Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 1138/2020

ze dne 2020-12-17
ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.1138.2020.1

6 Tdo 1138/2020-440

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. 12. 2020 o

dovolání, které podal obviněný T. D., nar. XY v XY, občan Vietnamské

socialistické republiky, v České republice trvale bytem XY, t. č. ve výkonu

trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice, proti usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 5. 2. 2020, sp. zn. 5 To 505/2019, jako soudu odvolacího v trestní

věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 2 T 80/2019, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. 2 T

80/2019, byl obviněný T. D. (dále „obviněný“, příp. „dovolatel“) uznán vinným

zvlášť závažným zločinem těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr.

zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem

výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, jichž se dopustil tím, že

dne 15. 8. 2018 kolem 00:15 hodin v XY, v ulici XY před domem č.p. XY po

předchozí slovní rozepři s poškozeným P. Z., nar. XY, uchopil rýč o délce 120

cm, s nímž se ohnal po poškozeném Z., kterého rýčem seknul mezi prsteníček a

malíček pravé ruky, čímž mu způsobil hlubší sečnou ránu o velikosti 4 cm na

dlani pravé ruky, zasahující mezi IV. a V. prst, dále sečnou ránu hlavičky 4.

záprstně (prstní kůstky pravé ruky) a oděrky na hřbetu pravého palce, tedy

poranění mající charakter závažnějšího ublížení na zdraví s poruchou zdraví

středně až závažného stupně trvající 3 až 6 týdnů, přičemž s ohledem na

charakter použitého nástroje a způsob vedení útoku mohl poškozenému reálně

způsobit sečné poranění v oblasti obličejové části hlavy, k čemuž nedošlo pouze

shodou náhod, nezávisle na vůli obžalovaného, neboť poškozený zabránil úderu

rýče vedeným obžalovaným na jeho hlavu tím, že natáhl před sebe ruce v úmyslu

rýč chytit, čímž zabránil vážnějšímu následku, který mu útokem hrozil.

2. Obviněný byl za tyto trestné činy a za sbíhající se trestnou činnost,

pro kterou byl uznán vinným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze

dne 9. 11. 2018, sp. zn. 46 T 92/2018, a rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7

ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. 3 T 45/2018, odsouzen podle § 145 odst. 1 tr.

zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí

svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr.

zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr.

zákoníku byl obviněnému uložen trest propadnutí věci, a to loveckého zavíracího

nože, a podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku trest vyhoštění z území České

republiky ve výměře deseti let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému

uložena povinnost nahradit škodu poškozené Všeobecné zdravotní pojišťovně České

republiky ve výši 3.875,- Kč a poškozenému P. Z. nemajetkovou újmu ve výši

21.537,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený P. Z. odkázán se zbytkem

nároku na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních

3. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku Městský soud v Praze

usnesením ze dne 5. 2. 2020, sp. zn. 5 To 505/2019, podle § 256 tr. ř. zamítl.

II.

Dovolání a vyjádření k němu

4. Proti citovanému usnesení Městského soudu v Praze podal obviněný

prostřednictvím své obhájkyně Mgr. Michaely Štuksové Spůrové dovolání, jež

opřel o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř., neboť má za

to, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na

jiném nesprávném hmotně právním posouzení, přičemž jeho řádný opravný

prostředek byl zamítnut, přestože byl v řízení předcházejícím dán důvod

dovolání podle písm. g) citovaného ustanovení.

5. Obviněný uvádí, že si je vědom skutečnosti, že dovolacímu soudu

nepřísluší přezkoumávat rozhodnutí v předcházejícím řízení na podkladě

skutkových námitek. K tomuto však poukazuje na judikaturu Ústavního soudu,

podle které Nejvyšší soud může k takovému přezkumu přistoupit, pakliže došlo k

tzv. extrémnímu nesouladu provedených důkazů a skutkových zjištění

znamenajícímu porušení jeho práva na spravedlivý proces. Podotýká, že k výše

popsané situaci došlo i v jeho věci.

6. Obviněný pak konkrétně namítá, že navrhoval doplnit znalecký posudek,

přičemž tento návrh byl oběma soudy nedůvodně zamítnut. Rovněž poukazuje na to,

že provedený výslech znalce MUDr. Vajtra nebyl reflektován v úvahách soudů.

MUDr. Vajtr při svém výslechu v hlavním líčení jakož i při vypracování

znaleckého posudku vycházel z úředních záznamů o podání vysvětlení poškozeného

a obviněného. Skutkový děj vylíčený v obžalobě a řešený v hlavním líčení se

však značně lišil od těchto podaných vysvětlení. Když byl znalec na tyto

rozpory dotázán, uvedl, že nemůže odpovědět, neboť by k tomu bylo třeba

rekonstrukce případu a dalšího znaleckého zkoumání. Kvůli podkladům, ze kterých

znalec vycházel, je možno mluvit o neaktuálnosti jeho posudku pro předmětnou

trestní věc, čímž se soudy vůbec nezabývaly.

7. Za zásadní dovolatel dále považuje části výpovědi znalce, podle

kterých bylo poškozenému způsobené zranění ve vztahu k velikosti použitého

nástroje relativně malé, a tudíž muselo dojít k promáchnutí rýčem a pouze

„škrtnutí“ o ruku poškozeného. Obviněný v návaznosti na toto zjištění navrhl

vypracování znaleckého posudku týkajícího se způsobu vzniku zranění

poškozeného. Tento důkazní návrh byl však soudy obou stupňů zamítnut jako

nadbytečný bez náležitého odůvodnění. Spolehlivá znalecká zjištění by měla

zásadní vliv na následnou právní kvalifikaci skutku, neboť pouze tato byla

způsobilá potvrdit či vyvrátit skutkovou verzi předestřenou poškozeným.

8. Následně obviněný poukazuje na skutečnost, že i podle jeho výpovědi a

výpovědi poškozeného v hlavním líčení nemohlo dojít k pokusu těžkého ublížení

na zdraví. Z těchto důkazů jakož i ze shora zmiňovaného znaleckého posudku

vyplývá, že dovolatel musel rýčem „promáchnout“, kdy trajektorie tohoto

nástroje nemohla vést přes tělo poškozeného. Kdyby takovým směrem totiž při

promáchnutí vedla kupř. na hlavu, tak by ji rýč musel zasáhnout.

9. Dovolatel taktéž zmiňuje, že výpověď poškozeného je nevěrohodná,

neboť v ní není vysvětleno, kde vzal obviněný předmětný rýč. Soudy pracovaly s

verzí, podle které se nedaleko od incidentu prováděla stavba a rýč tedy mohl

být odtud. Nicméně takový závěr je v rozporu s vyjádřením poškozeného,

obviněného i svědka B. Všichni tři totiž rýč zmiňovali již v souvislosti s

ulicí XY, kde žádná stavba neprobíhala. Odvolací soud navíc své úvahy podpořil

tím, že poškozený je hmotným člověkem, nemajícím důvod se sám vyzbrojit proti

obviněnému rýčem. To přes skutečnost, že poškozeného nikdy neviděl.

10. Ohledně výpovědi svědka B. dovolatel uvádí, že ji soudy přijímají

jako podporující výpověď poškozeného o útoku rýčem na jeho hlavu přes

skutečnost, že svědek B. sledoval incident přes zeď a pouze tedy viděl

obviněného dvakrát seknout rýčem do míst, kde mohl být poškozený. Výpověď

svědka je tak v rozporu s úvahou soudu, podle které je přímým důkazem o útoku

rýčem na hlavu poškozeného ze strany dovolatele. Jednat se mohlo přitom

nanejvýš o důkaz nepřímý.

11. Dále je třeba poukázat na to, že ve své výpovědi poškozený mluvil o

tom, že došlo k dopadu pouze jedné rány, svědek B. však mluvil o dvou ranách.

Poškozený uvedl, že mu jeho poranění ošetřil otec svědka B., zatímco svědek B.

zmínil, že jeho otec na místě vůbec nebyl. Obviněný také zmiňuje, že došlo k

nesrovnalosti ohledně toho, kde byl rýč nalezen, a to mezi výpověďmi

poškozeného a svědka B.

12. Z uvedeného podle dovolatele vyplývá, že skutek byl chybně zjištěn,

a tudíž je nesprávná i jeho kvalifikace jako pokusu těžkého ublížení na zdraví,

přičemž jednání, kterého se dopustil, naplnilo kritéria institutu nutné obrany

podle § 29 tr. zákoníku.

13. Závěrem svého dovolání obviněný navrhuje, aby Nejvyšší soud podle §

265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 5 To

505/2019 i jemu předcházející rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 2 T

80/2019 i další rozhodnutí na tato rozhodnutí obsahově navazující. Zároveň

navrhuje, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu

prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

14. Nejvyšší státní zástupce se k dovolání obviněného vyjádřil

prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního zastupitelství

(dále jen „státní zástupkyně“), která zdůraznila, že dovolatel na podporu

uplatněného důvodu dovolání opět vznesl argumentaci známou z jeho dosavadní

obhajoby i z jeho odvolání. Přitom jednání obviněného je prokázáno především

výpovědí poškozeného P. Z., s tím, že tato výpověď je podpořena znaleckým

posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, ale i dalšími

důkazy jako jsou svědecké výpovědi svědka K. B. a T. B.

15. Právní kvalifikace činu obviněného zcela jasně naplnila zákonné

znaky podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr.

zákoníku, obviněný musel být alespoň srozuměn s tím, jaká zranění mohl

poškozenému způsobit. K těmto nedošlo pouze z důvodu sebeobrany poškozeného.

Následně státní zástupkyně zdůrazňuje, že dovolání není prostředkem, skrze

který by mělo docházet ke všeobecnému přezkumu napadeného rozhodnutí. Jelikož

se námitkami obviněného zcela dostatečně zabýval již odvolací soud, nemá

Nejvyšší soud povinnost znovu jejich důvodnost přezkoumávat a dovolání by v

takovém případě mělo být odmítnuto jako zjevně neopodstatněné.

16. Nadto se obviněný ve své argumentaci prakticky výlučně zabývá

námitkami skutkovými, přestože závěry v této oblasti mají podklad v provedeném

dokazování a jsou adekvátně a logicky odůvodněny. Uvedené námitky tak nejsou

podřaditelné pod jím uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř., ani jiný důvod dovolání.

17. S ohledem na výše uvedené skutečnosti státní zástupkyně navrhla, aby

Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl,

protože bylo podáno z jiných důvodů, než jsou vyjmenovány v § 265b tr. ř. Dále

navrhla, aby takto bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm.

a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i v případě jiného než navrhovaného

rozhodnutí ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

III.

Přípustnost dovolání

18. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal,

zda v této trestní věci je dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě

a na místě, kde lze takové podání učinit, a zda je podala osoba oprávněná.

Shledal přitom, že dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, odst.

2 písm. h) tr. ř. Dále zjistil, že dovolání bylo podáno osobou oprávněnou [§

265d odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze

podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), přičemž splňuje i obsahové

náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.).

IV.

Důvodnost dovolání

a) obecná východiska

19. Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vyjádřených v §

265b tr. ř., Nejvyšší soud dále posuzoval, zda obviněným vznesené námitky

naplňují jím uplatněné dovolací důvody.

20. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v

případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje,

že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud

tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle

norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je

při rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek

nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou

právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

Dovolací soud musí – s výjimkou případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze

skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je

vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda

21. Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst.

1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně

uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových

zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi

provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen

soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263

odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout

přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k této Úmluvě.

22. Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro

existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zásadně jsou v

pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především

v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další

soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva

(trestního, ale i jiných právních odvětví).

23. Z hlediska rozhodování dovolacího soudu je vhodné připomenout, že

Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§

265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozhodnutí z vlastní

iniciativy. Fundovanou argumentaci tohoto mimořádného opravného prostředku má

zajistit povinné zastoupení obviněného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr.

ř.).

24. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán tehdy,

pokud bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku

proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr.

ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí

nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v

písmenech a) až k). Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. tedy

může být naplněn ve třech různých situacích. K prvním dvěma (alternativa první)

dochází tehdy, kdy rozhodnutí nadřízeného soudu je vydáno, aniž bylo napadené

rozhodnutí meritorně přezkoumáno, tj. (1.) byl řádný opravný prostředek

zamítnut z tzv. formálních důvodů podle § 148 odst. 1 písm. a) či b) tr. ř.

nebo podle § 253 odst. 1 tr. ř., přestože nebyly splněny procesní podmínky

stanovené pro takové rozhodnutí, nebo (2.) bylo-li odvolání odmítnuto pro

nesplnění jeho obsahových náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoli

oprávněná osoba nebyla řádně poučena nebo jí nebyla poskytnuta pomoc při

odstranění vad odvolání (viz § 253 odst. 4 tr. ř.). Třetí případ (alternativa

druhá) představuje situace, kdy řádný opravný prostředek byl zamítnut z

jakýchkoli jiných důvodů, než jsou důvody uvedené výše (varianta první), ale

řízení předcházející napadenému rozhodnutí je zatíženo vadami, které jsou

ostatními dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

25. Na podkladě těchto východisek přistoupil Nejvyšší soud k posouzení

dovolání obviněného.

b) vlastní posouzení dovolání

26. Obviněný založil dovolání primárně na skutkových (resp. procesních)

námitkách proti hodnocení důkazů soudy prvního i druhého stupně a proti jejich

skutkovým zjištěním. Jde o námitky, které stojí mimo rámec dovolacího důvodu

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a které neodpovídají ani žádnému z dalších

dovolacích důvodů ve smyslu ustanovení § 265b tr. ř.

27. Nejvyšší soud připomíná, že z pozice dovolacího soudu nezasahuje do

skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně, ledaže by tato zjištění

byla v tak extrémním rozporu s provedenými důkazy, že by tím bylo dotčeno

ústavně garantované základní právo obviněného na spravedlivý proces. V takovém

případě by měl zásah Nejvyššího soudu podklad v ustanoveních čl. 4 a čl. 90

Ústavy.

28. K námitce obviněného, že soudy porušily jeho právo na spravedlivý

proces mj. tím, že neprovedly jím navrhované doplnění dokazování a toto

neodůvodnily, případně že nehodnotily informace z provedených důkazů plynoucí,

uvádí Nejvyšší soud následující. Pokud se takto snaží obviněný podotknout, že

jím navržené důkazy byly opomenuty, je třeba připomenout, že k této

problematice se opakovaně vyslovil i Ústavní soud (viz usnesení sp. zn. I. ÚS

904/14, nález sp. zn. IV. ÚS 251/04 a další). Zákonem předepsanému postupu v

úsilí o právo (zásadám spravedlivého procesu) vyplývajícímu z čl. 36 odst. 1

Listiny je nutno rozumět tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána

jeho účastníkovi mj. i možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro zjištění

(prokázání) svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu

účastníka pak odpovídá povinnost soudu nejen o navržených důkazech rozhodnout,

ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů

(...) navržené důkazy neprovedl, resp. pro základ svých skutkových zjištění je

nepřevzal. V usnesení sp. zn. 8 Tdo 545/2014 (viz též usnesení sp. zn. 8 Tdo

1352/2014) Nejvyšší soud tzv. opomenuté důkazy charakterizuje jako kategorii

důkazů, které nebyly provedeny nebo hodnoceny způsobem stanoveným zákonem, tj.

důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem rozhodnuto, případně důkazy, jimiž se

soud nezabýval při postupu podle § 2 odst. 6 tr. ř., protože takové důkazy

téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí (§ 125 tr. ř.),

ale současně též porušení pravidel spravedlivého procesu (čl. 36 odst. 1, čl.

37 odst. 3, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Za opomenuté

důkazy v daných rozhodnutích Nejvyšší soud považuje i procesní situace, v nichž

bylo účastníky řízení navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh na

toto provedení byl soudem bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně

zcela opomenut, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve

vztahu k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná, či toliko okrajová a obecná,

neodpovídající povaze a závažnosti věci [srov. např. nálezy Ústavního soudu sp.

zn. II. ÚS 262/2004, I. ÚS l18/2009, či III. ÚS 3320/2009 a další]. Zároveň

Ústavní soud konstatoval, že se však nejedná o opomenuté důkazy, jestliže jsou

dodrženy všechny podmínky procesního postupu, jak jsou zákonem vymezeny, a

soudy tento postup dostatečně odůvodní a vysvětlí v přezkoumávaných

rozhodnutích.

29. Obdobný závěr činí Nejvyšší soud i v předmětné věci, neboť musí

konstatovat, že soud druhého stupně o důkazních návrzích obhajoby rozhodl

stejně jako předtím soud nalézací, přičemž tato rozhodnutí byla adekvátně

odůvodněna za objasnění důvodů, pro které považovaly za nadbytečné provedení

důkazů navrhovaných obviněným (str. 6 rozsudku nalézacího soudu; body 15. – 18.

usnesení soudu odvolacího). Tyto důvody přitom vyplývají i z nepřípadnosti

zpochybňování či aplikovatelnosti znaleckého posudku z oboru zdravotnictví,

odvětví soudní lékařství, na řešenou trestní věc. Obviněným citované úryvky

podaných vysvětlení z přípravného řízení, ze kterých měl znalec vycházet a

které měly tedy způsobit neaktuálnost znaleckého posudku, tuto rozhodně

nezpůsobují. Ze strany obviněného se jedná o vytržení jednotlivostí z jejich

kontextu za opomenutí závěrů o tom, jakým způsobem muselo zranění poškozeného

vzniknout, ke kterým, jak bylo zmíněno výše, znalec jednoznačně došel a soudy

je pojaly do svých úvah. Jde pak o jedinou konkretizovanou námitku dovolatele

kvalifikovatelnou jako námitku opomenutého důkazu (v podobě nejméně dodatku

znaleckého posudku), jehož neprovedení údajně soudy nedostatečně odůvodnily.

Nejvyšší soud se však výše uvedeným odkazem na příslušné pasáže odůvodnění

soudů nižších stupňů s jejich postupem zcela ztotožnil.

30. Důsledná analýza výslechu znalce u hlavního líčení konaného před

nalézacím soudem dne 13. 9. 2019 (viz protokol na č. l. 290 – 292) neumožňuje

přisvědčit závěrům dovolatele, že by snad znalec nebyl schopen potřebných

odborných závěrů na podkladě informací, které měl k dispozici již v přípravném

řízení a následně i u hlavního líčení. Dovolací soud má za to, že záznamy o

podání vysvětlení poškozeného ze dne 24. 10. 2018 (č. l. 80-81), ze dne 24. 1.

2019 (č. l. 82-83) a ze dne 15. 8. 2018 (č. l. 84), jakož i výpovědi

poškozeného v přípravném řízení i u hlavního líčení jsou v podstatné obsahové

shodě a znalec, jak koneckonců vyplývá z jeho vyjádření, nebyl nucen čelit

diametrálně odlišně líčenému skutkovému ději, než s jakým byl od počátku

seznámen a jaký byl nakonec i ustálen ve skutkové větě výrokové části

odsuzujícího rozsudku nalézacího soudu. Pokud znalec užil u hlavního líčení

formulací „nevím, nevíme“, jednalo se vždy o vztah k naprosto podrobným

detailům interakce obviněného a poškozeného vzhledem k tomu, že např. byla tma,

nebylo známo jejich přesné vzájemné postavení apod. (viz č. l. 292 zcela

nahoře). Stejně tak znalcem zmíněné nutné „podrobení dalšímu znaleckému

zkoumání“ (viz č. l. 292 druhá polovina prvního odstavce) se vztahuje toliko k

podrobnější analýze a dokumentaci poranění poškozeného, které však ve věci

nejsou nutné, a znalec byl schopen se kvalifikovaně a dostatečně pro účely

trestního řízení vyjádřit, jaké zranění s jakými následky bylo poškozenému

způsobeno, jakým mechanismem se tak stalo (a zejména, že tento koresponduje se

skutkovým dějem líčeným poškozeným, nikoli obviněným), jaká jiná zranění mohla

být poškozenému způsobena v případě nevykrytí úderu rýčem pravou rukou

poškozeného atd. O těchto závěrech svědčí i závěrečné vyjádření znalce po

seznámení s fotodokumentací poranění poškozeného, v němž v podstatě odkázal na

jím ustálený mechanismus vzniku poranění uvedený již v písemném znaleckém

posudku (viz č. l. 292 poslední odstavec). Za daných okolností, tedy nelze

soudům nižších soudů ani po věcné stránce vytknout, že jakékoli doplnění

znaleckého posudku považovaly za nadbytečné, když navíc na důkazní návrhy

obhajoby náležitě procesně reagovaly a svá rozhodnutí v tomto směru

zakomponovaly do odůvodnění meritorních rozhodnutí. Taková nadbytečnost pak

plyne nejen z hodnocení znaleckého posudku jako jednotlivého důkazu, nýbrž i z

posouzení jeho důkazní hodnoty v kombinaci s ostatními důkazy, zejména

svědeckými výpověďmi poškozeného a svědka B. (viz dále ještě níže). Ve věci tak

existenci tzv. opomenutých důkazů působících porušení práva na spravedlivý

proces konstatovat nelze.

31. Rozhodnutí trpící vadou extrémního nesouladu (zmíněná výše v bodě

27.) jsou taková, jež obsahují skutková zjištění, která nevyplývají z důkazů

při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení nebo jsou dokonce s

nimi přímo v rozporu, ať již se tak stalo v důsledku toho, že obsah důkazů byl

zkreslen, dezinterpretován, pominut, či v důsledku jiných hrubých vad nastalých

v procesu dokazování a jeho hodnocení. Za případ extrémního nesouladu naopak

nelze považovat situaci, kdy hodnotící úvahy soudů splňují požadavky

formulované zněním § 2 odst. 6 tr. ř., přičemž ústí do skutkových a právních

závěrů, jež jsou z obsahu provedených důkazů odvoditelné postupy nepříčícími se

zásadám logiky a požadavku pečlivého uvážení všech okolností případu jednotlivě

i v jejich souhrnu, avšak jsou odlišné od pohledu obviněného. V celé řadě

rozhodnutí, ať již Ústavního či Nejvyššího soudu, lze nalézt shrnutí

vyznívající tak, že pokud napadená rozhodnutí a jejich odůvodnění jsou jasná,

logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě zjistily

skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry, které jsou

výrazem nezávislého rozhodování obecných soudů, pak dovoláním napadená

rozhodnutí nevykazují shora zmíněnou vadu (např. sp. zn. I. ÚS 1717/09, IV. ÚS

2651/09, I. ÚS 1601/07).

32. Popisovaným extrémním rozporem však napadené rozhodnutí zatíženo

není. Skutkový stav soudy zjištěný má (i přes námitky dovolatele) dostatečné

ukotvení v jimi provedených důkazech a jejich zhodnocení, které splňuje

podmínky stanovené v § 2 odst. 6 tr. ř. V uvedeném směru jsou nepřípadné

námitky dovolatele o nedostatečnosti hodnocení důkazů soudy, které napadá

primárně, přičemž jeho námitky stran chybného hmotně právního posouzení jsou až

druhotné, na skutkové či procesní námitky navázané.

33. Námitky obviněného jsou v podstatě opakováním jeho obhajoby, se

kterou se vypořádal nalézací soud a zejména pak soud druhého stupně v odvolacím

řízení. Toliko pro úplnost tedy Nejvyšší soud uvádí následující. Konkrétně ve

vztahu k námitkám, kterými se obviněný snaží navodit dojem, že došlo k zásadním

rozporům mezi výpověďmi poškozeného a svědka B., případně svědka B., možno

odkázat především na bod 21. usnesení odvolacího soudu. V této části jeho

odůvodnění zcela přijatelným způsobem uvádí, proč má mj. z těchto výpovědí za

to, že došlo ke skutku, jak jej popsal poškozený. Zmiňuje tak kupř., že

„[P]okud různí očití svědci vypovídají o téže pozorované události, o tomtéž

skutkovém ději, naprosto není neobvyklé, že jejich výpovědi nejsou svou formou

a obsahem zcela totožné. Tím spíše dochází k určitým rozdílům ve výpovědích,

jde-li v pozorovaném ději například o násilnou šarvátku skládající se z více

dílčích akcí a reakcí. Obecně platí, že k diferencím ve výpovědích svědků zcela

obvykle dochází z přirozených příčin, jakými jsou např. různá pozorovací

stanoviště svědků; různé úhly pohledu a různá intenzita pozornosti svědků k

tomu či onomu jevu či momentu odvíjející se události; různá individuální

schopnost svědků přesně objektivně zaznamenat, vštípit si a poté reprodukovat

ten který detail či moment pozorované události či jejich přesnou posloupnost;

různá míra schopnosti svědků přesně a výstižně popsat svými slovy svědčenou

událost, apod.“. Následně soud pokračuje, že pokud ve výpovědích vznikly drobné

nesrovnalosti z důvodů právě přirozených příčin, nejedná se o nic, co by

zabraňovalo akceptaci informací z nich v podstatných bodech vyplývajících.

Ohledně osamocené námitky obviněného, kterou se snaží zpochybnit výpověď

poškozeného, neboť prý nevěrohodně zdůvodnil původ rýče, kterým na něj mělo být

útočeno, postačí odkázat na bod 24. usnesení odvolacího soudu. Námitka byla již

v odvolacím řízení shledána zcela bezvýznamnou, když v kontextu důkazní situace

nemohla ničeho změnit na závěru o vině dovolatele popsaným skutkem ani právní

kvalifikaci tohoto činu.

34. Tomuto hodnocení nemůže dovolací soud ničeho vytknout, zvlášť když

soudy obou stupňů hodnotily výpovědi zmíněného svědka i poškozeného zejména v

kontextu znaleckého posudku (viz str. 5 – 6 rozsudku nalézacího soudu; body

17., 18. usnesení odvolacího soudu). Soud druhého stupně pak mj. uvedl, že „…

znalec setrval na svém závěru, že hluboká rána mezi prsty poškozeného vznikla

prudkým nárazem hrany čepele rýče na zraněné místo, nikoli například říznutím o

držený rýč při přetahování o něj. Na tom znalec setrval a tento závěr byl – i

ve světle popisu a fotodokumentace zranění – obvodním soudem správně přijat.“,

přičemž z rozsudku nalézacího soudu (str. 5) vyplývá, že podle znalce „[S]

ohledem na použitý nástroj a způsob vedení útoku by bez účinné sebeobrany

poškozeného mohlo dojít i ke vzniku závažnějších poranění, například k sečnému

poranění skeletu hlavy v obličejové části anebo v oblasti lebky, v důsledku

čehož by mohlo dojít k pohmoždění mozku, případně mohlo dojít k poranění

zevního genitálu či k poranění v oblasti třísla. Mohlo dojít též k amputaci

článků prstu, pokud by se je nepodařilo anatomicky zrekonstruovat a chirurgicky

přišít.“. Ve světle uvedeného je tedy irelevantní i argumentace obviněného, kdy

se snaží zcela spekulativním způsobem akcentovat, že měl podle znalce rýčem

promáchnout, a tudíž nemohl vůbec mířit na tělo poškozeného, protože jinak by

ho zasáhl. Přitom to zjevně byla právě obrana poškozeného (podle znaleckého

posudku i výpovědi poškozeného), která tomuto následku zabránila. Dovolacímu

soudu potom není zcela jasné, z čeho obviněný dovodil, že nemohl při

promáchnutí rýčem mířit na tělo poškozeného, když to byla právě jeho snaha se

chránit, která trajektorii rýče svedla jiným směrem (skrze případné promáchnutí

přes ruce poškozeného).

35. Ze shora popsané situace pro Nejvyšší soud vyplývá závěr o

komplexním hodnocení důkazní materie ze strany soudů, kdy obviněný pouze

vytrhává z jejích souvislostí drobné dílčí části. Výpověď poškozeného byla

zhodnocena především v souvislosti s výpovědí svědka B. v jejich podstatných

rysech a posouzena v souvislosti s informacemi vyplývajícími ze znaleckého

posudku (resp. výslechu znalce v hlavním líčení). Bylo pak možno správně

uzavřít, že tyto tři okruhy důkazních prostředků spolehlivě prokazují vinu

obviněného skutkem formulovaným ve výrokové části odsuzujícího rozsudku, neboť

obě svědecké výpovědi korespondují v naprosté většině relevantních skutkových

okolností a výpověď poškozeného potvrdil svými odbornými závěry též znalec z

oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, který přesvědčivě negoval

skutkovou alternativu prezentovanou obviněným. Rozhodně tak nelze mluvit o

situaci, kdy by bylo porušeno právo obviněného na spravedlivý proces kvůli

extrémně rozporným závěrům plynoucím z provedeného dokazování. Jak již bylo

uvedeno, námitky obviněného stran toho, že mělo dojít k chybnému posouzení jeho

činu jako pokusu těžkého ublížení na zdraví, případně že v jeho případě šlo o

užití institutu nutné obrany, jsou založeny výhradně na podkladě shora řešené

argumentace skutkové povahy. Nejsou tak vůbec dále rozvedeny stran jakýchkoliv

hmotně právních souvislostí a samy o sobě nejsou způsobilé založit reálný

přezkum dovolacího soudu právního posouzení skutku či jiného hmotněprávního

posouzení ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

36. Na tomto místě Nejvyšší soud považuje za potřebné k námitkám, které

obviněný uplatnil v dovolání a kterými se již soudy nižších stupňů zabývaly,

odkázat na usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS

2947/08, ze kterého mj. vyplývá, že i Evropský soud pro lidská práva zastává

stanovisko, že soudům adresovaný závazek, plynoucí z čl. 6 odst. 1 Úmluvy,

promítnutý do podmínek kladených na odůvodnění rozhodnutí, „nemůže být chápán

tak, že vyžaduje podrobnou odpověď na každý argument“ a že odvolací soud „se

při zamítnutí odvolání v principu může omezit na převzetí odůvodnění nižšího

stupně“ (např. věc García proti Španělsku). Pokud uvedené platí pro odvolací

řízení, tím spíše je aplikovatelné pro dovolací řízení se striktně vymezenými

dovolacími důvody při zjištění, že soudy nižších stupňů již shodným námitkám

věnovaly dostatečnou pozornost.

37. Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dovolací soud shrnuje,

že obviněný ve svých námitkách nepodřaditelných pod jím uplatněné dovolací

důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. (i všech ostatních důvodů

dovolání) neuplatnil nic, co by vybočilo z běžných námitek odvolacích a co by

mohlo posunout jeho argumentaci do roviny ústavněprávní. Odkazy na porušení

jeho práva na spravedlivý proces, případně to, že soudy extrémně rozporně

hodnotily důkazy, jsou zcela nepodložené. Nejvyšší soud proto o dovolání

obviněného rozhodl způsobem uvedeným v § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Podle

něj Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je

uveden v § 265b.

38. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl Nejvyšší soud o

tomto mimořádném opravném prostředku v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah

odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje se na ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř.,

podle něhož [v] odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání Nejvyšší soud jen

stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti vztahující se k zákonnému

důvodu odmítnutí.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 17. 12. 2020

JUDr. Vladimír Veselý

předseda senátu

Vypracoval:

Mgr. Pavel Göth