Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 292/2019

ze dne 2019-03-27
ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.292.2019.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 3. 2019 o dovolání,

které podala obviněná Z. J., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu

trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Praha - Ruzyně, proti usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 67 To 348/2018, který

rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu

7 pod sp. zn. 39 T 112/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněné Z. J. odmítá.

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 39 T

112/2017, byla obviněná Z. J. uznána vinnou zločinem zpronevěry podle § 206

odst. 1, odst. 4 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále ve zkratce jen „tr. zákoník“), za nějž jí byl podle §

206 odst. 4 tr. zákoníku uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 let

a 6 měsíců, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku

zařazena do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněné

uložena povinnost zaplatit poškozenému Arcibiskupství pražskému, IČ: 00445100,

se sídlem Hradčanské náměstí 56, 118 00 Praha 1 (dále jen jako „Arcibiskupství

pražské“), částku ve výši 3 649 500 Kč.

2. Uvedeného trestného činu se podle tohoto rozsudku obviněná Z. J.

dopustila (zjednodušeně uvedeno) následovně. V. F. jí jako beneficient na

základě smlouvy o správě finančních prostředků ze dne 16. 10. 2015 uzavřené

podle § 1400 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále ve zkratce jen „obč. zák.“), svěřil do správy částku

ve výši 3 650 000 Kč, následně dne 25. 1. 2016 zemřel, načež si obviněná

přisvojila uvedenou svěřenou částku, kterou převedla čtyřmi různými platbami

(konkretizovanými ve výroku rozsudku soudu prvního stupně) na vlastní účet a na

účet svého syna, následně peníze vybrala a užila je pro svou potřebu a pro

potřebu svého syna V. J. Učinila tak přesto, že správa peněz skončila smrtí

beneficienta ve smyslu § 1439 obč. zák. Obviněná měla povinnost vést finanční

prostředky ve vlastnictví V. F. odděleně od svého majetku a nakládat s nimi s

péčí řádného hospodáře. Tímto jednáním způsobila poškozenému závětnímu dědici

Arcibiskupství pražskému škodu v celkové výši 3 649 500 Kč.

3. Obviněná podala proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání, o němž

rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 67 To

348/2018, tak, že je podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodné.

II. Dovolání obviněné a vyjádření k němu

4. Obviněná Z. J. podala proti citovanému usnesení Městského soudu v

Praze dovolání, které opřela o dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm.

b) a g) tr. řádu.

5. Obviněná nejprve stručně zrekapitulovala dosavadní průběh trestního

řízení. Důvody dovolání spatřovala v tom, že napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku a že v řízení před soudem prvního stupně

rozhodoval ve věci vyloučený orgán, konkrétně předsedkyně senátu.

6. Své odsouzení považovala za nesprávné, zločinu zpronevěry podle § 206

odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku se podle svého přesvědčení nedopustila,

zemřelý V. F. jí uvedenou spornou částku daroval. Obviněná odvolacímu soudu

vytkla, že nesprávně interpretoval ustanovení § 2057 obč. zák. tak, že darovací

smlouva by musela mít písemnou formu. K tomu namítla, že písemná forma smlouvy

je vyžadována pouze v případech, kdy k odevzdání daru má dojít až po uzavření

darovací smlouvy, aby obdarovaný měl k dispozici písemný titul, na základě

kterého by mohl svoje právo na předání daru vymáhat. V jejím případě však měla

již finanční prostředky na základě smlouvy o správě majetku v oprávněné držbě,

nebylo tedy třeba po uzavření darovací smlouvy dar předávat, protože darováním

těchto prostředků de facto byla ukončena činnost správce majetku, který jako

nový vlastník peněžních prostředků s nimi mohl volně nakládat ve svůj prospěch

a nebylo rozhodné, zda tak učinil před smrtí V. F. nebo až po ní. Plně

dostačující je ústní forma takové darovací smlouvy. Soudy nižších stupňů se

nezabývaly ani otázkou významu nedostatku formy u darovací smlouvy, která

způsobuje pouze neplatnost relativní, nikoliv absolutní. Poukázala na to, že

svědci S. a K. potvrdili úmysl V. F. darovat jí značný majetek. Uzavření ústní

darovací smlouvy se obžalobě nepodařilo zpochybnit a uzavření takové smlouvy

bylo reálné. Závěr odvolacího soudu, že se jednalo pouze o pouhý příslib

darování, protože k němu došlo ústní formou, je podle obviněné nesprávný.

Nesprávným posouzením skutku tak došlo k porušení zásady presumpce neviny a

zásady in dubio pro reo.

7. Namítla také, že měla finanční prostředky v oprávněné držbě na

základě smlouvy o správě majetku. Její povinnosti naložit s nimi se řídily

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o správě majetku a odkázala na

ustanovení § 1439 obč. zák. Obviněná uvedla, že soudy nižších stupňů nesprávně

dovodily, že správa zanikla smrtí beneficienta. Podle jejího názoru právo

beneficienta by v takovém případě bylo součástí dědictví a správce majetku by

se měl nadále řídit pokyny oprávněného dědice, který by samozřejmě měl i právo

smlouvu vypovědět. Soudy podle jejího přesvědčení měly posoudit tento skutek

nanejvýše jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle

§ 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

8. Soudu druhého stupně dále obviněná vytkla nesprávné posouzení

použitelnosti odposlechů, neboť nařízením odposlechu jejích telefonních hovorů

předsedkyní senátu soudu prvního stupně došlo k porušení nestrannosti soudce.

Namítla také, že policejní orgán neprovedl vyhodnocení záznamů o odposlechu a

založil do spisu datový nosič, který obsahoval i rozhovory obviněné s vlastním

obhájcem. Tím došlo podle obviněné k porušení práva obviněné na obhajobu a

práva na spravedlivý proces, které zakládá podjatost předsedkyně senátu soudu

prvního stupně. Soudy nižších stupňů se nezabývaly ani otázkou pravdivosti její

výpovědi z hlediska jejího dosavadního zcela bezúhonného života.

9. Obviněná proto navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí

odvolacího soudu včetně obsahově navazujících rozhodnutí a aby mu vrátil věc k

novému projednání a rozhodnutí.

10. Dovolání obviněné bylo zasláno k vyjádření Nejvyššímu státnímu

zastupitelství, které se k němu do dne konání neveřejného zasedání nevyjádřilo.

III. Posouzení důvodnosti dovolání

a) Obecná východiska

11. Nejvyšší soud nejprve zjistil, že jsou splněny všechny formální

podmínky pro konání dovolacího řízení a zabýval se otázkou povahy a

opodstatněnosti uplatněných námitek ve vztahu k označeným dovolacím důvodům.

12. Dovolání je svou povahou mimořádným opravným prostředkem, který na

rozdíl od odvolání není možné podat z jakéhokoli důvodu, ale jen z některého z

taxativně vymezených důvodů v § 265b odst. l písm. a) až l) tr. řádu, resp. v §

265b odst. 2 tr. řádu. Podání dovolání z jiného důvodu je vyloučeno. Přitom

nestačí, aby zákonný dovolací důvod byl jen formálně deklarován, ale je třeba,

aby námitky dovolatele takovému důvodu také svým obsahem odpovídaly.

13. Obviněná uplatnila dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. b)

a g) tr. řádu.

14. Dovolací důvod ve smyslu § 265b odst. 1 písm. b) tr. řádu je dán,

pokud ve věci rozhodl vyloučený orgán; tento důvod však nelze použít, jestliže

tato okolnost byla tomu, kdo podává dovolání, již v původním řízení známa a

nebyla jím před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta.

15. Obecně lze konstatovat, že dovolání z důvodu uvedeného v § 265b

odst. 1 písm. g) tr. řádu je možno podat, jestliže rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotněprávním

posouzení. Jde tedy o nesprávný výklad a použití norem trestního práva

hmotného, případně na něj navazujících hmotněprávních norem jiných právních

odvětví. Podstatou je vadné uplatnění příslušných ustanovení hmotného práva na

skutkový stav zjištěný soudem prvního a druhého stupně. Dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán zejména tehdy, jestliže skutek, pro který

byl obviněný stíhán a odsouzen, vykazuje znaky jiného trestného činu, než jaký

v něm spatřovaly soudy nižších stupňů, anebo nenaplňuje znaky žádného trestného

činu. Nesprávné právní posouzení skutku může spočívat i v tom, že rozhodná

skutková zjištění sice potvrzují spáchání určitého trestného činu, ale soudy

nižších stupňů přesto dospěly k závěru, že nejde o trestný čin, ačkoli byly

naplněny všechny jeho zákonné znaky. Tento dovolací důvod ovšem nespočívá v

případném procesním pochybení soudů nižších stupňů ani v tom, že se dovolatel

sice domáhá použití norem hmotného práva, ale na takový skutek, k němuž dospěl

vlastní interpretací provedených důkazů, které soudy prvního a druhého stupně

vyhodnotily odlišně od názoru dovolatele. Dovolání s poukazem na citovaný důvod

tudíž nemůže být založeno na námitkách proti tomu, jak soudy hodnotily důkazy,

jaká skutková zjištění z nich vyvodily, jak postupovaly při provádění důkazů, v

jakém rozsahu provedly dokazování apod. Dovolání je koncipováno jako mimořádný

opravný prostředek a je tudíž určeno k nápravě pouze závažných právních vad

pravomocných rozhodnutí.

16. Na úvod je třeba též uvést, že obviněná sice formálně deklarovala

dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, ve skutečnosti ale

měla na mysli spíše dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu v

jeho druhé alternativě, neboť se domáhala přezkumu rozhodnutí soudu odvolacího,

který svým usnesením rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku,

odvolání, proti odsuzujícímu rozsudku soudu prvního stupně, tj. proti rozsudku

uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. řádu, přestože byl v řízení mu

předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

17. Toto pochybení však samo o sobě nebylo natolik závažné, aby Nejvyšší

soud jen proto dovolání obviněné odmítl. Takto Nejvyšší soud rozhodl, jak bude

vysvětleno dále, protože obviněnou vznesené námitky zčásti neodpovídaly

uplatněnému ani jinému dovolacímu důvodu, zčásti byly zjevně neopodstatněné.

b) K námitkám neodpovídajícím dovolacím důvodům

18. Obviněná Z. J. opřela své dovolání především o výhradu, že její

jednání nenaplňuje znaky zpronevěry, kterou byla uznána vinnou, protože zemřelý

V. F. jí původně svěřené peníze daroval. Obviněná přitom ale vycházela ze zcela

jiné verze skutkového děje, než který byl soudy nižších stupňů zjištěn a který

také nalezl odraz ve skutkové větě výrokové části odsuzujícího rozsudku soudu

prvního stupně. Obviněná totiž vycházela z toho, že s V. F. za jeho života

uzavřela ústní darovací smlouvu na předmětný finanční obnos, který předtím měla

ve své správě. Soudy nižších stupňů (jakkoliv zčásti za podpory ne zcela

přesného výkladu ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě) však

dospěly důvodně na základě zevrubného hodnocení provedených důkazů ke zcela

jiné verzi skutkového děje, přiklonily se k verzi obžaloby (a nikoli obhajoby),

že obviněné uvedený obnos V. F. nedaroval, ale pouze svěřil do správy obviněné,

na čemž nic nezměnil až do své smrti, naopak celou dobu počítal s tím, že celý

jeho majetek zdědí Arcibiskupství pražské.

19. Obviněná tak ve svém dovolání při uplatnění svých námitek především

vycházela ze zcela jiného než soudy nižších stupňů zjištěného skutkového stavu.

Činila tak na podkladě odlišné interpretace provedených důkazů, které hodnotila

izolovaně a nikoliv ve vzájemných souvislostech, jak to učinily soudy nižších

stupňů. Dovolávala se tak případné aplikace hmotného práva na jí prezentovanou

verzi skutkového děje (naznačené shora), ač se soudy prvního i druhého stupně

přiklonily k verzi jiné, kterou ve svých rozhodnutích přesvědčivě zdůvodnily (s

výhradou chybné interpretace občanského zákoníku a vztahu obviněné k penězům,

jak bude rozvedeno níže). Se shodnými námitkami se řádně vypořádal jak soud

prvního stupně, tak i odvolací soud, neboť byly též součástí obhajoby obviněné

a obsahem podaného odvolání. Nejvyšší soud zpravidla odmítne jako zjevně

neopodstatněné takové dovolání, v němž obviněný pouze opakuje tytéž námitky,

jimiž se snažil zvrátit již rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud se jimi

odvolací soud zabýval (viz zejména bod 4. odůvodnění jeho usnesení) a vypořádal

se s nimi náležitým a dostatečným způsobem (podobně viz usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002, uveřejněné pod č. T 408. ve

svazku 17 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vydávalo Nakladatelství C.

H. Beck, Praha 2002).

20. Nejvyšší soud k tomu upozorňuje, že dovolání nenahrazuje řádné

opravné prostředky a jeho podání není přípustné ve stejném rozsahu, jaký je

charakteristický pro řádné opravné prostředky. Z tohoto hlediska je nutné

posuzovat i naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu,

na jehož podkladě nelze zvažovat samotnou správnost a úplnost skutkových

zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost

provedeného dokazování a správnost hodnocení jednotlivých důkazů, jak se toho

obviněný domáhal. Uvedený výklad zaujal Nejvyšší soud např. ve svém usnesení ze

dne 7. 8. 2002, sp. zn. 5 Tdo 482/2002 (publikovaném pod č. T 420. ve svazku 17

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck,

Praha 2002).

21. V tomto směru je třeba připomenout, že dokazování je doménou

především soudu prvního stupně s možnou korekcí v řízení před soudem druhého

stupně jako soudem odvolacím, nikoli však v řízení o dovolání. Dokazování je

ovládáno zásadami jeho se týkajícími, a to zásadou vyhledávací,

bezprostřednosti a ústnosti, volného hodnocení důkazů a presumpcí neviny.

Hodnotit důkazy tak může jen ten soud, který je také v souladu s principem

bezprostřednosti a ústnosti provedl, protože jen díky tomu může konkrétní

důkazní prostředek vyhodnotit a získat z něj relevantní poznatky. Zásada

bezprostřednosti ve spojitosti se zásadou ústnosti zde hraje významnou roli,

soud je přímo ovlivněn nejen samotným obsahem důkazního prostředku, ale i jeho

nositelem (pramenem důkazu). Jen takový způsob dokazování může hodnotícímu

orgánu poskytnout jasný obraz o dokazované skutečnosti a vynést rozhodnutí pod

bezprostředním dojmem z provedených důkazů. I odborná literatura (např.

Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str.

170 a násl.) uznává, že nejlepší cestou pro správné rozhodnutí je zhodnocení

skutkových okolností na podkladě bezprostředního dojmu z přímého vnímání v

osobním kontaktu.

22. Nejvyšší soud nezjistil ani porušení základních práv obviněné, a to

ani porušení práva na spravedlivý proces. Nejvyšší soud přitom interpretoval a

aplikoval uvedené podmínky připuštění dovolání tak, aby dodržel maximy práva na

spravedlivý proces vymezené Úmluvou o ochraně lidských práv a základních

svobod, Listinou základních práv a svobod, a v neposlední řadě též judikaturou

Ústavního soudu (srov. zejména stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4.

března 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14, vyhlášené jako sdělení Ústavního soudu

pod č. 40/2014 Sb., uveřejněné pod st. č. 38/14 ve svazku č. 72 na str. 599 Sb.

n. a u.). Právě z těchto uvedených hledisek se tedy Nejvyšší soud zabýval

naplněním dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, resp. §

265b odst. 1 písm. l) tr. řádu a některými skutkovými otázkami a hodnocením

důkazů soudy nižších stupňů ve vztahu k právnímu posouzení jednání obviněného.

V této souvislosti považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit, že i Ústavní soud

výslovně ve svém stanovisku konstatoval, že jeho názor, „… podle kterého nelze

nesprávné skutkové zjištění striktně oddělovat od nesprávné právní kvalifikace

… však neznamená, že by Nejvyšší soud v každém případě, kdy dovolání obsahuje

argumentaci ve vztahu ke skutkovým zjištěním, musel považovat dovolací důvod

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu za prima facie naplněný. … Je totiž

jediným oprávněným orgánem, kterému v tomto stadiu přísluší posuzovat naplnění

konkrétního dovolacího důvodu (viz § 54 rozsudku Evropského soudu pro lidská

práva ve věci J. a ostatní proti České republice ze dne 13. října 2011, č.

stížnosti 12579/06, 19007/10 a 34812/10), a toto posouzení je závaznou

podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti (ustanovení § 75 odst. 1 zákona

o Ústavním soudu)“ [srov. bod 23. shora označeného stanoviska pléna Ústavního

soudu]. V daném případě dovolací soud takový nesoulad, natožpak extrémní,

neshledal. Soudy nižších stupňů (zejména soud prvního stupně) se věcí řádně

zabývaly, provedly v potřebném rozsahu obsáhlé dokazování, na jehož základě

mohly učinit skutkové závěry, které nalezly odraz v tzv. skutkové větě

odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně. Takto zjištěný skutek byl následně

také správně právně kvalifikován podle odpovídajícího ustanovení trestního

zákoníku. Není důvodem pro kasační zásah Nejvyššího soudu, pokud se soudy

nižších stupňů na základě řádného hodnocení provedených důkazů přiklonily k

verzi předestřené obžalobou a nikoli k verzi obviněné.

23. Nad rámec uvedeného (jako obiter dictum) může Nejvyšší soud pouze na

základě znalosti trestního spisu dodat, že předložené výhrady obviněné (zčásti

jen obecné povahy) proti postupu soudů nižších stupňů nemají žádné

opodstatnění. Není pravdou, že by soudy nižších stupňů vycházely z nesprávných

důkazních prostředků, jak uvádí obviněná, naopak především soud prvního stupně

provedl poměrně rozsáhlé dokazování, aby si učinil plastický obraz o osobě

beneficienta, jeho snadné manipulovatelnosti, chování obviněné a jejím

nakládání se svěřenými finančními prostředky (viz zejména bod 9. až 14.

odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně). Soud prvního stupně správně vycházel

též z listinných důkazů (bod 11. a 15. a následující odůvodnění rozsudku soudu

prvního stupně). Z provedených důkazních prostředků a z nich získaných důkazů

soud prvního stupně zcela důvodně vyhodnotil, že obviněná zneužila úmrtí V. F.

a přisvojila si jím svěřené finanční prostředky uložené na účtu vedeném na její

jméno. Soudy nižších stupňů též důvodně nepřijaly verzi obhajoby, že již V. F.

ústně vyjádřil zájem finanční prostředky obviněné a jejím příbuzným před svou

smrtí darovat. Tato verze (na rozdíl od verze uvedené v obžalobě) nebyla

prokázána. Je sice pravdou, že soudy nižších stupňů na podporu vyloučení této

verze chybně interpretovaly příslušná ustanovení občanského zákoníku a

nepřípadně je užily na daný případ, jak poukázala obviněná v dovolání (viz k

tomu níže). To ovšem nic nemění na tom, že ve zbytku zcela důvodně obviněné

neuvěřily, protože k žádnému ani ústnímu darování peněz nedošlo, poškozený na

takovém darování zájem neměl. Pokud by peníze chtěl obviněné přenechat, bylo by

jistě i ve výsostném zájmu obviněné, aby o tom měla nějaký doklad, běžně s ním

i úředním způsobem zařizovala jeho záležitosti, o svěření peněz do správy též

sepsali písemnou smlouvu. Navíc bylo spolehlivě prokázáno, že zemřelý V. F. byl

poměrně snadno manipulovatelný. Věděla též, že V. F. jedná nejen pod jejím

vlivem, ale též pod vlivem dalších osob. Kdyby šlo o skutečnou vůli zemřelého,

jistě i pro účely prokázání vlastního nároku v pozdějším dědickém řízení by

přiměla V. F. nejméně k nějakému písemnému potvrzení „darování“ peněz (ke

skutečnému právnímu posouzení takového obviněnou tvrzeného, avšak

neprokázaného, postupu zemřelého srov. níže). Zcela důvodné jsou tak závěry

soudů nižších stupňů, které označily tuto verzi skutkového děje naznačeného

obviněnou za vyvrácenou dalšími důkazy. Obviněná skutečně jen využila úmrtí V.

F., aby si ponechala jeho peníze, které úmrtím přešly na jediného dědice, jímž

bylo poškozené Arcibiskupství pražské.

24. Pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu

nepatří ani námitky, že byly porušeny zásady in dubio pro reo a presumpce

neviny, které jsou zásadami procesními a nikoli hmotněprávními, tudíž nemohou

naplnit uvedený dovolací důvod, který slouží výlučně k nápravě vad

spočívajících v nesprávném hmotně právním posouzení.

c) K námitce podjatosti předsedkyně senátu soudu prvního stupně

25. Obviněná právně relevantně namítla, že ve věci rozhodoval vyloučený

orgán. Tuto svou námitku také uplatnila již v předchozím řízení u odvolacího

soudu, který se s ní též dostatečným způsobem vypořádal (viz bod 5. odůvodnění

jeho usnesení). Tím byly sice formálně splněny podmínky dovolacího důvodu

uvedené v § 265b odst. 1 písm. b) tr. řádu, avšak dovolací soud námitky

obviněné shledal jako zjevně neopodstatněné, jak bude rozvedeno níže.

26. Obviněná podjatost předsedkyně senátu spatřovala v jejím procesním

postupu, který byl navíc v souladu s trestním řádem a který spočíval v nařízení

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu obviněné v průběhu vedeného

trestního stíhání. Takový procesní postup, navíc zákonný, jak přesvědčivě

vysvětlily soudy nižších stupňů, nemůže být předpokladem pro vyloučení

předsedkyně senátu z důvodu pochybnosti o její nepodjatosti ve smyslu § 30

odst. 1 tr. řádu, avšak ani z důvodu její procesní angažovanosti v jiném stadiu

řízení ve smyslu § 30 odst. 2 až 4 tr. řádu, neboť tam uvedené případy

nenastaly, ostatně ani nebyly obviněnou namítány. Důvodem pro vyloučení

předsedkyně senátu nemůže být ani právní posouzení použitelnosti odposlechů a

záznamů telekomunikačního provozu.

27. Předně je třeba uvést, že předsedkyně senátu soudu prvního stupně

postupovala v souladu s podmínkami pro nařízení odposlechu a záznamu

telekomunikačního provozu, jak jsou uvedeny v § 88 tr. řádu. Takový postup není

vyloučen ani v průběhu trestního stíhání (jakkoliv v této fázi trestního řízení

nebývá zcela obvyklý), a to ani v řízení před soudem, ať již před skončením

trestního stíhání, např. právě v průběhu řízení před soudem prvního stupně,

nebo výjimečně i po něm v rámci vykonávacího řízení (srov. k tomu stanovisko č.

54/2013 Sb. rozh. tr.). Nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

jako zákonný postup předsedkyně senátu tak nemůže založit důvod pro její

vyloučení z vykonávání dalších úkonů trestního řízení.

28. Jako neopodstatněné shledal Nejvyšší soud i ty výhrady obviněné,

jimiž namítala nezákonné užití zaznamenaných hovorů mezi ní a jejím obhájcem.

Tyto hovory nebyly k důkazu provedeny, soudy nižších stupňů je nepřehrály,

vůbec je neučinily součástí dokazování, nijak je nehodnotily, ani z nich při

utváření skutkového děje nevycházely. K důkazu soud prvního stupně provedl

pouze dva hovory obviněné ze dne 19. 12. 2017 s jejím synem V. J. a se ženou na

telefonním čísle XY. Z těchto dvou hovorů byly zjištěny významné relevantní

skutečnosti pro trestní řízení, neboť obviněná podle závěrů soudů nižších

stupňů využila smrti své matky Z. J. k legalizaci výnosu z trestné činnosti

projednávané v této věci, když nahlásila v dědickém řízení notářce pozůstalost

ve výši 2 000 000 Kč v hotovosti. Z odposlechů a záznamů telekomunikačního

provozu mimo jiné vyplynulo, že obviněná v nich uvedla: „…protože si obstarali

i dědickej spis po babičce…, že tam ty peníze jsou, to jsem udělala dobrej

trik, to byl dobrej nápad, mě to stálo dvacítku, ale byl to dobrej nápad,“ a

dále pak „jako zjistila, že jsem zdědila dva miliony korun po mamince, což není

pravda, to po mámě nezvostalo“ (viz poslední věta v bodu 58. odůvodnění

rozsudku soudu prvního stupně). Uvedenými zjištěnými relevantními skutečnostmi

také soud prvního stupně dokládal smysluplnost a význam nařízeného odposlechu,

který rozhodně neměl nějakou snad šikanózní povahu, jímž by se snad měl

dokládat negativní vztah předsedkyně senátu vůči obviněné a narušení její

nestrannosti.

29. Ostatně touto námitkou se zabýval již i soud druhého stupně (viz bod

5. odůvodnění jeho usnesení), který se s ní též vypořádal dostatečným způsobem.

Jak bylo rozvedeno shora, jde-li o námitky vznesené již dříve v řízení před

soudy nižších stupňů, pokud se s nimi správným a dostatečným způsobem

vypořádaly, zpravidla je Nejvyšší soud odmítne jako zjevně neopodstatněné

(podobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002,

uveřejněné pod č. T 408. ve svazku 17 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2002).

d) K námitkám týkajícím se údajné darovací smlouvy

30. Shora bylo vysvětleno, že obviněná žádala aplikovat ustanovení

hmotného práva na jí prezentovanou verzi skutkového děje, ač soudy nižších

stupňů důvodně na základě rozboru celé řady důkazů dospěly k jinému závěru o

průběhu skutkového děje, který též byl náležitě popsán ve skutkové větě

výrokové části rozsudku. V tomto ohledu námitky obviněné neodpovídají

uplatněnému dovolacímu důvodu, jak bylo rozvedeno shora. Přesto nad rámec

uvedeného považuje Nejvyšší soud za potřebné korigovat právní argumentaci

obsaženou v rozhodnutích soudů nižších stupňů týkající se výkladu ustanovení

občanského zákoníku o darovací smlouvě, pomocí níž mimo jiné soudy nižších

stupňů též vysvětlovaly, proč k darování peněz V. F. obviněné nedošlo. Jakkoliv

s ohledem na jiné důkazní prostředky, kterými bylo jednoznačně doloženo, že si

obviněná darování vymyslela, aby své kroky obhájila v trestním a případném i

civilním (dědickém) řízení, nebyla tato argumentace zcela přiléhavá a přesná,

jak zčásti vcelku důvodně obviněná v dovolání upozornila. Proto i k tomu

Nejvyšší soud níže zaujme vlastní stanovisko.

31. Obviněná totiž především namítla, že darovací smlouva mohla mít i

ústní formu, nikoliv výlučně formu písemnou, jak nesprávně dovodily soudy

nižších stupňů. Nejvyšší soud k tomu v obecné rovině uvádí, že formu právních

úkonů obecně upravují ustanovení § 559 až § 564 obč. zák. Hned z prvního

ustanovení § 559 obč. zák. vyplývá, že každý má právo zvolit si pro právní

jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.

Vychází se z liberálního pojetí a z autonomie vůle stran, písemná forma je

výjimkou z pravidla neformálnosti („bezformálnosti“) právních jednání. Podle §

561 odst. 1 obč. zák. se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě

vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky

tam, kde je to obvyklé, zároveň jiný právní předpis stanoví, jak lze při

právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky

podepsat. Upozornit je třeba ještě na § 564 obč. zák., podle nějž vyžaduje-li

zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit

projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání

stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání

stran nevylučuje. Sankcí za případné nedodržení požadované formy právního

jednání je neplatnost právního jednání ve smyslu § 582 obč. zák. Nedodržení

formy vyžadované zákonem má zásadně za následek absolutní neplatnost právního

jednání podle § 582 odst. 1 obč. zák., kterou ovšem lze konvalidovat,

nedodržení formy vyžadované smlouvou má zpravidla za následek relativní

neplatnost, jíž se druhá strana musí dovolat (§ 582 odst. 2 obč. zák.), zde to

ovšem závisí na povaze a účincích právního jednání (o absolutní neplatnost by

šlo v případě konstitutivní formy právního jednání, jak vyplývá z § 1758 obč.

zák., podle nějž dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má

se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena; to platí i

tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné

formě). Tolik na úvod obecně k požadavkům na formu právních jednání a následkům

jejího nedodržení.

32. Darovací smlouva je upravena v části čtvrté, hlavě druhé, dílu

prvním, oddílu prvním občanského zákoníku v § 2055 až § 2078 obč. zák. Podle §

2055 odst. 1 obč. zák. darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické

právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví

a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Formu darovací smlouvy obecně občanský

zákoník nestanoví (vychází se ze shora rozvedené obecné úpravy), stanoví pouze

zákonnou výjimku vyžadující písemnou formu v § 2057 obč. zák. Podle § 2057

odst. 1 obč. zák. se vyžaduje písemná forma v případě věci zapsané do veřejného

seznamu. Podle § 2057 odst. 2 obč. zák. se písemná forma vyžaduje také tehdy,

nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar (tj.

nedochází k tradici, tj. předání z ruky do ruky, kdy obligační a soluční

jednání spadají v jedno). Jinak v ostatních případech platí bezformálnost

darovací smlouvy (není-li ujednáno jinak), která tak může být uzavřena i v

ústní formě. Předpokladem pochopitelně je, že neformální projevy vůle, jež

směřují k darování, jsou natolik určité a srozumitelné, že obsah právního

jednání (darování) je objektivně zjistitelný (§ 553 odst. 1 obč. zák.), anebo

strany posléze tuto vadu při neformálním projevu darování, sankcionovanou jinak

zdánlivostí (neexistencí), vyjasní (§ 553 odst. 2 obč. zák.).

33. Darovací smlouva tedy vzniká zpravidla reálně, tj. projevem vůle

dárce předmět daru bezplatně přenechat a projevem vůle obdarovaného dar

přijmout, spojenými s odevzdáním a přijetím předmětu daru. Odevzdáním věci ve

smyslu § 2057 odst. 2 obč. zák. se obvykle míní právě faktické přebrání věci

(„z ruky do ruky“, klasická tradice). Ovšem již římské právo odlišovalo i různé

specifické případy tradice u držby, resp. převodu vlastnického práva – traditio

longa manu (tradice na dlouhou ruku), kdy stačilo poukázat na předávanou a

přesně identifikovanou věc (např. pozemek), traditio symbolica (symbolická

tradice), kdy dochází k předání věci zastupující předávanou věc (např. klíče od

vozidla, od domu etc.), nebo též traditio brevi manu (tradice na krátkou

ruku), kdy dochází ke změně držební vůle, tedy osoba z jiného důvodu věc dříve

ovládající, ji začne držet, dalším zvláštním případem je constitutum

possessorium, kdy se dosavadní držitel dohodne s detentorem, že držitel bude

detentorem (převodce vlastnického práva si ponechá věc u sebe, avšak přestává

být vlastníkem).

34. V daném případě obviněná tvrdila, že došlo k darování peněz, které

měla předtím u sebe z jiného důvodu (které spravovala). Zde by se tak nabízela

variace tzv. traditio brevi manu, při níž nedochází k faktickému přesunu věci

od jednoho subjektu ke druhému, neboť ten věc měl již u sebe z jiného důvodu

(byl jejím detentorem), tedy měl corpus possessionis (possessio corporalis),

avšak neměl animus possidendi, tedy vůli nakládat s věcí jako s vlastní, kterou

získal až v důsledku obligace spočívající v daném případě v darování (kauza). I

takové ujednání by nepochybně bylo možné. Jde-li o formu, skutečně bychom z

výkladu § 2057 odst. 2 obč. zák. měli dovodit, že nejde o některý z případů

vyžadujících písemnou formu, jak uváděla obviněná. Je sice pravdou, jak uvedly

ve svých rozhodnutích soudy nižších stupňů, že při takovém hypotetickém ústním

darování nedošlo současně k předání věci, neboť věc již byla v držení

(správněji detenci) obviněné, avšak na druhou stranu výkladem lze dovodit, že

uvedené ustanovení se má vztahovat na jiné případy. Má totiž pokrývat ty

případy, kdy obdarovaný vůbec v dané době, kdy dochází k uzavření darovací

smlouvy, nedisponuje s věcí, nemůže tak prokázat své vlastnické právo právě

onou dispozicí s věcí, proto je zapotřebí smlouvy písemné, aby v případném

navazujícím sporu mohl obligaci v podobě darování prokázat. Je totiž třeba

odlišovat obligační účinky darovací smlouvy a účinky soluční, k nimž dochází

právě až předáním věci, kdy obdarovaný může s věcí disponovat. Proto se žádá

písemná forma té darovací smlouvy, kdy obdarovaný v době uzavření s věcí

nedisponuje (nemá corpus possessionis, má jen animus possidendi). Takový výklad

je též v souladu s ustanovením § 2056 obč. zák., podle nějž pouhé slíbení daru

nezavazuje dárce darovat, pouze musí případně nahradit náklady účelně

vynaložené v očekávání daru (to má ovšem jinou povahu – tzv. culpa in

contrahendo). Byť tedy nedocházelo k předání daru, nebylo třeba z uvedeného

důvodu písemné formy, neboť uvedenou výjimku z ústní formy je třeba vykládat

restriktivně tak, že se vztahuje jen na ty případy, kdy obdarovaný vůbec

nedisponuje s darem, tj. nemá corpus possessionis. Na případ tzv. traditio

brevi manu, kdy obdarovaný má věc již z jiného titulu u sebe, se uvedená

výjimka z ústní formy nevztahuje.

35. To ovšem současně neznamená, že písemná forma pro takové právní

jednání nebyla zapotřebí z jiného důvodu. Obviněná totiž měla tvrzený dar

(finanční částku ve výši 3 649 500 Kč) v době tvrzeného uzavření darovací

smlouvy u sebe z důvodu předtím uzavřené smlouvy o správě finančních prostředků

ze dne 16. 10. 2016 (ve spise č. l. 46), pro kterou zvolili smluvní strany

písemnou formu. Obviněná podle této písemně uzavřené smlouvy měla spravovat

peníze V. F., ve „Smlouvě o správě finančních prostředků“ se ihned za názvem

smlouvy výslovně odkazuje na § 1400 obč. zák. a následující, aby nebylo pochyb,

o jaký smluvní typ jde, na konci smlouvy se pak uvádí, že smlouva se řídí

ustanoveními občanského zákoníku. Kromě toho, že vůli V. F. obviněnou obdarovat

vůbec neodpovídají smluvní ujednání v této smlouvě, podle níž byla obviněná

oprávněna nakládat s penězi jen po předchozím souhlasu beneficienta (V. F.),

obviněná navíc tak měla činit zdarma, bez nároku na odměnu, nebylo v této

smlouvě omezeno její trvání na nějakou určitou dobu, nebylo stanoveno, kdy má

dojít k ukončení smluvního vztahu, za jakých okolností může dojít ke změně této

smlouvy apod., tedy ve zbytku se smlouva měla řídit ustanoveními občanského

zákoníku. Nebylo zjištěno, že by za života beneficienta, tedy V. F., došlo k

jakékoliv změně uvedené smlouvy nebo dokonce k jejími zániku. Jedině obviněná

tvrdila, že V. F. ještě za svého života jí peníze, které jí předtím byly v

rámci správy svěřeny, daroval (což se i jinými důkazy podařilo vyvrátit). Pokud

by však měla být verze obviněné reálná, šlo by stejně o neplatné smluvní

ujednání, a to neplatné absolutně, a to právě pro nedostatek písemné formy

takového ujednání, nikoli však z důvodu požadavku § 2057 odst. 2 obč. zák., jak

uzavřely soudy nižších stupňů, ale z důvodu požadavku ustanovení § 1906 obč.

zák. o tzv. privativní novaci.

36. Vycházet je totiž třeba z toho, že taková tvrzená (a neprokázaná,

resp. vyvrácená) darovací smlouva k těm samým penězům, které byly předtím

předmětem jiného závazkového právního vztahu spočívajícího ve správě cizího

majetku mezi týmiž subjekty, by byla pouhou změnou v obsahu závazku, tj.

privativní novací. Privativní novace jako změna obsahu závazku je upravena v

části čtvrté (relativní majetková práva), hlavě první (všeobecná ustanovení o

závazcích), dílu šestém (změny závazků), oddílu druhém (změny v obsahu

závazků). Podle § 1901 obč. zák. si strany mohou ujednat změnu svých práv a

povinností. Podle § 1902 obč. zák. o novaci se dohodou o změně obsahu závazku

dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem (může-li však dosavadní

závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen). Jinými

slovy smluvní strany (tj. správce majetku a beneficient) si mohou dojednat

změnu svých vzájemných práv a povinností, tj. změnit i smluvní typ ze správy

majetku v darovací smlouvu. Ovšem podle § 1906 obč. zák. ujednání o novaci

vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě (anebo

též tehdy, činí-li se o právu již promlčeném). V daném případě se podle

obviněné měla měnit původní smlouva o správě cizího majetku ve smlouvu

darovací, ovšem původní smlouva byla uzavřena písemně, tedy zákon (občanský

zákoník v § 1906) žádá pro platnost takové smlouvy též písemnou formu. Byla-li

by tvrzená (nikoli však zjištěná) darovací smlouva za takové situace uzavřena

jen formou ústní, byla by následkem nedostatečné formy darovací smlouvy její

absolutní neplatnost ve smyslu § 582 odst. 1 obč. zák., jak bylo rozvedeno

shora.

37. Jinými slovy dospěl Nejvyšší soud sice k témuž výsledku, jako soudy

nižších stupňů, ovšem jinou cestou, tj. zčásti odlišným výkladem týchž

ustanovení, jež užily soudy nižších stupňů, zčásti aplikací jiných ustanovení

téhož právního předpisu (občanského zákoníku). Výsledkem je ovšem i nadále

vyvrácení tvrzení obviněné, že došlo k platnému darování předmětných peněz.

Nadále je třeba setrvat na tom, že jde o zcela vymyšlenou verzi obviněné, která

si ve skutečnosti přisvojila předtím svěřené cizí finanční prostředky, jakož i

na tom, že navíc ani smyšlená verze obviněné by nemohla obstát ani z hlediska

civilního práva hmotného, neboť i kdyby byla verze pravdivá, nemohla by založit

platný převod vlastnického práva z beneficienta V. F. na obviněnou.

e) K námitce možného jiného právního posouzení skutku podle § 220 tr.

zákoníku

38. Obviněná dále namítla, že bez ohledu na prokázání darovací smlouvy

mělo být její jednání posouzeno pouze jako přečin porušení povinnosti při

správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a

nikoliv jako trestný čin zpronevěry. Ani v tomto směru však Nejvyšší soud žádné

pochybení soudů nižších stupňů neshledal. Předně je třeba upozornit, že

ustanovení § 220 tr. zákoníku je ve vztahu k § 206 tr. zákoníku v poměru

subsidiarity (srov. k tomu přiměřeně rozhodnutí č. 21/2002-I. Sb. rozh. tr.).

Jsou-li naplněny znaky zpronevěry, je třeba posoudit skutek jako tento trestný

čin, nikoli jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, byť

by i jeho znaky byly naplněny, neboť toto ustanovení ustupuje do pozadí a

přednost dostává ustanovení primární (lex primaria derogat legi subsidiariae).

Jedině v případě, že by některý znak skutkové podstaty primárního trestného

činu naplněn nebyl, bylo by možno uvažovat o trestní odpovědnosti za

subsidiární trestný čin. Obviněná ovšem vůbec ve svém dovolání na podporu této

argumentace neuvedla, který ze znaků skutkové podstaty zpronevěry neměl být

naplněn a proč. Jediný důvod spatřovala v tom, že se podle ní soudy nižších

stupňů mýlily v tom, že (při neexistenci darovací smlouvy) správa peněz

obviněnou nezanikla smrtí beneficienta, ale že do jeho práv nastoupil dědic,

tj. Arcibiskupství pražské.

39. V tomto ohledu je třeba dát za pravdu soudům nižších stupňů i

státnímu zástupci. Jednak totiž právní otázka zániku správy cizího majetku nemá

vliv na to, zda obviněná naplnila znaky zpronevěry či nikoli, protože ať by

správa cizího majetku zanikla či nikoli, stále obviněná měla ve své dispozici

cizí movitou věc, a sice peníze, které jí předtím byly svěřeny, tj. mohla

naplnit znaky trestného činu zpronevěry. Jednak se obviněná mýlí i v tom, že

smrtí beneficienta nedošlo k zániku smlouvy o správě cizího majetku podle §

1400 a násl. obč. zák.

40. V daném případě si obviněná podle závěrů soudů nižších stupňů

přisvojila cizí věc, která jí byla svěřena, a způsobila tak na cizím majetku

značnou škodu. Obviněná totiž převedla ve 4 případech uvedených ve výroku

rozsudku soudu prvního stupně peněžní prostředky, které jí byly svěřeny na

základě smlouvy o správě finančních prostředků ze dne 16. 10. 2015 (ve spise na

č. l. 46), na svůj účet a na účet vedený na svého syna, aby s nimi naložili ku

svému prospěchu jako s penězi vlastními. Nejvyšší soud v obecné rovině

připomíná, že pachatel si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, jestliže s

věcí naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla cizí věc dána do opatrování

nebo do dispozice, a to způsobem, který maří základní účel svěření. Svěřením se

rozumí odevzdání věci pachateli do jeho faktické moci, čímž se stává detentorem

(má corpus possessionis, nikoli však animus possidendi, tj. chybí mu vůle

nakládat s věcí jako s vlastní). Takovou svěřenou věcí mohou být i peníze na

účtu. Přisvojením je takové nakládání s věcí, která má svěřitele (příp. jeho

nástupce, ať singulárního či univerzálního) trvale vyloučit z dispozice s věcí.

Ani Nejvyšší soud tak nemá pochyb o tom, že obviněná si přisvojila po smrti

beneficienta peníze, o nichž věděla, že jí nepatří, že jí byly předtím za

účelem jejich správy svěřeny a že je musí odevzdat oprávněnému dědici, resp.

učinit je předmětem dědického řízení.

41. Pokud jde o smlouvu o správě cizího majetku, je možno uvést

následující. Ze správy cizího majetku vznikají práva a povinnosti dvěma

stranám, první z nich je správce a druhý beneficient. Správou majetku je

zajištění účelu majetku podle představy jeho vlastníka, přičemž ten, komu se

přičítá hospodářský význam, je beneficient, a ten, kdo správu vykonává, je

správce. Správa majetku může zahrnovat všechny formy majetku (nemovitých věcí,

cenných papírů, podílů v obchodních společnostech, v podílových a investičních

fondech, drahých kovů a uměleckých předmětů, mincí apod.). Podstatou správy

cizího majetku bez ohledu na její druh je, že správce činí ohledně majetkových

hodnot v zájmu beneficienta rozhodnutí podle vlastního uvážení s tím, že je

vázán zákonem a smlouvou s beneficientem. Správa majetku je tedy formou

dispozice s vlastním majetkem prostřednictvím jiného, tj. správce majetku.

Správci patří povinnost péče o svěřené hodnoty. Rozhoduje při respektování

zájmu beneficienta. Správce cizího majetku se tedy vyznačuje dlouhodobými

povinnostmi ve vztahu k svěřenému majetku. Smlouvou se správce zavazuje

konkrétním způsobem k plnění zákonných povinností, tj. souhrnně spravovat

majetek v zájmu beneficienta. Záleží pak na předmětu smlouvy, a především na

povaze a rozsahu spravovaného majetku, jakým způsobem budou tyto povinnosti

specifikovány. Pro smlouvu není zákonem předepsána žádná forma, měla by však

být písemná, jako tomu skutečně v tomto případě bylo. Smlouva by měla především

obsahovat konkrétní práva a povinnosti správce, jež by měly být vyjádřeny v

určitých obecných či konkrétnějších směrnicích (v daném případě šlo např. o

vázání dispozice s penězi na souhlas beneficienta). Smlouva by také měla

upravovat odměnu správce (v daném případě měla obviněná vykonávat správu

bezúplatně). Základní povinností správce je postupovat s péčí řádného hospodáře

(§ 1411 obč. zák.). Tato povinnost vyjadřuje obecný standard chování (péče),

který je správce povinen při plnění svých práv a povinností (ať již zákonných,

či smluvních) dodržovat. Správa v tomto případě tedy vznikla písemnou smlouvou

uzavřenou mezi správcem, tedy obviněnou, a vlastníkem, resp. beneficientem, ve

které byly vymezeny alespoň rozsah majetku, účel správy a bezúplatnost smlouvy.

42. Jak již bylo řečeno shora, peněžní prostředky byly obviněné svěřeny

na základě smlouvy o správě finančních prostředků ve výši 3 650 000 Kč ze dne

16. 10. 2015, uzavřené podle § 1400 a násl. obč. zák. Obviněná jako správce

byla podle smlouvy povinna vést svěřené finanční prostředky odděleně od svého

majetku a plnit tyto povinnosti s péčí řádného hospodáře. Dále bylo ujednáno

(čl. 2.2), že správce může s finančními prostředky nakládat pouze po předchozím

souhlasu beneficienta a na jeho požádání mu z účtu vyplatit požadovanou

hotovost a nejméně jednou za každý kalendářní měsíc předložit beneficientovi

výpis z bankovního účtu.

43. Nelze tedy souhlasit s námitkou, že obviněná měla finanční

prostředky v oprávněné držbě a že po smrti V. F. s nimi mohla volně nakládat.

Obviněná byla totiž povinna vést tyto finanční prostředky odděleně od svého

majetku a s péčí řádného hospodáře. Až do okamžiku smrti beneficienta V. F.

právní vztah ze smlouvy o správě finančních prostředků ze dne 16. 10. 2015

trval. Za života beneficienta nedošlo ke skončení správy některým ze zákonem

předvídaných způsobů ve smyslu § 1438 obč. zák. (odstoupením – viz § 1440 obč.

zák., odvoláním – viz § 1441 obč. zák., omezením svéprávnosti osoby dosud

svéprávné, nebo osvědčením úpadku správce) nebo § 1439 obč. zák. (uplynutím

doby, na kterou byla zřízena, dosažením účelu nebo zánikem práva beneficienta k

spravovanému majetku), případně jiným způsobem. Jakkoliv se na první pohled

zdá, že ustanovení § 1438 obč. zák. obsahuje taxativní výčet důvodů zániku

správy cizího majetku, opak je pravdou. Nejméně v tomto ustanovení chybí důvody

uvedené v následujícím § 1439 obč. zák., dále v něm není jako důvod skončení

správy uvedena ani smrt či zánik správce, na což pamatuje § 1444 obč. zák.

Správa ovšem zaniká také z jiných důvodů neuvedených v tomto oddílu třetím

(dílu šestého, hlavy druhé, části třetí obč. zák.) o skončení správy. Správa

totiž zaniká i z obecného důvodu, jímž je též smrt či zánik beneficienta [srov.

například Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474).

Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1180]. Zde je třeba na

povinnosti správce cizího majetku v případě smrti beneficienta přiměřeně

aplikovat § 449 obč. zák. (týkající se zmocnění), příp. § 2441 obč. zák.

(týkající se příkazu), podle nichž zmocněnec nebo příkazník má povinnost učinit

vše, co nesnese odkladu, aby právní nástupce zmocnitele či příkazce neutrpěl

újmu a právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo,

neodporuje-li to tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo příkazce nebo jeho

právní zástupce (v daném případě ale bylo nakládání s penězi podmíněno

souhlasem beneficienta, na jehož místo by musel nastoupit dědic jako

univerzální nástupce). Podle § 1443 obč. zák. při skončení správy učiní správce

s účinky zavazujícími beneficienta vše, co je vzhledem k tomu nutné nebo co je

nezbytné k zamezení ztráty. Zanikne-li správa, má podle § 1446 obč. zák. předat

správce spravovaný majetek beneficientovi nebo nově nastupujícímu správci. V

případě úmrtí beneficienta je třeba užít předpisy týkající se dědictví (a to

jak hmotněprávní, tak i procesní). Předat se má vše, co správce pro

beneficienta v průběhu správy získal, včetně náhrad, k nimž je správce povinen

podle předchozích ustanovení občanského zákoníku.

44. Obviněná si byla vědoma toho, že beneficient V. F. zemřel a že

veškerý svůj majetek odkázal Arcibiskupství pražskému. Přesto však převedla ve

4 platbách finanční prostředky v celkové výši 3 649 500 Kč na účet, jehož byla

společně se svojí matkou majitelkou, a účet svého syna. Obviněná však v té době

měla finanční prostředky ve své dispozici na základě předchozí smlouvy o správě

cizího majetku, která smrtí beneficienta zanikla, měla je vydat správci

dědictví či přímo dědici, nesměla s nimi naložit jako s vlastními, neboť jí

nepatřily (žádná darovací smlouva neexistovala – viz výše). Obviněná si byla

dobře vědoma, že peněžní prostředky po smrti beneficienta nepřešly do jejího

vlastnictví, byly pro ni stále věcí cizí. Jak správně uvedl soud prvního stupně

(v bodě 69. odůvodnění jeho rozsudku), obviněná měla peněžní prostředky po

smrti beneficienta V. F. zúčtovat, podat závětnímu dědici zprávu a vyúčtování,

a prostředky řádně nahlásit jako věc náležející do pozůstalosti po již zemřelém

V. F. Také měla vše vydat oprávněnému závětnímu dědici poškozenému

Arcibiskupství pražskému, což však neučinila. Obviněná jednala s úmyslem

ponechat si peněžní prostředky, jež měla fakticky ve své moci, uložené na

vlastním účtu, a nakládat s nimi dále jako s vlastními, tedy si přisvojila věc

z cizího majetku, a zároveň tyto finanční prostředky zcela odstranila z dosahu

závětního dědice Arcibiskupství pražského, ač si jeho dědictví s ohledem na

znalost holografní závěti jednoznačně byla vědoma.

45. Ze všech uvedených důvodů je třeba souhlasit se závěry soudů nižších

stupňů, které jednání obviněné právně posoudily jako zločin zpronevěry podle §

206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku a nikoliv pouze jako tzv. nevěrnou zprávu,

tedy jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220

odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

V. Závěrečné shrnutí

46. Vzhledem ke všem shora zmíněným skutečnostem Nejvyšší soud dovolání

obviněné Z. J. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu, neboť zčásti

obviněnou vznesené námitky vůbec neodpovídaly uplatněným ani žádným jiným

dovolacím důvodům, zčásti šlo o námitky, které by sice pod ně bylo možno

podřadit, avšak byly zjevně neopodstatněné. Protože Nejvyšší soud rozhodl o

odmítnutí dovolání podle § 265i tr. řádu, mohl tak učinit v neveřejném zasedání

podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 3. 2019

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

předseda senátu