Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 985/2013

ze dne 2013-11-20
ECLI:CZ:NS:2013:5.TDO.985.2013.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. 1istopadu

2013 o dovolání, které podal obviněný J. K., proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. 12 To 24/2012, jako soudu odvolacího v trestní

věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 T 37/2008,

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného J. K. o d m í t á

.

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 1. 2012, sp. zn. 17

T 37/2008, byl obviněný J. K. uznán vinným jednak zločinem zpronevěry podle §

206 odst. 1, 5 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, účinný od 1. 1. 2010 (dále jen „tr. zákoník“), a to v bodě

I. výroku o vině, dále zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr.

zákoníku (bod II. výroku o vině) a přečinem neodvedení daně, pojistného na

sociálním zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 tr. zákoníku

(bod III. výroku o vině).

Za to byl obviněný J. K. odsouzen v bodě A. za zločin zpronevěry podle § 206

odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, za přečin neodvedení daně, pojistného na

sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 tr. zákoníku

(výroky o vině pod body I. a III.) a za trestný čin podvodu podle § 250 odst.

1, 4 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „tr. zákon“), jímž byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Praze ze

dne 30. 6. 2009, sp. zn. 41 T 8/2008 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v

Praze ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 4 To 68/2009, za pokus trestného činu

zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby podle § 8 odst. 1 a § 148 odst.

1, 3 písm. c) tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v

Brně ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 3 T 190/2006 ve spojení s usnesením Krajského

soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 9 To 42/2007, dále za trestný čin

podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, jímž byl uznán vinným

rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 3 T 72/2004,

ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 7. 2005, sp. zn. 8 To

194/2005, za trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zákona, jímž byl

uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 1 T

121/2004, za trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle §

125 odst. 1 tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně

ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 10 T 113/2002 ve spojení s usnesením Krajského

soudu v Brně ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 3 To 287/2004,

a to podle § 250 odst. 4 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zákona k

souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 8 roků. Pro jeho výkon byl podle §

39a odst. 2 písm. c), odst. 3 tr. zákona zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu

byl podle § 49 odst. 1 tr. zákona uložen trest zákazu činnosti spočívající v

zákazu výkonu funkcí ve statutárních orgánech obchodních společností, jejichž

předmětem je obchodní činnost, koupě zboží za účelem prodeje a další prodej,

zemědělství, specializovaný maloobchod na dobu 5 let.

Podle § 35 odst. 2 tr. zákona byly zrušeny výroky o trestech uložených

obviněnému rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 41 T 8/2008 ze dne 30. 6.

2009 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 4 To 68/2009 ze dne

12. 11. 2009, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 3 T

190/2006 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007, sp.

zn. 9 To 42/2007, rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 8. 3. 2005, sp.

zn. 3 T 72/2004 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 7.

2005, sp. zn. 8 To 194/2005, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 16. 11.

2004, sp. zn. 1 T 121/2004, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 1.

2004, sp. zn. 10 T 113/2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze

dne 25. 8. 2004, sp. zn. 3 To 287/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na

tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo

zrušením, pozbyla podkladu.

V bodě B. výroku o trestu byl obviněný J. K. odsouzen za zločin podvodu podle §

209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku (ad II. výroku o vině tohoto rozsudku) a

za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zákona, jímž byl uznán vinným

rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 41 T 8/2008 ve

spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11 .2009, sp. zn. 4 To

68/2009,

a to podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku a § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému

trestu odnětí svobody na dobu 5 roků, pro jehož výkon byl zařazen podle § 56

odst. 2 písm. c) tr. zákoníku do věznice s ostrahou.

Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 41 T 8/2008 ve spojení s usnesením

Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 4 To 68/2009, jakož i

všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke

změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit

způsobenou škodu uvedeným poškozeným, přičemž někteří z poškozených byli s

částí svých nároků na náhradu škody odkázáni podle § 229 odst. 2 tr. ř. na

řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal obviněný odvolání, o kterém

rozhodl Vrchní soud v Praze tak, že podle § 258 odst. 1 písm. e), f) odst. 2

tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu pod bodem A a ve výroku o

náhradě škody v bodech 28 a 29. Odvolací soud pak podle § 259 odst. 3 tr. ř.

znovu rozhodl tak, že obviněného J. K. odsoudil za zločin zpronevěry podle §

206 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku (bod I. výroku o vině), za přečin

neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a podobné povinné platby

podle § 241 odst. 1 tr. zákoníku (bod III. výroku o vině) a za trestný čin

podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem

Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 41 T 8/2008 ve spojení s

usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 4 To 68/2009, za

trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst.

1, 3 písm. c) tr. zákona ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona, jímž

byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2006, sp. zn.

3 T 190/2006 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007,

sp. zn. 9 To 42/2007, za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b)

tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne

8. 3. 2005, sp. zn. 3 T 72/2004 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni

ze dne 13. 7. 2005, sp. zn. 8 To 194/2005, za trestný čin zpronevěry podle §

248 odst. 1 tr. zákona, jímž byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně

ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 1 T 121/2004, za trestný čin zkreslování údajů o

stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zákona, jímž byl uznán vinným

rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 10 T 113/2002 ve

spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 3 To

287/2004,

podle § 250 odst. 4 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zákona k souhrnnému

trestu odnětí svobody v trvání sedmi let. Pro jeho výkon byl podle § 39a odst.

2 písm. c) tr. zákona obviněný zařazen do věznice s ostrahou.

Dále mu byl podle § 49 odst. 1 tr. zákona opět uložen trest zákazu činnosti

spočívající v zákazu výkonu funkcí ve statutárních orgánech obchodních

společností, jejichž předmětem je obchodní činnost, koupě zboží za účelem

prodeje a další prodej, zemědělství a specializovaný maloobchod na dobu 5 let.

Podle § 35 odst. 2 tr. zákona byly zrušeny výroky o trestech uložených

obviněnému rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 41 T 8/2008, ze dne 30.

6. 2009 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 4 To 68/2009 ze

dne 12. 11. 2009, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2006, sp. zn.

3 T 190/2006 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007,

sp. zn. 9 To 42/2007, rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 8. 3. 2005,

sp. zn. 3 T 72/2004 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 13.

7. 2005, sp. zn. 8 To 194/2005, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 16. 11.

2004, sp. zn. 1 T 121/2004, rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 1.

2004, sp. zn. 10 T 113/2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze

dne 25. 8. 2004, sp. zn. 3 To 287/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na

tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla současně obviněnému uložena

povinnost nahradit škodu společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s., ve

výši 7 564,01 Kč, se zbytkem svého nároku byla tato společnost odkázána podle §

229 odst. 2 tr. ř. na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 229 odst. 1

tr. ř. byla společnost ŠkoFin, s. r. o., odkázána se svým nárokem na náhradu

škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podal obviněný J. K. dovolání a

to prostřednictvím dvou obhájkyň. První vypracovala JUDr. Yveta Konfrštová a

druhé Mgr. Ilona Sedláková. Obě podání směřovala proti všem výrokům napadeného

rozhodnutí a odkazovala na dovolací důvody uvedené v ustanoveních § 265b odst.

1 písm. g), h), k) a l) tr. ř., tedy, že napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení, že obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon

nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v

trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným, že v rozhodnutí některý

výrok chybí nebo je neúplný a že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí

řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a

odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené

zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán

důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Výhrady, které obviněný vznesl proti napadenému rozhodnutí vrchního

soudu i jemu předcházejícího řízení včetně rozsudku soudu prvního stupně, se v

podstatě v obou podáních překrývají, mají společný argumentační základ a proto

je Nejvyšší soud bude v zájmu stručnosti reprodukovat společně, aniž by

výslovně odděloval obsah obou písemných podání. Ve vztahu k jednání popsanému

pod bodem I. výroku o vině napadeného rozsudku obviněný především namítl, že v

předmětné době byl jediným společníkem, jednatelem a následně také likvidátorem

společnosti SEMA spol. s r. o., nemohl se tak dopustit trestného činu

zpronevěry, neboť je podle něj vyloučeno, aby měl jako jedna osoba ve více

postaveních odlišné „názory.“ Vyslovil přesvědčení, že majetek společnosti není

nezávislý, nýbrž je odvozen od společníků, a jediný společník proto nemůže

způsobit škodu sám sobě, byť v postavení statutárního orgánu. Svou argumentaci

podpořil odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 11

Tdo 1081/2004, které je odlišné od vrchního soudu zmiňovaného usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 15 Tdo 294/2009. Dalším důvodem

nesprávného výroku o vině trestným činem zpronevěry bylo tvrzení obviněného,

podle něhož finanční prostředky ze společnosti SEMA spol. s. r. o.

neodčerpával, naopak hradil její předchozí závazky, přičemž tuto jeho obhajobu

potvrzuje reálná existence osoby jménem O. L. a společnosti Gunar a. o. z. t.,

kterým právě peníze předával. I kdyby bylo posouzeno, že škodu způsobil,

namítl, že by se tak jednalo o situaci permanentního svolení poškozeného ve

smyslu § 30 tr. zákoníku.

Soudy se podle obviněného nevypořádaly se všemi důkazy a došlo tak k

„extrémnímu nesouladu mezi skutkovými zjištěními soudů na straně jedné a jejich

právním posouzením na straně druhé“. Takové situace pak připouští možnost

dovolacího přezkumu skutkových zjištění, která obviněný požadoval i ohledně

dalších částí odsuzujícího výroku o vině.

Ve vztahu k trestnému činu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr.

zákoníku, kterého se měl dopustit celkem 47 útoky, požadoval obviněný

samostatné posouzení skutku popsaného pod bodem II. 47 výroku o vině, neboť

podle jeho názoru nejsou u tohoto jednání na rozdíl od předchozích popsaných

pod bodem II. 1 až 46 výroku o vině přítomny nutné znaky pokračování. V popisu

jednání zařazeného pod bodem II. 47 obviněný rovněž postrádá zjištění, kdo měl

být činem obohacen, přičemž tento znak má podle jeho představy stěžejní význam

pro právní kvalifikaci. V této souvislosti obviněný požadoval uložení jediného

úhrnného trestu ve smyslu § 43 odst. 1 tr. zák. a to za všechna jednání, jimiž

byl uznán vinným v bodech I., II. i III. rozsudku soudu prvního stupně. Dále

obviněný vytkl soudům nesprávné zjištění výše škody u skutku popsaného pod

bodem II. 47, který se týká prodeje mléčných kvót a to ve vztahu k § 134 tr.

zákoníku. Podle obviněného měl být vypracován k ocenění tohoto předmětu prodeje

znalecký posudek. Současně popřel subjektivní stránku tohoto činu, přičemž

odkázal na svědecké výpovědi.

Pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. obviněný zahrnul

nejprve výtku, že vrchní soud nezrušil také výrok o trestu z rozsudku Městského

soudu v Brně, v důsledku čehož považoval výrok o souhrnném trestu za neúplný.

Navázal tím, že vyslovením „v ostatních výrocích zůstává napadený rozsudek

nezměněn“ soudy nemohou vyjádřit odmítnutí zbytku odvolání obviněného, neboť

tato formulace nemůže nahradit výrok usnesení o zamítnutí odvolání podle § 256

tr. ř. Ten podle názoru obviněného v napadeném rozhodnutí vrchního soudu chybí.

K trestnému činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné

povinné platby podle § 241 odst. 1 tr. zákoníku, obviněný argumentoval tím, že

na vedení účetnictví a tedy i zajištění zákonných odvodů byla najata společnost

SLUTO s. r. o. Obviněný měl za to, že uvedená společnost tak svou práci

vykonávala, proto nemohla být podle jeho přesvědčení naplněna subjektivní

stránka tohoto trestného činu.

Obviněný J. K. se dále domáhal konání společného řízení podle § 20 tr. ř. o

všech trestných činech, jimiž byl uznán v několika samostatných trestních

řízeních. Odmítl nárok poškozených na náhradu škody vyslovený odvolacím soudem,

neboť podle jeho názoru vrchní soud nezohlednil, že část této škody byla

uhrazena v rámci konkursního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích pod sp. zn. 12 K 29/2004.

Ve vztahu k dovolacímu důvodu § 265b odst. 1 písm. h) vyjádřil nesouhlas s

uloženými souhrnnými tresty a namítl, že nebyl zohledněn trest, který mu uložil

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 4. 10. 2007, sp. zn. 2 T 57/2006. Soudu

odvolacímu vytkl, že se nevypořádal s intertemporálními účinky nové úpravy v

trestním zákoníku, a vyslovil názor, že mu měl být trest ukládán právě podle

zákona novějšího (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů) nikoli již „neplatného“ trestního zákona č. 140/1961 Sb.

Závěrem dovolání zpracovaného Mgr. Ilonou Sedlákovou obviněný navrhl,

aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze a tomuto

soudu přikázal věc znovu projednat a rozhodnout. Dovoláním podaným

prostřednictvím JUDr. Yvety Konfrštové požadoval, aby Nejvyšší soud zrušil

nejen napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze, ale také jemu předcházející

rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a věc byla vrácena tomuto soudu

k dalšímu jednání a rozhodnutí.

V rámci dovolání obviněný současně požádal o odklad výkonu uložených trestů

odnětí svobody a to z důvodu, že by okamžitý nástup do výkonu trestů mimořádným

způsobem zasáhl jeho rodinu.

Nejvyšší státní zástupce se k dovolání obviněného J. K. vyjádřil

prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství

JUDr. Jana Mrlíka. Ten nejprve upozornil, že množství skutkových námitek, které

dovolání obviněného obsahuje, bylo již přezkoumáno odvolacím soudem, neboť jimi

obviněný argumentoval již v rámci svého odvolání, navíc tyto námitky

neodpovídají žádnému ze zákonem definovaných dovolacích důvodů.

Pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. státní zástupce

Nejvyššího státního zastupitelství podřadil námitky obviněného ohledně

extrémního nesouladu, ale označil je za nedůvodné. Za zásadní výhradu označil

tvrzení o nesprávném posouzení finančního majetku společnosti SEMA spol. s r.

o. jako cizí věci nebo majetkové hodnoty, která byla obviněnému svěřena.

Upozornil, že je nutné oddělovat majetek jednatele (společníka) firmy na jedné

straně a na straně druhé majetek obchodní společnosti, obviněný přitom

systematicky tento majetek společnosti odčerpával a způsobil jí tak škodu.

Argumentaci rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1081/2004 označil za

neakceptovatelnou, neboť rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 15 Tdo 294/2009

byla sjednocena nesourodá soudní rozhodovací praxe reprezentovaná právě

například rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1081/2004 ohledně této

právní otázky.

Námitky obviněného ohledně absence subjektivní stránky u trestného činu podvodu

v bodu II. výroku o vině napadeného rozsudku je podle státního zástupce

Nejvyššího státního zastupitelství nutné odmítnout, neboť ze samotného popisu

skutku jasně vyplývá zavinění ve formě přímého úmyslu. Tutéž námitku ve vztahu

k trestnému činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné

povinné platby označil za lichou, neboť za odvádění povinných plateb

vyplývajících z příslušných zákonů pro poplatníky je odpovědný jednatel

obchodní společnosti, která je zaměstnavatelem těchto osob. Účetní firma

zpracovává pouze příslušné podklady, ale obviněný jako statutární orgán byl

povinen platby, které byly zaměstnancům společnosti z mezd sraženy, následně

také odvést příjemcům těchto odvodů a daní. Žádné opodstatnění nemají podle

státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ani námitky proti

kvalifikování skutku pod číslem 47 bodu II. výroku o vině, tedy podvodný převod

produkčních kvót mléka jako pokračujícího trestného činu podvodu. Existenci

společného záměru nelze popřít, neboť toto jednání zapadalo do série podvodů,

které obviněný páchal v postavení jednatele společnosti SEMA spol. s r.o. Zároveň upozornil, že případné posouzení daného jednání jako samostatného

trestného činu by pro obviněného nebylo, co se týče uloženého trestu odnětí

svobody, výhodnější, a to ani při případném uložení mírnějšího souhrnného

trestu pod bodem B. výroku o trestu, neboť by tak musel být recipročně uložen

přísnější souhrnný trest pod bodem A. Stejně tak je nutné odmítnout i požadavek

obviněného na zohlednění trestu, jež mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v

Brně ze dne 4. 10. 2007, sp. zn. 2 T 57/2006. Jak konstatoval již odvolací

soud, nejde v daném případě o vícečinný souběh, nýbrž o recidivu a uložení

souhrnného trestu je proto vyloučeno. Pokud dále vytkl obviněný soudům uložení

trestu podle dřívějšího § 250 odst. 4 tr. zákona a nikoli podle § 206 odst. 5

tr. zákoníku, což podle něj není v souladu se zásadou obsaženou v § 3 odst. 1

tr. zákoníku, jedná se o chybnou interpretaci citovaného ustanovení. Upravuje

totiž určitou odchylku od pravidla stanoveného v § 2 odst. 1 tr. zákoníku, z

něhož vyplývá, že trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy

byl čin spáchán, pozdějšího zákona se užije jen tehdy, jestli to je pro

pachatele příznivější. Ustanovení § 3 odst. 1 tr. zákoníku k tomu dodává, že i

v případech užití dřívějšího zákona, je soud povinen uložit pachateli jen

takový druh trestu, který dovoluje zákon účinný v době rozhodování. V tomto

směru nedošlo v dané věci k žádnému pochybení, neboť obviněný byl jedním z

rozsudků uznán vinným za sbíhající se trestnou činnost kvalifikovanou jako

trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, který je nejpřísnější

trestným, musí mu být také později ukládaný souhrnný trest uložen podle § 250

odst. 4 tr. zákona. Žádné opodstatnění neuznal státní zástupce činný u

Nejvyššího státního zastupitelství ani námitkám proti výši trestu, délce

trestního řízení i vedení několika trestních řízení proti osobě obviněného.

Pravidlo konání společného řízení upravené v § 20 tr. ř. nezakládá povinnost

orgánům činným v trestním řízení sloučit všechna řízení proti jedinému

pachateli, mj. také pro značnou obtížnost takového postupu zejména u osob s

rozmanitou kriminální činností, jakou je obviněný J. K.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. nebyl rovněž podle

státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství naplněn, neboť jak uvedl

ve svém vyjádření „výrok o souhrnném trestu není neúplný, toto rozhodnutí

nemohlo být zařazeno do výroku o zrušení trestů uložených za sbíhající se

trestnou činnost, neboť příslušný skutek není ve vztahu souhrnnosti ke skutkům

tvořícím základ této trestní věci“. Stejně tak námitku o chybějícím výroku o

zamítnutí odvolání obviněného nelze považovat za důvodnou – o podstatě odvolání

se vždy rozhoduje pouze jediným výrokem, je tak vyloučeno o části odvolání

rozhodnout pozitivně a o druhé části negativně. K dovolacímu důvodu podle §

265b odst.1 písm. l) neuvedl obviněný žádnou bližší argumentaci, pokud by se

jednalo o druhou alternativu tohoto dovolacího důvodu, jeho naplnění nenastalo,

neboť nebyl zjištěn žádný z jiných zákonných důvodů dovolání.

Podle přesvědčení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství není dán

ani důvod pro odložení výkonu uložených trestů a navrhl tak, aby Nejvyšší soud

dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) odmítl jako zjevně

neopodstatněné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že obviněný J. K. podal dovolání

jako oprávněná osoba [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.], učinil tak

prostřednictvím svého obhájce (§ 265d odst. 2 tr. ř.), včas a na správném místě

(§ 265e tr. ř.), jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je obecně

přípustné [§ 265a odst. 2 písm. a) tr. ř.], a obsahuje stanovené náležitosti (§

265f odst. 1 tr. ř.).

Jako první použil obviněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g). Hlavní

právní námitky, které byly pod tento dovolací důvod podřaditelné, spočívaly v

právním posouzení majetku společnosti SEMA spol. s r. o. jako cizí věci nebo

majetkové hodnoty, která mu byla svěřena. Obviněný prosazoval svoji právní

verzi, podle které se nemohl trestného činu zpronevěry dopustit, neboť majetek

této společnosti pro něj jako pro jediného společníka, jednatele a likvidátora

nepředstavoval „cizí majetek“, u něhož je možné „svěření“. Tento názor

dovolatele je však chybný a zcela v rozporu s rozhodovací praxí Nejvyššího

soudu. Charakteristickým znakem právnických osob, tedy v souladu s ustanovením

§ 56 odst. 1 obchodního zákoníku i společnosti s ručením omezením, je právě

jejich majetková samostatnost. V důsledku přísného oddělení majetku společníka,

a to i když je jediným společníkem ve smyslu § 132 odst. 1 obchodního zákoníku,

nelze ztotožňovat majetek obou těchto zcela samostatných subjektů, tj. fyzické

osoby společníka a společnosti s ručením omezeným jako právnické osoby (totéž

platí také pro akciovou společnost, resp. také stoprocentního akcionáře).

Majetky obou těchto subjektů jsou si vzájemně cizí, není proto vyloučeno

spáchání trestného činu zpronevěry fyzickou osobou – společníkem ke škodě

obchodní společnosti, v níž je např. i jediným společníkem. Za závazky

společnosti s ručením omezeným společníci neručí, nebo ručí jen omezeně,

nemohou tak být přímo poškozenými osobami v případě trestné činnosti páchané na

majetku společnosti, jinými slovy, pokud je způsobena škoda na majetku

právnické osoby, není takovým činem současně poškozen majetek fyzické osoby,

která je společníkem nebo akcionářem poškozené společnosti (srov. např.

rozhodnutí č. 18/2006 a č. 26/2007 Sb. rozh. tr.). Obviněný se sice snažil

podpořit svou verzi usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 11

Tdo 1081/2004, ale jak správně připomněl státní zástupce ve svém vyjádření,

Nejvyšší soud právě s ohledem na rozdílnost posuzování této otázky i vlastními

senáty přijal v zájmu sjednocení soudní praxe usnesení ze dne 26. 8. 2009, sp.

zn. 15 Tdo 294/2009, publikované pod č. 41/2010 Sb. rozh. tr., jímž překonal

právní názor prezentovaný v citovaném rozhodnutí senátu 11 Tdo.

V té souvislosti nelze ani přijmout další argument obviněného na podporu

výkladu o souběžném vlastnictví osobního majetku s majetkem právnické osoby,

jíž je fyzická osoba např. jediným společníkem, a to tzv. souhlasu poškozeného.

Ustanovení § 30 tr. zákoníku obecně upravuje oprávnění osoby svolit k jinak

protiprávnímu jednání, které by vykazovalo znaky trestného činu. Může tak ale

učinit ohledně těch zájmů, o nichž je oprávněna neomezeně rozhodovat, aniž by

tím bylo dotčeno právo jiných osob. Jak již bylo uvedeno v projednávané věci je

nutné důsledně oddělit majetek obviněného jako fyzické osoby a majetek obchodní

společnosti SEMA spol. s r. o. Nelze proto využít institutu upraveného v § 30

tr. zákoníku, který patří mezi okolnosti vylučující protiprávnost činu v těch

případech, kdy škoda byla činem způsobena na majetku právnické osoby a to

přesto, že fyzická osoba jako společník nebo člen statutárního orgánu vyslovil

souhlas se spácháním takového činu. Využití svolení poškozeného by totiž

znamenalo souhlas s jednáním na úkor společnosti SEMA spol. s r. o., a

„poškozený“ by se tím dostal do rozporu s povinností uloženou mu v ustanovení §

194 odst. 5 zákona obchodního zákoníku. Jde sice o úpravu právního postavení

členů představenstva akciové společnosti, ale podle § 135 odst. 2 obchodního

zákoníku platí i pro členy představenstva společnosti s ručením omezeným.

Členové představenstva tak jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného

hospodáře. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře,

tento člen představenstva. Uvedená povinnost pečovat o majetek obchodních

společností by měla představovat takovou péči, s jakou by hospodář, který je

vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně a svědomitě,

pečoval o svůj vlastní majetek, součástí čehož je i to, že při rozhodování by

prospěch společnosti měl být nadřazen prospěchu tohoto člena (Štenglová, I.,

Plíva, s. Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha: C. H.

Beck, 2006, 1528 s.).

Pokud by byl přijat názor obviněného ohledně ztotožnění majetku spřízněných

fyzických a právnických osob, mohl by vést k absurdnímu chování akcionářů a

společníků, kteří by mohli „beztrestně“ disponovat s majetkem mimo svůj

obchodní podíl resp. velikost akcií výlučně ve svůj osobní prospěch, aniž by

byla respektována práva třetích osob – věřitelů a obchodních partnerů obchodní

společnosti. V dané věci by měl obviněný dokonce svolit sobě s „převodem“

finančních prostředků patřících do majetku společnosti SEMA spol. s r. o.,

ohledně něhož má však ze zákona povinnost správy a opatrování s péčí řádného

hospodáře. Je proto naprosto zřejmé, že úvaha obviněného použít tento institut

vylučující protiprávnost činu nemůže dopadat na případy, kdy fyzická osoba

jednající jménem právnické osoby, jíž je třeba jen jediným společníkem či

stoprocentním akcionářem, má povinnost pečovat o majetek této společnosti.

Došlo by tím k popření smyslu chránit zájmy třetích osob vstupujících do

závazkových vztahů s právnickou osobou, jimž by byla omezena možnost domáhat se

případného plnění, k němuž se smluvně zavázala obchodní společnost. Dovedeno až

k absurditě by také přijetím názoru obviněného vůbec nebylo nutné regulovat

pravidla chování společníků a akcionářů a jejich případnou odpovědnost za

neplnění zákonných povinností. Na doplnění je možné připomenout rozhodnutí

Nejvyššího soudu publikované pod č. 10/2012 Sb. rozh. tr., v němž zvolil

podobný přístup sice k rozdílné - procesní otázce, a to udělení souhlasu s

trestním stíháním ve smyslu § 163 tr. ř., ale rovněž vycházel z nutnosti

oddělit postavení a vnímání právnické osoby od fyzických osob, které jsou členy

jejího statutárního orgánu nebo společníky či akcionáři.

Další výtky obviněného podřaditelné pod dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. g)

se týkaly charakteru tzv. mléčných produkčních kvót a jejich právního režimu.

Obviněný vytkl soudům, že není zřejmé, jakým způsobem dospěly ke škodě ve výši

460.000,- Kč. Tato námitka však neodpovídá popisu příslušné části skutku pod

bodem I. 47, neboť jednoduchým součtem peněžních částek, za něž obviněný

prodával v lednu a únoru 2004 produkční kvóty mléka, lze dospět k ceně

460.000,- Kč. Je tudíž zcela evidentní, že soudy při určení výše škody, jíž

obviněný způsobil Ing. J. D., vycházely z částky, za níž prodal dalším zájemcům

mléčné kvóty přestože je předtím zahrnul do kupní smlouvy, jíž převáděl mj.

hovězí dobytek a dančí zvěř. Z obsahu této smlouvy také vyplývá, že součástí

prodeje zvířat jsou i mléčné kvóty, jejichž „hodnota (cena) byla již zohledněna

při stanovení kupní ceny“. Individuální referenční množství mléka /jak je

definováno v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003/ nelze sice považovat za

věc, ale představuje tzv. jinou majetkovou hodnotu ve smyslu § 89 odst. 13 tr.

zákona (nyní § 134 zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákoník, ve znění pozdějších

předpisů). Jak vypověděli svědci, kteří znají trh se zemědělskými produkty a

potřebami, Ing. P. D., Ing. J. K., DrSc. (č. l. 1765 a 1770 trestního spisu), a

také zaměstnankyně Státního zemědělského intervenčního fondu (ve zkratce SZIF)

M. L., tyto kvóty nebyly běžnou součástí tržní nabídky, ale k jejich převodům

docházelo při obchodování se zvířaty produkujícími mléko. Cena mléčné kvóty tak

byla tvořena výhradně mezi účastníky smluvních vztahů. Podle znalostí trhu,

kterou tato svědkyně disponovala, se v rozhodné době pohybovala v rozmezí od

0,50 do 5,- Kč (viz č. l. 1841 trestního spisu). Cena, za níž obviněný prodával

předmětné množství kvót, tedy odpovídala nejnižší hranici, o níž se svědkyně

zmínila. Vzhledem k charakteru těchto individuálních produkčních kvót mléka,

jež jsou tzv. jinou majetkovou hodnotou, neboť nejsou sice věcí, nýbrž jsou

ocenitelné v penězích, je nutné pro stanovení výše této hodnoty akceptovat

právě takovou cenu, kterou určí trh, resp. smluvní strany při uzavírání smlouvy

o jejich převodu. V dané trestní věci proto soudy naprosto správně určily výši

škody, kterou obviněný J. K. způsobil poškozenému Ing. J. D. prodejem mléčných

kvót dalším subjektům, podle výše kupní ceny, kterou si se svými smluvními

partnery dohodl a následně získal. Proto nebylo nutné ani účelné opatřovat

odborné ocenění této majetkové hodnoty či dokonce znalecký posudek, jak se

dožadoval obviněný.

Obviněný dále brojil proti právní kvalifikaci skutku pod bodem II. 47

výroku o vině, resp. nesouhlasil s jeho zahrnutím do pokračujícího trestného

činu podvodu. Pokud namítl absenci společného záměru, je nutné odkázat na znění

§ 116 tr. zákoníku. Pokračování v trestném činu je v něm definováno tak, že se

jím rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným

záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu,

jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí

časovou a souvislostí v předmětu útoku. Pokračování v trestném činu je tudíž

vymezeno čtyřmi znaky a to kumulativně, tj. musí být všechny naplněny současně:

útoky naplňují, byť v souhrnu, stejnou skutkovou podstatu, musí být vedeny

jednotným záměrem, musí být spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a

blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku. Pokud obviněný namítl, že u

všech 47 útoků v jeho jednání nelze sledovat jednotný záměr, stejné provedení a

předmět útoku, je nutné tyto úvahy odmítnout.

O tom, že jednání obviněného naplnilo potřebné znaky pokračování v trestné

činnosti svědčí to, že každý z útoků obviněného naplňoval stejnou skutkovou

podstatu trestného činu (první znak pokračování), neboť v daném případě je

zřejmé, že obviněný v postavení jednatele obchodní společnosti sebe resp.

jiného obohatil tím, že uvedl v omyl, využil něčího omylu či zamlčel podstatné

skutečnosti celé řadě smluvních partnerů, s nimiž vstupoval jménem obchodní

společnosti SEMA spol. s r. o. do obchodních vztahů, a způsobil tak na jejich

majetku škodu velkého rozsahu. V počínání obviněného nechybí ani jednotný záměr

vycházející také z jeho postavení v obchodních smlouvách, kdy se během jednoho

a půl roku dopustil série podvodných jednání vůči smluvním partnerům a které

převážně spočívaly v odběru služeb a zboží s vědomím, že neuhradí dohodnutou

cenu. Ani vůči Ing. J. D. se nechoval výrazně odlišným způsobem. Přestože v

tomto případě (viz bod II. 47 výroku o vině) vystupoval na straně

prodávajícího, předstíral vůli převést také individuální mléčné kvóty, jejichž

hodnotu zahrnul do kupní ceny, avšak využil časové prodlevy poškozeného v

registraci na SZIP a znovu prodal jiným subjektům tutéž komoditu ke škodě

poškozeného. Ze způsobu provedení je tudíž patrná subjektivní souvislost s

předcházejícím podvodným vystupováním obviněného, který využíval, resp.

zneužíval své postavení v obchodní společnosti a jejím jménem uzavíral obchodní

smlouvy s cílem neplnit, k čemu se zavázal a obohatit tuto právnickou osobu,

resp. díky možnosti disponovat z titulu své funkce se svěřeným majetkem

společnosti, fakticky obohatit sebe. Posouzení tohoto jednání jako

pokračujícího trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr.

zákoníku neodporuje ani dlouhodobé soudní praxi vyjádřené např. v rozhodnutích

č. 47/1967, č. 39/1977-I. a 42/1979-III. Sb. rozh. trestních.

S uvedenou výhradou posouzení činu jako pokračujícího je spojena také námitka

týkající se nesprávného posouzení podmínek pro ukládání souhrnných trestů.

Obviněný tvrdí, že pokud by byl skutek pod bodem II. 47 kvalifikován jako

samostatný trestný čin, bylo by to pro něj výhodnější. Tuto námitku obviněný

uplatnil již v rámci svého odvolání a Nejvyšší soud zde musí odkázat na zcela

správné úvahy vrchního soudu, který se s ní vypořádal na stranách 23 – 25 svého

rozsudku. Nad rámec tohoto odůvodnění Nejvyšší soud pouze dodává, že i kdyby

došlo k „vynětí“ skutku popsaného bod bodem II. 47 výroku o vině rozsudku soudu

prvního stupně ze souhrnného trestu uloženého pod bodem B., nebyla by sazba

uloženého souhrnného trestu odnětí svobody pro obviněného výhodnější, neboť by

došlo ke snížení celkové výše škody způsobené trestným činem podvodu z více než

osmi miliónů o „pouhých“ 460.000,- Kč. Nemohlo by proto dojít ani ke změně

trestní sazby, neboť nejnižší hranice škody velkého rozsahu je v § 138 tr.

zákoníku vymezena částkou 5 milionů Kč. A pokud by za uvedený skutek měl být

obviněný mj. odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2007, sp.

zn. 1 T 121/2004, je třeba vycházet z další rozhodné skutečnosti, že výrok o

trestu vyslovený tímto rozsudkem byl následně zrušen rozsudkem Městského soudu

v Brně ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 3 T 190/2006, kterým byl obviněnému ukládán

souhrnný trest mj. za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné

platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona ve stádiu pokusu podle § 8

odst. 1 tr. zákona, u něhož byla trestní sazba od jednoho do osmi roků. Je

proto zcela evidentní, že v souladu se zásadami pro ukládání souhrnného trestu

podle § 35 tr. zákona by obviněnému nemohl být ukládán trest podle mírnější

trestní sazby. Ani v případě, kdy by mohly být přijaty argumenty obviněného

ohledně posouzení otázky pokračování ve vztahu ke skutku pod bodem II. 47, by

okolnosti významné pro určení druhu a délky souhrnného trestu nemohly být pro

něho příznivější.

Obviněný se ve svém dovolání domáhal také zohlednění trestu uloženého mu

rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2007, sp. zn. 2 T 57/2006 a jeho

„zahrnutí do vztahu souhrnnosti“. Také s těmito námitkami se odvolací soud

řádným způsobem vypořádal na stranách 23 a 24 napadeného rozsudku. Nejvyšší

soud tak může pouze doplnit správný právní závěr vrchního soudu, že trest

uložený rozsudkem sp. zn. 2 T 57/2006 nemůže být součástí souhrnného trestu,

neboť rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 3 T

72/2004 přerušil souběh trestné činnosti, o níž se jedná, čímž došlo k ukončení

sbíhající se trestné činnosti časově spáchané do doby vyhlášení tohoto

odsuzujícího rozsudku. Trestná činnost obviněného páchaná do listopadu 2004, za

níž mu byl souhrnný trest uložen, proto nemůže být posouzena jako sbíhající se

k protiprávnímu jednání páchanému obviněným po 8. 3. 2005, přičemž jednání, za

nějž byl odsouzen rozsudkem Městského soudu v Brně sp. zn. 2 T 57/2006, se

dopustil až dne 25. 3. 2005. Ani této námitce obviněného proto nelze přiznat

opodstatnění.

Ke skutku popsanému pod bodem III. výroku o vině rozsudku nalézacího soudu,

který byl kvalifikován jako trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální

zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 tr. zákoníku, obviněný

namítl nedostatek subjektivní stránky. Popřel úmysl neplnit odvodní povinnost

za zaměstnance obchodní společnosti SEMA spol. s r. o., neboť podle svých slov

spoléhal na to, že tak bude činit účetní firma SLUTO. Taková obhajoba

obviněného však s ohledem na výsledky dokazování nemohla obstát, byla vyvrácena

nejen listinami a výpověďmi svědků, zaměstnanců institucí – příjemců povinných

plateb, ale zejména výpovědí svědka T. S., jednatele společnosti SLUTO s. r.

o. Tento svědek potvrdil, že jmenovaná společnost vykonávala účetnické práce

pro společnost SEMA spol. s r. o. a to včetně mezd. Zpracovávala podklady,

které jí obviněný jako jednatel poskytl a poté je předávala obviněnému včetně

výpočtu mzdových odvodů, přičemž jednotlivé přehledy pro pojišťovny a zasílala

přímo těmto institucím a příkazy k odpovídajícím úhradám pak zase obviněnému.

Bylo proto výlučně na něm, zda je provede, tj. splní odvodní povinnost za

zaměstnance, či nikoliv. Naprosto správně pak soudy učinily právě obviněného

odpovědným za neodvádění zákonných odvodů za poplatníky – zaměstnance

společnosti SEMA spol. s. r. o., neboť to byl právě on, kdo zcela vědomě

neodvedl částky, které předtím byly zaměstnancům sraženy tak, aby vyhověl

zákonným povinnostem zaměstnavatele. Je-li plátcem daně a dalších plateb, tj.

zaměstnavatelem právnická osoba, pak soudní praxe považuje za pachatele

trestného činu podle § 241 tr. zákoníku její statutární orgán, event. jím může

být i pověřený pracovník, který má platby odvést. To však nebyl případ obchodní

společnosti SEMA spol. s r. o., v níž o všech úhradách třetím osobám rozhodoval

vždy právě sám obviněný. (Srov. např. rozhodnutí č. 53/2000 Sb. rozh. tr. a též

přiměřeně č. 48/2005 a 51/2005 Sb. rozh. tr.)

Poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. se dovolatel

domáhal rozhodnutí o zbylé části jeho odvolání, přičemž vycházel z nesprávné

úvahy, že napadeným rozsudkem odvolací soud nevyčerpal jeho řádný opravný

prostředek. Aniž by sám odkázal na konkrétní alternativu zákonného vymezení

tohoto dovolacího důvodu, je zřejmé, že uplatňuje druhou, která dopadá na

případy, kdy v rozhodnutí sice výrok nechybí (tj. alternativa první), ale není

úplný. V tomto smyslu již dlouhodobě a bez pochybností vnímá soudní praxe

odvolání za nedělitelné. To znamená, že pokud je rozhodnutí soudu prvního

stupně napadeno odvoláním, a soud druhého stupně je shledá důvodným pouze

zčásti a z jeho podnětu zruší napadené rozhodnutí, nemůže zamítnout odvolání ve

zbytku, tj. v té části, která by sama o sobě nemohla zvrátit napadené

rozhodnutí. Ustanovení § 256 tr. ř. o zamítnutí odvolání je určeno pro ty

případy, kdy odvolací soud neshledá žádný důvod ke zrušení, byť částečnému,

rozhodnutí soudu prvního stupně. (Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6.

2002, sp. zn. 5 Tdo 388/2002, publikované pod č. T 417, svazek 17 v Souboru

rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného Nakladatelstvím C. H. Beck, Praha, a

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. 7 Tdo 1079/2002,

publikované pod č. T 531, svazek 23 téhož Souboru.) Za chybějící nemůže být

rovněž považován výrok o zrušení trestu z rozsudku Městského soudu v Brně sp.

zn. 2 T 57/2006, který nebyl z již uvedených příčin zahrnut do sbíhajících se

trestných činů, za něž byl obviněnému v dané věci ukládán souhrnný trest.

Námitku obviněného o chybějícím výroku napadeného rozsudku Vrchního soudu v

Praze proto ani z jednoho tvrzeného důvodu ze správy sociálního zabezpečení

nelze přijmout.

Žádné opodstatnění nemá ani výhrada obviněného o vadě spočívající v

tom, že o všech jeho trestných činech nebylo vedeno společné řízení. Ustanovení

§ 20 odst. 1 tr. ř. stanoví, že proti všem obviněným, jejichž trestné činy

spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o

všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu

nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení

tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Jedná se o pravidlo, jímž se mají orgány činné především v přípravném řízení

řídit, už ale neznamená nárok pachatele, že o veškeré jeho trestné činnosti

bude konáno jediné – společné řízení. V případech rozmanité a rozsáhlé,

dlouhodobé i sofistikované trestné činnosti, a to je i situace obviněného, ani

není možné vést jediné trestní řízení o všech protiprávních jednáních, kterých

se pachatel dopustí. Dochází totiž k postupnému odhalování konkrétních činů,

jejich zadokumentování a následné shromažďování usvědčujících podkladů pro

obžalobu vyžaduje rozdílný časový úsek a zejména se tak děje na různých

pracovištích příslušných policejních útvarů a obvodů státních zastupitelství,

jež mohou lépe zajistit důkazy právě v místě své působnosti. Proces objasňování

některých činů vyžaduje delší časový úsek a bez zjevné příčiny (jen z důvodu

vyčkávání možnosti vést společné řízení) by tak docházelo ke zbytečnému

oddálení posuzování viny procesním soudem. Právě případ obviněného J. K. je

rozsahem, kvalitou i rozmanitostí své trestné činnosti typickým příkladem

nutnosti konat postupně (v delším časovém sledu) trestní řízení, což nakonec

právě vede k ukládání úhrnných a souhrnných trestů, tudíž ve svém důsledku není

obviněný „poškozen“. V českém právu totiž neplatí tzv. kumulační zásada

trestání souběhu trestných činů, tj. tresty postupně uložené se nesčítají, ale

jediný (úhrnný či souhrnný) trest je takovému pachateli vyměřen podle trestní

sazby stanovené na nejpřísněji trestný čin. Trestní zákoník s účinností od 1. 1. 2010 pak zavedl možnost zvýšit horní hranici u trestu odnětí svobody za

vícečinný souběh většího počtu trestných činů. Obviněný J. K. byl však v

posuzované trestní věci odsuzován podle § 250 odst. 4 tr. zákona, tj. v souladu

s pravidly pro ukládání souhrnného trestu stanovenými v podstatě shodně jak v §

35 odst. 2 tr. zákona tak i v § 43 odst. 2 tr. zákoníku. Při porovnání obou

právních úprav trestního práva, tj. zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009

Sb., soudy správně vyložily zásadu časové působnosti upravenou v § 16 odst. 1

tr. zákona a § 2 odst. 1 tr. zákoníku, které shodně stanoví, že trestnost činu

se posoudí podle zákona účinného v době, kdy byl spáchán. Pozdější zákon je

možné použít jen tehdy, jestliže to je pro pachatel příznivější. Obviněný ve

svém dovolání nesprávně vyložil ustanovení § 3 odst. 1 tr. zákoníku (shodně §

16 odst. 2 tr. zákona), které zakotvuje zásadu ukládání „druhu trestu“.

Jde o

určitou výjimku z citovaných zásad časové působnosti zákonů, neboť pravidlo

„příznivějšího zákona“, který musí být vždy použit jako celek (srov. rozhodnutí

č. 24/2011 Sb. rozh. tr.), je omezeno v druhu ukládaného trestu. V případech,

kdy pro pachatele není příznivější zákon účinný v době rozhodování a bude

odsuzován podle zákona účinného v době spáchání činu, bude nutné pro určení

druhu trestu použít vždy zákon pozdější, resp. zákon účinný v době rozhodování. Je tak možné uložit jen takový druh trestu, který dovoluje zákon účinný v době,

kdy soud trest ukládá. Nepatřičný je také argument obviněného o překročení

horní hranice trestu odnětí svobody stanovené v § 39 odst. 1 tr. zákona o čtyři

měsíce, neboť zjevně pomíjí ustanovení § 36 tr. zákona.

Mimo uplatněné dovolací důvody pak spadají námitky výlučně skutkové povahy,

jimiž se obviněný snažil prosadit svou verzi skutkového stavu, podle níž ze

společnosti SEMA spol. s r. o. žádné finanční prostředky neodčerpával, ale

naopak, uhrazoval splatné závazky z předcházejících období, a že každodenní

činnost společnosti neobstarával obviněný, ale Ing. S. S. Vrchní soud v Praze

reagoval na shodné námitky obviněného v napadeném rozhodnutí a zabýval se jimi

na str. 21 a 23 napadeného rozsudku a dostatečným způsobem se s nimi vypořádal.

Nejvyšší soud považuje pouze za nutné upozornit na samotný popis jednotlivých

protiprávních jednání ve výroku rozsudku nalézacího soudu, který v podstatě

neposkytuje možnost jiné interpretace skutkových okolností jednotlivých

trestných činů, než že obviněný je páchal z převážné části v přímém úmyslu,

maximálně pak lze uvažovat o úmyslu nepřímém.

Ani námitku, že ve výši škody, k jejíž náhradě nalézací soud zavázal

obviněného ve vztahu k poškozeným subjektům, nebylo zohledněno jejich částečné

vypořádání v rámci konkursu obchodní společnosti SEMA spol. s r. o., neshledal

Nejvyšší soud jako důvodnou. Totožnou výtku uplatnil obviněný ve svém odvolání

a vrchní soud se jí na straně 26 a 27 svého rozsudku zabýval a vysvětlil

dovolateli, že nalézací soud ve výroku o náhradě škody zohlednil mj. částky,

které již poškození obdrželi v konkursním řízení.

Poslední z uplatněných dovolacích důvodů je § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.,

který zákon definuje ve dvou alternativách. Obviněný vůbec nekonkretizoval

vady, jimiž měl být tento důvod v napadeném rozhodnutí naplněn. Vzhledem k

tomu, že odvolací soud konal veřejné zasedání o podaném odvolání obviněného,

nepřichází v úvahu první alternativa tohoto důvodu dovolání. Druhá dopadá na

situace, kdy již v řízení předcházejícím napadenému rozhodnutí byl dán některý

z dovolacích důvodu uvedených v § 265b odst. 1 písm. a) až k). V posuzované

trestní věci však Nejvyšší soud neshledal žádné porušení hmotného práva ani

chybějící či neúplný výrok, nemohla proto být naplněna ani uvedená druhá

alternativa důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Dovolání

obviněného J. K. proto Nejvyšší soud odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr.

ř., kdy část jeho námitek odpovídala důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř., ale neměla žádné opodstatnění.

S ohledem na způsob rozhodnutí o dovolání Nejvyšší soud nerozhodoval o

návrhu obviněného na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265o odst. 1 tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 20. listopadu 2013

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová