádné plnění, nemá insolvenční

správce co vracet, a to jak dle § 237 odst. 3 insolvenčního zákona po skončení

insolvenčního řízení, tak ani podle § 237 odst. 4 insolvenčního řízení v jeho

průběhu. Tedy v takovém případě ani nevzniká pohledávka na vrácení plnění,

která by se považovala za přihlášenou dle posledně zmíněného ustanovení. Ze skutkových zjištění, z nichž vyšly soudy v dané věci, plyne, že na základě

rozsudků byla vyslovena neúčinnost kupní smlouvy i dohody o vzájemném zápočtu,

která byla její součástí.

Proti pohledávce dlužníka na úhradu části kupní ceny

v rozsahu 925 158 Kč byly započteny pohledávky dovolatele za dlužníkem z titulu

neuhrazených kupních cen za dodání pohonných hmot a z titulu půjček. Protože

pak dovolatel „vydal“ nemovitosti do majetkové podstaty ke zpeněžení, byl

žalovaným vyzván, aby si přihlásil pohledávku dle § 237 odst. 4 insolvenčního

zákona. Dovolatel tak učinil a uplatnil přihláškou pohledávku ve výši celé

kupní ceny 1 300 000 Kč a úroky z prodlení z této částky za dobu od 1. listopadu 2009 do 23. listopadu 2010, přičemž jako právní důvod vzniku

pohledávky uvedl právě vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy a celou tuto částku

považoval za „plnění“. K přihlášce připojil výzvu k podání přihlášky

pohledávky, rozsudky a kupní smlouvu. V poměrech projednávané věci tak není pochyb o tom, že dovolateli byly v rámci

insolvenčního řízení (nikoli vně něj) „jen“ oživeny (bez ohledu na jejich

existenci a oprávněnost) jeho pohledávky za dlužníkem v celkové výši 925 158

Kč. Dovolatel neposkytl dlužníku žádné plnění v této výši jako protiplnění za

prodané nemovitosti. Nemá tak ani právo na jeho vrácení, ani mu nevznikla

pohledávka na jeho zaplacení. Jestliže taková pohledávka v režimu § 237 odst. 4

insolvenčního zákona neexistuje, nemohla ani být považována za přihlášenou. Jediné plnění, které dovolatel dlužníku na základě kupní smlouvy poskytl, byla

platba ve výši 374 842 Kč. Tato pohledávka se pokládá za přihlášenou a její

pravost byla určena rozsudkem insolvenčního soudu, který v této části nabyl

právní moci. Nejvyšší soud nesdílí názor dovolatele, podle něhož by mělo být pravidlo dle §

237 odst. 4 druhé věty insolvenčního zákona vyloženo jinak. Insolvenční zákon výslovně upravuje, jaké pohledávky a v jakém pořadí jsou v

insolvenčním řízení uspokojovány, stejně jako způsoby jejich uplatnění. Výslovně v § 165 odst. 2 uvádí, že pouze v zákonem stanovených případech je

možné, aby byly uspokojeny i pohledávky dalších věřitelů, kteří neuplatnili či

nemohli uplatnit své pohledávky přihláškou pohledávky. Jedním z těchto případů

je i zmíněná úprava § 237 odst. 4 druhé věty insolvenčního zákona. Ta však míří

pouze na případy vzájemného plnění, nikoli na zápočty. Jde (v § 237 odst. 4 insolvenčního zákona) o výjimku, kterou je nutné vykládat

restriktivně shora uvedeným způsobem [k tomu např. srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 22. prosince 2016, sen. zn. 29 ICdo 77/2014, uveřejněný v časopise

Soudní judikatura číslo 4, ročník 2018, pod číslem 53 (ústavní stížnost podanou

proti tomuto rozhodnutí Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 13. února 2018,

sp. zn. IV. ÚS 1498/17), a tam uvedený rozsáhlý přehled judikatury Nejvyššího

soudu a Ústavního soudu]. Argumentace závěry Vrchního soudu v Praze obsaženými v usnesení č. j. KSCB 26

INS XY, 2 VSPH XY, není na místě již proto, že označené rozhodnutí vychází z

odlišných skutkových okolností a nezabývalo se důsledky neúčinnosti zápočtu

pohledávek. Zbývá dodat, že odvolací soud nepochybil ani v závěru, že dovolateli nenáleží

nárok na úroky z prodlení. Pohledávka dle § 237 odst.

4 věty druhé

insolvenčního zákona totiž vzniká v průběhu insolvenčního řízení po rozhodnutí

o úpadku v důsledku rozhodnutí o odpůrčí žalobě a po vydání ušlého plnění do

majetkové podstaty. Jak vysvětleno výše, tato pohledávka se považuje ze zákona

za přihlášenou a je vyloučeno uvažovat o tom, že by (insolvenční správce či

snad dlužník) mohl být v prodlení s její úhradou. Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněné dovolací argumentace nepodařilo

zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání podle

§ 243d odst. 1 písm. a/ o. s. ř. zamítl. Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o § 243c odst. 3 větu první, § 224

odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Dovolání žalobce bylo zamítnuto, čímž

žalovanému vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žalovanému vznikly náklady dovolacího řízení v souvislosti s podáním vyjádření

k dovolání (ze dne 11. prosince 2018), které nebylo sepsáno advokátem (žalovaný

nebyl v dovolacím řízení zastoupen), přičemž žalovaný nedoložil výši svých

hotových výdajů. Proto Nejvyšší soud zavázal žalobce k náhradě nákladů

dovolacího řízení žalovanému ve výši 300 Kč, jakožto paušální náhrady hotových

výdajů podle § 151 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě

nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle

§ 89a exekučního řádu. S ohledem na to, že Nejvyšší soud dovolání nevyhověl, stal se bezpředmětným i

návrh dovolatele na odklad právní moci napadeného rozhodnutí. Poučení: Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v

insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i

zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný

domáhat exekuce (výkonu rozhodnutí).