Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Cdo 4604/2007

ze dne 2009-01-13
ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4604.2007.1

32 Cdo 4604/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Moniky

Vackové v právní věci žalobkyně P. N. I., s.r.o., zastoupené Mgr. O. P.,

advokátem, proti žalované R. S. a.s., zastoupené JUDr. M. Ž., advokátem, o

zaplacení částky 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v

Praze pod sp. zn. 27 Cm 142/2004, o dovolání obou účastníků řízení proti

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. května 2007, č.j.3 Cmo 406/2006-220,

I. Dovolání podané žalobkyní se zamítá.

II. Dovolání podané žalovanou se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 6. 2006, č.j.27 Cm

142/2004-127, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 5,000.000,- Kč s

příslušenstvím, představující bezdůvodné obohacení vzniklé plněním bez právního

důvodu.

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem rozhodnutí soudu

prvého stupně zčásti změnil tak, že žalobu ohledně částky 2, 325.000,- Kč s

příslušenstvím zamítl, ve zbývajícím rozsahu (ohledně 2, 675.000,- Kč s

příslušenstvím) rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech

řízení před soudy obou stupňů.

Soud prvního stupně vyšel zejména ze zjištění, že dne 3. 8. 1999 uzavřela

společnost KADRAN, s. r.o. (právní předchůdce žalobkyně) dvě smlouvy. Jako

budoucí kupující uzavřela s JUDr. Z. U., správcem konkurzní podstaty úpadce

JUDr. J. H., smlouvu o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí z konkurzní

podstaty. Zároveň uzavřela jako zájemce se žalovaným jako zprostředkovatelem

smlouvu o zprostředkování koupě nemovitosti, jejímž předmětem mělo být

obstarání příležitosti k uzavření smlouvy kupní, nebo budoucí smlouvy kupní

týkající se týchž nemovitostí, jako prvně uvedená smlouva o budoucí smlouvě.

Smlouva o zprostředkování byla posléze změněna celkem pěti dodatky, dodatkem č.

4 byla práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající převedena ze společnosti K.

s.r.o.na žalobkyni, která podle dodatku č. 5 zaplatila žalovanému částku

5,000.000,- Kč jako zálohu na provizi. Smlouvu o zprostředkování uzavřenou ve

smyslu § 642 obch. zák. posoudil soud prvého stupně jako neplatnou ve smyslu §

37 odst. 2 obč. zák. Dospěl totiž k závěru, že předmět plnění byl v okamžiku

vzniku této smlouvy nemožný, neboť dohodnutou činnost nemohl zprostředkovatel

vyvíjet, jestliže kupní smlouva (správně „smlouva o budoucí smlouvě kupní“)

týkající se týchž nemovitostí, příležitost k jejichž prodeji měl obstarat, byla

již uzavřena. Vyplacená provize je proto bezdůvodným obohacením, totiž plněním

poskytnutým na základě neplatné smlouvy (jejího dodatku), tedy bez právního

důvodu. Bezdůvodné obohacení je žalovaný povinen vydat dle § 451 obč. zák.

(soud prvého stupně zjevně omylem uvedl „obch.“ zák.).

Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvého stupně

a zopakoval dokazování oběma uvedenými smlouvami. Smlouvu o zprostředkování na

rozdíl od soudu prvého stupně však za neplatnou nepovažoval. Plnění dle této

smlouvy není dle odvolacího soudu plněním nemožným, zejména s přihlédnutím k

tomu, že účastníci se podle smlouvy chovali. Obsah práv a povinností ze smlouvy

vyplývajících „je třeba hodnotit v kontextu všech následných dodatků“. Dodatek

č. 1 zvýšil o 2,500.000,- Kč provizi původně sjednanou ve výši 22,500.000,- Kč,

dodatkem č. 2 byla platnost smlouvy prodloužena do 3. 8. 2002, dodatek č. 3

deklaroval, že přičiněním zprostředkovatele byla dne 3. 8. 1999 uzavřena

smlouva o budoucí smlouvě kupní a zájemce se zavázal zaplatit zálohu na provizi

ve výši 7,500.000,- Kč a pro případ, že k uzavření kupní smlouvy nedojde,

dohodly se smluvní strany na tom, že zprostředkovateli náleží „odměna“ ve výši

9,825.000,- Kč a již zaplacená záloha v celkové výši 7,500.000,- Kč bude

považována za úhradu části této odměny. Dodatkem č. 4 byla práva a povinnosti

společnosti K. s.r.o. vyplývající ze smlouvy převedena na žalobkyni a podle

dodatku č. 5 měla být sporná částka 5,000.000,- Kč zaplacena jako další tzv.

nevratná záloha na provizi. Odvolací soud vycházel dále z nesporných

skutečností, že kupní smlouva smlouvou o budoucí smlouvě kupní předpokládaná

uzavřena nebyla a že žalované bylo zaplaceno 7,500.000,- Kč a dalších

5,000.000,- Kč (jež jsou předmětem tohoto sporu). Dospěl k závěru, že žalované

náleží nikoli provize, ale odměna ve výši sjednané třetím dodatkem na částku

9.825.000,- Kč, je proto povinna vydat bezdůvodné obohacení ve výši rozdílu

mezi částkami skutečně vyplacenými (v celkové výši 12.500.000,-Kč) a odměnou,

na kterou jí dle uvedeného dodatku vznikl nárok. Odvolací soud uzavřel, že „bez

ohledu na to, že žalovanému nárok na sjednanou provizi nevznikl, je podstatné,

že pojem nevratná záloha je neurčitý, vnitřně si odporující a ujednání o

zaplacení nevratné zálohy je tak třeba považovat podle § 37 odst. 1 obč. zák.

za neplatné“, „oprávněnost přijetí částky 5,000.000,- Kč nelze z dodatku č. 5

dovozovat“.

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podali dovolání oba účastníci.

Žalobkyně napadá tu část výroku rozsudku odvolacího soudu, kterou byl

změněn rozsudek soudu prvého stupně. Zdůrazňuje, že smlouva, možnost k jejímuž

uzavření měl žalovaný zprostředkovat, v okamžiku uzavření smlouvy o

zprostředkování již uzavřena byla. Bylo tudíž nemožné, aby po uzavření takové

smlouvy žalovaný vykonával jakoukoli faktickou činnost, k níž se zavázal.

Otázkou, zda takové plnění bylo právně a fakticky možné, se odvolací soud ve

svém rozhodnutí „téměř vůbec“ nezabýval, uvedl pouze, že neshledal, že by

předmětem smlouvy bylo plnění nemožné. Následné chování stran smlouvy, které

odvolací soud zdůrazňuje, je v tomto případě nepodstatné, neboť zde nebyla

řešena otázka výkladu projevu vůle dle § 266 obch. zák. Ohledně vědomosti

účastníků smluvního vztahu o počáteční nemožnosti plnění odkazuje žalobce na

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1862/2003.

Odkazuje dále na svá tvrzení učiněná v průběhu řízení o nemožnosti plnění,

která byla prokazována korespondencí mezi panem R. d. G. jednající za

společnost S. a konkurzním správcem a dodává, že pan d. G., který později

jednal i za společnost K., s.r.o. (která vznikla 22. 7. 1999), měl již v květnu

1999 příležitost k uzavření kupní smlouvy, proto tuto příležitost nemohl

žalovaný zprostředkovávat. Ujednání obsažené v dodatku č. 3 je dohodou o

snížení provize pro případ, že by se žalobce na základě smlouvy o smlouvě

budoucí následně vlastníkem předmětných nemovitostí nestal. Ujednání o snížení

provize nemohlo založit samostatný právní titul, na jehož základě by žalobce

byl povinen zaplatit žalovanému určitou částku. Nejde o ujednání o odměně,

neboť v dodatku č. 3 nebylo sjednáno žádné plnění, za které by taková odměna

měla být zaplacena.

Navrhl, aby rozsudek byl v této části zrušen.

Žalovaná naopak napadá pouze tu část rozhodnutí odvolacího soudu, jíž byl

rozsudek soudu prvého stupně potvrzen a dovozuje, že v této části má rozhodnutí

po právní stránce zásadní význam, neboť řeší právní otázku v rozporu s hmotným

právem a rozdílně od předchozího rozhodování dovolacího soudu vyjádřeného

například v rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 512/2002. Závěr o tom, že pojem „nevratná

záloha“ je pojmem neurčitým, vnitřně si odporujícím a ujednání o zaplacení

nevratné zálohy je proto neplatné, učinil dle dovolatelky odvolací soud bez

toho, aby dříve příslušné ujednání vyložil v souladu s § 266 obch. zák.,

spokojil se s pouhým jazykovým výkladem, aniž vzal zřetel na všechny okolnosti

související s projevem vůle a aniž provedl důkazy k prokázání skutečné vůle

účastníků. Posledně uvedené považuje dovolatelka za vadu řízení. Navrhuje, aby

rozsudek odvolacího soudu byl v příslušné části zrušen.

Ve svém vyjádření k dovolání protistranou podanému zdůrazňuje, že závěr o tom,

že nelze sjednat nevratnou zálohu, je v souladu s dosavadní judikaturou

(rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 890/2002) a že soud své rozhodnutí

založil na tom, že část žalobou uplatněné částky žalobkyni náleží z jiného

titulu, není tedy pravda, že by soud neaplikoval § 266 obch. zák.

Dovolání podané žalobkyní je přípustné dle § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., neboť

směřuje proti té části rozsudku odvolacího soudu, kterým tento soud změnil

rozhodnutí soudu prvého stupně ve věci samé, tedy zamítl žalobu ohledně 2,

325.000,- Kč s příslušenstvím, vycházeje přitom z toho, že v uvedeném rozsahu

se žalovaná neobohatila bezdůvodně, neboť tuto částku přijala v souladu s

ujednáním obsaženým v dodatku č. 3 platné zprostředkovatelské smlouvy (dále

jen „smlouva“) uzavřené dle § 642 obch. zák.

Nejvyšší soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu vymezeném

uplatněnými dovolacími důvody (§ 242 odst. 3 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že

žalobkynino dovolání není důvodné.

Odvolací soud své rozhodnutí v části, v níž změnil rozsudek soudu prvého

stupně, založil na závěru, že smlouva o zprostředkování je platným právním

úkonem, neboť jejím předmětem není plnění nemožné. Odvolací soud přitom vyšel

mj. ze skutkového zjištění učiněného soudem prvého stupně o tom, že předmětem

smlouvy byl závazek obstarat příležitost buď k uzavření kupní smlouvy, nebo

smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Zdůraznil, že smlouvu je třeba vykládat v

kontextu s obsahem dodatků k ní připojených a s přihlédnutím k té skutečnosti,

že „se účastníci dle smlouvy chovali“.

Z obsahu dodatků tak, jak byl odvolacím soudem zjištěn, bylo zájmem zájemce

především uzavřít smlouvu kupní, která však v okamžiku uzavření smlouvy

zprostředkovatelské uzavřena nebyla (k jejímu uzavření nesporně nikdy nedošlo).

Smlouva byla prodlužována a byly měněny podmínky pro výplatu provize (resp.

odměny) ve vazbě na reálné uzavření kupní smlouvy. Z uvedeného plyne, že

závazek ze smlouvy uzavřené podle § 642 obch. zák. nebyl zjevně od počátku

chápán tak úzce, jak jej chápe žalobkyně a jeví se proto logickým postup

odvolacího soudu, který své závěry o platnosti smlouvy dovozoval též ze znění

jednotlivých dodatků a z následného chování stran. Jeho úvahy nejsou v rozporu

s dispozitivním charakterem zprostředkovatelské smlouvy a vším, co se může

skrýt pod velmi široký pojem „zprostředkovatelská činnost“.

Zprostředkování, tedy „činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost

uzavřít určitou smlouvu“ (§ 642 obch, zák.) chápe obchodní zákoník velmi široce

– od pouhého „obstarání příležitosti“ v užším smyslu (§ 645 obch. zák.), přes

uzavření smlouvy, která je předmětem zprostředkování (§ 644 obch. zák.), až po

situaci, kdy třetí osoba svůj závazek ze zprostředkovávané smlouvy splní (§ 646

obch. zák.). Zákon dokonce obecně předpokládá (jak vyplývá z § 650 obch. zák.),

že zprostředkovatel bude (může být – nestanoví-li smlouva jinak) činný až do

okamžiku uzavření smlouvy, jež je předmětem zprostředkování, a to bez ohledu na

to, v kterém okamžiku vymezeném § 646 až 646 obch. zák. mu vznikne nárok na

provizi. Též sporná smlouva byla uzavřena na delší dobu, z pozdějších dodatků a

následného chování stran nelze dovozovat, že by zprostředkovatel nemohl mít po

celou dobu trvání smlouvy a v souladu s ní prostor pro další

zprostředkovatelskou činnost. Obstarat příležitost k uzavření určité smlouvy

neznamená pouze „seznámit jednající osoby“. Ani samo uzavření smlouvy o budoucí

smlouvě kupní nemusí znamenat vždy bez dalšího, že jsou vytvořeny veškeré

podmínky (dána faktická příležitost) pro uzavření vlastní kupní smlouvy a že

tedy v tomto smyslu již není možno naplnit zprostředkovatelskou smlouvu reálným

obsahem. (K tomu viz též usnesení Nejvyššího soudu 32 Cdo 3596/2007, které

řešilo vztah vzniklý z téže smlouvy, z něhož vyplývá, že smlouva připouštěla

též zprostředkování koupě jiných nemovitostí, tedy i těch, ohledně nichž

smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřena nebyla).

Dovolací soud tedy shodně se soudem odvolacím konstatuje, že smlouvou sjednané

plnění nebylo od počátku plněním nemožným, že tedy nenastala situace

předpokládaná § 37 odst. 2 obč. zák. a smlouva proto není z tohoto důvodu

neplatná. Jestliže tedy odvolací soud, vycházeje z platného ujednání smlouvy

ve znění jejího dodatku č. 3, dospěl k závěru, že žalované vznikl nárok na

odměnu ve výši tímto dodatkem stanovené a za podmínek tam uvedených, je jeho

rozhodnutí správné.

Dovolání podané žalovanou, která jeho přípustnost opírá o ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř., směřuje do té části rozhodnutí odvolacího soudu, již

byl potvrzen rozsudek soudu prvého stupně. Dovolání je v této části přípustné

pouze za předpokladu, že dovolací soud, bez ohledu na názor dovolatelky, sám

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí ve věci samé po právní stránce zásadní

význam skutečně má, resp. že otázka dovolatelkou vymezená, je-li na ní založeno

rozhodnutí odvolacího soudu, je ve smyslu § 237 odst. 3 o.s. ř. otázkou

zásadního právního významu.

Dovolací soud dospěl k závěru, že otázka položená žalovanou, související s

výkladem pojmu „nevratná záloha“, nemá zásadní právní význam. Odvolací soud

své rozhodnutí v části, v níž potvrdil rozsudek soudu prvého stupně, neřešil

ani v rozporu s hmotným právem, ani se stávající judikaturou.

Zálohou je v občanskoprávních vztazích míněna část platby poskytnutá předem,

zpravidla před vznikem práva na zaplacení konečné platby smlouvou sjednané

(ceny kupní, ceny díla, provize atd.), případně platba uhrazená ještě před

uzavřením určité smlouvy (viz § 498 obč. zák.). Právním důvodem k poskytnutí

zálohy je závazek k úhradě určité (konečné) sumy vyplývající z konkrétního

smluvního ujednání. Principielně platí, že odpadne-li (nenastane-li) právní

důvod, na jehož základě byla záloha jako částečné plnění poskytnuta, je třeba

ji vrátit, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak (viz též rozhodnutí Nejvyššího

soudu sp. zn. 33 Odo 890/2002). Z tohoto hlediska nelze odvolacímu soudu

vytknout jakékoli pochybení, hodnotí-li pojem „nevratná záloha“ jako vnitřně

rozporný. Ze skutkových zjištění odvolacím soudem učiněných totiž nevyplývá, že

by mezi účastníky byly ujednány podmínky, za nichž by si zálohu sjednanou v

dodatku č. 5 ke smlouvě mohla žalovaná ponechat (na rozdíl od žalobkyní

zmiňovaného rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 512/2002). Svůj závěr o pojmu „nevratná

záloha“ učinil odvolací soud v kontextu ujednání obsažených v dodatcích ke

smlouvě a tedy v souladu s projevy vůle vyloženými v souvislostech mu

dostupných smluvních ujednání tak, jak to předpokládá § 266 obch. zák.

Dovolací soud, jak z uvedeného plyne, neshledal existenci podmínek daných

ustanovením § 237 odst. 3 o.s.ř., ani jiných okolností, z nichž by, s

přihlédnutím k obsahu dovolacích námitek žalované, bylo možno zásadní právní

význam jí napadené části rozhodnutí dovodit. Dovolání podané žalovanou není

podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné, Nejvyšší soud je proto dle §

243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst.

1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 a 146 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím ke

skutečnosti, že poměr úspěchu a neúspěchu byl v případě obou účastnic v zásadě

stejný.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2009

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu