Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 1078/2013

ze dne 2013-09-04
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1078.2013.1

30 Cdo 1078/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a

soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona, ve věci žalobce P.

J., zastoupeného Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem, advokátem se sídlem ve Žďáru

nad Sázavou, Nádražní 21, proti žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 104/2012, o dovolání

žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2012, č. j. 20 Co

431/2012-57, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2012, č. j. 20 Co 431/2012-57,

se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 20. 6. 2012, č. j. 25 C

104/2012-31, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 24.250,- Kč s

přísl., co do částky 115.750,- Kč s přísl. žalobu zamítl, a uložil žalované

povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek

soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé, změnil výrok soudu prvního

stupně ohledně výše nákladů řízení, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na

náhradu nákladů odvolacího řízení. Žalobce se domáhal odškodnění nemajetkové újmy ve výši 140.000,- Kč s

přísl., jež mu měla vzniknout v souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení o

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu cesty, vedeného u Okresního soudu

ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 9 C 41/2001, ve kterém nejprve žalobcova matka

a posléze žalobce vystupoval v procesním postavení žalovaného (dále též

„posuzované řízení“). Žalovaná v rámci mimosoudního projednání věci přiznala

žalobci odškodnění ve výši 50.000,- Kč. Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního

stupně. Posuzované řízení bylo zahájeno proti matce žalobce dne 21. 2. 2001,

darovací smlouvou ze dne 10. 12. 2004 došlo k převodu vlastnictví na žalobce,

proto žalobce dne 9. 3. 2005 navrhl svůj vstup do řízení na místo matky. Usnesením ze dne 1. 4. 2005 bylo žalobci nařízeno předběžné opatření ve vztahu

k jeho osobě, kdy se měl zdržet vůči žalobci Mgr. S. bránění průchodu a

průjezdu ke garáži a z garáže žalobce. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 4. 2005. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2006 bylo rozhodnuto, že

na místo žalované vstupuje do řízení její syn (žalobce). Usnesení o vstupu do

řízení bylo žalobci doručeno dne 17. 3. 2006. Posuzované řízení skončilo

odmítnutím ústavní stížnosti žalobce usnesením Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2011, sp. zn. III. ÚS 2564/11. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu

prvního stupně, který dospěl k závěru, že v posuzovaném řízení došlo k

nepřiměřené délce řízení, přičemž ve vztahu k žalobci posuzoval délku řízení

ode dne 4. 4. 2005, tj. od skutečnosti, kdy byla žalobci uložena povinnost

zdržet se bránění průchodu a průjezdu. Odvolací soud uvedl, že je nutno

rozlišovat mezi univerzálním a singulárním sukcesorem původního účastníka

řízení, když tento názor odpovídá i judikatorním závěrům Nejvyššího soudu,

např. rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 3908/2009. Právní předchůdkyni žalobce nic

nebránilo v tom, aby samostatně uplatnila nárok na zadostiučinění za

nemajetkovou újmu, protože její nárok nebyl ve smyslu § 32 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen

OdpŠk) promlčen a jeho uplatnění nebylo omezeno trváním účastenství v řízení. Úvahy žalobce o tom, že mu vznikla újma i před jeho účastí v řízení, jdou mimo

rámec zákonné úpravy § 13 odst.

2 OdpŠk, neboť stav nejistoty po dobu trvání

řízení, k jehož kompenzaci zadostiučinění podle § 31a OdpŠk slouží, může z

logiky věci stíhat jen účastníka řízení, jakkoliv se přeneseně může promítat i

do poměrů jeho rodinných příslušníků. Opodstatněnou neshledal odvolací soud ani

námitku odvolatele, že nebylo na místě krátit o polovinu finanční

zadostiučinění za první dva roky řízení, neboť se logicky vychází z doby, kdy

se sám žalobce stal účastníkem posuzovaného řízení. Odvolací soud neshledal

důvod ani pro korekci konkrétního výpočtu zadostiučinění, tak jak ho provedl

soud prvního stupně, který zvýšil základní částku o 5 % s ohledem na význam

řízení pro účastníka, o dalších 5 % s ohledem na dvouletý průtah u Nejvyššího

soudu, a snížil o 20 % s ohledem na rozhodování věci ve třech stupních soudní

soustavy. Výslednou částku 74.250,- Kč tedy považoval odvolací soud za

přiměřenou řízení trvajícímu ve vztahu k žalobci 6 let a 6 měsíců. Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, neboť má za to, že napadené

rozhodnutí spočívá na vyřešení právní otázky, která v rozhodovací praxi

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a zároveň na vyřešení otázky, která má

být posouzena jinak. První otázku zásadního právního významu vymezil dovolatel

tak, zda je možné provést poloviční krácení náhrady nemajetkové újmy za první

dva roky řízení i u singulárního právního nástupce účastníka řízení, přestože

takové krácení mělo být provedeno již jednou u jeho právního předchůdce. Žalobce se domnívá, že takové krácení není na místě, neboť mělo být provedeno

za období první fáze řízení, kdy byla účastnicí řízení jeho matka. Druhou

právní otázku formuluje dovolatel tak, zda se přechodné ustanovení čl. II. zák. č. 160/2006 Sb. vztahuje i na taková řízení, ve kterých již osoby postižené

nemajetkovu újmou nejsou účastníky řízení kvůli singulárnímu právnímu

nástupnictví, nebo pouze na řízení probíhající nadále za účasti takovýchto

osob, respektive, zda se může singulární právní nástupce domáhat náhrady i za

dobu řízení, kdy byl jeho účastníkem jeho singulární právní předchůdce, pokud

účast tohoto předchůdce skončila před 27. 4. 2006, a tento se sám náhrady

nedomáhal. Dovolatel zůstal i přes odůvodnění odvolacího soudu na pochybách,

zda jeho matka mohla svůj nárok podle zákona č. 82/1998 Sb. uplatnit, neboť

její účast v řízení byla ukončena dne 17. 3. 2006, tedy předtím, než se bylo

možné náhrady nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. domáhat. V případě,

že by jeho matce tato možnost dána nebyla, pak je dle dovolatele na místě

posoudit singulární nástupnictví analogicky podle nástupnictví univerzálního, a

přiznat odškodnění za nemajetkovou újmu jeho předchůdce i dovolateli. V

případě, že by jeho matka možnost domáhat se odškodnění měla, pak takovou

interpretaci považuje dovolatel za rozpornou s dobrými mravy a v rozporu se

zásadou „vigilantibus iura“. Pokud jeho matka nepožádala o náhradu nemajetkové

újmy, neboť nemohla mít povědomost o změnách právní úpravy do budoucna, nelze

jí tuto nečinnost dávat k tíži, ale je třeba přiznat odškodnění žalobci i za

jeho matku.

Za nesprávné považuje dovolatel rovněž snížení zadostiučinění o 20

% z důvodu, že věc byla projednávána na 3 stupních soudní soustavy, a

nesouhlasí ani s hodnocením kriteria významu předmětu řízení pro žalobce.

Dovolatel navrhl napadený rozsudek zrušit a věc vrátit odvolacímu soudu k

dalšímu řízení. Žalovaná se ztotožnila se závěry odvolacího soudu a navrhla dovolání jako

nepřípustné odmítnout. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz

čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“

Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozhodnutí ve věci samé může být přípustné

pouze podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přičemž o situaci

předvídanou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nejde, tedy tak, že

dovolací soud - jsa přitom vázán uplatněnými dovolacími důvody včetně jejich

obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) - dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. se podává, že dovolací přezkum je

zde předpokládán zásadně pro posouzení otázek právních, pročež způsobilým

dovolacím důvodem je ten, jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Jen z pohledu tohoto

důvodu je pak možné (z povahy věci) posuzovat, zda dovoláním napadené

rozhodnutí je zásadně významné. K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle

§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a § 241a odst. 3 o. s. ř. dovolací soud v

případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřihlíží

(§ 237 odst. 3 o. s. ř.). V otázce, zda lze singulárnímu právnímu nástupci přiznat náhradu nemajetkové

újmy způsobené průtahy v řízení i za dobu, kdy byl účastníkem řízení jeho

právní předchůdce, který se sám tohoto nároku nedomáhal, nepředstavuje rozsudek

odvolacího soudu jiné řešení ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., když zcela

odpovídá judikatuře i Stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia

Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněném pod R

58/2011 (dále jen „Stanovisko“). Nejvyšší soud pod druhou právní větou

Stanoviska uvedl, že při úvaze o celkové délce řízení je nutno přihlížet i k té

jeho části, v níž jako účastník vystupoval právní předchůdce osoby, která

vstoupila do řízení jako jeho dědic a která se nyní domáhá poskytnutí

přiměřeného zadostiučinění podle § 31a zákona. Tento závěr byl blíže rozveden v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4815/2009, ve

kterém Nejvyšší soud vyšel i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva,

zejména z rozhodnutí prvního senátu ESLP ze dne 3. 2. 2005, ve věci Sadik Amet

a ostatní proti Řecku, stížnost č. 64756/01, podle kterého je třeba odlišovat,

zda do řízení vstoupí osoba pod svým vlastním jménem, nebo jako dědic původního

žalobce, a dále uvedl, že se jedná o nárok sui generis, odlišný od jiných

nároků na náhradu nemajetkové újmy upravených v českém právu. Naopak v případě

singulární sukcese dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. 12. 2010, sp. zn.

30 Cdo 3908/2009, k závěru, že není důvod přičítat postupníkovi dosavadní dobu

původního řízení, neboť je těžko představitelné, že by sukcesor sdílel s

původním účastníkem újmu spočívající v nejistotě ohledně výsledku řízení z

dosavadní doby řízení vyplývající. Následky nepřiměřeně dlouhého řízení, tj. nemajetkovou újmu, je třeba posuzovat samostatně jak u postupníka, tak i u

postupitele. Rozhodnutí v tomto rozsudku citovaná jsou dostupná na

internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz. Nejvyšší soud se od výše uvedených závěrů nehodlá odchýlit ani v posuzované

věci, ve které vstoupil žalobce do řízení pod svým vlastním jménem poté, co

došlo k převodu vlastnictví pozemku, k němuž se vázal spor o zřízení věcného

břemene v posuzovaném řízení, darovací smlouvou. Skutečnost, zda se právní

předchůdkyně žalobce odškodnění nemajetkové újmy domáhala či nikoliv, a zda tak

v rozhodné době učinit mohla, není pro posouzení věci významná. Nárok na

náhradu nemajetkové újmy je právem ryze osobní povahy, které nepřechází na

dědice zemřelé postižené fyzické osoby, a tudíž tento nárok ani nelze postoupit

právnímu nástupci (srov. část III. bod 1. Stanoviska). Dovolání není přípustné ani v hodnocení jednotlivých kritérií § 31a odst. 3

OdpŠk, neboť dovolací soud posuzuje v rámci dovolacího řízení, jakožto řízení o

mimořádném opravném prostředku, jen správnost základních úvah soudu, jež jsou

podkladem pro stanovení výše přiměřeného zadostiučinění (tedy např. to, zdali

byly splněny podmínky pro snížení přiměřeného zadostiučinění z důvodu

obstrukčního chování účastníka), nikoliv již to, zda v důsledku aplikace tohoto

kritéria měly soudy přiměřené zadostiučinění snížit o 10 %, o 20 % nebo o 30 %

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo

4462/2009). Základní úvahy odvolacího soudu ohledně hodnocení jednotlivých

kritérií pak zcela odpovídají závěrům obsaženým v části IV. Stanoviska. Dovolání je však přípustné pro posouzení otázky, zda je na místě krátit

základní částku odškodnění za první dva roky řízení v případě, že se odškodnění

domáhá právní nástupce původního účastníka řízení, neboť tato otázka dosud

nebyla v judikatuře Nejvyššího soudu výslovně řešena. Dovolací soud ze spisového materiálu neshledal, že by bylo řízení stiženou

některou z vad uvedených v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229

odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci. Nejvyšší soud v části VI. Stanoviska nabídl určitý návod, jak postupovat při

stanovení výše přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou

nepřiměřenou délkou řízení a uvedl, že považuje za nezbytné zohlednit také to,

že jakékoliv řízení vždy nějakou dobu trvá. Bylo by proto nesprávné, jestliže

by i počáteční doba řízení (kterou by bylo možno považovat ještě za přiměřenou)

byla odškodňována ve stejné výši jako doba jí přesahující. Pro účely vypořádání

se s touto problematikou tak Nejvyšší soud pokládá za rozumné, jestliže první

dva roky řízení (resp.

prvních 24 měsíců) budou ohodnoceny částkou o polovinu

nižší, než jsou částky uvedené výše za jeden rok řízení. Smyslem krácení základní částky o jednu polovinu za první dva roky řízení tedy

spočívá v tom, že dva roky řízení lze považovat za dobu, po kterou soudní

řízení obvykle může trvat, a tudíž by nebylo správné přičítat za každý tento

rok v počáteční fázi řízení částku 15.000,- až 20.000,- Kč. Uvedené krácení

však není navázáno na osobu poškozeného či účastníka řízení, ale na řízení

samotné. V době, kdy žalobce vstoupil do řízení, trvalo posuzované řízení již 5

let, proto nebyl dán důvod pro krácení částky z důvodu zohlednění počáteční

doby řízení, neboť je zřejmé, že počáteční doba řízení již byla překročena. V této dílčí otázce proto považuje dovolací soud právní názor odvolacího soudu

za nesprávný a dovolání žalobce za důvodné. Dovolací soud proto postupoval podle 243b odst. 2, části věty za středníkem, o. s. ř. a napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a podle § 234b odst. 3 věty

první o. s. ř. mu věc vrátil k dalšímu řízení. Soud je ve smyslu § 243d odst. 1, části první věty za středníkem, o. s. ř. ve

spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu v tomto

rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. září 2013

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu