Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 938/2011

ze dne 2011-08-17
ECLI:CZ:NS:2011:5.TDO.938.2011.1

5 Tdo 938/2011-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne

17. 8. 2011 o dovolání, které podal obviněný M. T. D., proti usnesení Městského

soudu v Praze ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 61 To 386/2010, jako soudu

odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 24 T

97/2009, t a k t o :

Z podnětu dovolání obviněného M. T. D. s e podle § 265k odst. 1 tr. řádu z r

u š u j í usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 61 To

386/2010, a jemu předcházející rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 30.

7. 2010, sp. zn. 24 T 97/2009.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu se zrušují také další rozhodnutí obsahově

navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejich

zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu s e p ř i k a z u j e Obvodnímu soudu pro

Prahu 7, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný M. T. D. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 30. 7. 2010,

sp. zn. 24 T 97/2009, uznán vinným přečinem porušení práv k ochranné známce a

jiným označením podle § 268 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,

ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (dále jen ve zkratce „tr. zákoník“), jehož se

dopustil – zkráceně vyjádřeno – tím, že nejméně dne 14. 7. 2009 v P., B., v

prostorách tržnice ve stánku v rozporu s ustanovením § 8 zákona č. 441/2003

Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, měl uloženo a

připraveno k prodeji a nabízel k prodeji spotřební zboží různého druhu v počtu

celkem 126 kusů opatřené ochrannými známkami bez souhlasu jejich vlastníků.

Za tento přečin byl obviněný M. T. D. odsouzen podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku

k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon mu byl podle § 81 odst.

1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2

roků. Současně byl obviněnému podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku uložen i

trest propadnutí věcí blíže označených v rozsudku. Poškození byli s uplatněnými

nároky na náhradu škody podle § 229 odst. 1 tr. řádu odkázáni na řízení ve

věcech občanskoprávních.

Proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podal obviněný M. T. D. odvolání,

o kterém rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 61

To 386/2010, tak, že ho podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodné.

Obviněný M. T. D. podal dne 5. 4. 2011 prostřednictvím svého

obhájce proti citovanému usnesení Městského soudu v Praze dovolání, které opřel

o dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obviněný především

zpochybnil naplnění subjektivní stránky přečinu porušení práv k ochranné známce

a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku, pro který byl stíhán a

odsouzen. Podle názoru obviněného nemůže být odpovědný za jednání jiné osoby,

která uvedla předmětné zboží do oběhu, protože skutková podstata zmíněného

trestného činu nedopadá na případy, pokud se někdo jen nepřímo podílí na

uvádění neoprávněně označeného zboží do oběhu. Obviněný nesouhlasí s výkladem

soudů nižších stupňů, který se týká uvedeného formálního znaku trestného činu.

Jak dále obviněný zdůraznil, nebyl vlastníkem nabízeného a prodávaného zboží

ani nájemcem prodejního stánku, takže za popsaných skutkových okolností v

postavení pomocného prodejce nemohl jednat v úmyslu uvádět do oběhu výrobky

neoprávněně opatřené ochrannou známkou jiného. Podle názoru obviněného se soudy

obou stupňů nezabývaly ani způsobem označení předmětného zboží, takže zde

přetrvávají pochybnosti o tom, zda si mohl být vědom neoprávněnosti svého

jednání.

Obviněný M. T. D. vytkl i nesprávné posouzení společenské škodlivosti

spáchaného činu, resp. materiální stránky trestného činu podle § 150 odst. 1

zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2009

(dále ve zkratce „tr. zák.“), podle kterého mohl být kvalifikován popsaný

skutek. Dále obviněný poukázal na menší počet kusů nabízeného zboží a na

neobjektivní a nadhodnocené vyčíslení škody samotnými poškozenými. Obviněný s

odkazem na respektovanou teorii a soudní praxi zdůraznil, že při stanovení

rozsahu protiprávního jednání je třeba přihlédnout i k dalším okolnostem, které

mají význam pro hodnocení materiální stránky trestného činu. Obviněný pak

opětovně připomněl, že nebyl vlastníkem nabízeného a prodávaného zboží a neměl

žádný prospěch z posuzovaného jednání. Závěrem svého dovolání proto obviněný

navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek a aby podle § 265l odst. 1

tr. řádu přikázal věc soudu, o jehož rozhodnutí se jedná, k novému projednání a

rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupce se vyjádřil k dovolání obviněného M. T. D.

prostřednictvím státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství. Podle

jejího názoru soudy nižších stupňů vycházely u obviněného z objektivní

odpovědnosti za porušení povinností podle zákona o ochranných známkách, protože

v popisu skutku chybí taková zjištění, která svědčí o úmyslu obviněného uvést

do oběhu výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou, ke které přísluší

výhradní právo jinému. Popis skutku tedy podle státní zástupkyně zcela postrádá

vyjádření intelektové složky úmyslného zavinění, jelikož v něm není uvedeno,

zda obviněný věděl o neoprávněném označení předmětného zboží a z jakých

okolností mu to muselo být zřejmé, popřípadě na základě čeho byl alespoň

srozuměn s neoprávněným zásahem do práv majitelů ochranných známek. Jak dále

zdůraznila státní zástupkyně, konstatování rozporu s ustanovením § 8 zákona č.

441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o ochranných známkách“), bez dalšího nepostačuje k závěru o úmyslném

zavinění. Navíc státní zástupkyně považuje takové konstatování za nepřesné,

neboť citované ustanovení se týká jak vlastníků ochranných známek (§ 8 odst. 1,

4 zákona o ochranných známkách), tak jiných osob (§ 8 odst. 2, 3 zákona o

ochranných známkách). Jestliže obviněný nebyl vlastníkem ochranné známky,

nemohl jednat v rozporu s celým obsahem zmíněného ustanovení.

Podle názoru státní zástupkyně soudy nižších stupňů neučinily v posuzované věci

žádné skutkové zjištění o vlastnictví předmětného zboží ani o rozsahu činností

obviněného M. T. D. ve vztahu k tomuto zboží, včetně toho, že by prodával

obdobné zboží již v minulosti nebo že by byl už dříve upozorněn na nelegální

používání ochranných známek. Kromě toho se soudy měly – po vyřešení otázky

zavinění – zabývat i společenskou škodlivostí jednání obviněného, a to i s

ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe.

Závěrem svého vyjádření státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud podle §

265k odst. 1 tr. řádu zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze i jemu

předcházející rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7, včetně dalších obsahově

navazující rozhodnutí, která tím pozbydou podkladu, a aby podle § 265l odst. 1

tr. řádu přikázal věc Obvodnímu soudu pro Prahu 7 k novému projednání a

rozhodnutí.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že obviněný M. T. D. podal dovolání

jako oprávněná osoba [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu], učinil tak

prostřednictvím svého obhájce (§ 265d odst. 2 tr. řádu), včas a na správném

místě (§ 265e tr. řádu), jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je

dovolání obecně přípustné [§ 265a odst. 2 písm. h) tr. řádu], a podané dovolání

obsahuje stanovené náležitosti (§ 265f odst. 1 tr. řádu).

Pokud jde o dovolací důvod, obviněný opírá jeho existenci o ustanovení

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, tedy že napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním

posouzení.

Protože dovolací námitky obviněného M. T. D. částečně odpovídají uplatněnému

dovolacímu důvodu, Nejvyšší soud v rozsahu uvedeném v § 265i odst. 3 a 4 tr.

řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost napadeného usnesení Městského soudu v

Praze, jakož i řízení, které mu předcházelo. Po přezkoumání dospěl Nejvyšší

soud k závěru, že dovolání obviněného je zčásti důvodné.

K výkladu uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. řádu Nejvyšší soud připomíná, že může být naplněn tehdy, jestliže

skutek, pro který byl obviněný stíhán a odsouzen, vykazuje znaky jiného

trestného činu, než jaký v něm spatřovaly soudy nižších stupňů, anebo

nenaplňuje znaky žádného trestného činu. Nesprávné právní posouzení skutku může

spočívat i v okolnosti, že rozhodná skutková zjištění neposkytují dostatečný

podklad k závěru, zda je stíhaný skutek vůbec trestným činem, popřípadě o jaký

trestný čin se jedná. Podobně to platí o jiném nesprávném hmotně právním

posouzení, které lze dovodit pouze za situace, pokud byla určitá skutková

okolnost posouzena podle jiného ustanovení hmotného práva, než jaké na ni

dopadalo.

Citovaný dovolací důvod přitom naplňují ty námitky obviněného M. T. D., jimiž

vytkl nedostatečné posouzení otázky společenské škodlivosti činu a

nerespektování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr.

zákoníku a zpochybnil naplnění subjektivní stránky trestného činu. Obviněný pak

důvodně poukázal i na skutečnost, že s ohledem na dobu spáchání činu, pro který

byl stíhán a odsouzen, se měly soudy nižších stupňů zabývat rovněž tím, zda

skutek naplňuje i materiální stránku trestného činu ve smyslu § 3 odst. 2 tr.

zák.

K tomu Nejvyšší soud nejdříve v obecné rovině připomíná, že podle nového

trestního zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2010 a podle něhož byl

posuzován čin obviněného M. T. D., je trestným činem protiprávní čin, který

trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně

(§ 13 odst. 1 tr. zákoníku). Společenská škodlivost ovšem není zákonným znakem

trestného činu, protože má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování

zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku.

Trestní zákoník nevymezuje žádná hlediska pro stanovení konkrétní míry či

stupně společenské škodlivosti činu, který se má považovat za trestný čin.

Zásadně tedy platí, že každý protiprávní čin, který vykazuje všechny znaky

uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem, a proto ho obecně nelze

považovat za čin, který není společensky škodlivý. Opačný závěr v podobě

konstatování nedostatečné společenské škodlivosti činu by bylo možné učinit jen

výjimečně v těch případech, v nichž z určitých důvodů není vhodné ani nutné

uplatňovat trestní represi a pokud posuzovaný čin svou závažností neodpovídá

ani těm nejlehčím, běžně se vyskytujícím trestným činům dané právní kvalifikace

(viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 17/2011,

publikované pod č. T 1378. v sešitě 75 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího

soudu, který vydává Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2011).

Navíc, jak vyplývá z dosavadní ustálené judikatury Nejvyššího soudu, ani zásada

subsidiarity trestní represe a pojetí trestního práva jako „ultima ratio“

nevylučují spáchání trestného činu a uložení trestu v případě závažného

porušení určitých povinností, které lze sankcionovat i mimotrestními

prostředky, protože trestní zákoník chrání též soukromé zájmy fyzických a

právnických osob (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2005, sp. zn.

5 Tdo 1535/2005, publikované pod č. T 860. v sešitě 22 Souboru trestních

rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2006, dále

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 769/2008,

publikované pod č. T 1134. v sešitě 50 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího

soudu, Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2008, a usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 16. 12. 2008, sp. zn. 4 Tz 91/2008, publikované pod č. T 1151. v sešitě 51

Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nakladatelství C. H. Beck, Praha

2009). Jak je přitom patrné popisu skutku obsaženého ve výroku o vině v

rozsudku soudu prvního stupně, obviněný M. T. D. neoprávněně zasáhl do

chráněných práv vlastníků ochranných známek, pokud bez jejich souhlasu nabízel

a prodával zboží označené určitými ochrannými známkami.

Soudy nižších stupňů ovšem přesvědčivě nezdůvodnily, proč kvalifikovaly skutek

spáchaný obviněným jako přečin porušení práv k ochranné známce a jiným

označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku, tj. z jakého důvodu posoudily jeho

trestnost podle nového trestního zákoníku, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2010,

ačkoli obviněný se dopustil skutku již dne 14. 7. 2009, tj. ještě za účinnosti

dřívějšího trestního zákona. Tím spíše pak v rozhodnutích soudů obou stupňů

chybí jakékoli jejich úvahy, v čem je nová trestněprávní úprava pro obviněného

příznivější ve smyslu § 2 odst. 1 tr. zákoníku a § 16 odst. 1 tr. zák. než

úprava platná v době spáchání posuzovaného činu. Soud prvního stupně se omezil

na pouhé konstatování, že „... trestnou činnost je nezbytné posoudit podle

zákona příznivějšího pro obžalovaného, kterým je nový trestní zákoník ...“, ale

vůbec již neuvedl, z jakého důvodu je nová právní úprava pro obviněného

příznivější. Odvolací soud pak sice v napadeném rozhodnutí zmínil určité

pochybnosti v otázce časové působnosti zákona a dokonce zaznamenal nesprávnou

formulaci tzv. právní věty ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně,

ovšem jde o úvahy, které nejsou dostatečné.

Přitom skutek, za nějž byl obviněný M. T. D. odsouzen, by mohl podle trestního

zákona platného v době jeho spáchání vykazovat znaky trestného činu porušování

práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle §

150 odst. 1 tr. zák., za který byl stanoven stejný trest odnětí svobody (až na

2 roky) a stejný počet ostatních alternativních trestů (peněžitý trest a

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty), jako je tomu nyní v případě

přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1

tr. zákoníku (trest odnětí svobody až na 2 roky, resp. trest zákazu činnosti a

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty). Tato nová právní úprava je

dokonce v určitém smyslu méně příznivá, protože výslovně postihuje širší okruh

jednání pachatele (viz formulace „nabízí, zprostředkuje, vyrobí, ... jinak

opatří nebo přechovává“). Podstatný rozdíl ovšem spočívá v tom, že použití

skutkové podstaty podle § 150 odst. 1 tr. zák. bylo podmíněno naplněním nejen

jejích formálních znaků, ale též materiálního znaku v podobě potřebného stupně

nebezpečnosti činu pro společnost ve smyslu § 3 odst. 2, 4 tr. zák., jak

správně ve svém dovolání zdůraznil obviněný. V této souvislosti Nejvyšší soud

připomíná, že při řešení otázky časové působnosti trestních zákonů nelze

vycházet jen ze srovnání trestních sazeb stanovených za trestné činy, které

přicházejí v úvahu, ale použití dřívějšího nebo nového zákona je třeba

posuzovat jako celek tak, aby konečný výsledek nebyl pro pachatele méně

příznivý, resp. aby pozdější právní úprava byla použita jen tehdy, je-li to

skutečně pro pachatele příznivější. Vždy se tedy musí hodnotit dřívější a

pozdější zákon nejen z hlediska příslušných ustanovení zvláštní části trestního

zákona, resp. trestního zákoníku, ale též se zřetelem k ustanovením jejich

obecné části.

V případě činu spáchaného obviněným M. T. D. proto bylo nezbytné přihlédnout

především ke skutečnosti, že dřívější právní úprava, za jejíž platnosti byl

skutek spáchán, obsahovala ustanovení § 3 odst. 2, 4 tr. zák., v kterém byl

formulován tzv. materiální znak trestného činu, tedy podmínka, aby čin

dosahoval potřebného stupně nebezpečnosti pro společnost určovaného podle

demonstrativně vypočtených kritérií. Jak již byl shora uvedeno, pozdější právní

úprava už neobsahuje takový materiální znak trestného činu, protože vychází z

tzv. formálního pojetí trestného činu (§ 13 odst. 1 tr. zákoníku), takže v

uvedeném směru je pro obviněného méně příznivá, protože nedovoluje zohlednit

některé okolnosti, které mohou odůvodnit závěr, že i při formálním naplnění

znaků trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a

chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., pokud o něm nejsou

pochybnosti, nebude naplněn jeho materiální znak požadovaný ustanovením § 3

odst. 2 tr. zák. Jak je totiž patrné z rozhodných skutkových zjištění, obviněný

za popsaných časových a místních okolností v jediný den nabízel k prodeji

celkem 126 kusů zboží, které bylo opatřeno ochrannými známkami jejich osmi

různých vlastníků. V případě takového relativně menšího rozsahu dotčených

chráněných práv a krátké doby spáchání činu bylo tedy nutné přesvědčivě

odůvodnit, proč by byl naplněn i materiální znak trestného činu. Přitom z

podkladů obsažených v trestním spise nevyplývá, že by snad obviněný měl k

dispozici ještě další zboží neoprávněně opatřené ochrannými známkami jiných

vlastníků, které by bylo připraveno k nabídce spotřebitelům, ani to, že by

nešlo jen o její ojedinělý prodej zboží a že by se obviněný věnoval této

nezákonné činnosti po delší období. Podle soudu prvního stupně se totiž

obviněný dopustil posuzované trestné činnosti „nejméně dne 14. 7. 2009“.

V uvedených souvislostech pak bylo třeba posuzovat i otázku subsidiarity

trestní represe, o které se Nejvyšší soud zmínil již výše. Zejména v případě

skutkových podstat s tzv. kvalitativními zákonnými znaky je totiž třeba pečlivě

zvažovat nutnost použití prostředků trestního práva v každém konkrétním

případě. S ohledem na dobu a rozsah spáchání posuzovaného skutku obviněného M.

T. D. není z rozhodnutí soudů nižších stupňů zřejmé, proč tento čin vybočil z

rámce běžných soukromoprávních vztahů v takové míře, že bylo nezbytné reagovat

na něj prostředky trestního práva.

Závěr o společenské škodlivosti činu (z hlediska ustanovení § 12 odst. 2 tr.

zákoníku), resp. o naplnění materiální stránky trestného činu (ve smyslu § 3

odst. 2, 4 tr. zák.) však nemohou zpochybnit námitky obviněného M. T. D., v

nichž poukázal na skutečnost, že nebyl vlastníkem nabízeného zboží ani

prodejního stánku, a na neobjektivní stanovení výše škody. Nejvyšší soud k

těmto námitkám uvádí následující.

Pro naplnění formálních znaků trestného činu porušení práv k ochranné známce a

jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku, resp. porušování práv k

ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150

odst. 1 tr. zák., není rozhodující, kdo je vlastníkem zboží nebo služby

neoprávněně označených ochrannou známkou jiného, ani se zde nevyžaduje

existence konkrétního nebo speciálního subjektu ve smyslu § 114 tr. zákoníku,

resp. § 90 tr. zák. Postačí proto, když pachatel takové zboží nebo služby jen

nabízí zájemcům ke koupi, a tím je uvádí do oběhu. Jestliže tedy obviněný byl

toliko prodavačem předmětného zboží, nemá to vliv na jeho případnou trestní

odpovědnost ani na závažnost spáchaného činu, resp. na stupeň nebezpečnosti

činu pro společnost. Pokud jde o námitku obviněného k vyčíslení škody, soudy

nižších stupňů nezaložily vinu obviněného na výši způsobené škody, neboť škoda

není znakem skutkových podstat podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku, resp. podle §

150 odst. 1 tr. zák. Vyjádření poškozených a jejich vyčíslení škody by tak

mohlo mít význam pouze z hlediska výroku o náhradě škody, ovšem všichni

poškození byli stejně se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech

občanskoprávních.

Nejvyšší soud však nemohl přehlédnout ani další nedostatek, kterým je zatížen

rozsudek soudu prvního stupně a na nějž důvodně poukázala státní zástupkyně

Nejvyššího státního zastupitelství. V popisu skutku ve výroku o vině v tomto

rozsudku je mimo jiné uvedeno, že obviněný se dopustil jednání „v rozporu s

ustanovením § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném

znění“. Citované ustanovení přitom obsahuje v § 8 odst. 2 písm. a) až c), odst.

3 písm. a) až d) zákona o ochranných známkách různé alternativy protiprávního

jednání a navíc v § 8 odst. 1 a 4 zákona o ochranných známkách jsou zakotvena

práva vlastníka ochranné známky. Proto odkaz na celé ustanovení § 8 zákona o

ochranných známkách je nejen nepřesný, ale rovněž z něj není zřejmé, jakým

způsobem a do jakých práv zasáhl pachatel trestného činu.

K tomu Nejvyšší soud připomíná, že skutková podstata trestného

činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr.

zákoníku, resp. porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a

chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., vyžaduje z hlediska

subjektivní stránky úmyslné zavinění (§ 13 odst. 2, § 15 tr. zákoníku, § 3

odst. 3, § 4 tr. zák.). Přitom postačí existence alespoň nepřímého

(eventuálního) úmyslu podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, resp. § 4 písm.

b) tr. zák. Proto v popisu skutku v odsuzujícím rozsudku, kterým byl obviněný

(obžalovaný) uznán vinným trestným činem, jehož skutková podstata vyžaduje

úmysl pachatele, musí být obsaženy i skutkové okolnosti charakterizující

úmyslné zavinění obviněného (obžalovaného), neboť jednání jen z nedbalosti není

trestné.

Jak je patrné v posuzované trestní věci z učiněných skutkových

zjištění, obviněný M. T. D. se měl dopustit trestného přečinu porušení práv k

ochranné známce a k jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku tím, že

nejméně dne 14. 7. 2009 v P., B., v prostorách tržnice ve stánku v rozporu s

ustanovením § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění

pozdějších předpisů, měl uloženo a připraveno k prodeji a nabízel k prodeji

spotřební zboží různého druhu v počtu celkem 126 kusů opatřené ochrannými

známkami bez souhlasu jejich vlastníků. Takový popis skutkového stavu je z

hlediska vyjádření subjektivní stránky zmíněného trestného činu zcela

nedostatečný a ani ve spojení s odůvodněním rozsudku soudu prvního stupně a s

odůvodněním usnesení odvolacího soudu nesvědčí o úmyslu obviněného uvést do

oběhu výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní

právo jinému. V popisu skutku, který měl spáchat obviněný, totiž zcela chybí

především vyjádření intelektové složky jeho úmyslného zavinění, jak důvodně

namítl ve svém dovolání, protože zde není uvedeno, zda obviněný vůbec věděl o

neoprávněném označení předmětného zboží a z jakých okolností mu to muselo být

zřejmé, popřípadě na základě čeho byl alespoň srozuměn s neoprávněným zásahem

do práv majitelů ochranných známek. Samotné konstatování rozporu s ustanovením

§ 8 zákona o ochranných známkách, k tomu nestačí (neboť vyjadřuje jen

protiprávnost jednání) a navíc je nepřesné, protože citované ustanovení se týká

jak vlastníků ochranných známek (§ 8 odst. 1, 4 cit. zákona), tak jiných osob

(§ 8 odst. 2, 3 cit. zákona), a jelikož obviněný nebyl vlastníkem ochranné

známky, nemohl jednat v rozporu s celým obsahem citovaného ustanovení.

Přitom ani okolnost, že obviněný M. T. D. nabízel a prodával

předmětné zboží na tržnici, kde obvykle nedochází k prodeji tzv. značkového

zboží opatřeného ochrannými známkami, bez dalšího nesvědčí o jeho úmyslném

zavinění. V posuzované věci totiž nebylo zjištěno, zda obviněný měl takové

poznatky o předmětném zboží, které by ve spojení s okolnostmi, kde a jak ho

nabízel a prodával, mohly svědčit o tom, že obviněný věděl o podezřelém původu

tohoto zboží, o jeho nízké kvalitě či o dalších rozhodných charakteristikách, z

nichž se v podobných případech obvykle usuzuje alespoň na srozumění pachatele

se zásahem do práv majitelů ochranných známek (viz např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. 7 Tz 84/2000). Stejně tak soudy nižších

stupňů neučinily žádné skutkové zjištění o tom, že by snad obviněný byl

majitelem předmětného zboží, že by zajišťoval odběr tohoto zboží od nějakého

(podezřelého) dodavatele a jeho umístění do prodejního stánku, že by sám byl

nájemcem tohoto stánku, v němž se v inkriminované době nacházel, že by prodával

obdobné zboží již v minulosti, popřípadě že by byl dokonce už dříve upozorněn

na nelegální používání ochranných známek apod.

Na podkladě popsaných důvodů tedy Nejvyšší soud shledal

opodstatněnou i námitku obviněného M. T. D., jejímž prostřednictvím zpochybnil

naplnění subjektivní stránky přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným

označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku, pro který byl stíhán a odsouzen.

Protože Obvodní soud pro Prahu 7 učinil v napadeném rozsudku nesprávné právní

posouzení skutku, jehož spácháním byl obviněný M. T. D. uznán vinným, a to

ohledně řešení otázky časové působnosti trestních zákonů ve smyslu § 16 odst. 1

tr. zák., resp. § 2 odst. 1 tr. zákoníku a vyjádření subjektivní stránky

trestného činu, byl naplněn jím uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. řádu. Po zjištění, že dovolání obviněného je v tomto směru

opodstatněné, Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 61 To 386/2010, a jemu

předcházející rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 30. 7. 2010, sp. zn.

24 T 97/2009. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud zrušil také další

rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo jejich zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu

pak Nejvyšší soud přikázal Obvodnímu soudu pro Praha 7, aby věc v potřebném

rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvodní soud pro Prahu 7 tedy v uvedeném rozsahu opětovně

projedná věc obviněného M. T. D. a odstraní vady vytknuté tímto rozhodnutím

Nejvyššího soudu. Soud prvního stupně se nejdříve náležitě vypořádá s použitím

rozhodné zákonné úpravy z hlediska její časové působnosti ve smyslu § 2 odst. 1

tr. zákoníku, resp. § 16 odst. 1 tr. zák. Jestliže dospěje k závěru o tom, že

obviněný naplnil formální znaky trestného činu, vyjádří je všechny – včetně

úmyslného zavinění odůvodňujícího naplnění subjektivní stránky trestného činu –

v popisu skutku ve výroku o vině. Bude-li přicházet v úvahu posouzení skutku

jako trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a

chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., soud přesvědčivě

vyloží, proč obviněný naplnil i materiální znak skutkové podstaty tohoto

trestného činu. Své závěry soud prvního stupně podrobněji odůvodní i s ohledem

na zásadu subsidiarity trestní represe a princip „ultima ratio“, zejména

bude-li kvalifikovat čin obviněného podle nové trestněprávní úpravy (§ 12 odst.

2 tr. zákoníku).

Podle § 265s odst. 1 tr. řádu je soud nižšího stupně v dalším

řízení vázán právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným v tomto dovolacím

rozhodnutí a podle § 265s odst. 2 tr. řádu je povinen respektovat zákaz

reformationis in peius.

Protože vady napadeného rozhodnutí zjištěné na podkladě dovolání

obviněného M. T. D. nebylo možno odstranit v případném veřejném zasedání

dovolacího soudu, bylo rozhodnuto o tomto dovolání podle § 265r odst. 1 písm.

b) tr. řádu v neveřejném zasedání Nejvyššího soudu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není přípustný opravný prostředek

s výjimkou obnovy řízení (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 17. 8. 2011

Předseda senátu: