Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tz 8/2018

ze dne 2018-09-26
ECLI:CZ:NS:2018:3.TZ.8.2018.1

3 Tz 8/2018-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal ve neveřejném zasedání konaném dne 26. 9. 2018 v senátě

stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti v neprospěch

obviněných 1) I. R., 2) T. J., 3) D. M., 4) J. N., dříve N. proti pravomocnému

usnesení Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího, ze dne 14. 9. 2017, sp.

zn. 2 To 35/2017, jímž rozhodl v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. 1 T 5/2015, a podle § 268 odst. 1 tr. ř., § 274 tr. ř. rozhodl t a

k t o :

Podle § 268 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnost pro porušení zákona zamítá.

1) obžalovaný I. R. dne 27. 3. 2012 v době od 16.44 hod. do 17.14 hod. v P. v ulici C. na pokoji č. 26 hotelu V. H. P. I. R. v přítomnosti T. J., jako osoba, která nebyla

oprávněna seznamovat se s informacemi, které byly utajované podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“),

záměrně, v průběhu jednání s D. M., z dříve získaných obecných informací od J. N. (dříve N.) a P. B., dovozuje, že existuje písemný materiál utajovaný podle

zákona o ochraně utajovaných informací P. N. některým z bezpečnostních orgánů

nebo zpravodajských služeb státu, který se dotýká aktivit I. R. a T. J. souvisejících s jejich působením a vlivem na státní orgány, státní instituce a

společnosti s majetkovou účastí státu, z něhož mají mít osobní prospěch, a

který může obsahovat i údaje o odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,

navedl a instruoval D. M., aby dne 27. 3. 2012 v 17.30 hod. uskutečnil schůzku

s J. N. (dříve N.), na které by s cílem s těmito údaji posléze seznámit I. R. a

T. J., od ní vyzvěděl utajované informace o tom, který z bezpečnostních orgánů

nebo zpravodajských služeb státu písemný materiál vypracoval, o jaký písemný

materiál se jedná a jaké konkrétní skutečnosti tento písemný materiál obsahuje,

když I. R. s J. N. (dříve N.) dříve předem telefonicky dohodl místo, čas a

podrobnosti této schůzky, načež D. M. se dne 27. 3. 2012 od 17.30 hod. v P. –

H., v H. p. na adrese L. setkal s J. N. (dříve N.), od které vyzvěděl, že P. N. byla dne 21. 3. 2012 doručena utajovaná informace ředitele Bezpečnostní

informační služby datovaná dnem 20. 3. 2012 se stupněm utajení – podle nařízení

vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, přílohy

č. 18 poř. č. 4 – Důvěrné, se dvěma utajovanými přílohami – Analytickými

zprávami Bezpečnostní informační služby, obsahujícími utajované informace, a

vyzvěděl od ní také samotný obsah těchto utajovaných informací, přičemž D. M. posléze tyto utajované informace dne 27. 3. 2012 v době od 17.44 hod. do 19.47

hod. nejprve telefonicky sdělil I. R., který s nimi obratem seznámil T. J., a

poté osobně v P. v ulici C. na pokoji č. 26 hotelu V. H. P. o těchto

skutečnostech informoval I. R. a T. J., kdy tito tak získali utajované

informace přesně rozvedené v utajované příloze č. 1, stranách 1 až 5 utajované

informace ředitele Bezpečnostní informační služby datované dnem 20. 3. 2012 a v

utajované příloze č. 2, straně 2 utajované informace ředitele Bezpečnostní

informační služby datované dnem 20. 3.

2012, v důsledku čehož mohli učinit

opatření k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti

s majetkovou účastí státu a ztížit tak Bezpečnostní informační službě získávání

informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné

ekonomické zájmy České republiky, popřípadě týkající se organizovaného zločinu,

a dále mohlo dojít k ohrožení osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní

informační služby, což v konečném důsledku mohlo ohrozit bezpečnostní operace

nebo činnost Bezpečnostní informační služby podle § 3 odst. 4 písm. d) zákona o

ochraně utajovaných informací,

2) obžalovaný D. M.

dne 27. 3. 2012 od 17.30 hod. v P. – H., v H. p. na adrese L., záměrně, jako

osoba, která nebyla oprávněna seznamovat se s informacemi, které byly utajované

podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně

utajovaných informací“), na základě informací od I. R. a T. J. vědom si, že

existuje písemný materiál utajovaný podle zákona o ochraně utajovaných

informací předložený P. N. některým z bezpečnostních orgánů nebo zpravodajských

služeb státu, který se dotýká aktivit I. R. a T. J. souvisejících s jejich

působením a vlivem na státní orgány, státní instituce a společnosti s

majetkovou účastí státu, z něhož mají mít osobní prospěch, a který případně

obsahuje i údaje o odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, s cílem s

těmito údaji posléze seznámit I. R. a T. J., se setkal s J. N. (dříve N.), od

které vyzvěděl, že P. N. byla dne 21. 3. 2012 doručena utajovaná informace

ředitele Bezpečnostní informační služby datovaná dnem 20. 3. 2012 se stupněm

utajení – podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam

utajovaných informací, přílohy č. 18 poř. č. 4 – Důvěrné, se dvěma utajovanými

přílohami – Analytickými zprávami Bezpečnostní informační služby, obsahujícími

utajované informace, a vyzvěděl od ní také samotný obsah těchto utajovaných

informací, přičemž tyto utajované informace posléze dne 27. 3. 2012 v době od

17.44 hod. do 19.47 hod. nejprve telefonicky sdělil I. R., který s nimi obratem

seznámil T. J., a poté osobně v P. v ulici C. na pokoji č. 26 hotelu V. H. P. o

těchto skutečnostech informoval I. R. a T. J., kdy tito získali utajované

informace přesně rozvedené v utajované příloze č. 1, stranách 1 až 5 utajované

informace ředitele Bezpečnostní informační služby datované dnem 20. 3. 2012 a v

utajované příloze č. 2, straně 2 utajované informace ředitele Bezpečnostní

informační služby datované dnem 20. 3. 2012, v důsledku čehož mohli učinit

opatření k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti

s majetkovou účastí státu a ztížit tak Bezpečnostní informační službě získávání

informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné

ekonomické zájmy České republiky, popřípadě týkající se organizovaného zločinu,

a dále mohlo dojít k ohrožení osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní

informační služby, což v konečném důsledku mohlo ohrozit bezpečnostní operace

nebo činnost Bezpečnostní informační služby podle § 3 odst. 4 písm. d) zákona o

ochraně utajovaných informací,

3) obžalovaná J. N.

dne 27. 3. 2012 od 17.30 hod. v P. – H., v H. p. na adrese L., přesto, že byla

držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně

utajení Vyhrazené, a byla poučena ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon o ochraně

utajovaných informací“), záměrně, poté, kdy se dosud nezjištěným způsobem

dozvěděla, že P. N. byla dne 21. 3. 2012 doručena utajovaná informace ředitele

Bezpečnostní informační služby datovaná dnem 20. 3. 2012 se stupněm utajení –

podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných

informací, přílohy č. 18 poř. č. 4 – Důvěrné, se dvěma utajovanými přílohami –

Analytickými zprávami Bezpečnostní informační služby, obsahujícími utajované

informace, znalá obsahu této informace utajované podle zákona o ochraně

utajovaných informací, se záměrem, aby tato utajovaná informace byla posléze D.

M. předána I. R. a T. J., vědoma si toho, že žádná z těchto tří osob není

oprávněna seznamovat se s informacemi určenými předsedovi vlády, které byly

utajované podle zákona o ochraně utajovaných informací, se setkala s D. M.,

kterému sdělila, že P. N. byla dne 21. 3. 2012 doručena utajovaná informace

ředitele Bezpečnostní informační služby datovaná dnem 20. 3. 2012 se stupněm

utajení – podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam

utajovaných informací, přílohy č. 18 poř. č. 4 – Důvěrné, se dvěma utajovanými

přílohami – Analytickými zprávami Bezpečnostní informační služby, které

obsahují zpravodajské informace přesně rozvedené v utajované příloze č. 1,

stranách 1 až 5 utajované informace ředitele Bezpečnostní informační služby

datované dnem 20. 3. 2012 a v utajované příloze č. 2, straně 2 utajované

informace ředitele Bezpečnostní informační služby datované dnem 20. 3. 2012, a

sdělila mu obsah těchto utajovaných informací, přičemž D. M. tyto podle zákona

utajované informace přesně rozvedené v utajované příloze č. 1, stranách 1 až 5

utajované informace ředitele Bezpečnostní informační služby datované dnem 20.

3. 2012 a v utajované příloze č. 2, straně 2 utajované informace ředitele

Bezpečnostní informační služby datované dnem 20. 3. 2012 posléze dne 27. 3.

2012 v době od 17.44 hod. do 19.47 hod. nejprve telefonicky sdělil I. R., který

s nimi obratem seznámil T. J. a poté osobně v P. v ulici C. na pokoji č. 26

hotelu V. H. P. o těchto skutečnostech informoval I. R. a T. J., v důsledku

čehož tito mohli učinit opatření k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní

instituce a společnosti s majetkovou účastí státu a ztížit tak Bezpečnostní

informační službě získávání informací o činnostech, jejichž důsledky mohou

ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky, popřípadě

týkající se organizovaného zločinu, a dále mohlo dojít k ohrožení osob

jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby, což v konečném důsledku

mohlo ohrozit bezpečnostní operace nebo činnost Bezpečnostní informační služby

podle § 3 odst. 4 písm. d) zákona o ochraně utajovaných informací.

Tím spáchali obž. I. R. přečin ohrožení utajované informace podle ust. § 317

odst. 1 tr. zákoníku, účastenstvím ve formě návodu podle § 24 odst. 1 písm. b)

tr. zákoníku, obž. D. M. přečin ohrožení utajované informace podle ust. § 317

odst. 1 tr. zákoníku a obž. J. N. zločin ohrožení utajované informace podle

ust. § 317 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

Za tyto trestné činy byli odsouzeni obž. I. R. podle § 317 odst. 1 tr.

zákoníku, za užití § 58 odst. 1 tr. zákoníku, k trestu odnětí svobody v délce 9

měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 18 měsíců;

obž. D. M. podle § 317 odst. 1 tr. zákoníku, za užití § 58 odst. 1 tr.

zákoníku, k trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců, jehož výkon byl podmíněně

odložen na zkušební dobu v délce 18 měsíců; obž. J. N. podle § 317 odst. 2 tr.

zákoníku, za užití § 58 odst. 1 tr. zákoníku, k trestu odnětí svobody v délce

18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 3 let.

Vedle tohoto trestu byl obž. J. N. uložen podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku trest

zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu zaměstnání, povolání, funkce, ke

které je třeba zvláštního povolení, s nímž je spojen přístup k utajovaným

informacím, na dobu 3 let.

Naproti tomu byl obžalovaný T. J. zproštěn podle § 226 písm. a) tr. ř. obžaloby

státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – pobočky v

Ostravě ze dne 5. 2. 2016, sp. zn. 4 VZV 8/2014, pro přečin ohrožení utajované

informace podle § 317 odst. 1 tr. zákoníku, účastenstvím ve formě návodu podle

§ 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, jehož se měl obžalovaný dopustit tím, že

dne 27. 3. 2012 v době od 16.44 hod. do 17.14 hod. v P. v ulici C. na pokoji č. 26 hotelu V. H. P. I. R. a T. J., jako osoby, které nebyly oprávněny seznamovat

se s informacemi, které byly utajované podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací”), záměrně, v průběhu

jednání s D. M., z dříve získaných obecných informací od J. N. (dříve N.) a P. B. dovozujíce, že existuje písemný materiál utajovaný podle zákona o ochraně

utajovaných informací předložený P. N. některým z bezpečnostních orgánů nebo

zpravodajských služeb státu, který se dotýká aktivit I. R. a T. J. souvisejících s jejich působením a vlivem na státní orgány, státní instituce a

společnosti s majetkovou účastí státu, z něhož mají mít osobní prospěch, a

který může obsahovat i údaje o odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,

navedli a instruovali D. M., aby dne 27. 3. 2012 v 17.30 hod. uskutečnil

schůzku s J. N. (dříve N.), na které by s cílem s těmito údaji posléze seznámit

I. R. a T. J. od ní vyzvěděl utajované informace o tom, který z bezpečnostních

orgánů nebo zpravodajských služeb státu písemný materiál vypracoval, o jaký

písemný materiál se jedná a jaké konkrétní skutečnosti tento písemný materiál

obsahuje, když I. R. s J. N. (dříve N.) dříve předem telefonicky dohodl místo,

čas a podrobnosti této schůzky, načež D. M. se dne 27. 3. 2012 od 17.30 hod. v

P. – H., v H. p. na adrese L. setkal s J. N. (dříve N.), od které vyzvěděl, že

P. N. byla dne 21. 3. 2012 doručena utajovaná informace ředitele Bezpečnostní

informační služby datovaná dnem 20. 3. 2012 se stupněm utajení – podle nařízení

vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, přílohy

č. 18 poř. č. 4 – Důvěrné, se dvěma utajovanými přílohami – Analytickými

zprávami Bezpečnostní informační služby, obsahujícími utajované informace, a

vyzvěděl od ní také samotný obsah těchto utajovaných informací, přičemž D. M. posléze tyto utajované informace dne 27. 3. 2012 v době od 17.44 hod. do 19.47

hod. nejprve telefonicky sdělil I. R., který s nimi obratem seznámil T. J., a

poté osobně v P. v ulici C. na pokoji č. 26 hotelu V. H. P. o těchto

skutečnostech informoval I. R. a T. J., kdy tito tak získali utajované

informace přesně rozvedené v utajované příloze č. 1, stranách 1 až 5 utajované

informace ředitele Bezpečnostní informační služby datované dnem 20. 3. 2012 a v

utajované příloze č. 2, straně 2 utajované informace ředitele Bezpečnostní

informační služby datované dnem 20. 3.

2012, v důsledku čehož mohli učinit

opatření k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti

s majetkovou účastí státu a ztížit tak Bezpečnostní informační službě získávání

informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné

ekonomické zájmy České republiky, popřípadě týkající se organizovaného zločinu,

a dále mohlo dojít k ohrožení osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní

informační služby, což v konečném důsledku mohlo ohrozit bezpečnostní operace

nebo činnost Bezpečnostní informační služby podle § 3 odst. 4 písm. d) zákona o

ochraně utajovaných informací, neboť nebylo prokázáno, že by se stal skutek,

pro nějž je obžalovaný stíhán.

K odvolání obžalovaných I. R., D. M. a J. N., jakož i státního zástupce, který

podal odvolání do výroku o trestu u obžalovaných I. R., D. M. a J. N. v jejich

neprospěch a dále do výroku o vině u obž. T. J., a to rovněž v jeho neprospěch,

rozhodl Vrchní soud v Praze pod sp. zn. 2 To 35/2017 ve veřejném zasedání

konaném dne 14. 9. 2017 tím způsobem, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d)

tr. ř. z podnětu všech podaných odvolání napadený rozsudek v celém rozsahu

zrušil a věc se podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil soudu prvního stupně k novému

rozhodnutí.

Ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch

obžalovaných I. R., T. J., D. M. a J. N., dříve N., proti pravomocnému usnesení

Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího, ze dne 14. 9. 2017 sp. zn. 2 To

35/2017, jímž byl podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. z podnětu

podaných odvolání napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2017,

sp. zn. 1 T 5/2015, v celém rozsahu zrušen a věc se podle § 259 odst. 1 tr. ř.

vrací soudu prvního stupně k novému rozhodnutí. Dále rekapituloval úvahy

odvolacího soudu, které jej vedly k jeho rozhodnutí a následně rozvedl, v čem

spočívá porušení zákona.

Pojem „jiné trestní věci“ je v aktuálně účinném trestním řádu používán pouze v

ust. § 88 odst. 6 tr. ř. a § 158d odst. 10 tr. ř., aniž by byl v těchto nebo v

jiném ustanovení vymezen či definován. Podle § 20 odst. 1 tr. ř. platí, že

proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích

pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího

trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O

jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup

vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Podle § 23 odst. 1 tr. ř.

platí, že k urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o

některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze

společného řízení. Podle § 23 odst. 3 tr. ř. platí, že jsou-li tu podmínky

společného řízení, může soud spojit k společnému projednání a rozhodnutí věci,

v nichž byly podány samostatné obžaloby. Tato ustanovení upravují řízení před

soudem, kdy trestní řád neobsahuje žádnou úpravu pro přípravné řízení. Proto se

citovaná ustanovení analogickým způsobem aplikují i v postupu před zahájením

trestního stíhání a ve vyšetřování. Z analogické aplikace vyplývá nutnost v

postupu před zahájením trestního stíhání na místo obviněného uvažovat o osobě

podezřelé v tzv. materiálním smyslu, tedy o osobě, vůči níž směřuje důvodné

podezření z trestného činu, které je předmětem prověřování, je-li taková osoba

známa. Trestní řád v citovaných ustanoveních § 20 tr. ř. a § 23 tr. ř. výslovně

pracuje s pojmem trestný čin, ze zásady obžalovací vyjádřené v § 176 odst. 2

tr. ř. a § 220 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že u jedné osoby je možné rozhodnout o

vyloučení věci ze společného řízení nebo naopak o spojení věci ke konání

společného řízení jen ve vztahu ke skutku, který je předmětem trestního

stíhání, resp. před zahájením trestního stíhání ve vztahu ke skutkovým

okolnostem, které jsou předmětem prověřování. V případech jednočinného souběhu

trestných činů není možné vyloučit ze společného řízení věc jen některého z

trestných činů, jehož znaky mají být naplněny spolu se znaky dalších trestných

činů u jednoho skutku, neboť předmětem trestního stíhání a potažmo i trestního

řízení je obecně skutek, ne trestný čin. Závěry o tom, zda určitý skutek

vykazuje znaky jednoho trestného činu či více trestných činů a v kterých, se

mohou v průběhu trestního řízení lišit, kdy soud není vázán právním posouzením

skutku žalovaného státním zástupcem, ale je povinen o takovém skutku

rozhodnout. Proto používá pojem skutku, a nikoli trestného činu.

V případě trestního řízení, které se dotýká více osob, je možné rozhodnout o

vyloučení věci ze společného řízení nebo o spojení věci ke konání společného

řízení ohledně téhož skutku i jen ve vztahu k některé z osob, které se na jeho

spáchání měly podílet. Obecně lze konstatovat, že za situace, kdy je trestní

řízení vedeno ve vztahu k nikoli pouze jednomu skutku spáchanému nikoli pouze

jednou osobou, mohou vznikat různé situace, kdy řízení o více osobách, více

skutcích, ale i o jednotlivých částech skutku jediného (např. u pokračování v

trestném činu) je vedeno ve společném řízení ve smyslu § 20 tr. ř., z něhož

může být řízení o některém skutku nebo ve vztahu k některé osobě či osobám

vyloučeno, nebo naopak původně samostatně vedená trestní řízení mohou být

spojena do společného řízení. Taková rozhodnutí upravující postup řízení však

nemohou mít za následek změnu povahy opatřených důkazů, které pokud výslovně

trestní řád nestanoví něco jiného, nemohou být považovány za opatřené v jiné

trestní věci.

Trestní řízení (prověřování), které v posuzované trestní věci předcházelo

zahájení trestního stíhání obžalovaných, bylo zahájeno policejním orgánem dne

6. 1. 2012 pro prvotní podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední

osoby podle § 329 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit L. G. společně s dalšími

dosud neustanovenými úředními osobami a dále pro podezření ze spáchání

trestných činů zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné

soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku či dalších

hospodářských trestných činů, trestného činu legalizace výnosů z trestné

činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, kterých

se měli dopustit R. J. a T. H. společně s dalšími dosud neustanovenými osobami,

jakož i pro podezření ze spáchání zločinu účasti na organizované zločinecké

skupině podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku těmito osobami. Poté vyplynulo

podezření z další trestné činnosti, a to jednak páchané shodnými osobami

podezřelých a jednak osobami nově podezřelými, přičemž u nich byla dána

objektivní nebo subjektivní souvislost, a proto byly i takové skutečnosti

prověřovány v téže věci v rámci vedeného společného řízení ve smyslu § 20 odst.

1 tr. ř. per analogiam. V rámci takto vedeného prověřování bylo také dne 9. 3.

2012 povoleno sledování soudkyní Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nt

5844/2012/V V 105/2012, kdy ze záznamů pořízených při tomto sledování byly

získány důkazy o trestné činnosti obžalovaných ve vztahu k neoprávněnému

nakládání s utajovanými informacemi.

Později byla věc, jejímž předmětem byly právě okolnosti neoprávněného

nakládání s utajovanými informacemi ze strany obžalovaných, vyloučena ze

společného řízení podle § 23 odst. 1 tr. ř. per analogiam, neboť v takové věci,

na rozdíl od dalších skutkových okolností, které byly předmětem společného

řízení a k jejichž objasnění bylo třeba provést ještě další úkony trestního

řízení, byly dány podmínky pro rozhodnutí o trestním stíhání. Takové rozhodnutí

o způsobu vedení trestního řízení však nemůže znamenat, že důkazy, které byly

opatřeny či provedeny v době před vyloučením věci ze společného řízení, nebyly

opatřeny či provedeny v souladu se zákonem v dané trestní věci, že by měly být

opakovány nebo že by na ně mělo být nahlíženo, jako že pocházejí z jiné trestní

věci. Právní názor odvolacího soudu, podle něhož se otázka, zda se jedná či

nejedná o stejnou trestní věc, posuzuje podle odůvodnění povolení ke sledování

osob a věcí, tedy zda v tomto odůvodnění již byly uvedeny skutkové okolnosti,

které se později staly obsahem stíhaného skutku, nemá oporu v žádném ustanovení

trestního řádu. Předmětné sledování bylo povoleno v rámci společného řízení,

když i další trestný čin, ve vztahu k němuž byly sledováním opatřeny důkazy,

vykazoval zákonné znaky, které jsou vyžadovány pro povolení takového sledování.

Neexistuje tedy žádné ustanovení trestního řádu, které by zakazovalo provést

důkaz záznamem pořízeným při sledování, které bylo povoleno v době konání

společného řízení, a to za situace, že i právní posouzení skutku, který byl po

vyloučení věci ze společného řízení stíhán samostatně, by umožňovalo povolení

takového sledování. Požadavek odvolacího soudu na posuzování použitelnosti

takového důkazu na základě obsahu odůvodnění povolení sledování nemá žádnou

oporu v trestním řádu.

K použitelnosti záznamu pořízeného při sledování v jiné trestní věci odcitoval

zákonné znění § 158d tr. ř. a rozvedl, že sledování osob a věcí je operativní

úkon prováděný policejním orgánem, jehož podstatou je vždy získávání poznatků o

osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými

prostředky. Z důvodu získání důkazu, jehož obsah by byl zachycen objektivním

způsobem, se zpravidla sledování osob a věcí provádí za současného

(utajovaného) pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (např.

datové nebo jiné technické povahy). K takovému sledování je třeba ve smyslu §

158d odst. 2 tr. ř. písemné povolení státního zástupce, které ve výjimečných

případech za splnění dalších podmínek může být vydané i následně. Pokud však má

být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství

nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za

použití technických prostředků je zákonem ve smyslu § 158d odst. 3 tr. ř.

vyžadováno předchozí písemné povolení soudce. Takové sledování vázané na

povolení soudce je spojeno výhradně s použitím technických prostředků, což

implicitně znamená, že při sledování jsou právě při použití technických

prostředků také pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy. Z těchto důvodů

je třeba legislativní odkaz na odstavec 2 obsažený v § 158d odst. 10 tr. ř.

vykládat ne jako odkaz na sledování povolené státním zástupcem, ale jako odkaz

na sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné

záznamy, neboť právě použitelnost takového záznamu v jiné trestní věci dané

ustanovení řeší. Tímto způsobem také bylo předmětné ustanovení v dosavadní

praxi vykládáno a z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že takový výklad je v

souladu se zákonem i ústavně konformní. V tomto směru lze poukázat např. na

usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 1518/13, kterým byla

odmítnuta jako zjevně neopodstatněná ústavní stížnost stěžovatele, jenž namítal

také nepřípustnost použití záznamů opatřených prostřednictvím sledování

povoleného soudem v jiné trestní věci, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 12.

11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14, konkrétně na bod 19. jeho odůvodnění. Pro

úplnost lze dodat, že posléze citované rozhodnutí Ústavního soudu se zabývá

přímo záznamy pořízenými v posuzované trestní věci při sledování povoleném

soudkyní Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2012.

Obecně pak platí, že na použitelnost důkazů v trestním řízení je třeba nahlížet

perspektivou zásadní přípustnosti, která je obsažena v § 89 odst. 2 tr. ř.

Podle tohoto ustanovení za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění

věci, k čemuž je třeba z hlediska logického výkladu doplnit, že tato obecná

zásada platí, nestanoví-li trestní řád něco jiného, a to buď výslovně, nebo

prostřednictvím konkrétně stanoveného postupu při opatření a provedení určitého

důkazního prostředku a důkazu. Jako příklady výslovného stanovení limitů

použití důkazů lze nad rámec ustanovení § 158d odst. 10 tr. ř. uvést § 89 odst.

3 tr. ř. – důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení

lze použít jen proti osobě, která takové donucení nebo hrozby donucení použila,

§ 8 odst. 2 tr. ř. – údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, údaje z

evidence investičních nástrojů a zaknihovaných cenných papírů; v řízení o

trestném činu podle § 180 tr. zákoníku může orgán činný v trestním řízení

vyžadovat individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické

účely; v trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části

majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání

předseda senátu žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení daně z

příjmů pro účely posouzení splnění podmínek pro uložení tohoto ochranného

opatření nebo pro účely zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle

tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu;

podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané

při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon; – údaje získané při

správě daní nelze použít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci

byly vyžádány, § 88 odst. 6 tr. ř. – v jiné trestní věci, než je ta, v níž byl

odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz

užít tehdy, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený

v odstavci 1 – tj. je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 8 let a pro

tam taxativně vyjmenované trestné činy, zejména nutno zdůraznit trestné činy

zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné

dražbě podle § 256 tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329

tr. zákoníku, nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje

vyhlášená mezinárodní smlouva, nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané

stanice.

Za příklad konkrétně stanoveného postupu při opatření a provedení určitého

důkazního prostředku a důkazu lze považovat zejména postup při vyslýchání osob

(obviněných a svědků), jakož i znalecké zkoumání. Právo obviněného vyslýchat

nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dále právo obviněného vznést námitky

proti osobě znalce, jeho odbornému zaměření a proti formulaci otázek položených

znalci znemožňují, aby protokoly o výsleších obviněného, svědka, znalce, jakož

i znalecký posudek bylo možné bez dalšího provést jako důkaz v jiném trestním

řízení.

Trestní řád nicméně v ostatních případech nemá žádné výslovné ustanovení, které

by stanovilo, zda a jakým způsobem lze užít důkazní prostředek k důkazu v jiné

trestní věci, než té, v níž byl opatřen. Toto se týká především listinných

důkazů (včetně protokolů o úkonech zajišťující povahy v podobě domovní

prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků, osobní prohlídce, protokolů o

ohledání) a věcných důkazů. Týká se to rovněž i důkazů opatřených předstíraným

převodem podle § 158c tr. ř., použitím agenta podle § 158e tr. ř., ale i údajů

o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství

anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovatelských dat podle §

88a tr. ř. ve vztahu k nimž Komentář trestního řádu, na který napadené usnesení

odvolacího soudu odkazuje, zjevně nesprávně uvádí, že existuje úprava pro

jejich použití v jiné trestní věci. Bylo by nepochybně nelogické, absurdní a

jdoucí proti dosavadní rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení

dovozovat, že listinné důkazy zajištěné v jedné trestní věci není možné použít

jako důkaz v jiné trestní věci, nebo že střelnou zbraň zajištěnou v trestní

věci podezření z nedovoleného ozbrojování není možné užít k důkazu v jiné

trestní věci spočívající v podezření z násilného trestného činu spáchaného

právě takovou zbraní, a to jen proto, že trestní řád u takových důkazů

zajištěných v jedné trestní věci výslovně použitelnost v jiné trestní věci

nestanoví.

Jediným logicky smysluplným výkladem, který současně vychází z účelu trestního

řádu, ze základních zásad trestního řízení i z ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř.,

je vycházet ze zásadní použitelnosti důkazů opatřených v jedné trestní věci i

trestních věcech jiných, pokud trestní řád nestanoví opak výslovně (jako tomu

je v § 89 odst. 3 tr. ř. a § 8 odst. 2 tr. ř.) nebo konkrétně stanovenou

procedurou opatření a provádění některých typů důkazů (výslechy osob, znalecké

zkoumání). Pokud trestní řád k opatření určitého důkazu stanoví konkrétní

kvalifikační limity, jako tomu je u odposlechu a záznamu telekomunikačního

provozu podle § 88 tr. ř., kde jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo

na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovatelských dat podle § 88a tr.

ř., operativně pátracích prostředků podle § 158b až § 158f tr. ř., je na místě

ze zásady zákonnosti a zásady přiměřenosti dovozovat, že takové limity musí být

splněny i v jiné trestní věci, v níž by měly být takové důkazní prostředky

užity k důkazu.

Další výhrady odvolacího soudu směřují do hodnotící činnosti soudu prvního

stupně (hodnocení společenské škodlivosti, hodnocení neveřejnosti získaných

utajovaných informací, míry neoprávněného vyzrazení utajovaných informací a

způsobilosti informací zapříčinit následek trestného činu), které se netýkají

správnosti zjištění skutkového stavu věci. Takové povahy není ani výhrada vůči

neodůvodněnému užití moderačního ustanovení podle ust. § 58 odst. 1 tr.

zákoníku při ukládání trestu odnětí svobody, jakož i nezdůvodnění uložení

trestu zákazu činnosti. Doplnění dokazování, které odvolací soud uložil, mohl

sám provést ve veřejném zasedání, neboť skutková zjištění soudu prvního stupně

rozhodně nebyla tak nedostatečná, že by bylo nutné hlavní líčení opakovat nebo

provádět rozsáhlé a obtížně proveditelné doplnění dokazování. Odvolací soud

mohl sám bez větších obtíží provést důkaz listinou předloženou obhájcem

obžalované J. N. nazvanou Základní fakta z mediální analýzy. Pokud to odvolací

soud považoval z hlediska řádného zjištění skutkového stavu za nezbytné, mohl i

sám případně vyžádat u Národního bezpečnostního úřadu odborné vyjádření k

zodpovězení stejných otázek, které byly předmětem sdělení BIS ze dne 21. 10.

2013 a 25. 4. 2014, a k provedení analýzy inkriminované zprávy BIS a jejích

příloh, a to v souvislosti s výše uvedenou mediální analýzou předloženou

obhajobou, pokud by odvolací soud u Národního bezpečnostního úřadu zjistil, že

takové odborné vyjádření vůbec může podat, jakož i následně dokazování doplnit

provedením odborného důkazu ve veřejném zasedání k důkazu. Takové doplnění

dokazování by zcela jistě nebylo nahrazováním činnosti soudu prvního stupně.

Pro úplnost se vyjádřil k otázkám souvisejícím se zákonnými znaky žalovaných

trestných činů a ke společenské škodlivosti. Podstatou jednání, které je

obžalovaným kladeno za vinu, je vyzvídání, resp. vyzrazení informace utajované

podle jiného právního předpisu, kterým je zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZOUI“). Podle § 2 písm. a) ZOUI se utajovanou informací

rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v

souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu

České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v

seznamu utajovaných informací. Je tedy třeba důsledně rozlišovat utajovanou

informaci a její nosič. V případě předmětné zprávy BIS je utajovanou informací

vše, co bylo v předmětné zprávě obsaženo. Z hlediska naplnění znaku vyzvídání

či vyzrazení utajované informace je pak nerozhodné, zda údaje ze zprávy obž. J.

N. obž. D. M. sdělila zcela nebo jen částečně, jakož i to, jakou formou to

učinila – zda ho nechala do písemnosti nahlédnout nebo zda mu svými slovy

reprodukovala její obsah. Konkrétní rozsah a způsob neoprávněného sdělení

utajovaných informací obsažených v předmětné zprávě BIS jsou tedy z hlediska

naplnění formální stránky trestného činu nerozhodné. Ze záznamu pořízeného při

sledování je nepochybné, že ke sdělení (a tedy k vyzrazení a vyzvědění)

utajovaných informací ze zprávy došlo, jak to vyplývá z navazující telefonické

komunikace obž. D. M. s obž. I. R.

Ve věci lze rozlišit určitou subjektivní rovinu zájmů obž. I. R. a objektivní

rovinu zájmů BIS. Je nepochybné, že pro obž. I. R. mělo význam, aby vůbec

zjistil, jakou zprávou disponuje p. v., kdo je původcem takové zprávy, nakolik

se zpráva týká jeho aktivit, jeho osobně či jiných osob působících v jeho

zájmu, jakož i v neposlední řadě, co je konkrétním obsahem takové zprávy. Pro

obž. I. R. bylo důležité zjistit, zda a jaká složka státu z oblasti zajišťování

bezpečnosti státu se o jeho aktivity zajímá, jakým způsobem je hodnotí, např.

zda je považuje za protiprávní a zda plánuje či navrhuje v tomto směru přijmout

další opatření. Již samotné zjištění, že autorem zprávy je BIS, a ne orgán

Policie České republiky bylo z tohoto pohledu pro obž. I. R. přínosem, což je

zjevné z telefonického rozhovoru s obž. D. M. Tento obžalovaný jako advokát

obž. I. R. měl zjevně o jeho aktivitách dostatečné informace, kdy BIS jako

původce zprávy pro předsedu vlády mohl vyhodnotit jako subjekt, od něhož

neplyne žádné vážnější nebezpečí. Obdobně to pak platí i pro samotný obsah

zprávy, jehož zjištění umožnilo obž. I. R. posoudit, zda zpracovatelé zprávy

zjistili ve vztahu k němu nějaké skutečnosti, které nebyly obecně známé,

případně, jejichž zjištění by obžalovanému a jeho aktivitám mohlo nějak uškodit.

Principem zpravodajských služeb je činnost v utajení, a proto osoby, na které

jsou úkony zpravodajských služeb zaměřeny, by zásadně neměly vědět, že se o ně

zpravodajská služba zajímá a případně s jakým výsledkem. Již vyzrazení prosté

skutečnosti, že se konkrétní zpravodajská služba zajímá o aktivity určité

osoby, předmětné osobě zpravidla ohrožuje úspěšné naplnění účelu zákona č.

153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších

zákonů. Takovým účelem podle § 2 citovaného zákona je získávání, shromažďování

a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných

ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky, kdy v konkrétním

případě připadají v úvahu informace zejména pro ochranu významných ekonomických

zájmů České republiky. Zpravodajské služby při své činnosti utajují (srov.

nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací,

ve znění pozdějších předpisů) nejen vyhodnocení a výstupy své zpravodajské

činnosti, ale mimo jiné i formy, metody a zásady zpravodajské činnosti,

zpravodajské prostředky a jejich použití, jakož i své informační zdroje.

Neoprávněné sdělení byť i jen části obsahu předmětné zprávy BIS obž. D. M. jako

osobě pracující pro obž. I. R. proto mělo pro tuto zpravodajskou službu význam

nejen z hlediska prostého vyzrazení výstupů její činnosti, ale i z hlediska

vyzrazení toho, že svoji činnost na obž. I. R. zaměřuje a že za tímto účelem

může používat různé zpravodajské prostředky a cíleně využívat informační

zdroje. Z obsahu vyhodnocení by mohla zasvěcená osoba poznat, zda takové

nástroje a případně i které konkrétně byly použity nebo z hlediska cílů

zpravodajské činnosti by použity být mohly, což do budoucna umožňuje přijmout

taková protiopatření, aby takové použití nástrojů zpravodajské služby nebylo

úspěšné.

Z toho všeho vyplývá i nepochybný závěr, že stíhané jednání bylo způsobilé

zapříčinit následek, resp. účinek trestného činu, vlastně bez ohledu na míru

neoprávněného vyzrazení utajovaných informací a bez ohledu na jejich obsah a

povahu. Objektem trestného činu ohrožení utajované informace podle § 317 tr.

zákoníku je zájem na ochraně utajovaných informací před nepovolanou osobou,

čímž je obecně chráněna bezpečnost, obranyschopnost, ekonomika a jiné významné

zájmy státu. Jednáním obžalovaných došlo k vyzrazení utajované informace obž.

I. R. zejména o tom, že jedna ze zpravodajských služeb státu se zabývá jeho

aktivitami a co k nim zjistila. K porušení zájmu chráněného trestním zákoníkem

tedy evidentně došlo, kdy utajovaná informace byla sdělena neoprávněné osobě, a

to osobě, jíž se přímo týkala a před níž měla být utajena nejvíce, čímž byly

porušeny zájmy státu z hlediska fungování jeho zpravodajské služby určené mimo

jiného k ochraně před závažnými ekonomickými škodami.

Skutečnosti rozebrané výše z hlediska naplnění zákonných znaků trestného činu

jsou zároveň i východiskem k úvahám o společenské škodlivosti případu. K již

uvedenému lze doplnit, že i přes určitou publicitu, které se této trestní věci

v hromadných sdělovacích prostředcích dostalo, a i přes nikoli nevýznamný

časový odstup od rozhodných událostí BIS nepřistoupila ve smyslu § 22 odst. 4

ZOUI ke zrušení nebo změně stupně utajení Důvěrné u předmětné zprávy, což by

byla povinna neprodleně učinit, pokud by pominul důvod pro utajení informace.

Neoprávněné vyzrazení zprávy tedy i nadále z pohledu dané zpravodajské služby

může způsobit prostou újmu zájmům České republiky ve smyslu § 3 odst. 4 písm.

d) ZOUI a § 4 písm. c) ZOUI v podobě ohrožení bezpečnostních operací nebo

činnosti zpravodajských služeb. Na základě výše uvedeného je na místě

dovozovat, že by konkrétní účinek měl podobu především vyzrazení metod a zásad

zpravodajské činnosti, zpravodajských prostředků nebo informačních zdrojů.

Z výše uvedeného je zjevné, že předmětný případ je natolik společensky

škodlivý, že je na místě v něm uplatnit trestní odpovědnost a trestněprávní

důsledky s ní spojené, neboť jiná případná opatření jsou zjevně nedostatečná. V

dané věci nebyla zjištěna žádná okolnost, která by míru společenské škodlivosti

snižovala na stupeň, který by byl nižší než nejméně závažné vyskytující se

případy ohrožení utajované informace.

Dále citoval zákonné znění § 254 odst. 1 tr. ř., § 258 odst. 1 tr. ř.

a § 259 odst. 1 tr. ř., kterými se Vrchní soud v Praze při svém rozhodování

důsledně neřídil, neboť důvody, pro něž prvostupňový rozsudek zrušil a věc

vrátil nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí, nemohou z hlediska

zákona objektivně obstát. Primárním důvodem pro zrušení rozsudku soudu prvního

stupně odvolacím soudem je jeho závěr o nejasnosti nebo neúplnosti skutkových

zjištění, resp. pochybnost o jejich správnosti na základě argumentace o údajné

procesní nepoužitelnosti důkazů, jež vyplynuly z prováděného sledování a

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu. Závěry soudu jsou z tohoto

pohledu i zmatečné, když v takové situaci shledal důvody pro zrušení napadeného

rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř., avšak nekonstatoval podstatné

vady řízení, které rozsudku předcházely, spočívající v porušení ustanovení,

jimiž se má zabezpečit objasnění věci ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.,

tedy podle názoru odvolacího soudu zpochybňované provedení záznamů pořízených

při sledování k důkazu. Usnesení odvolacího soudu je tak i vedle své

nesprávnosti vnitřně rozporné a jako celek pak vadné a ve svých důsledcích

nezákonné.

Pokud se týká samotných záznamů pořízených při sledování osob a věcí na základě

povolení soudkyně Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 0 Nt

5844/2012/V V 105/2012, jsou procesně použitelné v této trestní věci, v níž

byly pořízeny, a současně jsou použitelné i v každé další trestní věci, ve

které je vedeno trestní řízení o úmyslném trestném činu. Odvolací soud proto

pochybil, pokud svým excesivním výkladem dospěl v rozporu s dosavadní

rozhodovací praxí k opačnému závěru a na takovém podkladě založil závěr o

neúplnosti skutkových zjištění rozsudku soudu prvního stupně, resp. závěr o

pochybnostech o správnosti takových skutkových zjištění. Navíc v rozporu s ust.

§ 134 odst. 2 tr. ř. svůj právní názor jasně a zevrubně nevyložil a ani

dostatečně neodůvodnil, když svoji povinnost v tomto směru de facto obešel

odkazem na jeden z vydaných komentářů trestního řádu, jehož závěry jsou však

zpochybnitelné.

Další vady, které odvolací soud nalézacímu soudu vytýkal a které měly spočívat

v jeho nedostatečné hodnotící činnosti, resp. v nutnosti doplnění dokazování,

samy o sobě nezpochybňovaly správné zjištění skutkového stavu věci soudem

prvního stupně, nezpůsobovaly tak nejasnost či neúplnost skutkových zjištění

ani nevyvolávaly pochybnosti o správnosti skutkových zjištění, a proto ve

skutečnosti nebyly důvodem pro zrušení napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1

písm. b), c) tr. ř. A pokud takové důvody odvolací soud spatřoval, mohl

dokazování doplnit sám, neboť se nejednalo o nahrazování činnosti soudu prvního

stupně ve smyslu § 258 odst. 1 písm. c) tr. ř., a nebylo proto třeba hlavní

líčení opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtížně proveditelné doplnění

dokazování.

Za situace, kdy zásadní důvod, pro který ke kasaci rozhodnutí a vrácení věci

soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí došlo, podřazený pod

zrušovací ustanovení § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř., tedy procesní

nepoužitelnost záznamů pořízených při sledování osob a věcí, v této trestní

věci ve skutečnosti dán není. Je naopak na místě závěr, že odvolacímu soudu nic

nebránilo v tom, aby jím shledaná a již výše zmíněná další dílčí pochybení v

prvostupňovém rozsudku v rámci projednání věci ve veřejném zasedání sám

postupem podle ust. § 259 odst. 3 tr. ř. napravil a ve věci také znovu sám

rozhodl.

Lze tedy uzavřít, že usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne ze dne 14. 9.

2017, sp. zn. 2 To 35/2017, jako soudu odvolacího ve věci vedené u Městského

soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 5/2015, byl ve prospěch všech obviněných porušen

zákon v ustanoveních § 254 odst. 1 tr. ř., § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a

§ 259 odst. 1 tr. ř., neboť důvody ke zrušení prvostupňového rozsudku a vrácení

věci nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí zjevně dány nebyly.

Odvolací soud se na základě nesprávné právní úvahy, kterou navíc ponechal bez

zevrubnějšího odůvodnění, domáhá kompletní revize veškerých dosavadních

skutkových zjištění a dopouští se tedy svévolného a de facto nezákonného

postupu.

S ohledem na shora uvedené má za to, že rozhodnutí Nejvyššího soudu o této

stížnosti pro porušení zákona bude mít také podstatný význam do budoucna pro

další rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení, které potřebují mít

jistotu v otázce posuzování toho, co je „jiná trestní věc“, když tento pojem

není v trestním řádu výslovně vymezen a v otázce, použitelnosti a zákonných

podmínek použití záznamů pořízených při sledování osob a věcí povoleném soudem

a potažmo i jiných důkazů v jiné trestní věci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu by

se tak stalo nositelem významného výkladu objektivního práva.

V petitu stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby

Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením

Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího, ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 2 To

35/2017, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 5/2015, byl

porušen zákon ve prospěch obviněných I. R., T. J., D. M. a J. N. (dříve N.), a

to v ustanoveních § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a § 259 odst. 1 tr. ř. a v

řízení, kterému předcházelo, v ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost

těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v

rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí

předcházející, a shledal, že zákon nebyl porušen.

Odvolací vrchní soud na str. 10–11 svého rozhodnutí vyložil dva procesní okruhy

námitek, jež spolu úzce souvisí a týkající se jednak vyřešení otázky, zda se

jedná o jednu a tutéž trestní věc, jež by umožnila následnou aplikaci § 158d

odst. 3 tr. ř., když v případě opačném by nastoupil režim § 158d odst. 10 tr.

ř.

K okruhu námitek za zcela nedostatečné odůvodnění ve vztahu k posouzení otázky,

zda se jedná či nejedná o stejnou trestní věc, právem zde poukázal na

skutečnost, že se jedná o velmi stručné konstatování, když námitky týkající se

zcela jiného obsahu jednání obžalovaného I. R. popsaného též jako zcela odlišné

trestné činy vyvolávají pochybnosti o tom, zda se o jednu a tu samou trestní

věc jedná. Ostatně povinnost zabývat se touto otázkou vyplynula z jeho

přezkumné povinnosti v rámci odvolacího řízení, když to bylo obsahem odvolání

obžalovaného I. R. V této věci je vedeno trestní stíhání pro zcela konkrétně popsaný

skutek spáchaný jednotlivými obviněnými týkající se neoprávněného opatření si

zprávy Bezpečnosti a informační služby datované dne 20. 3. 2012 a doručené p. v. 21. 3. 2012, a to spáchání přečinu ohrožení utajované informace podle § 317

odst. 1, příp. odst. 2 tr. zákoníku. Již jen tato zcela odlišná právní

kvalifikace a odlišné prověřované jednání, jež bylo původně důvodem pro vydání

předmětných povolení, vzbuzují oprávněné pochyby v tom směru, zda nejde o zcela

jinou trestní věc, která má být propojena výlučně osobou obž. I. R. Jedná se o

typický případ, kdy v rámci prověřování jedné trestné činnosti vyjde v případě

najevo jiná trestná činnost páchaná touž osobou, zde dokonce posléze i dalšími

osobami, avšak jde o jednání zcela odlišné, jež ostatně našlo odraz v tom, že

probíhá oddělené trestní stíhání. Požadavek vrchního soudu v tomto směru, aby

bylo režimem podle § 9 odst. 1 tr. ř. jasným a náležitě vyargumentovaným

způsobem vyřešeno, v jakém procesním postavení je nutno na tuto otázku

nahlížet, se nejeví nezákonným, ale zcela přiměřeným požadavkem. Soud prvního

stupně se na str. 17 i.f. vyjádřil, že jde o výsek šířeji prošetřované trestné

činnosti více osob, majících vazbu na obž. I. R. s tím, že pokud byla tato část

posléze samostatně žalována, tak to neznamená, že jde o jinou trestní věc. Dále

na str. 18 hovoří o obsahu prvotního podezření ve vztahu k osobě obž. I. R. Bližší argumentace zde uvedena není. Sám stěžovatel hovoří o prvotním

prověřování vůči osobám odlišným (L. G., T. H. a R. J.), kdy dále bylo zjištěno

zapojení dalších osob, jejichž činnost spolu subjektivně a objektivně souvisela

a bylo vedeno společné řízení ve smyslu § 20 tr. ř. Nicméně se bližší informace

o těchto souvislostech ve spise nenacházejí, soudní řízení zjevně probíhají

odděleně. Právní kvalifikace prvotně prověřovaného jednání se týkala právní

kvalifikace přečinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné

soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku, případně kvalifikace ve

smyslu přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, případně podezření ze spáchání zločinu

účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku. Mělo jít o jednání těchto osob v souvislosti s veřejnými zakázkami, které

nejsou předmětem tohoto trestního řízení, když jde o zcela odlišná jednání,

která jsou pouze později propojena v rámci návaznosti na osobu obviněného I.

K druhé části argumentace, ve smyslu námitek ohledně § 158d odst. 3 tr.

ř. a § 158d odst. 10 tr. ř., je možno shledat námitky také nedůvodnými. V

obecné rovině je možno uvést, že v § 158d tr. ř., sledování osob a věcí, jsou

upraveny celkem tři způsoby sledování osob (a věcí), když v tomto směru je

možno poukázat na příslušné pasáže vícero komentářů k trestnímu řádu. Jedná se

sice o v zásadě shodně prováděné operativně pátrací prostředky, avšak jejich

povolovací režim a následně procesní použitelnost jsou odlišné. Stěžejní

otázkou v daném směru je posouzení situace, jak přistupovat k režimu § 158d

odst. 3 tr. ř. s ohledem na skutečnost, že § 158d odst. 10 tr. ř. obsahuje

výslovný odkaz toliko na § 158d odst. 2 tr. ř., tedy sledování osob a věcí na

základě povolení státního zástupce. Hovoří se zde tak o odlišné procesní

situaci, kdy je prováděn jiný typ sledování osob a věcí, a to právě v režimu

povolení ze strany státního zástupce. V posuzované trestní věci byl však užit

postup podle § 158d odst. 3 tr. ř., když na základě povolení soudkyně Okresního

soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 0 Nt 5844/2012V V 105/2012, bylo

prováděno sledování osob a věcí na dobu 6 měsíců. Vrchním soudem bylo správně

posouzeno, že jde o takový zásah do soukromí, jež je podmíněn předchozím

rozhodnutím soudce, v daném případě soudkyně, osobně takto bylo postupováno po

celé přípravné řízení. Nicméně stěžejní otázkou zde zůstává, zda je možno

analogicky aplikovat použití těchto výstupů v jiné trestní věci, když § 158d

odst. 10 tr. ř. odkazuje na uvedené sledování podle § 158d odst. 2 tr. ř., a v

zákoně jinak absentuje analogické ustanovení § 88 odst. 6 věta poslední tr. ř.

Je samozřejmě otázkou, zda je možno analogicky připustit použití tohoto důkazu,

nicméně je tuto okolnost nutno náležitě odůvodnit.

Vrchní soud zde nedal žádné závazné stanovisko jak provedené důkazy

hodnotit, vyslovil pouze své požadavky na nutnost náležitého odůvodnění a

vyřešení v režimu předběžné otázky těchto dvou, byť zcela stěžejních,

procesních záležitostí. Pro takové rozhodnutí disponuje odvolací soud svým

zákonem daným oprávněním, a rozhodně tak zákon (trestní řád) ve stěžovatelem

uváděných ustanoveních neporušil, když nedává v tomto směru žádné závazné

pokyny, ale domáhá se náležitého a pečlivého zhodnocení dané situace a

vyslovení závěru k těmto otázkám, když stávající postup soudu prvního stupně

nepovažuje za dostatečně odůvodněný. Tomuto postupu nelze vytknout porušení

příslušných ustanovení trestního řádu, tak jak navrhovatel ve své stížnosti pro

porušení zákona uvádí. Jedná se tak o zásadní rozdíl oproti jiné stížnosti pro

porušení zákona vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tz 3/2017 ve vztahu k

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015 (mj.

hojně citovaného obžalovanými i v této věci), kde bylo shledáno tzv.

akademickým výrokem porušení zákona ve prospěch obžalovaných, neboť tam

odvolací soud, zjednodušeně řečeno, důkazy ve smyslu odposlechu a záznamu

telekomunikačního provozu a příkazů k povolení a sledování osob a věcí shledal

nezákonnými a tudíž v dané věci nepoužitelnými. V nyní projednávané stížnosti

pro porušení zákona se odvolací soud žádného takového konstatování nedopustil.

Stěžovatelem citované usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1518/13 se sice

týká námitky použití záznamů, získaných v „jiné trestní věci“, jež bylo

provedeno souladně s požadavky trestního řádu, avšak neřeší namítanou

problematiku vztahu § 158d odst. 3 a § 158d odst. 10 tr. ř., když pouze obecně

hovoří o tom, že [Podle § 158d odst. 10 tr. ř. „V jiné trestní věci, než je ta,

v níž bylo sledování provedeno, lze záznam pořízený při sledování a připojený

protokol použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v této věci vedeno řízení o

úmyslném trestném činu.“]. Druhé citované usnesení Ústavního soudu sp. zn. I.

ÚS 1638/14 se skutečně týkalo nařízeného povolení sledování v této věci, řešilo

však situaci v přípravném řízení a primárně situaci ohledně odposlechu advokáta

a klienta. Ve stížnosti citovaném bodě 19. uvedl pouze obecně, že „… V jiné

trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování provedeno, lze záznam pořízený

při sledování a připojený protokol použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v této

věci vedeno řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím osoba, do

jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno (§ 158d odst. 10 tr. ř.)“.

Ústavní soud tak opět explicitně neřeší zde citovanou problematiku.

Stěžovatel uvádí, že je třeba legislativní odkaz na odstavec 2 obsažený v §

158d odst. 10 tr. ř. vykládat ne jako odkaz na sledování povolené státním

zástupcem, ale jako odkaz na sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové,

obrazové nebo jiné záznamy, neboť právě použitelnost takového záznamu v jiné

trestní věci dané ustanovení řeší, s tím, že tímto způsobem bylo předmětné

ustanovení v dosavadní praxi vykládáno. Nicméně odkaz vrchního soudu na uvedený

komentář Trestní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, na str.

1198–1199, autoři Draštík, A., Fenyk, J. a kol., kde se hovoří o tom, že „...

značně široká použitelnost záznamu pořízeného při sledování podle odst. 2

kontrastuje s naprostou nepoužitelností záznamu pořízeného při sledování podle

odst. 3 v jiné trestní věci, což se jeví být nedůvodně restriktivní, zvláště

při vědomí skutečnosti, že jinak přísněji regulovaný odposlech a záznam

telekomunikačního provozu podle § 88 a § 88a použitelnost v jiných věcech

umožňuje. Nelze tedy např. vyloučit, že pokud bude nasazen prostorový odposlech

stran korupční trestné činnosti a na místě bude spáchán např. závažný trestný

čin, nebude možno ve vztahu k ní pořízený záznam využít“, svědčí o tom, že

minimálně část teorie a právní praxe (komentář je sepsán osobami z řad justiční

praxe, konkrétně tato část státním zástupcem Nejvyššího státního

zastupitelství), má názor opačný.

Současně je nezbytné zdůraznit, že § 89 odst. 2 tr. ř. skutečně hovoří o obecné

použitelnosti důkazu a je nezbytné zohlednit i toto hledisko. Ovšem při zvážení

závažnosti zásahů do ústavně zaručených práv se jeví úvaha vrchního soudu o

speciálním ustanovení § 158d odst. 10 tr. ř. vcelku přiléhavou.

Vzájemné propojení § 158d odst. 2 tr. ř. a § 158d odst. 3 tr. ř. skutečně

existuje, když ani jedno zákonné ustanovení neobsahuje komplexní právní úpravu

dané problematiky, ale samy o sobě oba odstavce odkazují i na znění § 158d

odst. 1 tr. ř., který hovoří o definici sledování a jeho technických aspektech,

zatímco § 158d odst. 2 tr. ř. hovoří o povolení pořizování zvukového,

obrazového nebo jiného záznamu (tzv. prostorový odposlech) a § 158d odst. 3 tr.

ř. pak hovoří o zasahování do ústavně zaručených práv na nedotknutelnost

obydlí, listovního tajemství nebo zjišťování obsahu jiných písemností a záznamů

uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, dále pak o

procesních aspektech povolení soudce. Nicméně je současně skutečností, že

současné znění § 158d odst. 4 tr. ř. a § 158d odst. 6 tr. ř. odkazuje současně

na § 158d odst. 2 i § 158d odst. 3 tr. ř., znění § 158d odst. 5 tr. ř. má

výslovný odkaz toliko na § 158d odst. 3 tr. ř. a zmíněný § 158d odst. 10 tr. ř.

odkazuje výlučně na § 158d odst. 2 tr. ř., což by se jevilo při shora nastíněné

úvaze stěžovatele redundantním.

Požadavek na řešení této otázky vrchním soudem, který se k otázce nasazení tzv.

prostorového odposlechu podle § 158d odst. 3 tr. ř., kde jde o zásah do

soukromí intenzivnější, je podmíněn předchozím rozhodnutím soudce, který

zavazoval nalézací soud k pečlivému se zabývání otázkou, zda ustanovení § 158d

odst. 10 tr. ř. lze užít i stran sledování podle § 158d odst. 3 tr. ř. K této

problematice odvolací soud poukázal na doktrinální výklad z něhož citoval a tak

jeví se zcela přiměřeným a to i při zohlednění citovaných usnesení Ústavního

soudu a doktrinálního výkladu v citovaném komentáři k trestnímu řádu.

Současně platí, že nejde o porušení povinnosti odvolacího soudu a to ani ve

smyslu použití § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř., ve vztahu k stěžovatelem

uváděné údajné námitce ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř., když odvolací

soud jasně uvedl, že vlastní povolení soudkyně Okresního soudu v Ostravě ze dne

9. 3. 2012, sp. zn. 0 Nt 5844/2012V V 105/2012, ke sledování osob a věcí

shledává za zákonné a ústavně konformní s odkazem na nález Ústavního soudu sp.

zn. III. ÚS 666/09. Pouze v případě, že by odvolací soud shledal důkaz

nepoužitelným, tak by mohl vytýkat porušení ustanovení § 258 odst. 1 písm. a)

tr. ř., jehož se dovolává stěžovatel.

Zbylé námitky stěžovatele se týkají v dané fázi procesního stavu věci otázek

spíše předčasných, když jejich relevance je odvislá od primárního vyřešení

shora uvedených zásadních otázek. K otázce proveditelnosti důkazu před

odvolacím soudem je možno stěžovateli přisvědčit, že pokud by pochybnost o

správnosti a úplnosti skutkových zjištění vyplývala toliko z obsahu listin,

případně obstarání zpráv od Národního bezpečnostního úřadu, jak jsou stížnosti

pro porušení zákona uváděné, tak by nic nebránilo odvolacímu soudu si je

opatřit a jako důkaz je ve veřejném zasedání provést, aniž by to samo o sobě

bylo důvodem pro kasaci rozhodnutí soudu prvního stupně. Jestliže je však

otázka správnosti a úplnosti skutkových zjištění založena mnohem ve větší šíři,

tak zde odvolací soud shrnul své komplexní vyjádření ke všem v daném stavu

řízení relevantním námitkám odvolatelů a uložil soudu prvního stupně zcela v

souladu se zákonem opatřit a provést takové důkazy. Ani z tohoto postupu tak

nelze dovodit porušení příslušných ustanovení trestního řádu, naopak jde o

splnění povinnosti odvolacího soudu.

V případě úvah o povaze zprávy Bezpečnostní informační služby a právních

důsledků jejího vyzrazení neoprávněným osobám z hlediska naplnění zákonných

znaků žalovaných trestných činů a k jejich společenské škodlivosti, se jedná o

otázku hmotněprávního posouzení ve věci, která není dosud pravomocně ukončena a

nachází se po zrušení věci odvolacím soudem ve fázi neskončené věci před soudem

prvního stupně. V obecné rovině lze nepochybně souhlasit s úvahami stěžovatele

o významu utajované informace, povaze jejího nosiče (zprávy Bezpečnostní

informační služby) z hlediska zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

konkrétně § 2 písm. a) tohoto zákona, kde se za utajovanou informací rozumí

informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v

souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu

České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v

seznamu utajovaných informací, když utajovanou informací je vše, co bylo v předmětné zprávě obsaženo.

Další úvahy o tom, zda je pak nerozhodné, zda údaje ze zprávy obž. J. N. obž.

D. M. sdělila zcela nebo jen částečně, že konkrétní rozsah a způsob

neoprávněného sdělení utajovaných informací obsažených v předmětné zprávě

Bezpečnostní informační služby jsou tedy z hlediska naplnění formální stránky

trestného činu nerozhodné, jsou skutečně poněkud předčasné, když platí, že

odvolací soud (poslední odstavec str. 11 a str. 12) se vyjádřil k povinnosti

soudu prvního stupně zabývat se všemi aspekty, když se jeho výtky zaměřily

spíše ke způsobu hodnocení důkazů a jejich podřazení pro naplnění znaků

skutkové podstaty. V současné době jsou tyto námitky poněkud předčasné, a to i

k řešení otázky vztahu subjektivní roviny zájmů obž. I. R. a objektivní roviny

zájmů BIS.

K otázce obecné činnosti zpravodajských služeb, jejíž podstatou je činnost v

utajení, jde o notorietu, kdy skutečně by osoby, na které jsou úkony

zpravodajských služeb zaměřeny, neměly vědět, že se o ně zpravodajská služba

zajímá. Nicméně bude předmětem meritorního rozhodnutí, zda vyzrazení

skutečnosti, že se konkrétní zpravodajská služba zajímá o aktivity

obžalovaného, je podřaditelné pod žalovaný přečin ohrožení utajované informace

podle § 317 tr. zákoníku, jehož objektem je zájem na ochraně utajovaných

informací před nepovolanou osobou, čímž je obecně chráněna bezpečnost,

obranyschopnost, ekonomika a jiné významné zájmy státu. V obecné rovině

nepochybně platí, že i přes publicitu, které se trestní věci ve sdělovacích

prostředcích dostalo, Bezpečnostní informační služba nepřistoupila ve smyslu §

22 odst. 4 zákona o ochraně utajovaných skutečností ke zrušení nebo změně

stupně utajení Důvěrné u předmětné zprávy. Nelze předjímat motiv služby, proč

tak neučinila, zda je vyzrazení zprávy i nadále z pohledu dané zpravodajské

služby způsobilé přivodit újmu zájmům České republiky v podobě ohrožení

bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb, anebo z důvodů

jiných. Ke konkrétní otázce společenské škodlivosti Nejvyšší soud může toliko

odkázat na závěry stanoviska Nejvyššího soudu Tpjn 301/2012 podle kterého

platí, že „trestným činem je podle trestního zákoníku takový protiprávní čin,

který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto

zákoně (§ 13 odst. 1 tr. zákoníku). Zásadně tedy platí, že každý protiprávní

čin, který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným

činem a je třeba vyvodit trestní odpovědnost za jeho spáchání. Tento závěr je

však v případě méně závažných trestných činů korigován použitím zásady

subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku, podle níž

trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Zvláštnost materiálního

korektivu spočívajícího v použití subsidiarity trestní represe vyplývá z toho,

že se jedná o zásadu, a nikoli o konkrétní normu, a proto je třeba ji aplikovat

nikoli přímo, ale v zásadě jen prostřednictvím právních institutů a

jednotlivých norem trestního práva. Zakotvení zásady subsidiarity trestní

represe a z ní vyplývajícího principu použití trestního práva jako ,ultima

ratio‘ do trestního zákoníku má význam i interpretační, neboť znaky trestného

činu je třeba vykládat tak, aby za trestný čin byl považován jen čin

společensky škodlivý. Společenská škodlivost není zákonným znakem trestného

činu, neboť má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady

subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenskou

škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat v konkrétním

posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož

je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v §

39 odst. 2 tr.

zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové

podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o

čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem

z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za

předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti

neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Kritérium společenské škodlivosti případu je doplněno principem ,ultima ratio‘,

z kterého vyplývá, že trestní právo má místo pouze tam, kde jiné prostředky z

hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou nedostatečné, neúčinné

nebo nevhodné“. Je zcela na nižších soudech, aby vyřešily, zda šlo o případ,

který nedosahuje oné spodní hranice trestnosti odpovídající běžně se

vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty, tedy zda je či není dána

okolnost, která by míru společenské škodlivosti snižovala na stupeň nižší než

nejméně závažné vyskytující se případy ohrožení utajované informace.

Vzhledem k argumentaci výše uvedené Nejvyšší soud uzavřel, že zákon porušen

nebyl a stížnost pro porušení zákona zamítl postupem podle § 268 odst. 1 písm.

c) tr. ř. Jednal současně postupme podle § 274 tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 9. 2018

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu

Vyhotovil člen senátu

Mgr. Daniel Broukal