Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 3/2015

ze dne 2015-12-16
ECLI:CZ:NS:2015:5.TDO.3.2015.1

5 Tdo 3/2015-20

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2015 o dovolání

obviněného P. N. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové –

pobočka v Pardubicích ze dne 2. 9. 2014, sp. zn. 13 To 284/2014, který rozhodl

jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.

zn. 2 T 209/2013, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. N. o d m í t

á .

Rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 2 T 209/2013

(dále jen „rozsudek nalézacího soudu“), byl obviněný P. N. uznán vinným

přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku (zák. č.

40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „tr. zákoník“), jehož se

měl dopustit tím, že

dne 31. 7. 2013 kolem 17.15 hodin v Ch. , ulici P. K. , v blízkosti domu

čp. ..., poté co krátce před tím měl slovní rozepři s P. S. , bytem Ch. , P.

, nasedl jako řidič a nastartoval své nákladní auto zn. Praga V3S reg. zn.

...... (dále jen „nákladní automobil“) a záměrně s ním dvakrát narazil do tam

zaparkovaného osobního automobilu zn. Škoda Fabia, reg. zn. ..... (dále jen

„osobní automobil“), a tím způsobil na vozidle poškození levých předních dveří,

a to promáčklinu oplechování o rozměru 40 x 20 cm, poškrábání laku a vyhnutí

ochranné plastové lišty dveří, dále poškození levých zadních dveří, a to

promáčknutí oplechování o rozměru 70 x 50 cm, v jehož středu došlo k proražení

oplechování o rozměru 7 x 1 cm, poškození laku na těchto dveřích, dále

poškození levého zadního blatníku, a to poškrábáním laku a promáčklinou v

oplechování o rozměru 7 x 7 cm, dále zničení levého zadního světla a dále

poškození předního nárazníku, a to poškozením laku na dvou místech o délce 19

cm a 12 cm, čímž T. S. , bytem B. (dále jen „poškozená“), způsobil škodu v

celkové výši 28 700 Kč.

Za tento přečin byl obviněný odsouzen podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku za

použití § 67 odst. 2 písm. b), odst. 3 a § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku k

samostatnému peněžitému trestu ve 120 denních sazbách, přičemž výše denní sazby

byla určena částkou 160 Kč, tedy celková výše peněžitého trestu činí 19 200 Kč.

Podle § 68 odst. 5 tr. zákoníku byla obviněnému stanovena splatnost peněžitého

trestu ve čtyřech měsíčních splátkách po 4 800 Kč měsíčně, splatných vždy do

každého 15. dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž

rozsudek nalézacího soudu nabyl právní moci. Podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku mu

byl pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven

náhradní trest odnětí svobody ve výši čtyř (4) měsíců.

Podle § 228 odst. 1 trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, dále jen „tr. ř.“) bylo obviněnému zároveň uloženo, aby zaplatil

poškozené T. S. na náhradě škody částku 28 700 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř.

byla poškozená odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve

věcech občanskoprávních.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, který jako soud odvolací

projednal ve veřejném zasedání odvolání obviněného, rozhodl usnesením ze dne 2.

9. 2014, sp. zn. 13 To 284/2014 (dále jen „usnesení odvolacího soudu“), tak, že

podle § 256 tr. ř. toto odvolání zamítl.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, ve spojení s rozsudkem nalézacího

soudu, podal obviněný P. N. prostřednictvím obhájkyně JUDr. Jarmily Černé

dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., přičemž považuje

za nesprávné výroky o vině, o trestu i o náhradě škody uvedené v rozsudku

nalézacího soudu a rovněž považuje za nesprávné zamítnutí svého odvolání soudem

odvolacím.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku dovolatel nejprve setrval

na svém tvrzení uváděném v průběhu celého trestního řízení, a to, že do

osobního automobilu poškozené nenajel úmyslně, náraz do tohoto vozidla byl

způsoben jednáním S. , kteří obviněného při řízení jeho nákladního automobilu

napadli, a znemožnili mu tak nákladní automobil bezpečně ovládat. K této své

námitce dovolatel nakonec doplnil, že pokud si lze podle názoru soudů nižších

stupňů těžko představit možnost, že by obviněný nezastavil vozidlo, kdy sám

chtěl, odkazuje na stranu 17 znaleckého posudku objasňující jízdu na volnoběh.

Obviněný rovněž tvrdí, že znaleckým posudkem byl vyvrácen jeho úmysl do

osobního automobilu najet. Podle dovolatele tím, že k poškození cizí věci došlo

v důsledku jednání S. , není naplněna subjektivní stránka skutkové podstaty

přečinu poškození cizí věci.

Obviněný ve svém dovolání dále poukazuje na to, že se odvolací soud nevypořádal

s jeho námitkami týkajícími se provedeného dokazování, kdy mimo jiné uvádí, že

svědecké výpovědi R. N. a T. V. nelze označit za nevěrohodné jen s odkazem

na blízký vztah k obviněnému a domněnku, že způsob obhajoby s ním zřejmě

diskutovali. Obviněný je toho názoru, že i výpovědi svědků P. S. st. a P.

S. ml. by musely být hodnoceny s ohledem na blízký vztah těchto svědků s

poškozenou, a tím pádem by ve světle výše uvedeného musely být rovněž hodnoceny

jako nevěrohodné. Obviněný dále uvádí, že výpovědi svědků R. N. a T. V.

jsou podpořeny závěry znaleckého posudku č. 501-05-14 zpracovaného Ing. Lubošem

Přibylem (dále jen „znalecký posudek“).

Dovolatel rovněž vytýká soudům nižších stupňů, že považují za věrohodné

výpovědi svědkyň K. Š. a M. Š. , konkrétně jejich tvrzení, že se dovolatel

rozjel proti osobnímu automobilu s úmyslem poškodit jej, přitom svědkyně

nemohly rozpoznat úmysl obviněného, navíc z místa, kde se nacházely, nemohly

přes nákladní automobil na místo incidentu řádně vidět. Nadto ještě podotýká,

že výpověď těchto svědkyň je také vyvrácena znaleckým posudkem, ze kterého

podle dovolatele vyplývá, že se tento „nemohl proti osobnímu automobilu

poškozené rozjet, neboť rychlost 20 – 30 km/hod se v daném místě jeví jako

nepřijatelně vysoká, fakticky technicky nepřijatelná“. Znalecký posudek podle

dovolatele rovněž vyvrací výpověď svědkyně Š. , když tato uvádí, že nákladní

automobil narazil nejprve do přední části osobního automobilu, naopak ze

znaleckého posudku plyne, že náraz byl do zadní části vozu, přičemž tento závěr

je podpořen i policejními fotografiemi pořízenými na místě incidentu, na

kterých je patrné poškození levého zadního světla. Soudy se rozporem mezi

tvrzením svědkyň a závěry znaleckého posudku nezabývaly, k závěrům znaleckého

posudku nepřihlédly. K podpoření své námitky o nevěrohodnosti výpovědí

uvedených svědkyň dovolatel nakonec poukazuje na jednotlivé rozpory v těchto

výpovědích, když konkrétně uvádí, že svědkyně Š. vypověděla, že oba S. v

době incidentu seděli blízko u břehu na stoličkách a byli venku z auta, což je

v rozporu s tvrzením samotných S. , kdy S. st. měl sedět v autě. Další

rozpor, na který dovolatel poukazuje, spočívá v tom, že podle tvrzení svědkyně

Š. chtěl obviněný osobní automobil shodit do vody, přičemž v přípravném

řízení tuto skutečnost neuvedla. Rovněž její tvrzení o tom, že svědkyně Š.

seděla zády k incidentu, a tudíž ho nemohla vidět, nechaly soudy bez

povšimnutí. Nevěrohodnost výpovědi svědkyně Š. týkající se toho, že incident

sledovala od začátku, podporuje obviněný rovněž tvrzením, že z místa, kde

seděla, nemohla vidět, že nákladní automobil narazil do přední části osobního

automobilu. Svědkyně Š. a Š. nesledovaly celý incident od počátku, proto

nemohly samy posoudit s náležitým přehledem průběh události. Dovolatel je toho

názoru, že tyto svědkyně přejaly svá tvrzení obsažená ve svých výpovědích od

S. Podle dovolatele soudy nižších stupňů rozpory ve výpovědích svědkyň řádně

nezhodnotily.

K hodnocení důkazů dovolatel ještě uvádí, že soudy nižších stupňů sice

přihlédly k přestupkovému jednání obviněného z roku 2010, a udělaly si tak

úsudek o jeho povaze, ponechaly však bez povšimnutí, že S. st. měl v krvi

vysokou hladinu alkoholu, jeho reakce byly nepřiměřené a za své chování k

obviněnému dostal v předmětném dni pokutu od Policie ČR.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil

usnesení Krajského soudem v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích dne 2. 9.

2014, č. j. 13 To 284/2014-167, jakož i rozsudek Okresního soudu v Chrudimi dne

8. 4. 2014, č. j. 2 T 209/2013-142, a současně přikázal Okresnímu soudu v

Chrudimi věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, jemuž bylo dovolání

obviněného P. N. doručeno ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř., uvedl, že

nevyužívá svého oprávnění podle § 265h odst. 2 tr. ř. a nebude se k dovolání

vyjadřovat, současně sdělil, že výslovně souhlasí s projednáním dovolání v

neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejprve v souladu se zákonem zkoumal, zda není

dán některý z důvodů pro odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 tr. ř., a na

základě tohoto postupu shledal, že dovolání ve smyslu § 265a odst. 1, 2 písm.

h) tr. ř. je přípustné, bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b),

odst. 2 tr. ř.], řádně a včas (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.) a splňuje náležitosti

dovolání. Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vymezených v § 265b

tr. ř., Nejvyšší soud dále posuzoval, zda obviněným vznesené námitky naplňují

jím tvrzené dovolací důvody, a shledal, že dovolací důvody podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. byly uplatněny alespoň zčásti v souladu se zákonem vymezenými

podmínkami. Následně se Nejvyšší soud zabýval důvodem odmítnutí dovolání podle

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., tedy zda nejde o dovolání zjevně neopodstatněné.

Obviněný P. N. uplatnil dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř., v němž je stanoveno, že tento důvod dovolání je naplněn tehdy,

jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném

nesprávném hmotněprávním posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu

je možné namítat buď nesprávnost právního posouzení skutku, tj. mylnou právní

kvalifikaci skutku, jak byl v původním řízení zjištěn, v souladu s příslušnými

ustanoveními hmotného práva, anebo vadnost jiného hmotněprávního posouzení. Z

toho vyplývá, že důvodem dovolání ve smyslu tohoto ustanovení nemůže být

samotné nesprávné skutkové zjištění, a to přesto, že právní posouzení

(kvalifikace) skutku i jiné hmotněprávní posouzení vždy navazují na skutková

zjištění vyjádřená především ve skutkové větě výroku o vině napadeného rozsudku

a blíže rozvedená v jeho odůvodnění. V rámci dovolání podaného z důvodu podle §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je možné na skutkový stav poukázat pouze z

hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně

posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými

ustanoveními hmotného práva. Nejvyšší soud je zásadně povinen vycházet ze

skutkových zjištění soudu prvního stupně, případně doplněných nebo pozměněných

odvolacím soudem. V návaznosti na tento skutkový stav pak zvažuje hmotněprávní

posouzení, přičemž samotné skutkové zjištění učiněné v napadených rozhodnutích

nemůže změnit, a to jak na základě případného doplňování dokazování, tak i v

závislosti na jiném hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů. To

vyplývá také z toho, že Nejvyšší soud v řízení o dovolání jako specifickém

mimořádném opravném prostředku, který je zákonem určen k nápravě procesních a

právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř., není a ani nemůže být další

(třetí) instancí přezkoumávající skutkový stav věci v celé šíři, neboť v

takovém případě by se dostával do role soudu prvního stupně, který je z

hlediska uspořádání zejména hlavního líčení soudem zákonem určeným a také

nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř., popř. do pozice soudu projednávajícího řádný opravný prostředek, který může

skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem (srov. § 147 až §

150 a § 254 až § 263 tr. ř., a taktéž přiměřeně např. i usnesení Ústavního

soudu ve věcech pod sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, III. ÚS 282/03 a II. ÚS 651/02, dále např. usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 7. 2008, sp. zn. IV. ÚS 60/06). V té souvislosti je třeba zmínit, že je právem i povinností

nalézacího soudu hodnotit důkazy v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř.,

přičemž tento postup ve smyslu § 254 tr. ř. přezkoumává odvolací soud. Zásah

Nejvyššího soudu jako dovolacího soudu do takového hodnocení přichází v úvahu

jen v případě, že by skutková zjištění byla v extrémním nesouladu s právními

závěry učiněnými v napadeném rozhodnutí (viz např. nález Ústavního soudu ze dne

17. května 2000, sp. zn. II. ÚS 215/99, uveřejněný pod č. 69 ve sv. 18 Sb. nál. a usn. ÚS ČR nebo nález Ústavního soudu ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS

84/94, uveřejněný pod č. 34 ve sv. 3 Sb. nál. a usn. ÚS ČR; dále srov. rozhodnutí pod sp. zn. III. ÚS 166/95 nebo III. ÚS 376/03). Zásah do skutkových

zjištění je dále v rámci řízení o dovolání přípustný jen tehdy, učinil-li

dovolatel extrémní nesoulad předmětem svého dovolání (srov. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 9. 8. 2006, sp. zn. 8 Tdo 849/2006). K extrémnímu nesouladu mezi

provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními srov. také např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 7 Tdo 448/2010, usnesení Ústavního

soudu ze dne 23. 11. 2009, sp. zn. IV.

ÚS 889/09, nebo rozhodnutí Ústavního

soudu ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05. Vzhledem k tomu, že právní

námitka dovolatele souvisí se zjištěným skutkovým stavem, zabýval se Nejvyšší

soud ve stručnosti právě z uvedených hledisek skutkovými námitkami obviněného

P. N. vztahujícími se k tvrzenému extrémnímu nesouladu zjištěného skutkového

stavu s právními závěry učiněnými v napadeném rozhodnutí. Nejvyšší soud proto

pokládá za vhodné vyjádřit se i k dovolacím námitkám týkajícím se provedeného

dokazování, zejména pak namítaným svědeckým výpovědím, neboť v daném případě

lze především na jejich základě dospět k závěru o naplnění subjektivní stránky

trestného činu.

Obviněný P. N. ve svém mimořádném opravném prostředku uvádí, že výpovědi

svědků R. N. a T. V. nelze označit za nevěrohodné pouze s odkazem na

blízký vztah k obviněnému (svědkyně N. je manželkou obviněného a svědek V.

je kamarádem jeho syna, jejich rodiny se stýkají a jezdí na společné dovolené)

tak, jak měly učinit soudy nižších stupňů, výpovědi těchto svědků mají navíc

podporovat i závěry znaleckého posudku. Ve stejném světle by tak bylo nutné

pohlížet na výpovědi svědků P. S. st. a P. S. ml., když se soud prvního

stupně podle obviněného nezabýval hodnocením výpovědí svědků S. a jejich

příbuzenského vztahu.

K výpovědi svědků N. a V. soud prvního stupně uvádí, že vyznívaly až

strojově shodně s obhajobou obviněného, a to ve všech podstatných bodech již ve

své spontánní části. Tito svědci byli podle názoru soudu prvního stupně

vystaveni opakování tvrzení obviněného, když se jedná o osoby z jeho okolí a je

pravděpodobné, že tato záležitost byla opakovaně v rodině probírána, navíc k

obviněnému mají blízký vztah a nepochybují o něm, jeho tvrzení tak převzali za

objektivní. Nalézací soud se ve svém rozsudku hodnocením výpovědí svědků S.

výslovně nezabývá, rovněž se nezabývá tvrzeným souladem výpovědí svědků N. a

V. se závěry znaleckého posudku. Odvolací soud ve svém usnesení situaci

zhodnotil tak, že nalézací soud měl k dispozici dvě skupiny důkazů, kdy jedna

skupina svědků podporovala verzi obviněného (výpovědi svědkyně R. N. a svědka

T. V. ) a druhá verzi obžaloby (výpovědi svědků S. , K. Š. a M. Š. ).

Odvolací soud k tomu uvedl, že pokud soud prvního stupně vyhodnotil výpovědi

svědků, které podporují verzi obžaloby, jako věrohodnější, je odvolací soud

podle konstantní judikatury zásadně vázán hodnocením důkazů provedeným soudem

nalézacím. Do tohoto hodnocení by mohl zasáhnout pouze v případě, že by

vybočovalo ze zásad formální logiky, bylo by neúplné, nebo nebralo na zřetel

podstatné skutečnosti významné pro stanovení skutkových zjištění, takové

zásadní pochybení však odvolací soud neshledal.

S námitkou dovolatele týkající se toho, že výpovědi svědků N. a V. nelze

označit za nevěrohodné jen s odkazem na blízký vztah k obviněnému, Nejvyšší

soud souhlasí, neboť k příbuzenskému (nebo jinému obdobnému blízkému) poměru

svědka k obviněnému je třeba přihlédnout jako k jedné z okolností při hodnocení

věrohodnosti svědecké výpovědi, z této okolnosti však nelze bez uvážení

ostatních okolností případu, jednotlivě i v jejich souhrnu ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř., učinit závěr o věrohodnosti svědka (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 3. 6. 1983, sp. zn. 5 Tz 14/1983, publikovaný pod č. 20/1984 Sb. rozh. tr.). Z rozsudku nalézacího soudu je však patrno, že tento soud nedospívá

k závěru o nevěrohodnosti výpovědí svědků N. a V. pouze na základě jejich

blízkého vztahu k obviněnému. Vedle této skutečnosti hodnotil soud prvního

stupně celkové vyznění výpovědí těchto svědků („…vyznívaly až strojově shodně s

obhajobou obviněného…“), a proto i vzhledem k totožnosti výpovědí a blízkému

vztahu svědků k obviněnému, dospěl k závěru, že tito svědci převzali tvrzení

obviněného za objektivní, když událost byla zřejmě v rodině opakovaně probírána

(srov. str. 4 rozsudku nalézacího soudu). Výpovědi těchto svědků tak nepůsobí

na nalézací soud věrohodně právě s ohledem na svou strojovou, nepřirozeně

působící, shodnost s obhajobou obviněného. Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení

důkazů přísluší soudu prvního stupně, z rozsudku nalézacího soudu je patrno,

proč nerozhodl v souladu se závěry vyplývajícími ze svědeckých výpovědí svědků

N. a V. , rovněž postupu odvolacího soudu není při hodnocení této námitky co

vytknout. Dovolatel uvádí, že nalézací soud měl hodnotit rovněž výpověď svědků

S. s ohledem na jejich příbuzenský vztah. K tomu je třeba uvést, že nalézací

soud skutečně nepostupoval důsledně, když ve svém rozsudku neuvedl, že vzal v

úvahu příbuzenský vztah svědků S. a poškozené. Z rozsudku nalézacího soudu je

však patrné, že k těmto svědeckým výpovědím přihlížel, ale k závěru o vině

obviněného dospívá především na základě výpovědí ve věci nezainteresovaných

svědkyň Š. a Š. , když uvádí, že obviněný je usvědčován zejména výpovědí zcela

nezávislých a náhodných svědkyň (srov. str. 4 rozsudku nalézacího soudu). Výpovědi dvou skupin svědků s vazbou na obviněného a na poškozenou pak právě s

ohledem na tyto vazby nevyhodnocuje jako stěžejní důkazy. K hodnocení výpovědí

svědků N. a V. dovolatel také uvádí, že jsou podpořeny závěry znaleckého

posudku. K tomu však již nalézací soud uvedl, že znalecký posudek se otázkou

zásahu do řízení obviněného ze strany S.

nijak nezabývá, z toho tedy vyplývá,

že se nalézací soud vztahem závěrů znaleckého posudku a výpovědí svědků zabýval

a vyvodil z něj potřebné skutkové závěry, které (přes absenci možného

podrobnějšího rozebrání těchto závěrů v rozhodnutích soudů obou stupňů) podle

názoru Nejvyššího soudu i přes uvedené nedostatky ani zdaleka nedosahují onoho

výše uvedeného extrémního nesouladu s právními závěry učiněnými v napadeném

rozhodnutí, pro který by byl na místě zásah Nejvyššího soudu do hodnocení

těchto důkazů, a to zejména s přihlédnutím k hodnocení svědeckých výpovědí M. Š. a K. Š.

Obviněný ve svém mimořádném opravném prostředku dále rozporuje věrohodnost

svědkyň Š. a Š. , když poukazuje na to, že svědkyně nemohly rozpoznat, zda

obviněný poškodil osobní automobil úmyslně, že z místa, kde se v době incidentu

nacházely, nemohly přes nákladní automobil na místo incidentu vidět, přičemž

poukazuje i na to, že znalecký posudek znázorňuje průběh střetu vozidel a

jejich polohu před střetem odlišně, než jak popsaly, a zejména zakreslily,

svědkyně Š. a Š. , a nakonec opětovně argumentuje rozporem výpovědí těchto

svědkyň se znaleckým posudkem, neboť konkrétně znalecký posudek uvádí, že

rychlost 20 – 30 km/h se jeví jako nepřiměřeně vysoká, což má vyvracet tvrzení

uvedených svědkyň, že se obviněný proti osobnímu automobilu rozjel úmyslně.

Dále pak měl podle znaleckého posudku nákladní automobil narazit do zadní části

osobního automobilu, což vyvrací tvrzení svědkyně Š. , že náraz byl do přední

části poškozené věci. Tuto svou námitku podporuje dovolatel ještě uvedením

konkrétních rozporů ve výpovědích svědkyň Š. a Š. , když uvádí, že výpověď

svědkyně Š. o tom, že v době nárazu seděli oba S. na stoličkách u řeky, je v

rozporu s tvrzením samotných S. , podle kterého měl sedět S. st. v této době v

osobním automobilu, dále svědkyně Š. vypověděla, že chtěl obviněný osobní

vozidlo shodit do řeky, když toto však v přípravném řízení neuvádí. Dovolatel

poukazuje rovněž na skutečnost, že svědkyně Š. měla sedět k incidentu zády,

proto jej nemohla vidět, což podporuje tvrzením samotné Š. , že „jeden pán

seděl v autě, což nemohu dokázat“. V neposlední řadě uvádí, že svědkyně Š.

vypověděla, že nákladní automobil svým čelem narazil do přední části automobilu

osobního, když však z místa, kde seděla, nemohla na tento náraz vidět, z čehož

dovolatel dovozuje, že nemohla událost jednoznačně vidět, jak tvrdí.

Nalézací soud k výpovědi těchto svědkyň uvádí, že přes svůj nízký věk a zjevný

stres, který v jednací síni prožívaly, velmi přesvědčivě vypovídaly a stály si

za svým svědectvím. K tomu nalézací soud doplňuje, že neměly žádný zájem na

výsledku řízení, nebyly nikým ovlivňovány a nebyly v kontaktu se S. ode dne

události, o které svědčily. Nalézací soud rovněž hodnotí provedení náčrtků

svědkyň Š. a Š. , tyto jsou vyhotoveny v souladu s jejich schopností orientace

a reprodukce shlédnutého děje, nejsou přesně shodné a nikterak jejich výpovědi

nevyvrací. Soud prvního stupně také uvádí, že výpověď svědkyně Š. je v rozporu

s výpovědí svědků S. v tom bodě, kde se měli tito nacházet v době, kdy došlo k

nárazu nákladního automobilu do osobního. Dále nalézací soud uvádí, že výpovědi

těchto svědkyň nejsou vyvráceny ani znaleckým posudkem, který se otázkou

případného zásahu do řízení obžalovaného ze strany S. nijak nezabývá. Krajský

soud ve svém usnesení nesdílí argumentaci obviněného, který rovněž v podaném

odvolání uplatnil námitku nevěrohodnosti svědkyň Š. a Š. Odvolací soud k

tomu upozorňuje na skutečnost, že svědkyně K. Š. vypověděla, že „po druhém

nárazu (auta obviněného do Fabie) ti rybáři šli za obžalovaným, aby ho vyndali

z auta. Auto narazilo do Fabie asi dvakrát“. Svědkyně M. Š. při hlavním

líčení uvedla na dotaz státní zástupkyně, zda „ten náraz nebo to tlačení do té

Fabie, tak jste si myslela, že je to naschvál, nebo že je auto nějak

porouchané“ odpověděla: „naschvál“. Odvolací soud se dále zabývá hodnocením

věrohodnosti výpovědi svědkyně Š. , když uvádí, že popsala při hlavním líčení

celý incident konzistentně, a to i přesto, že její výslech byl prováděn zřejmě

v poněkud hektické atmosféře (v protokolu o hlavním líčení je uvedeno, že

„samosoudce konstatuje, že obhájkyně svědkyni ovlivňuje“.) Nad to odvolací soud

uvádí, že v průběhu celého trestního řízení nebyla prokázána žádná skutečnost,

která by svědčila pro závěr tvrzený obžalovaným, že by svědkyně proti němu

záměrně křivě vypovídaly. Podle názoru krajského soudu ani obsah znaleckého

posudku tak, jak jej v napadeném rozsudku popsal okresní soud, vinu

obžalovaného nevyvrací.

Nejvyšší soud k námitce o nevěrohodnosti výpovědí svědkyň Š. a Š. uvádí, že

podanými námitkami se již zabýval soud odvolací a neshledal je relevantními. Dovolací soud k námitce obviněného týkající se toho, že svědkyně nemohly

rozpoznat jeho úmysl, doplňuje, že svědkyně tento úmysl objektivně rozpoznat

skutečně nemohly, bezesporu však svědkyně mohou vypovídat, jak na ně situace

subjektivně působila. Je ostatně podstatou výpovědi svědka (na rozdíl například

od znaleckého posudku), že je jako důkazní prostředek ovlivněna osobou svědka,

jedná se o jeho subjektivní výpověď, která nemůže být oproštěna od prvků jeho

vlastního úsudku a projevů svědkova mínění o vnímaných skutečnostech, byť toto

je třeba při hodnocení svědecké výpovědi jinak rozlišovat. Svědkyně Š. a Š. tedy vypovídaly, jak na ně celá situace působila, přitom nic nenasvědčuje tomu,

že by soudy nižších stupňů tyto důkazy vykládaly jinak a že by nedokázaly

uvedené objektivní pozorování od úsudků svědkyň odlišit a na základě toho

učinit odpovídající skutkové a na ně navazující právní závěry, přičemž

hodnotily i v tomto směru tyto svědecké výpovědi v souladu s ustanovením § 2

odst. 6 tr. ř. K argumentu dovolatele týkajícímu se toho, že svědkyně Š. a

Š. nemohly z místa, kde se v rozhodné době nacházely, na místo incidentu

řádně vidět, je třeba podotknout, že obě svědkyně nezávisle na sobě vypověděly,

že nákladní automobil sledovaly nejpozději od okamžiku, kdy zacouval k nim (viz

protokol o hlavním líčení, č. l. 96, 97 spisu), měly tedy přehled o průběhu

incidentu, zároveň svědkyně Š. výslovně uvádí, že poté, co se nákladní

automobil rozjel od nich směrem dopředu, nebránil jim ve výhledu na osobní

automobil, ale pouze ve výhledu na S. (srov. č. l. 96 spisu). Dále dovolatel

uvádí, že stanovení nepřiměřeně vysoké rychlosti, kterou se měl nákladní

automobil pohybovat, v znaleckém posudku vyvrací tvrzení svědkyň o tom, že do

osobního automobilu se rozjel úmyslně. K tomu je třeba podotknout, že znalecký

posudek se úmyslem obviněného poškodit osobní automobil nezabývá, stanovení

rychlosti, která se jeví v daném případě jako nepřiměřeně vysoká, nikterak

úmysl obviněného narazit do osobního automobilu nevyvrací, tato námitka

postrádá logiku, když je zřejmé, že k rozjetí nákladního automobilu postačí i

menší rychlost. Dovolatel dále uvádí, že znalecký posudek znázorňuje průběh

střetu vozidel a jejich polohu před samotným střetem odlišně, než jak ji

popsaly a zakreslily svědkyně Š. a Š. K tomu je třeba uvést, že znalecký

posudek uvádí pravděpodobnou polohu automobilů před začátkem nehodového děje (k

tomu srov. č. l. 124 spisu), tedy před okamžikem, než došlo k prvnímu nárazu do

osobního automobilu. Z grafického znázornění pravděpodobné polohy nákladního

automobilu před prvním nárazem (č. l. 17 znaleckého posudku) je patrno, že

pokud by jel nákladní automobil rovně a nijak složitě nemanévroval, musel by

sedící svědkyně objet z druhé strany, než jak tyto uvedly. Z výpovědi svědkyně

Š. však vyplývá, že nákladní automobil před prvním nárazem na uvedeném místě

„popojížděl“ (srov. č. l. 96 spisu).

Z nákresů svědkyň je naopak patrné i to,

jak nákladní automobil vycouval, nezabývají se tedy pouze polohou automobilů

před samotným nárazem, ale i couváním nákladního automobilu od garáží ke

svědkyním a následným rozjetím směrem k osobnímu automobilu. Nákresy jsou

přitom jednoduššího charakteru, což odpovídá onomu výše uvedenému laickému

pohledu na problematiku. Znalecký posudek v daném bodě výpověď svědkyně Š. podporuje lépe, než její nákres, ve kterém ono popojíždění nikterak znázorněno

není. I s ohledem na skutečnost, že ze znaleckého posudku plyne pravděpodobná

poloha vozidel před začátkem nehodového děje, nikoliv poloha najisto stanovená,

nelze tvrdit, že by výpověď svědkyň vyvracel. Nejvyšší soud se dále zabýval

odvolatelem tvrzenými rozpory ve výpovědích svědkyň Š. a Š. , když nejprve

zkoumal výpověď svědkyně Š. ohledně toho, že S. seděli v době nárazu oba na

stoličkách u řeky. K tomuto je třeba podotknout, že soud prvního stupně ve svém

rozsudku na tento rozpor sám poukázal (srov. str. 4 rozsudku nalézacího soudu),

z čehož vyplývá, že tuto skutečnost vzal nalézací soud při hodnocení důkazů v

úvahu, přestože se k ní dále explicitně v rozsudku nevyjadřuje. Z toho je

patrné, že nalézací soud tuto odlišnost nehodnotil jako zásadní. Nejvyšší soud

je toho názoru, že drobné odlišnosti ve výpovědích svědků jsou důsledkem

rozdílného vnímání skutečnosti jednotlivými osobami, když zkrátka každému

připadá z hlediska před ním probíhajícího děje důležité něco jiného, což je

navíc ovlivněno i rychlostí a složitostí probíhajícího děje, místem odkud je

děj pozorován a subjektivními vlastnostmi pozorovatele, jimiž je ovlivněno, jak

vlastní pozorování, tak zapamatování i pozdější reprodukce vnímaného děje. Z

toho vyplývá, že je obvyklé, že různí svědci vnímají a zapamatují si určité

skutečnosti pozorovaného děje částečně rozdílně, z čehož pak vyplývají i

konkrétní rozpory ve svědeckých výpovědích. Při provádění důkazu výslechem

svědka a při hodnocení výpovědi svědka učiněné u hlavního líčení je třeba ke

všem těmto zmíněným skutečnostem přihlédnout, stejně jako k tomu, že od

události, o níž konkrétní svědek vypovídal, zpravidla uplynula určitá doba, což

má nepochybně vedle jeho schopností pozorovacích, také podstatný vliv na

svědkem uváděné jednotlivé skutečnosti. Rovněž další tvrzený rozpor mezi

znaleckým posudkem a výpovědí svědkyně M. Š. ohledně místa prvního nárazu je

podle názoru Nejvyššího soudu méně důležitý, a to zejména s ohledem na

skutečnost, že z hlediska celkového průběhu pozorovaného děje a hodnocení

věrohodnosti a pravdivosti této svědecké výpovědi a to i ve vztahu k dalším ve

věci provedeným důkazům se nejedná o natolik podstatnou skutečnost, která by

mohla sama o sobě zvrátit jinak náležité a logické zhodnocení všech rozhodných

skutečností skutkového děje, který je obviněnému P. N. kladen za vinu. K

tomu, že svědkyně K. Š. vypověděla, že obviněný do nákladního automobilu

narazil úmyslně, když tuto skutečnost v přípravném řízení neuváděla, je třeba

uvést, že při hlavním líčení se v tomto směru vyjádřila až k otázce samosoudce

(srov. č. l.

96 spisu), přičemž v přípravném řízení jí tuto otázku zřejmě

nepoložili. Předtím svědkyně uvedla, že osobní automobil obviněný „chtěl asi

shodit do řeky“ (č. l. 95 spisu), čímž však vypověděla, jak na ni situace

působila, což je nepochybně hodnotící soud ze strany svědkyně a takto je třeba

k němu podle názoru Nejvyššího soudu i přistupovat (viz výše). Rovněž argument

týkající se toho, že svědkyně Š. neměla incident vidět, když k němu měla sedět

zády, je rovněž třeba považovat za nedůvodný, neboť jej vyvrací samotná K. Š. , která vypověděla, že se k nákladnímu vozidlu otočila hned poté, co toto

vyjelo z garáže a od té doby ho sledovala. Děj následně popisuje ve shodě s

ostatními, včetně obviněného, když uvádí, že nákladní auto couvalo směrem k

svědkyním, pak začalo najíždět zpátky (srov. č. l. 97 spisového materiálu),

není tedy důvod zpochybňovat výpověď svědkyně Š. v tom bodě, že nákladní

automobil, a tedy následně celý incident, sledovala. Nakonec k tvrzení o tom,

že svědkyně Š. nemohla událost jednoznačně vidět, neboť z místa kde seděla,

nemohla sledovat, jak nákladní automobil narazil čelem do automobilu osobního,

je třeba uvést, že postrádá argumentační hodnotu, když je zcela zřejmé, že

pokud svědkyně sledovaly nákladní automobil ze zadu a viděly, jak se blíží k

automobilu osobnímu, který od nich byl vzdálen dál, a popisují přitom náraz,

nemohlo k tomuto nárazu dojít jinou částí nákladního automobilu, než jak

popisuje svědkyně Š. „čelem“ (srov. č. l. 96 spisu), tedy přední částí

nákladního automobilu. K relevanci námitky ohledně části osobního automobilu,

do kterého nákladní automobil najel, tedy zda se první náraz odehrál do

předních, či zadních dveří osobního automobilu, se Nejvyšší soud vyjadřoval již

výše. Nejvyšší soud k námitce o nevěrohodnosti svědkyň Š. a Š. proto z

těchto důvodů uzavírá, že jí nelze přisvědčit. Dále považuje Nejvyšší soud k

výše uvedenému zdůraznit, že soudy obou stupňů se hodnocením výpovědí uvedených

svědkyň dostatečně zabývaly, jejich hodnocení těchto výpovědí jednotlivě i v

souhrnu s ostatními důkazy je logické a nevykazuje takových vad, které by je

podstatným způsobem zpochybňovaly. Oba soudy nižších stupňů přihlédly k nízkému

věku svědkyň a dospěly k přesvědčivému závěru, že svědkyně nebyly ve věci

ovlivňovány, přičemž logicky vysvětlily, proč jejich výpovědi považují za

věrohodné. Zváží-li se z těchto hledisek hodnocení důkazů provedené oběma

soudy, pak v dovolání zmíněné rozpory nemohou zpochybnit jejich správné závěry

při hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Nejvyšší soud se tedy

neztotožňuje ani s námitkou dovolatele, že soudy obou nižších stupňů při

hodnocení výpovědí zmíněných svědkyň své závěry neodůvodnily, byť jejich

hodnocení mohlo být podrobnější.

K námitce obviněného týkající se absence hodnocení skutečnosti, že S. st. měl

v době incidentu v krvi vysokou hladinu alkoholu a že za jeho chování vůči

obviněnému téhož dne mu byla uložena pokuta od Policie ČR, a současného

hodnocení dřívějšího přestupkového jednání obviněného je třeba uvést, že

nalézací soud k druhé zmiňované skutečnosti skutečně přihlíží, když z výše

tehdy uložené pokuty usuzuje, že se nejednalo o závažný přestupek, ze samotného

přestupkového jednání obviněného, jehož předmětem bylo fyzické napadení jiné

osoby, však nalézací soud dovozuje, že obviněný již v minulosti jednal

impulzivně a má jistou tendenci brát spravedlnost do svých rukou. Odvolací soud

tento závěr ještě rozvádí, když popisuje, jak se přestupkové jednání obviněného

odehrálo. Z rozsudku soudu prvního stupně je patrno, že při hodnocení důkazů

vzal v úvahu skutečnost, že S. st. před incidentem požil alkoholický nápoj,

rovněž jako skutečnost, že mu za jeho vulgární nadávku vůči obviněnému byla

udělena pokuta ve výši 100 Kč od Policie ČR, když na tyto skutečnosti soud

upozorňuje v odůvodnění daného rozsudku (srovnej str. 3 tohoto rozsudku).

Odvolací soud ve svém usnesení k těmto skutečnostem týkajícím se S. st. rovněž

přihlíží, když vychází z výpovědi obviněného ohledně výtržnického chování pana

S. st. a jeho dojmu o podnapilosti pana S. st., jakož i z dalších důležitých

skutečností (srovnej str. 6 usnesení odvolacího soudu, na kterou Nejvyšší soud

pro stručnost odkazuje).

Z výše uvedeného vyplývá, že soudy nižších stupňů skutečnost, že byl S. st. v

době incidentu pod vlivem alkoholu a že mu byla uložena pokuta od Policie ČR,

při rozhodování v dané věci braly v úvahu a k této skutečnosti při hodnocení

důkazů přihlédly. Ani tomu, že soudy nižších instancí přihlédly k předchozímu

přestupkovému jednání obviněného, nelze nic vytknout, neboť z ní vyvodily

závěr, který zjevně neodporuje skutkovým zjištěním v řízení nalezeným, zásah

Nejvyššího soudu jako dovolacího soudu tedy do hodnocení těchto důkazů není na

místě.

Vzhledem k tomu, že napadené závěry nalézacího soudu, které přezkoumal způsobem

shora uvedeným odvolací soud, odpovídají důkazům obsaženým ve spise a

provedeným v hlavních líčeních, považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit, že

postup nalézacího soudu nevykazuje žádných podstatných vad z hlediska hodnocení

provedených důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř., a proto i zjištění skutkového

stavu věci odpovídá ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. Z těchto důvodů nevykazuje

zjištěný skutkový stav nalézacím soudem extrémní nesoulad mezi provedenými

důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními v jeho odsuzujícím rozsudku.

Nejvyšší soud připomíná, že jestliže dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. je nesprávné právní posouzení skutku nebo jiné nesprávné

hmotněprávní posouzení, logicky z toho vyplývá, že právním posouzením skutku se

rozumí jeho hmotněprávní posouzení. Podstatou právního posouzení skutku jako

posouzení hmotněprávního je aplikace hmotného práva na skutkový stav, který

zjistily soudy prvního a druhého stupně. Předmětem právního posouzení je

skutek, tak jak byl zjištěn soudy, a nikoli jiné skutkové zjištění, kterého se

domáhá obviněný na podkladě jiného hodnocení provedených důkazů, než učinil

nalézací soud, a které náležitě přezkoumal i soud odvolací. K tomu Nejvyšší

soud považuje za nutné dodat, že v dovolání lze namítat, že skutkový stav,

který zjistily soudy, nenaplňuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán

vinným. Je tedy možné vytýkat právní vady v kvalifikaci skutkového stavu

zjištěného soudy. Mimo rámec dovolacího důvodu jsou však čistě skutkové

námitky, tj. takové námitky, jimiž dovolatel usiluje o jiné hodnocení důkazů

oproti tomu, jak je hodnotily soudy, čímž se jen snaží o změnu ve skutkových

zjištěních soudů a o jejich nahrazení jinou verzí skutkového stavu, kterou sám

prosazuje (tedy že svědkové S. st. a S. ml. zasáhli obviněnému do řízení

nákladního automobilu ještě před jeho samotným nárazem do automobilu osobního). Dovolacím důvodem proto zásadně nejsou námitky proti tomu, jak soudy hodnotily

důkazy, jaká skutková zjištění z důkazů vyvodily a jak postupovaly při

provádění důkazů. Dovolání je mimořádný opravný prostředek určený k nápravě

závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutková

zjištění soudů prvního a druhého stupně byla přezkoumávána ještě třetí instancí

a na základě toho přehodnocován zjištěný skutkový stav v souladu s požadavky

dovolatele, pokud tyto nejsou odůvodněny výsledky provedeného dokazování v

přezkoumávaném řízení. S ohledem na zásady vyplývající z ústavně garantovaného

práva na spravedlivý proces může Nejvyšší soud zasáhnout do skutkového základu

rozhodnutí napadeného dovoláním jen zcela výjimečně, pokud to je odůvodněno

extrémním rozporem mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. Takový rozpor je dán zejména tehdy, jestliže skutková zjištění soudů nemají

žádnou obsahovou návaznost na provedené důkazy, jestliže skutková zjištění

soudů nevyplývají z provedených důkazů při žádném z logicky přijatelných

způsobů jejich hodnocení, jestliže skutková zjištění soudů jsou pravým opakem

toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna,

apod. Rovněž z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že je nezbytná návaznost

mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a

právními závěry na straně druhé. Z odůvodnění rozhodnutí musí vyplývat vztah

mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a

právními závěry na straně druhé, přičemž v tomto směru neshledal Nejvyšší soud

v postupu obou nižších soudů žádné pochybení.

Pouze v případě, pokud by bylo

zjištěno, že právní závěry soudu jsou v extrémním nesouladu s vykonanými

skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění

soudního rozhodnutí nevyplývají, bylo by nutno takovéto rozhodnutí považovat za

stojící v rozporu s čl. 90 Ústavy a s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod. Stejně tak je nutné považovat za rozpor s principy řádného a

spravedlivého procesu situaci, jestliže v soudním rozhodování jsou skutková

zjištění v extrémním nesouladu s vykonanými důkazy (srov. usnesení Ústavního

soudu ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. III. ÚS 578/04). V posuzovaném případě se však

o takový extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Chrudimi

v rozsudku ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 2 T 209/2013, která v napadeném usnesení

akceptoval také odvolací Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích,

na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně nejedná. Skutková

zjištění soudů mají odpovídající obsahovou vazbu na provedené důkazy, soudy své

hodnotící úvahy vysvětlily, aniž při tom vybočily z mezí volného hodnocení

důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. Ze závěrů, ke kterým soudy nižších stupňů ve

svých rozhodnutích dospěly, je zřejmé, že obviněného shledaly vinným zejména na

základě výpovědí ve věci nezaujatých svědkyň M. Š. a K. Š. Přitom tvrzení

dovolatele obsaženému v jeho mimořádném opravném prostředku ohledně

nevěrohodnosti těchto svědkyň s ohledem na shora uvedené závěry obou nižších

soudů, kterými se zabýval z vymezených hledisek i Nejvyšší soud, nelze

přisvědčit. Soudy nižších stupňů přitom hodnotily tyto výpovědi jednotlivě i ve

vzájemné souvislosti s ostatními důkazy (výpovědi ostatních svědků, znalecký

posudek a další důkazy). Pouhý nesouhlas obviněného s tímto hodnocením a se

skutkovými závěry obou nižších soudů není dovolacím důvodem (srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. 7 Tdo 224/2009). Nejvyšší soud

proto konstatuje, že soudy obou stupňů opřely svá rozhodnutí o spolehlivé

důkazy, které jim umožnily náležitě zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí (§

2 odst. 5 tr. ř.). Hodnocení provedených důkazů je v odůvodnění rozhodnutí

soudů nižších stupňů dostatečně zevrubné a poskytuje dostatečný podklad pro

kontrolu správnosti skutkových zjištění. Provedené důkazy byly náležitě

zhodnoceny a přijatá rozhodnutí, i přes drobné nedostatky, byla dostatečně

odůvodněna. Ze souhrnu těchto důkazů bylo možno dospět ke spolehlivému závěru o

vině obviněného P. N. v rozsahu uvedeném ve skutkové větě výroku o vině v

rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 2 T 209/2013.

V posuzované věci obviněný P. N. ve svém mimořádném opravném prostředku

namítá dále skutečnost, která je souladná s deklarovaným dovolacím důvodem

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, neboť brojí proti tomu, že soudy

neprokázaly jeho úmysl, tedy subjektivní stránku daného trestného činu, přičemž

otázka subjektivní stránky je otázkou právní.

Obviněný v tomto směru namítal, že nebyla naplněna subjektivní stránka přečinu

poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, za nějž byl odsouzen.

Tuto svou námitku podporuje odkazem na znalecký posudek, který má vyvracet jeho

úmysl do osobního automobilu najet, konkrétně upozorňuje na stranu 17

znaleckého posudku, kde je objasněna jízda na volnoběh. Důvod nárazu nákladního

automobilu do osobního automobilu spatřuje v zásahu S. do řízení obviněného,

kterému tak bylo znemožněno ovládání nákladního automobilu. Nejvyšší soud se

tedy v návaznosti na zjištěný skutkový stav, ohledně něhož platí shora uvedené

závěry, zabýval i posouzením subjektivní stránky daného trestného činu.

Dovolatel byl uznán vinným přečinem poškození cizí věci podle § 228

odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustil tím, že poškodil osobní automobil

tím, že do něj najel nákladním automobilem, přičemž takto na cizím majetku

způsobil škodu nikoliv nepatrnou. Podstatou trestného činu poškození cizí věci

podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku je poškozovací jednání, objektem tohoto

trestného činu je vlastnické právo, ve smyslu ochrany jak neporušenosti cizí

věci před jejím zničením či poškozením, tak i její použitelnosti, přičemž podle

§ 228 tr. zákoníku je chráněn nejen vlastník, ale i držitel věci. U skutkové

podstaty tohoto trestného činu je ve smyslu § 13 odst. 2 a § 15 tr. zákoníku

požadován úmysl.

Nalézací soud dospěl k názoru, že obviněný P. N. jednal v úmyslu

přímém, neboť zcela záměrně chtěl osobní automobil poškodit. Neuvěřil obhajobě

obviněného, kterou argumentoval postupně v nalézacím řízení, později v řízení

před odvolacím soudem a opětovně argumentuje i před dovolacím soudem, že byl

napaden jen proto, že přijel příliš blízko k osobnímu automobilu, a nárazy

způsobili S. svými zásahy do řízení obviněného. Toto tvrzení se jeví

nalézacímu soudu jako účelové a je podle něj jednoznačně vyvráceno výpověďmi ve

věci nezaujatých svědkyň Š. a Š. Nalézací soud dále uvádí, že mnohem

logičtější je, že S. začali jednat až poté, co byli v ohrožení jednáním

obviněného, který narazil do osobního automobilu. Soud prvního stupně následně

uzavřel, že si těžko představit možnost, že by obviněný nezastavil nákladní

automobil, pokud by sám chtěl. Obviněný tak podle závěru nalézacího soudu

naplnil po objektivní i subjektivní stránce všechny znaky uvedené skutkové

podstaty, když zcela záměrně opakovaně narazil do vozidla poškozené a způsobil

na něm škodu přesahující částku 5 000 Kč. Obžalovaný jednal v úmyslu přímém,

neboť zcela záměrně chtěl poškodit vozidlo (srov. str. 4 – 5 rozsudku

nalézacího soudu). Odvolací soud rovněž dospívá k závěru, že vina obviněného

byla bez důvodných pochybností prokázána. Vychází přitom z hodnocení důkazů

soudem prvního stupně, k čemuž poznamenává, že je jím zásadně vázán. Správně

poznamenává, že do hodnocení důkazů okresním soudem by mohl zasáhnout jen v

případě, že by vybočovalo ze zásad formální logiky, bylo by neúplné, nebo

nebralo na zřetel podstatné skutečnosti významné pro stanovení skutkových

zjištění. Takové zásadní nedostatky však přezkoumávanému rozsudku podle názoru

odvolacího soudu vytknout nelze. Dále se odvolací soud podrobně zabýval

vypořádáním námitek obviněného obsažených v dovolání, které však směřovaly ve

své podstatě proti hodnocení důkazů soudem prvního stupně (k tomu viz shora).

Odvolací soud rovněž ve svém odůvodnění poukazuje na rozpory ve výpovědích

obviněného, když uvádí, že na jedné straně obviněný nechce požádat pana S. st.

o to, aby přeparkoval z důvodu jeho podnapilosti a (předchozího) výtržnického

jednání, na druhé straně v těchto místech provádí otáčecí manévr a mnohokrát

popojíždí tak, že, jak vypoví sám obviněný, panu S. způsobil asi obavy.

Odvolací soud na základě těchto rozporů uzavírá, že závěr okresního soudu o

zkratové reakci obviněného na jeho předchozí slovní roztržku se S. st. má v

provedeném dokazování oporu. Okresní soud nepochybil, pokud uznal obviněného

vinným přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, neboť

provedeným dokazováním bylo prokázáno, že obviněný po subjektivní i objektivní

stránce naplnil znaky skutkové podstaty tohoto přečinu (str. 5 – 7 usnesení

odvolacího soudu).

Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěry soudů nižších stupňů ohledně

subjektivní stránky daného trestného činu s tím, že obviněný jednal ve formě

úmyslu přímého podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Obviněný zcela jistě

věděl, že nárazem nákladního automobilu do automobilu osobního způsobí na této

cizí věci škodu, a tuto škodu chtěl ve skutkové větě výroku o vině svým

popsaným jednáním způsobit. K tvrzení obviněného, že náraz byl zapříčiněn

zásahem S. do jeho řízení, je třeba uvést, že v řízení před soudem prvního

stupně bylo zejména výpověďmi ve věci nezaujatých svědkyň M. Š. a K. Š. na

základě shora uvedeného zhodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř.

prokázáno, že S. zasáhli do řízení obviněného až poté, co k nárazům došlo

(srov. č. l. 96, 97 spisu), a to ve snaze zabránit obviněnému v dalším

poškození osobního automobilu. K odkazu na stranu 17 znaleckého posudku a

zdejšímu údajnému objasnění jízdy na volnoběh, je třeba uvést, že znalecký

posudek stanovuje rychlost nákladního vozidla při zařazeném prvním rychlostním

stupni při jízdě na volnoběh přibližně na 1 km/h, při vytočení motoru na

maximální otáčky pak 10 km/h. Z těchto údajů znalecký posudek dospívá pouze k

závěru o tom, že nákladní vozidlo nemohlo najet do osobního vozidla rychlostí

20 – 30 km/h (srov. č. l. 126 spisu). Uvedený závěr znaleckého posudku však

nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně rozjetí obviněného proti osobnímu

automobilu s úmyslem poškodit jej. V ovládání nákladního automobilu tak

obviněnému nebránila žádná překážka, a pokud k tvrzení nalézacího soudu o

možnosti zastavit nákladní automobil, když obviněný chce, dovolatel odkazuje na

jízdu na volnoběh, Nejvyšší soud považuje za nutné uvést, že k tomu, že

pachatel poškodí cizí věc, může dojít i opomenutím takového jednání, k němuž

byl pachatel povinen proto, že taková jeho zvláštní povinnost vyplývala z jeho

předchozího ohrožujícího jednání. V dané věci je tedy nerozhodné, zda obviněný

jel na volnoběh nebo zda šlapal na plynový pedál. Obě varianty svědčí o tom, že

nákladní automobil uvedl do pohybu on, a v případě, že nešlapal na plynový

pedál a jel tedy na volnoběh, byl povinen zastavit nákladní automobil

sešlápnutím brzdového pedálu. Navíc bez povšimnutí nelze ponechat ani tu

skutečnost, že obviněný do nákladního automobilu narazil dvakrát, což znamená,

že musel zasáhnout do ovládání nákladního automobilu v tom smyslu, že přeřadil.

Toto jednání nelze logicky vysvětlit jinak, než úmyslem obviněného poškodit

osobní automobil, a způsobit tak škodu na cizím majetku. Nejvyšší soud k otázce

subjektivní stránky trestného činu podotýká, že v daném případě byl závěr o

jejím naplnění prokázán výsledky dokazování a logicky z nich vyplynul (srov.

stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1970, sp. zn. Tpj 28/70-III.,

publikované pod č. 19/1971 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud tak v závislosti na výše uvedeném uzavírá, že pokud obviněný P.

N. vytknul nesprávné posouzení subjektivní stránky přečinu poškození cizí

věci, kterým byl uznán vinným, potom toto jeho tvrzení je založeno především na

již podrobně zmíněném odlišném hodnocení důkazů a z něj vyplývajících

skutkových závěrů. Nalézacím soudem zmíněné okolnosti případu bez pochybností

vypovídají o úmyslném zavinění obviněného ve formě přímého úmyslu, tj. o

naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci

podle § 228 tr. zákoníku, kde jinak postačí i zavinění ve formě nepřímého

úmyslu (srov. § 15 tr. zákoníku). Subjektivní stránkou zmíněného trestného činu

z hlediska uplatněných převážně skutkových námitek se dostatečně zabývaly již

oba soudy nižších stupňů, na jejichž argumentaci Nejvyšší soud odkazuje.

Lze uzavřít, že trestní řízení předcházející dovolání bylo prováděno v souladu

se zákonem, nebylo porušeno právo obviněného na obhajobu a orgány činné v

trestním řízení postupovaly ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., tedy tak,

aby byl zjištěn skutkový stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v

rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Jak již uvedl odvolací soud ve svém usnesení,

soud prvního stupně provedl v hlavním líčení úplné dokazování potřebné pro

objasnění věci v rozsahu stanoveném v § 2 odst. 5 tr. ř. Provedené důkazy

nalézací soud zhodnotil ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. a správně dospěl k závěru

o vině obviněného. K tomu Nejvyšší soud podotýká, že důkazy byly hodnoceny

nejen v jednotlivostech, ale – což je třeba obzvlášť zdůraznit – v jejich

souhrnu. Závěr o naplnění subjektivní stránky citovaného přečinu zde tedy

vyplývá nejen z charakteru a způsobu jednání obviněného popsaného v příslušné

skutkové větě ve výroku o vině v rozsudku nalézacího soudu, ale i z ostatních

rozhodných okolností, jak na ně bylo shora podrobně poukázáno. Proto podle

Nejvyššího soudu s ohledem na obsah obou citovaných rozhodnutí a jejich

návaznost na provedené dokazování, které je zachyceno v přezkoumaném spisovém

materiálu Nejvyšším soudem, je třeba uzavřít, že ani ohledně obviněným namítané

subjektivní stránky nelze shledat extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními

a na ně navazujícími právními závěry učiněnými v napadeném rozhodnutí, které

Nejvyšší soud shledává zcela správné a zákonné.

Obviněný v dovolání rovněž rozporuje, byť v obecné poloze, správnost výroku o

náhradě škody přiznané poškozené. K této námitce dovolatele je třeba uvést, že

nalézací soud postupoval v souladu s § 228 odst. 1 tr. ř., podle kterého v

rozsudku obviněnému uložil, aby poškozené nahradil majetkovou škodu, kterou jí

obviněný P. N. způsobil skutkem, pro který byl daným rozsudkem odsouzen, byť

odůvodnění tohoto výroku je velmi stručné. Odvolací soud se k výroku o náhradě

škody ve svém zamítavém usnesení výslovně nevyjádřil, ostatně obviněný P. N. v odvolání se ani tímto výrokem nezabýval jinak, než že uvedl, že odvolání

směřuje do všech výroků napadeného rozsudku nalézacího soudu (srov. č. l. 151

spisu). Odvolací soud se ve svém usnesení sice konkrétně nezabýval hodnocením

správnosti výroku nalézacího soudu o náhradě škody, což však samo o sobě nemůže

mít vliv na správnost zamítavého usnesení odvolacího soudu jako takového, když

ani obviněný jak v odvolání, tak ani v dovolání neuvádí žádné skutečnosti, pro

které by výrok o náhradě škody považoval za nesprávný, s výjimkou těch, kterými

napadá výrok o vině. K těmto skutečnostem a právním závěrům se však odvolací

soud dostatečně vyjádřil, a proto lze uzavřít, že samotná absence výslovného

zdůvodnění, proč výrok o náhradě škody odvolací soud považuje za správný, není

dostatečným důvodem pro zrušení rozhodnutí odvolacího soudu. Nejvyšší soud k

tomu považuje za potřebné uvést, že ustanovení § 228 a § 229 tr. ř. upravují

způsob rozhodování o uplatněném nároku na náhradu škody v hlavním líčení. Jde o

rozhodnutí v rámci adhezního řízení, které je součástí trestního řízení. Jeho

význam spočívá v tom, že umožňuje poškozené, která je stranou v trestním

řízení, aby byl souběžně s trestním stíháním obviněného objasněn i její nárok

na náhradu škody, a aby poškozená na základě svého návrhu dosáhla, že jí bude

zároveň s rozhodnutím o podané obžalobě přisouzena náhrada škody. V adhezním

řízení rozhoduje soud o náhradě škody podle hmotného práva jiné povahy než

trestní (nejčastěji podle občanského nebo obchodního zákoníku nebo zákoníku

práce), ale ve formě trestního řízení, tedy procesním postupem podle trestního

řádu. Soud přizná (zcela nebo částečně) nárok na náhradu škody, jestliže jsou

nárok i jeho výše odůvodněny výsledky hlavního líčení (§ 228 tr. ř.). O tom, že

v projednávané věci byl nárok uplatněn a jeho výše přiznána v souladu s

provedenými důkazy, svědčí následující skutečnosti. T. S. se řádně připojila

k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, jak dokladuje úřední záznam o

podání vysvětlení poškozené na č. l. 36. Podle § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964

Sb., občanského zákoníku, účinného v době, kdy k incidentu došlo (a to při

respektování § 3079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného

od 1. 1. 2014), každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní

povinnosti, přitom v souladu s § 415 zákona č. 40/1964 Sb., je každý povinen

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám mj. na majetku. Bylo prokázáno, že

obviněný P. N.

svým nákladním automobilem dvakrát narazil do osobního

automobilu poškozené, s úmyslem poškodit tento osobní automobil, který je v

jejím vlastnictví. Obviněný si tedy počínal tak, že svým jednáním úmyslně na

cizím majetku způsobil škodu. Je tedy zřejmé, že obviněný P. N. za škodu

takto způsobenou odpovídá. Nalézací soud rovněž postupoval správně při určení

rozsahu náhrady škody, když v souladu s § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., se

hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Z odborného vyjádření, ze kterého nalézací

soud vyšel, vyplývá, že oprava poškozených levých předních dveří osobního

automobilu, je odhadována ve výši 5 300 Kč, výměna poškozeného dílu zadních

levých dveří na 12 300 Kč, oprava poškozeného dílu levého zadního blatníku na 6

000 Kč a oprava poškozeného dílu přední části osobního automobilu na 3 500 Kč,

celkem byla výše skutečné škody stanovena na 28.700 Kč (k tomu srov. č. l. 39a

spisu). Vzhledem k tomu, že nárok na náhradu škody byl poškozenou uplatněn ve

větším rozsahu, než jak jej stanovilo odborné vyjádření, a tento větší rozsah

nebyl v řízení před nalézacím soudem prokázán, správně nalézací soud v souladu

s § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal poškozenou se zbytkem tohoto nároku na řízení ve

věcech občanskoprávních. Postupu nalézacího soudu proto není co vytknout,

námitka je tedy nedůvodná.

Nejvyšší soud konečně jen pro úplnost v této souvislosti podotýká, že rozsudek

nalézacího soudu obsahuje špatné označení svědkyně, když mimo jiné uvádí, že

svědkyně K. K. vyvrací obhajobu obviněného“ (č. l. 3 rozsudku nalézacího

soudu), přičemž je patrné, že správně mělo být uvedeno „svědkyně K. Š.

vyvrací obhajobu obviněného“. V průběhu trestního řízení nebyla žádná svědkyně

jménem K. K. vyslechnuta, navíc hodnocení svědecké výpovědi K. Š. nalézacím

soudem skutečně odpovídá závěru, že vyvrací obhajobu obviněného, když uvádí, že

S. do jeho řízení zasáhli až po nárazu nákladního automobilu do automobilu

osobního (č. l. 96). V daném případě se však nejedná o vadu, která by měla vliv

na srozumitelnost odůvodnění výroku o vině, poněvadž se jedná o zřejmou

nesprávnost (srov. § 131 odst. 1 tr. ř.).

Z těchto důvodů Nejvyšší soud po posouzení všech dovolacích námitek obviněného

P. N. dospěl k závěru, že napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

– pobočka v Pardubicích ze dne 2. 9. 2014, sp. zn. 13 To 284/2014, ve spojení s

rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 2 T 209/2013,

nevykazuje takové vady, pro které by jej bylo nutno z některého důvodu

uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zrušit. Soud prvního

stupně jako soud nalézací objasnil a posoudil všechny skutečnosti rozhodné z

hlediska skutkového zjištění i právního posouzení ve výše uvedeném rozsudku,

který posléze včetně řízení mu přecházejícího náležitě přezkoumal i soud

druhého stupně, jako soud odvolací, který mj. odvolání obviněného zamítl jako

nedůvodné, přičemž se současně bez pochybností a logicky vypořádal se všemi

relevantními námitkami obviněného uplatněnými v rámci odvolacího řízení.

Z obsahu dovolání a po porovnání námitek v něm uvedených s námitkami

uplatněnými v odvolání, jakož i s přihlédnutím k tomu, jakým způsobem se s nimi

vypořádal odvolací soud, je patrné, že rozhodnutí napadené dovoláním a řízení

mu předcházející netrpí právně relevantními vadami. Z těchto důvodů je třeba

jednoznačně dospět k závěru, že jde v případě obviněného P. N. o dovolání

zjevně neopodstatněné, a proto jej Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e)

tr. ř. odmítl. Své rozhodnutí přitom učinil v souladu s ustanovením § 265r

odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2015

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

předseda senátu