Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 119/2017

ze dne 2017-02-08
ECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.119.2017.1

3 Tdo 119/2017-27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 8. 2. 2017 v neveřejném zasedání o dovolání, které

podal obviněný M. K., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 6.

2016, č. j. 10 To 214/2016-581, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u

Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 4 T 28/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání odmítá.

Rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 25. 2. 2016, č. j. 4 T 28/2015-537,

byl obviněný M. K. uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143

odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku (tj. zákona č. 40/2009 Sb., účinného od 1.

1. 2010 /dále „tr. zákoník“/) a přečinem těžkého ublížení na zdraví z

nedbalosti podle § 147 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku na skutkovém základě, že

„dne 22. 5. 2013 v 15:20 hodin na silnici v 47,5 km, v katastru obce P., jako

řidič osobního motorového vozidla VW Cady, s přívěsem Maro, porušil ustanovení

§ 11 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů, tím, že při své jízdě ve směru M. – D. přejel s

vozidlem do protisměrného jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím

osobním vozidlem zn. Škoda Fabia Combi, s přívěsem Agados, řidiče R. Š., který

utrpěl tříštivou zlomeninu dolní části těla IX. hrudního obratle, příčnou

zlomeninu těla pravé stehenní kosti, otevřenou příčnou zlomeninu obou kostí

předloktí vlevo s pravděpodobným poškozením v sousedství probíhajících nervů,

zlomeniny IV. až VII. žebra vpravo, pohmoždění tkáně obou plic, u pravé plíce

šlo o pohmoždění velkého rozsahu, zakrvácení pohrudniční dutiny vpravo, otřes

mozku a odřeniny na celém povrchu těla, s celkovou dobou léčby v délce jednoho

roku, a jeho na předním sedadle spolujedoucí L. V. utrpěla zlomeninu spodiny

lební, puklinu klenby lební vpravo, mnohočetné zlomeniny kostry hrudníku,

trhliny mezižeberní svaloviny oboustranně s komunikací s dutinou hrudní,

mnohočetné zlomeniny kostry pánve, příčnou zlomeninu krčního obratle s

otevřením míšního kanálu a další zranění, na jejichž následky na místě

zemřela“. Za to byl obviněný podle § 143 odst. 2 tr. zákoníku, za použití § 43

odst. 1 tr. zákoníku, odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou

roků, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr.

zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Podle § 73

odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku mu byl zároveň uložen trest zákazu činnosti

spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let. Výrokem

podle § 228 odst. 1 tr. ř. soud obviněnému uložil povinnost, aby zaplatil

poškozeným: VZP ČR, regionální pobočce Praha, pobočce pro Hl. m. Prahu a

Středočeský kraj, se sídlem Na Perštýně 6, Praha 1, na náhradě škody částku

472.000 Kč, R. Š., bytem S., na náhradě škody částku 574.191.20 Kč a na náhradě

nemajetkové újmy částku 100.000 Kč, „X“ *), na náhradě škody částku 240.000 Kč

a na náhradě nemajetkové újmy částku 100.000 Kč, J. J., bytem P., na náhradě

škody částku 266.206 Kč a na náhradě nemajetkové újmy částku 100.000 Kč, S. J.,

bytem P., na náhradě škody částku 240.000 Kč a na náhradě nemajetkové újmy

částku 100.000 Kč, a M. J., bytem P., na náhradě škody částku 175.000 Kč a na

náhradě nemajetkové újmy částku 100.000 Kč.

Proti předmětnému rozsudku podali obviněný a v jeho neprospěch též státní

zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami odvolání. Obviněný je

zaměřil do všech výroků rozsudku, státní zástupkyně pak pouze do výroku o

trestu. Krajský soud v Praze jako soud druhého stupně o nich rozhodl rozsudkem

ze dne 21. 6. 2016, č. j. 10 To 214/2016-581, jímž podle § 258 odst. 1 písm.

e), f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu a ve výroku

o náhradě škody. Za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. pak obviněného při nezměněném

výroku o vině odsoudil podle § 143 odst. 2 tr. zákoníku, za použití § 43 odst.

1 tr. zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon

podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil

na zkušební dobu v trvání tří let. Zároveň mu podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku

uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových

vozidel na dobu čtyř let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena

povinnost, aby zaplatil poškozeným: VZP ČR, regionální pobočce Praha, pobočce

pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, se sídlem Na Perštýně 6, Praha 1, na

náhradě škody částku 472.000 Kč, R. Š., bytem S., na náhradě škody a

nemajetkové újmy částku 674.191,20 Kč, „X“ *), na náhradě nemajetkové újmy

částku 340.000 Kč k rukám jejího zákonného zástupce R. Š., J. J., bytem P., na

náhradě škody a nemajetkové újmy částku 266.206 Kč, S. J., bytem P., na náhradě

škody částku 240.000 Kč a M. J., bytem P., na náhradě škody částku 175.000 Kč.

Se zbytky uplatněných nároků na náhradu škody byli poškození podle § 229 odst.

2 tr. ř. odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek odvolacího

soudu nabyl právní moci dne 21. 6. 2016 (§ 139 odst. 1 písm. a/ tr. ř.) a k

témuž datu nabyl v napadeném a nezměněném výroku o vině právní moci i rozsudek

soudu prvního stupně (§ 139 odst. 1 písm. b/ cc/ tr. ř.).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal obviněný M. K. následně dovolání, v

němž uplatnil důvod uvedený v ustanoveních § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku obviněný (dovolatel)

namítl, že skutkový stav byl v dané věci zjištěn způsobem nerespektujícím

zásadu volného hodnocení důkazů. Mezi provedenými důkazy a soudy dovozenými

skutkovými zjištěními je podle jeho názoru dán tzv. extrémní rozpor, který

odůvodňuje dovolací přezkum. V uvedené souvislosti dovolatel zmínil, že od

počátku trestního řízení byla důkazní situace pro objektivní zjištění

skutkového stavu věci poměrně složitá, když přímými svědky nehody byli pouze J.

K. a M. R. On sám ani poškozený R. Š. si téměř na nic z toho, co se odehrálo

před jejich srážkou, nepamatovali. Situace na místě nehody pak byla

nepřehledná, policie ji dostatečně nezdokumentovala a nezajistila dostatečné

množství stop, které by mohly umožnit objektivní a exaktní analýzu nehodového

děje. Tím spíše bylo nutno přistoupit k osobnímu výslechu svědka K. před soudem

namísto toho, aby byla pouze čtena jeho výpověď z přípravného řízení. Podmínky

pro postup podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. podle dovolatele splněny nebyly.

Dlouhodobá pracovní neschopnost svědka totiž ještě nevylučovala jeho schopnost

účastnit se hlavního líčení. Jeho zdravotní stav si měl soud prvního stupně

ověřit u ošetřujícího lékaře. Jednalo se o pochybení, které později nenapravil

ani odvolací soud, ač tak učinit měl.

Dovolatel nesouhlasí ani se skutkovým a na něj navazujícím právním závěrem

soudů, že se dopustil mimo jiné i přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143

odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku. Nebylo totiž bez pochybností zjištěno, že jeho

protiprávní jednání bylo výlučnou nebo hlavní příčinou úmrtí poškozené L. V.,

jestliže ta nebyla v okamžiku srážky obou vozidel téměř se stoprocentní

jistotou připoutána bezpečnostním pásem. Přitom je obecně známo, že

nepřipoutání se pásem může vést ke smrtelnému následku i při mnohem nižších

rychlostech, než v jakých se srazili dovolatel a poškozený. Tato skutečnost

proto mohla být zásadní příčinou její smrti.

Dovolatel dále zpochybnil závěry znaleckého posudku z oboru dopravy, odvětví

silniční doprava, vypracovaného doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D., pokud jde o

určení střetové polohy obou vozidel a okolností, jež k jejich střetu vedly. Ty

označil za vnitřně rozporné, vycházející ze zásadních pochybení, kdy znalec

mylně uvedl konečnou polohu přívěsů obou vozidel, nesprávně označil směr

vozidel při vzájemném střetu a chybně vyhodnotil tzv. rycí stopy označené v

protokolu o silniční nehodě pod č. 8. Tyto závažné nedostatky zavdávaly příčinu

k pochybnostem o kvalitě posudku, které podle názoru dovolatele nerozptýlil ani

revizní znalecký posudek zpracovaný ČVUT. Soudy však tyto posudky hodnotily

zcela nekriticky a závěry v nich obsažené v plné míře vzaly za podklad pro svá

rozhodnutí. Na objektivní zjištění skutkového stavu věci tak zcela rezignovaly.

Závěr odvolacího soudu, že se obviněný při jízdě nesoustředil, nevěnoval

pozornost situaci v silničním provozu a právě proto způsobil dopravní nehodu,

je za daných okolností pouze hypotetický a v tomto smyslu jde o ničím

nepodloženou spekulaci.

S ohledem na výše uvedené důvody dovolatel závěrem navrhl, aby Nejvyšší soud

podle § 265k tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu v plném

rozsahu.

K podanému dovolání se v souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. písemně

vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen

„státní zástupce“), který upozornil na to, že jeho obsahem jsou výhradně

námitky, které pod uplatněný ani jiný dovolací důvod podřadit nelze. V uvedené

souvislosti připomněl, že prostřednictvím důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. se obecně nelze úspěšně domáhat přezkumu správnosti hodnocení důkazů

soudy ani opravy jimi vyvozených skutkových závěrů, jimiž je Nejvyšší soud při

rozhodování o dovolání v zásadě vázán. Právě takovými výhradami, stojícími mimo

rámec zvoleného dovolacího důvodu, však dovolatel odůvodnil své tvrzení o

nesprávnosti právní kvalifikace vytýkaného jednání. Státní zástupce připustil,

že vázanost Nejvyššího soudu skutkovými zjištěními obecných soudů není

bezvýjimečná a lze do nich zasáhnout i v rámci řízení o dovolání. Jedná se o

případy, kdy obecné soudy tzv. opomenou důkazy, užijí důkazů nezákonných nebo z

provedených důkazů vyvodí skutkové závěry, které jsou v extrémním nesouladu s

jejich obsahem. Napadená rozhodnutí však podle státního zástupce takovými

nedostatky zatížena nejsou. Skutkový stav byl v projednávané věci zjištěn v

souladu s pravidly vymezenými v § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Soudy své závěry o

průběhu nehodového děje a jeho příčinách také náležitě odůvodnily. Důvodně

vycházely z výpovědi svědka K., znaleckého posudku z oboru dopravy zpracovaného

znalcem doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D., revizního znaleckého posudku fakulty

dopravní ČVUT, a z části z výpovědi svědka R. Na jejich podkladě bylo

prokázáno, že dopravní nehodu vyvolal právě dovolatel, který se dostatečně

nevěnoval řízení a přejel do protisměru. V důsledku toho došlo ke střetu s

vozidlem poškozených, jehož následkem byla těžká újma na zdraví u poškozeného

R. Š. a smrt u poškozené L. V. Dovolatel tak porušil vedle několika obecných

povinností řidiče vyplývajících z § 4 a § 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o

silničním provozu“) především povinnost vymezenou v § 11 odst. 1 zákona o

silničním provozu, podle nějž se na pozemní komunikaci jezdí vpravo, a pokud

tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není

stanoveno jinak. Tuto povinnost je přitom namístě považovat za důležitou

povinnost uloženou podle zákona, neboť typickým následkem jejího nerespektování

jsou závažné dopravní nehody s mnohdy fatálními následky.

Porušení práva dovolatele na spravedlivý proces nelze podle státního zástupce

spatřovat ani v tom, že v řízení před soudem byla toliko čtena výpověď svědka

K. z přípravného řízení. Tento postup byl odůvodněn dlouhodobě nepříznivým

zdravotním stavem svědka, kdy jeho výpovědi v přípravném řízení byl zároveň

přítomen obhájce obviněného. Podmínky pro čtení výpovědi ve smyslu § 211 odst.

2 písm. a) tr. ř. tak splněny byly.

K námitce obviněného vůči právnímu posouzení skutku jako přečinu usmrcení z

nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku státní zástupce uvedl, že

k úmrtí poškozené L. V. došlo výhradně v příčinné souvislosti s jeho jednáním a

jím zaviněnou dopravní nehodou. To, že poškozená pravděpodobně nebyla

připoutána bezpečnostním pásem, na tom ničeho nemění, neboť s ohledem na

nárazovou rychlost obou vozidel a okolnosti jejich masivního střetu by i v

případě svého zabezpečení pásem utrpěla s vysokou pravděpodobností zranění

neslučitelná se životem.

Své vyjádření tak státní zástupce uzavřel konstatováním, že obviněný byl s

ohledem na skutkové okolnosti posuzovaného jednání uznán vinným přečinem

usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku a přečinem

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, odst. 2 tr.

zákoníku zcela po právu. Navrhl tedy, aby Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1

písm. b) tr. ř. dovolání odmítl jako podané z jiného důvodu, než jsou uvedeny v

§ 265b tr. ř., a aby tak za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil v

neveřejném zasedání. Souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání pak

vyjádřil i pro případ jiného rozhodnutí ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c/ tr.

ř.

Předmětné vyjádření zaslal Nejvyšší soud dne 31. 1. 2017 obhájci dovolatele s

upozorněním, že obviněný k němu může jeho prostřednictvím zaujmout vlastní

stanovisko (tzv. repliku). Do nařízení neveřejného zasedání však eventuální

další reakci z jeho strany neobdržel.

Obviněný M. K. je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k

podání dovolání pro nesprávnost výroků rozhodnutí soudu, které se ho

bezprostředně dotýkají. Dovolání bylo podáno v zákonné dvouměsíční dovolací

lhůtě (§ 265e odst. 1 tr. ř.), prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 věta

první tr. ř.) a současně splňuje formální a obsahové náležitosti předpokládané

v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) dále zkoumal, zda v předmětné

věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. Shledal,

že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. ř., neboť

směřuje proti rozhodnutí soudu druhého stupně, kterým bylo pravomocně

rozhodnuto ve věci samé a jímž byl obviněnému uložen trest.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř.,

bylo dále zapotřebí posoudit, zda konkrétní námitky, o které obviněný dovolání

opírá, lze podřadit pod dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., na který odkázal. Toto zjištění má zásadní význam z hlediska splnění

podmínek pro provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (srov. §

265i odst. 1, odst. 3 tr. ř.).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady

spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem

hmotného práva. S poukazem na uvedený dovolací důvod se tedy není možné domáhat

přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno.

Zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování

o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost

skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně

kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. To znamená,

že dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v

průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího

rozsudku a rozveden v jeho odůvodnění, a je povinen zjistit, zda je právní

posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové

podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování

je v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat,

popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném

prostředku (§ 259 odst. 3 tr. ř., § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím je

naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém

řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

(dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není

obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého

stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už

jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy,

aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám

provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst.

7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí

stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by (taxativně) velmi úzké vymezení

dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5.

2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

S ohledem na shora uvedená obsahová východiska je zřejmé, že uplatněnému důvodu

dovolání neodpovídá ta část argumentace obviněného, v jejímž rámci vznesl

výhrady vůči rozsahu provedeného dokazování ve vztahu k vzniku, průběhu a

okolnostem předmětné dopravní nehody a vůči způsobu hodnocení důkazů soudy obou

stupňů. Svůj mimořádný opravný prostředek v této části založil výlučně na

zpochybnění jimi učiněných skutkových závěrů a teprve v návaznosti na tom

namítal existenci vady rozhodnutí předpokládané v ustanovení § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř., spočívající v nesprávném právním posouzení skutku. Podaným

mimořádným opravným prostředkem se tedy částečně domáhal zásadního přehodnocení

(revize) soudy zjištěného skutkového stavu věci a dovolání uplatnil na

procesním (§ 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.) a nikoli hmotněprávním základě. Takové

námitky ovšem pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

nespadají.

Nejvyšší soud tento závěr učinil při akceptování názoru opakovaně

vysloveného v judikatuře Ústavního soudu, podle nějž dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nelze vykládat formalisticky a

restriktivně a v rámci jeho interpretace je třeba mít vždy na zřeteli především

ústavně zaručená základní práva a svobody, tedy i právo na spravedlivý proces;

tj. přihlížet i k závažným vadám řízení, které zakládají neústavnost

pravomocného rozhodnutí. Těmito vadami je třeba rozumět např. opomenutí důkazu

soudem nebo existenci extrémního rozporu mezi skutkovým stavem věci v soudy

dovozované podobě a provedenými důkazy (k tomu srov. např. nálezy Ústavního

soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 84/94 a přiměřeně též

usnesení ve věci sp. zn. III. ÚS 3136/09). Takový flagrantní rozpor je ovšem

dán jen tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí

vzhledem k absenci příslušných procesně účinných důkazů, popř. zjevně nemají

žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou

dokonce zřetelným opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování. Jestliže

jsou vytýkána tato zásadní procesní pochybení, je třeba v konkrétní věci

zároveň vyhodnotit, zda skutečně měla nebo alespoň mohla mít podstatný význam

pro konečné hmotněprávní posouzení stíhaného jednání (skutku). Jedině za tohoto

předpokladu lze připustit, že i skutkové námitky mohou být způsobilé založit

dovolací přezkum.

Napadený rozsudek odvolacího soudu ani jemu předcházející řízení však žádnou z

výše uvedených vad netrpí.

K námitce dovolatele stran nedostatečného rozsahu provedeného dokazování

Nejvyšší soud připomíná, že v § 2 odst. 5 tr. ř. ani v § 2 odst. 6 tr. ř. zákon

nestanoví žádná pravidla jak pro míru důkazů potřebných k prokázání určité

skutečnosti, tak stanovící relativní váhu určitých druhů či typů důkazů. Soud v

každé fázi řízení zvažuje, které důkazy je třeba provést, případně zda a

nakolik je nezbytné dosavadní stav dokazování doplnit. S přihlédnutím k obsahu

již provedených důkazů posuzuje, nakolik se jeví např. návrhy stran na doplnění

dokazování důvodnými (potřebnými) a které naopak mají z hlediska zjišťování

skutkového stavu věci jen marginální, nepodstatný význam. Shromážděné důkazy

pak soud hodnotí podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Rozhodnutí o

rozsahu dokazování tedy spadá do jeho výlučné kompetence. Účelem dokazování v

trestním řízení je zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí (§ 2 odst. 5 tr.

ř.). Je přitom na úvaze soudu, jakými důkazními prostředky bude objasňovat

určitou okolnost, která je pro zjištění skutkového stavu významná.

Řízení před soudem nicméně ani v tomto ohledu nesmí vybočit z rámce ústavním

pořádkem zaručeného práva na spravedlivý proces. Zásadu spravedlivého procesu,

vyplývající z čl. 36 Listiny základních práv a svobod, je přitom nutno vykládat

tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána jeho účastníkovi mj. možnost

navrhnout důkazy, jejichž provedení pro prokázání svých tvrzení pokládá za

potřebné; tomuto jeho procesnímu právu pak odpovídá povinnost soudu o

navržených důkazech rozhodnout. Jinými slovy, soud tedy na straně jedné není

povinen provést všechny navržené či v úvahu přicházející důkazy (k tomu

přiměřeně srov. např. nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 150/93),

avšak z hlediska práva na spravedlivý proces se na straně druhé musí důkazními

návrhy zabývat a nemůže je ignorovat. Pokud jim nevyhoví, měl by zároveň ve

svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl. Jestliže

tak neučiní, může takový jeho postup založit nejen nepřezkoumatelnost vydaného

rozhodnutí, ale současně též jeho protiústavnost.

Výše uvedená ústavněprávní východiska ovšem soudy v projednávané trestní věci

neporušily. Soud prvního stupně rozhodl o důkazních návrzích obviněného

(dovolatele) v průběhu hlavního líčení dne 23. 2. 2015, a to procesním

usnesením, jež samo o sobě není třeba písemně odůvodňovat (viz protokol na č.

l. 527 a násl. předloženého spisu). Důvody, pro které k dalšímu doplnění

dokazování nepřistoupil, pak vyložil i na str. 6 odůvodnění svého meritorního

rozhodnutí ve věci. Odvolací soud v rámci svého přezkumného řízení zaujal k

otázce dostatečnosti provedeného dokazování pro náležité zjištění skutkového

stavu věci jednoznačné stanovisko na str. 7 písemného vyhotovení rozsudku. To

znamená, že k opomenutí důkazů soudy v kvalitě, která by opodstatňovala

dovolací přezkum Nejvyšším soudem, v daném případě nedošlo.

Z odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně, splňujícího kritéria požadovaná

ustanovením § 125 odst. 1 tr. ř., zároveň nelze vyvozovat, že by soud dospěl k

dovolatelem zpochybňovaným skutkovým zjištěním po neobjektivním a nekritickém

hodnocení provedených důkazů, nebo je dokonce založil na ničím nepodložených

domněnkách a spekulacích. Způsobu, jakým se vypořádal s obhajobou obviněného

založenou v podstatě na tom, že žádnou povinnost uloženou mu zákonem o

silničním provozu neporušil a dopravní nehodu nezavinil, když to byl naopak

poškozený R. Š., kdo přejel do protisměru a vjel mu tak do jízdního koridoru,

nelze z hlediska principů formální logiky ničeho vytknout (viz část odůvodnění

rozsudku na str. 4 až 6 shora). S prakticky totožnou procesní (skutkovou)

argumentací obviněného, jakou uplatnil i v nyní projednávaném dovolání, se pak

v rámci svého přezkumu (§ 254 odst. 1 tr. ř.) musel vypořádat i odvolací soud.

Pokud vůči obviněným zpochybňovaným podstatným skutkovým zjištěním soudu

prvního stupně a ně navazující právní kvalifikaci neměl žádných výhrad, rovněž

on své úvahy v tomto směru na str. 6 až 10 písemného vyhotovení napadeného

rozsudku rozvedl v souladu s požadavky zákona a ústavně konformním způsobem.

Stejně tak se vypořádal i s další ryze procesní námitkou obviněného, podle níž

nebyly splněny podmínky pro přečtení výpovědi svědka J. K. z přípravného řízení

před soudem postupem podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. a tento svědek měl být

v hlavním líčení vyslechnut osobně. Zde především přiléhavě zdůraznil, že

výslech svědka, který ve věci vypovídal po řádném (zákonném) poučení mimo jiné

i o trestních následcích křivého obvinění nebo podání úmyslně nepravdivé

výpovědi, proběhl za přímé účasti obhájce obviněného. Ten plně využil svého

oprávnění aktivně vystupovat na obranu práv obviněného, když svědkovi sám

položil řadu otázek a dostalo se mu vždy adekvátních odpovědí na ně. Nejvyšší

soud tak nedospěl k závěru, že by byl v dovolatelem namítaném směru skutkový

stav věci zjišťován nezákonným způsobem či povrchně a že by proto rozhodnutí

soudů obou stupňů byla projevem nepřípustné libovůle.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uplatnil obviněný právně

relevantně pouze výhradami vůči právnímu posouzení skutku jako přečinu usmrcení

z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, když zpochybnil

existenci příčinného vztahu mezi jeho protiprávním jednáním, v jehož důsledku

došlo k dopravní nehodě, na straně jedné a úmrtím poškozené L. V. na straně

druhé. Dovolatel tedy namítl absenci kauzální souvislosti mezi jednáním a

zákonem předpokládaným následkem (účinkem) jako jednoho ze znaků

charakterizujících objektivní stránku daného trestného činu, s poukazem na

zjištění soudu, že poškozená zřejmě nebyla v době srážky obou vozidel

připoutána bezpečnostním pásem.

Nejvyšší soud však této jeho argumentaci nepřiznal opodstatnění.

Podle konstantní soudní judikatury bývá u nedbalostních trestných činů

spáchaných v souvislosti s dopravní nehodou (§ 143 tr. zákoníku, § 147 tr.

zákoníku) každý následek zpravidla výsledkem více příčin, přičemž příčinou

následku je každé jednání, bez kterého by následek nenastal. Určitá skutečnost

(okolnost) neztrácí svůj charakter příčiny jen proto, že mimo ni byl následek

způsoben ještě dalšími příčinami (okolnostmi, podmínkami). To znamená, že

příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje,

jestliže k jednání pachatele přistoupí ještě další skutečnost, jež spolupůsobí

ke vzniku následku, ovšem za předpokladu, že jednání pachatele zůstává takovou

skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo (srov. R 37/1975 Sb. r. tr.).

Jednání pachatele má proto povahu příčiny i tehdy, když kromě něj vedlo k

následku i jednání další osoby. Poněvadž každé jednání, bez něhož by následek

nebyl nastal, současně nemusí být stejně důležitou příčinou následku (zásada

gradace příčinné souvislosti), je důležité, aby konkrétní činnost pachatele

byla pro způsobení následku příčinou dostatečně významnou. Jestliže při vzniku

následku uvedeného v § 143 tr. zákoníku spolupůsobilo více příčin (např. i

jednání poškozeného), je třeba hodnotit každou příčinu co do jejího významu pro

vznik následku zvlášť a z tohoto pohledu také určit její důležitost (k tomu viz

zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 3 Tz

317/2001, publikovaný v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č.

16/2002-T 389).

Od výše rozvedených judikatorních východisek se soudy obou stupňů při

rozhodování o vině dovolatele nijak neodchýlily. Skutečnost, že poškozená s

vysokou mírou pravděpodobnosti nebyla v době srážky vozidel připoutána

bezpečnostním pásem, soudy nepřehlédly, nicméně správně jí nepřikládaly

dovolatelem přisuzovaný význam. Není pochyb o tom, že primární příčinou smrti

poškozené byla právě dopravní nehoda, kterou způsobil dovolatel svým závažným

řidičským pochybením, jež bylo zcela adekvátně posouzeno jako porušení důležité

povinnosti uložené mu zákonem ve smyslu § 143 odst. 2 tr. zákoníku (konkrétně

povinnosti stanovené § 11 odst. 1 zákona o silničním provozu); totiž tím, že

při jízdě přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se čelně střetl s osobním

vozidlem, v němž poškozená cestovala. Ke srážce přitom došlo při rychlostech

vozidel, které v součtu dosáhly hodnoty cca 150 km/h., kdy karoserie Škody

Fabia, řízené svědkem (poškozeným) Š., byla masivním nárazem absolutně

zdeformována právě na straně spolujezdce, kde seděla poškozená. Za daných

okolností pak soudy důvodně vycházely také ze závěru znalců z oboru

zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, MUDr. Kulvajtové a MUDr. Hladíka,

podle nichž by i v případě použití bezpečnostního pásu poškozená utrpěla

zranění neslučitelná se životem. Jinými slovy, její neopatrnost, byť by se

teoreticky (avšak v naprosto nepodstatné míře) mohla spolupodílet na vzniku

škodlivého následku, zjevně nenabyla takového významu, aby zbavila dovolatele –

i jen částečně – trestní odpovědnosti za jeho způsobení, jak se domáhal. Nad

rámec uvedeného lze dodat, že při těchto skutkových zjištěních by nezakládalo

nezodpovědné počínání poškozené ani rozumný důvod pro případné úvahy soudů o

poměrném zkrácení jeho odpovědnosti za škodu v rovině občanskoprávní. Potud

jako věcně správný obstojí i adhezní výrok napadeného rozsudku.

Protože dovolání obviněného M. K. bylo dílem opřeno o námitky, které nelze

podřadit pod žádný z dovolacích důvodů podle § 265b tr. ř., a dílem o námitku,

jíž z hlediska uplatněného důvodů podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nebylo

možno přiznat žádné opodstatnění, Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm.

e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné. Za podmínek § 265r odst. 1 písm.

a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání, aniž by k tomu zákon vyžadoval

souhlasu stran (srov. § 265r odst. 1 písm. c/ tr. ř.).

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr.

ř.).

V Brně dne 8. 2. 2017

JUDr. Eduard Teschler

předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.