Nejvyšší soud Usnesení obchodní

32 Cdo 2220/2011

ze dne 2013-03-25
ECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2220.2011.1

32 Cdo 2220/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v

právní věci žalobkyně TRIBECA Holdings Corporation, se sídlem 307 Victoria

House, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 040525,

zastoupené JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 505/118,

proti žalovanému P. V., zastoupenému JUDr. Hynkem Applem, advokátem se sídlem v

Přerově, Jiráskova 9, o zaplacení částky 2,507.653,55 Kč s příslušenstvím,

vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 9 C 32/2007, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. února 2011, č. j.

15 Co 429/2009-226, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobou doručenou soudu dne 19. října 2006 se původní žalobkyně RAGON, s. r. o. domáhala (po změnách žaloby) zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,407.653,55 Kč s

příslušenstvím na základě smlouvy o úvěru, ve znění dodatků, uzavřené 28. března 1997 mezi Českou spořitelnou, a. s. (dále též jen „spořitelna“) jako

věřitelkou a žalovaným jako dlužníkem (dále jen „smlouva o úvěru“ nebo

„smlouva“), a smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč s příslušenstvím podle

smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené 19. ledna 1998 mezi

týmiž osobami. Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobkyně

potvrdil rozsudek ze dne 29. dubna 2009, č. j. 9 C 32/2007-156, jímž Okresní

soud v Přerově žalobu o zaplacení částky 2,507.653,55 Kč s příslušenstvím

zamítl a uložil žalobkyni zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení (výrok

I.), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.). Zabývaje se námitkami žalobkyně proti části meritorního výroku, kterou byla

zamítnuta žaloba na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,407.653,55 Kč sjednané v

čl. III odst. 2 smlouvy o úvěru za prodlení žalovaného se splácením jistiny

úvěru ve výši 20 % ročně za dobu od 1. prosince 2004 do 19. listopadu 2008 z

dlužné jistiny 3,032.351,- Kč, odvolací soud shledal správná zjištění soudu

prvního stupně, že na základě smlouvy o úvěru poskytla spořitelna žalovanému

úvěr ve výši 4,850.000,- Kč s dohodnutým úrokem 15,6 % a splatností poslední

splátky úvěru nejpozději k 31. prosinci 2000. Dodatkem č. 4 z 30. března 1999

ke smlouvě si strany sjednaly právo spořitelny smlouvu vypovědět a požadovat

okamžité vrácení celého úvěru včetně úroků a dalších splatných pohledávek. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně v závěru, že „výpověď“

smlouvy k 31. březnu 1999 spořitelnou pro prodlení s plněním splátek je třeba

posoudit jako odstoupení od smlouvy, neboť povaha závazku ze smlouvy o úvěru

vylučuje možnost její výpovědi, když závazek nesměřuje k nepřetržité či

opakované činnosti a nelze ani dovodit, že by se výpověď týkala vzájemných práv

a povinností před její účinností. Tento úkon zjevně podle svého obsahu směřoval

ke zrušení závazkového vztahu ve smyslu ustanovení § 506 obchodního zákoníku

(dále jen „obch. zák.“), nikoli pouze ke ztrátě výhody splátek. Důsledkem

odstoupení od smlouvy je podle ustanovení § 506 obch. zák. zánik dohody o

splátkách a povinnost dlužníka na žádost věřitele vrátit dlužnou částku s úroky. Výkladem ujednání o ztrátě výhody splátek a přímé vykonatelnosti v případě

omeškání se se splátkou, obsažených v notářském zápise N 110/99, NZ 88/99 ze

dne 7. dubna 1999 (dále jen „notářský zápis“), v němž žalovaný uznal závazek ze

smlouvy o úvěru co do důvodu a výše 3,896.278,33 Kč a současně se spořitelnou

uzavřel dohodu, že uznaný dluh zaplatí v pravidelných měsíčních splátkách (s

určením výše splátky a doby splatnosti), dospěl odvolací soud k závěru, že

strany si smluvily ztrátu výhody splátek okamžikem prodlení s plněním

dohodnutých splátek, když jinak by ani (pro nesplatný závazek) návrh na výkon

rozhodnutí nemohl být podán, přičemž z podání ze 14.

května 2007 dovodil, že

takový význam ujednání v notářském zápise přikládala i sama původní žalobkyně. Jestliže žalovaný ve splátkách uhradil částku 720.000,- Kč, pak zaplatil

dohodnuté splátky do listopadu 2000, splátku splatnou 30. listopadu 2000

uhradil opožděně 15. prosince 2000 a vzhledem k dohodnuté ztrátě výhody splátek

a ujednání, že nebude-li splátka zaplacena nejpozději do desátého dne

následujícího měsíce, stává se splatným celý dluh, se celý uznaný zbytek dluhu

stal splatným k 11. prosinci 2000. Odvolací soud rovněž přisvědčil zjištění soudu prvního stupně, podle něhož byla

2. července 2001 na účet spořitelny připsána částka 3,500.000,- Kč, poukázaná

ČSOB Leasing, a. s. dne 29. června 2001 podle dohody se žalovaným obsažené v

kupní smlouvě o prodeji nemovitostí uzavřené mezi nimi dne 22. června 2001, a k

tomuto dni činil závazek žalovaného 3,160.965,33 Kč na jistině a 44.918,60 Kč

na úroku z prodlení (celkem tedy 3.205,883,93 Kč, přičemž plněno bylo

3,500.000,- Kč). Započetla-li spořitelna plnění žalovaného v částce 720.000,-

Kč na splátky v souladu s ujednáním v notářském zápise, pak její právní

nástupkyně nemůže účinně zpochybnit tento postup ani provádět přepočet plateb

nejprve na příslušenství pohledávky. Závěr, že dohodou obsaženou v notářském

zápisu došlo ve smyslu ustanovení § 516 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) ke změně obsahu závazku ze smlouvy o úvěru tak, že žalovaný měl plnit

pouze to, co bylo v notářském zápise dohodnuto (tzn. že došlo k zániku

povinnosti žalovaného platit úrok z uznané částky), odvolací soud dovodil z

obsahu ujednání v notářském zápisu za použití výkladových pravidel určených v

ustanovení § 266 obch. zák., když notářský zápis neobsahuje žádné ujednání o

úroku z úvěru a jeho platbách. Rovněž z výpisu z úvěrového účtu z 2. července

2001 pořízeného spořitelnou vyplývá, že byl evidován jen úrok z prodlení,

nikoliv úrok z úvěru. Podle vyjádření zástupce spořitelny u jednání ve věci

vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 8 C 319/2004, měl žalovaný plnit

jen to, co bylo dohodnuto v notářském zápisu. Nebylo-li do dne 2. července 2001

dlužníku oznámeno ani prokázáno postoupení pohledávky smlouvou o postoupení

pohledávky uzavřenou 30. června 2001 mezi Českou spořitelnou, a. s. jako

postupitelkou a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. jako postupnicí, mohl se

podle ustanovení § 526 odst. 1 obč. zák. zprostit svého závazku plněním

postupitelce. Závazek žalovaného k zaplacení splatné jistiny úvěru zanikl splněním třetí

osobou (ČSOB Leasing, a. s.) dne 2. července 2001 v souladu s ustanovením § 332

odst. 1 věty první obch. zák. Splnil-li žalovaný 2. července 2001

(prostřednictvím třetí osoby) závazek ve výši 3,500.000,- Kč na číslo účtu a

variabilní symbol uvedený spořitelnou ve sdělení z

21. dubna 2004 (správně z 18. května 2001) a nebyl-li do toho dne jakýkoli úrok

z úvěru věřitelkou požadován, pak lze dovodit, že žalovaný určil, na jaký

závazek plní a ustanovení § 330 odst. 2 obch. zák.

o přednostním započtení na

příslušenství pohledávky se neuplatní s přihlédnutím k tomu, že smlouva o

úvěru, tj. i dohoda o započítávání plateb v ní obsažená, byla již dříve zrušena

platným odstoupením. Odvolací soud uzavřel, že zanikl-li závazek žalovaného k zaplacení úvěrové

jistiny splněním 2. července 2001, pak nárok na smluvní pokutu za prodlení s

plněním této jistiny od 1. prosince 2004 do 19. listopadu 2008 není důvodný. I kdyby však podle tvrzení žalobkyně, pokračoval odvolací soud, k zániku

závazku splněním nedošlo, je nárok na zaplacení smluvní pokuty promlčen. Právo

na zaplacení smluvní pokuty je právem vzniklým z porušení povinnosti a pro

počátek běhu promlčecí doby je zásadně určující den, kdy byla povinnost

porušena (§ 393 odst. 1 obch. zák.). Smluvní pokutou byla zajištěna jediná

povinnost, a to zaplatit jistinu úvěru v termínu splatnosti, tj. nejpozději 11. prosince 2000; promlčecí doba ohledně práva na zaplacení jistiny úvěru tak

uplynula dne 12. prosince 2004. Tuto povinnost žalovaný porušil, promlčecí doba

práva na smluvní pokutu počala běžet v den, kdy k tomuto porušení došlo, tj. 12. prosince 2000, a jejím marným uplynutím se právo na smluvní pokutu 13. prosincem 2004 promlčelo. Podle názoru odvolacího soudu se v tomto případě

neuplatní závěry přijaté Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 29. října 2002, sp. zn. 29 Odo 847/2001 (jde o rozhodnutí uveřejněné pod č. 36/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek). Žalobu o zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč jako sankce za porušení

závazku nepřevést nemovitosti, na nichž vázlo zástavní právo podle smlouvy

uzavřené 19. ledna 1998, nepovažoval za důvodnou, když dovodil, že ujednání o

smluvní pokutě je neplatné ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák., neboť odporuje

účelu (smyslu) zástavního práva. Proti rozsudku odvolacího soudu, výslovně v celém rozsahu, podala žalobkyně

dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), tvrdíc, že je dán dovolací

důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřuje dovolatelka v posouzení

otázek, zda

- u práva na smluvní pokutu určenou roční procentní sazbou počíná běžet

promlčecí doba nároku na smluvní pokutu jako celku ode dne, kdy k porušení

smluvní pokutou zajištěné povinnosti došlo;

- je-li mezi stranami smlouvy o úvěru dohodnuto, že věřitel může smlouvu

vypovědět a následně věřitel učiní právní úkon označený jako výpověď, může soud

interpretovat obsah tohoto úkonu tak, že jde o odstoupení od smlouvy ve smyslu

ustanovení § 506 obch. zák.;

- v případě, že věřiteli je plněno třetí osobou, musí být souhlas

dlužníka věřiteli projeven, resp. mu znám;

- je-li věřiteli plněno třetí osobou, může tato osoba namísto dlužníka

určit, na jakou část závazku se poskytované plnění započte;

- je možno dohodu kvalifikovat jako privativní novaci, když neobsahuje

ani zmínku o zániku či zrušení jakýchkoli práv, resp. zda lze z absence

písemného ujednání o osudu zbylých částí závazku dovodit, že došlo k zániku

těchto závazků a jejich nahrazení pouze závazkem splatit jistinu, když písemná

forma byla povinná;

- lze dospět k závěru o obsahu právního úkonu (písemné dohody uvedené v

předchozím odstavci) na základě výkladu projevu vůle účastníků dle ustanovení §

266 obch. zák., aniž by byl posuzovaný právní úkon nejprve podroben

gramatickému, logickému a systematickému výkladu jazykového vyjádření úkonu

zachyceného ve smlouvě. Ke každé z těchto otázek dovolatelka obsáhle a podrobně

argumentuje ve prospěch názoru o nesprávnosti závěrů odvolacího soudu. Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc

mu vrátil k dalšímu řízení. Se zřetelem k datu vydání rozsudku odvolacího soudu a k bodu 7. článku II

přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud dovolání projednal a

rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince

2012. Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé, může být přípustné jen podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem

b) v projednávané věci nejde, když ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno

rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil. V úvahu tak přichází přípustnost

dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (jež bylo zrušeno ke

dni 31. prosince 2012 nálezem Ústavního soudu ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11), dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. Podle ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm.

c)] zejména tehdy, řeší-li

právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo

která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle

§ 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Podle ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud při

přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu vázán uplatněným dovolacím důvodem

včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila; proto při zkoumání, zda

napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatelka v dovolání

označila, případně, jejichž řešení zpochybnila. Z vylíčení uplatněného dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci

podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je zřejmé, že dovolatelka

nevymezuje žádnou takovou otázku, pro jejíž řešení by mohl Nejvyšší soud dospět

k závěru o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí ve věci samé při

splnění kritérií uvedených v § 237 odst. 3 části věty před středníkem o. s. ř. Dovolatelkou zpochybněný právní závěr, který odvolací soud učinil při posouzení

odstoupení spořitelny od smlouvy o úvěru, žádnou otázku zásadního právního

významu neotvírá. Závěr odvolacího soudu není rozporný s judikaturou dovolacího

soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. 32 Cdo 750/2009, in www.nsoud.cz) a výklad (z pohledu dovolatelky) sporného

právního úkonu označeného jako výpověď, jak jej provedl odvolací soud, plně

respektuje zásady výkladu právních úkonů určené ustanoveními § 35 odst. 2

občanského zákoníku a § 266 obch. zák. a formulované např. v důvodech

rozhodnutí uveřejněného pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS

625/03. Výše uvedené platí i pro dovolatelčiny námitky co do odvolacím soudem

provedeného výkladu notářského zápisu. Tvrdí-li dovolatelka, že se odvolací soud odklonil od judikatury Nejvyššího

soudu k aplikaci ustanovení § 266 obch. zák. při odstranění pochybností o

obsahu právního úkonu (konkrétně právního úkonu spořitelny označeného jako

výpověď a notářského zápisu), je třeba uvést, že odvolací soud řešil tuto

otázku v souladu s konstantní soudní judikaturou, včetně odkazovaného rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 1998, sp. zn. 25

Cdo 1650/98, od jehož závěrů dovolací soud nemá důvod se odchýlit ani v

předmětné věci. Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích vysvětlil (srov. dále např. rozsudek ze dne 26. března 2008, sp. zn. 32 Odo

1242/2005, in www.nsoud.cz), že je-li pro právní úkon předepsána písemná forma,

je pro posouzení určitosti právního úkonu (i za použití výkladových pravidel

projevu vůle dle § 266 obch. zák.) rozhodný projev vůle účastníků vyjádřený v

písemné formě. K tomu je nutné dodat, že interpretace obsahu právního úkonu

soudem podle § 266 obch. zák.

nemůže nahrazovat či měnit již učiněné

projevy vůle; použití zákonných výkladových pravidel směřuje pouze k tomu,

aby obsah právního úkonu vyjádřeného slovy, který učinili účastníci ve vzájemné

dohodě, byl vyložen v souladu se stavem, který existoval v době jejich

smluvního ujednání. Výkladem dle § 266 obch. zák. lze pouze zjišťovat obsah

právního úkonu, nelze jím však projev vůle doplňovat (srov. shodně právní

závěry například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1998, sp. zn. 1

Odon 110/97, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník

1999, pod číslem 30, či v jeho rozsudku ze dne 7. listopadu 2000, sp. zn. 29 Cdo 81/2000). Z odůvodnění rozsudku má dovolací soud

za nepochybné, že odvolací soud svým povinnostem při výkladu z pohledu

dovolatelky sporných právních úkonů dostál. Zásadně právně významným nečiní rozhodnutí odvolacího soudu ani otázka, zda v

případě, že věřiteli je plněno třetí osobou, musí být souhlas dlužníka věřiteli

projeven, resp. mu znám, neboť tuto otázku Nejvyšší soud dovolatelce podrobně

zodpověděl již v usnesení ze dne 27. března 2012, sp. zn. 20 Cdo 1454/2010 (in

www.nsoud.cz), v němž uzavřel, že bylo-li v kupní smlouvě o prodeji nemovitostí

ze dne 22. června 2001, uzavřené mezi žalovaným a jeho manželkou jako

prodávajícími a ČSOB Leasing, a. s. jako kupující, ujednáno, že část kupní ceny

ve výši 3.500.000,- Kč bude kupující uhrazena ve prospěch vymáhané pohledávky

na účet spořitelny vedený u okresní pobočky v Novém Jičíně bylo tím zcela

nepochybně prokázáno, že dlužník s plněním závazku, který takto poskytne

společnost, souhlasil, a námitka, že spořitelně nebyl souhlas dlužníka znám, je

bezdůvodná, když ustanovení § 332 odst. 1 věta první obch. zák. souhlas

věřitele s plněním závazku nabídnutého třetí osobou nevyžaduje. Z pohledu přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. považuje

Nejvyšší soud za právně nerozhodnou dovolatelkou předestřenou otázku, zda je-li

věřiteli plněno třetí osobou, může tato osoba namísto dlužníka určit, na jakou

část závazku se poskytované plnění započte. Je tomu tak proto, že na řešení

této otázky odvolací soud napadené rozhodnutí nezaložil a řešit ji ani nemusel,

jelikož jak vyplývá ze skutkových zjištění soudů obou stupňů, která nemohou být

v případě dovolání přípustného podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zpochybněna, na závazek ve výši 3,896.278,33 Kč vyčíslený a uznaný v notářském

zápise žalovaný zaplatil ve splátkách 720.000,- Kč a třetí osobou bylo

uhrazeno 3,500.000,- Kč, tedy částka převyšující uznaný

závazek. Nejvyšší soud již v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 48/2006 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 48/2006“) formuloval a odůvodnil závěr,

podle něhož přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je podmíněna nejen tím, že rozhodnutí je zásadního významu z hlediska svého

obecného dopadu do poměrů sporů jiných (obdobných), nýbrž i tím, že dotčené

právní posouzení věci je významné pro věc samu. Tento předpoklad nesplňuje

situace, kdy řešení příslušné právní otázky se nemůže projevit v poměrech

dovolatele, tedy zůstane-li jeho postavení vůči druhé straně sporu (ve vztahu

žalobce - žalovaný) nezměněno. Jinak řečeno, spočívá-li rozsudek, jímž odvolací

soud potvrdil rozsudek prvního stupně, na posouzení více právních otázek, není

dovolání věcně projednatelné, jestliže věcnému přezkumu posouzení byť jediné

právní otázky brání to, že není splněna podmínka jejího zásadního právního

významu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nebo to, že řešení této

otázky odvolacím soudem nebylo dovoláním zpochybněno.

Dovolatelka zpochybnila též správnost závěru o posouzení námitky promlčení

práva na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,407.653,55 Kč, jenž odvolací soud

přijal jako druhý a sám o sobě postačující důvod potvrzení zamítavého rozsudku

soudu prvního stupně. S ohledem na závěry vyjádřené v R 48/2006 a skutečnost,

že námitky zpochybňující závěr o zániku závazku žalovaného splněním ke dni 2.

července 2001, dovolací soud neshledal zásadně právně významnými, založit

přípustnost dovolání pro přezkoumání tohoto dalšího závěru odvolacího soudu

nelze, neboť i kdyby tento závěr odvolacího soudu byl shledán nesprávným, v

poměrech dovolatelky by se to neprojevilo.

Jelikož dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci

samé není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a

proti výrokům o nákladech řízení, není přípustné podle žádného ustanovení

občanského soudního řádu (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 4/2003

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud je podle ustanovení §

243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalobkyně

bylo odmítnuto a žalovanému podle obsahu spisu náklady v dovolacím řízení

nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu