Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 1384/2005

ze dne 2005-11-16
ECLI:CZ:NS:2005:8.TDO.1384.2005.1

8 Tdo 1384/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. listopadu

2005 dovolání obviněného P. K., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze

dne 16. 2. 2005, sp. zn. 5 To 22/2005, který rozhodl jako soud odvolací v

trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 16/2004, a

rozhodl t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2.

2005, sp. zn. 5 To 22/2005, z r u š u j e .

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušené

rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Brně p ř i k a z u j e , aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 2 T

16/2004, byl obviněný P. K. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a odsouzen podle § 171 odst. 1

tr. zák., § 53 odst. 2 písm. a) tr. zák. k peněžitému trestu ve výměře 8.000,-

Kč a pro případ, že by výkon peněžitého trestu mohl být zmařen, stanoven

náhradní trest odnětí svobody na čtrnáct dnů (nepřesně citován § 54 odst. 3 tr.

zák.); podle § 49 odst. 1 tr. zák., § 50 odst. 1 tr. zák. byl uložen trest

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dva

roky.

Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se obviněný trestného činu

dopustil tím, že dne 5. 12. 2003 kolem 17.10 hodin v P. na ulici K. řídil

nákladní automobil LIAZ, ačkoli mu byl rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze

dne 22. 9. 2003, sp. zn. 1 T 49/2003, který nabyl právní moci téhož dne, uložen

trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na

dobu tří let.

Státní zástupce i obviněný napadli tento rozsudek odvoláními. Odvolání státního

zástupce podané v neprospěch obviněného směřovalo proti jeho výroku o trestu,

odvolání obviněného směřovalo proti jeho výroku o vině i výroku o trestu.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 5 To 22/2005, byla

obě odvolání podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná zamítnuta.

Proti usnesení krajského soudu coby soudu druhého stupně podal obviněný

prostřednictvím svého obhájce v zákonné lhůtě dovolání, které zaměřil proti

výroku o vině i výroku trestu, a odkázal v něm na důvody dovolání podle § 265b

odst. 1 písm. e), g), l) tr. ř.

Dovolatel vyjádřil přesvědčení, že jeho odsouzením v trestním řízení byla

porušena základní zásada trestního práva ne bis in idem, neboť byl v

přestupkovém i v trestním řízení odsouzen a potrestán dvakrát za stejný čin.

Přestupkový delikt i případný delikt trestněprávní byly podle jeho názoru

spáchány v jednočinném souběhu, a proto uložení pokuty za přestupek v blokovém

řízení založilo překážku pro zahájení trestního stíhání a pokračování v něm. V

této souvislosti odkázal na § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. ve spojení s čl. 4

odst. 1 Protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003.

Zdůraznil, že předmětem trestního stíhání nebylo to, že řídil motorové vozidlo

mimo ul. K. v P., ale skutečnost, že ho řídil právě na této ulici, tedy nikoliv

jízda před tím, než do ní vjel, ani jízda poté, co z této ulice vyjel. Shodně s

již uplatňovanou obhajobou dále uvedl, že skutku, který mu je kladen za vinu,

se dopustil za podmínek krajní nouze ve smyslu § 14 tr. zák. Uvedl, že jednal

jednak ve snaze dovézt L. K., který měl vážné zdravotní problémy, k jeho lékům

a vzhledem k možnosti časového prodlení zvolil ten nejúčinnější způsob, tedy

dovézt ho k nim sám. Další okolností naplňující podmínky krajní nouze byla

podle něj snaha odvrátit nebezpečí poškození, resp. úplného zničení, majetku

zaměstnavatele, ke kterému by došlo v důsledku zatuhnutí betonu v míchačce.

Uvedl, že byla prokázána jeho snaha zajistit jiného řidiče, a za logické též

považoval, že nepožádali policejní hlídku o zajištění zdravotní péče ani o

převoz vozidla, neboť se nacházeli asi 200 m od cílového místa a L. K. si pro

léky již došel sám. Pokud by nebylo na místě aplikovat přísná kritéria krajní

nouze podle § 14 tr. zák., pak je nutné přihlédnout ke konkrétnímu stupni

společenské nebezpečnosti, který je nepatrný, a nedosáhl tak hranice trestnosti

jeho činu.

Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Krajského soudu v Brně i

rozsudek Okresního soudu v Prostějově zrušil, aby zrušil i všechna další

rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo jejich zrušením, pozbyla podkladu a aby sám ve věci rozhodl tak, že

podle § 223 odst. 1 tr. ř. se trestní stíhání pro skutek popsaný ve výroku

rozsudku soudu prvního stupně zastavuje.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání

obviněného uvedl, že uplatněná argumentace svým obsahem vyhovuje deklarovaným

dovolacím důvodům, ale námitky opodstatněné nejsou. Nelze podle něj přistoupit

na konstrukci obviněného, že je jedním a týmž skutkem jednak jeho jednání

posouzené jako přestupek proti pravidlům silničního provozu, spočívající v

porušení zákazu vjezdu, a jednak jednání spočívající v řízení motorového

vozidla přes pravomocně uložený trest zákazu řízení motorových vozidel,

posouzené jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst.

1 písm. c) tr. zák. Zdůraznil, že dopravní přestupek byl jen nepodstatnou

součástí celého trestného jednání obviněného a jeho vyřízení blokovou pokutou

nemůže být chápáno jako rozhodnutí o celém skutku, a dále odkázal na závěry

odvolacího soudu, s nimiž se ztotožnil. Obdobně označil za výstižný i výklad

odvolacího soudu týkající se stavu krajní nouze podle § 14 tr. zák. a souhlasil

s tím, že o jednání v krajní nouzi se jednat nemohlo. Protože nejsou reálně

dány dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. e), g) tr. ř., nemůže být dán

ani důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť ten je podmíněn

existencí jiného důvodu dovolání. Státní zástupce navrhl, aby bylo dovolání

obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné

odmítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání je podle § 265a tr. ř.

přípustné, že je podala včas oprávněná osoba a že splňuje náležitosti obsahu

dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. Shledal, že dovolání obviněného je v

části opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. zjevně

neopodstatněné, v části opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. je však nelze odmítnout.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo

rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti

rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž

byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl

v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a)

až k) tr. ř.

Odvolání obviněného bylo zamítnuto poté, co odvolací soud na jeho podkladě

meritorně přezkoumal napadený rozsudek soudu prvního stupně. Dovolání je v

tomto případě možné podat, jen byl-li v řízení napadenému rozhodnutí

předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr.

ř. V souladu s touto podmínkou obviněný odkázal na důvody dovolání uvedené v §

265b odst. 1 písm. e), g) tr. ř.

K důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže proti

obviněnému bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv podle zákona bylo nepřípustné.

Okolnosti, za kterých je trestní stíhání nepřípustné, v důsledku čehož je nelze

zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno,

jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 11 odst. 1 tr. ř. S poukazem na

ustanovení § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. lze proto dovolání podat, bylo-li

vedeno trestní stíhání, ač tomu bránila existence některého z důvodů

nepřípustnosti trestního stíhání, jak jsou uvedeny v § 11 odst. 1 písm. a) až

j) tr. ř.

Podstatou námitek obviněného spadajících pod dovolací důvod uvedený v § 265b

odst. 1 písm. e) tr. ř. je tvrzení, že skutek kvalifikovaný rozhodnutími soudů

obou stupňů jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171

odst. 1 písm. c) tr. zák. byl již předtím posouzen v přestupkového řízení jako

přestupek a byla mu za něj uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč. Posouzení téhož

činu jako přestupku a uložení pokuty bránilo podle něj vedení trestního

stíhání. Odsouzení pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle §

171 odst. 1 písm. c) tr. zák. pokládal za porušení zásady ne bis in idem

vyjádřené v čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod, a za důvod nepřípustnosti trestního stíhání ve smyslu § 11

odst. 1 písm. j) tr. ř.

Zásada ne bis in idem, tedy právo nebýt souzen či trestán dvakrát za týž čin, a

okolnosti zakládající nepřípustnost trestního stíhání z tohoto důvodu jsou

vymezeny v příslušných ustanoveních trestního řádu, v ústavních předpisech a v

mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána.

Je evidentní, že v daných souvislostech nejde o zásadu „ne bis in idem“ v

podobě vyjádřené v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a stejně tak

v podobě obsažené v ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), g), h) tr. ř.

Významné je podle obviněného právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát (princip

ne bis in idem), jak je zaručuje článek 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně

lidských práv a základních svobod, a v tomto kontextu též připomíná ustanovení

§ 11 odst. 1 písm. j) tr. ř., které výslovně upravuje jako důvod nepřípustnosti

trestního stíhání okolnost, že tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva,

kterou je Česká republika vázána.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (nadále jen „Úmluva“)

publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 je mezinárodní smlouvou, kterou je

Česká republika vázána a která je ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR součástí právního

řádu a ve vztahu k níž platí, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než

zákon, použije se mezinárodní smlouva. Ve smyslu článku 95 odst. 1 Ústavy ČR je

soudce při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí

právního řádu.

Článek 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních

svobod má v českém překladu název „Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát“.

Český překlad tohoto článku uveřejněný ve Sbírce zákonů zní: „Nikdo nemůže být

stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za

trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle

zákona a trestního řádu tohoto státu.“

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (a v návaznosti na

jeho výklad pojmů „trestní obvinění“ a „obviněný z trestného činu“) stávající

praxe soudů se za určitých podmínek nebrání tomu, že zásadu „ne bis in idem“ ve

smyslu citovaného článku Úmluvy je nezbytné vztáhnout jak na činy patřící v

českém právním řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky,

a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. Článek 4 odst. 1

Protokolu č. 7 nutno ve vnitrostátních poměrech vyložit především tak, že brání

opětovnému trestnímu stíhání a potrestání ve vztahu trestný čin – trestný čin.

Na tento vztah je pamatováno vnitrostátními ustanovení, tj. článek 40 odst. 5

Listiny základních práv a svobod a § 11 odst. 1 písm. f), g), h) tr. ř. Článek

4 odst. 1 Protokolu č. 7 v tomto ohledu nestanoví něco jiného než zákon, a

proto je třeba vycházet z vnitrostátních ustanovení (viz čl. 10 Ústavy).

Obdobně je třeba vyjít z vnitrostátní úpravy i na vztahy přestupek – přestupek,

trestný čin – přestupek a přestupek – trestný čin, které řeší ustanovení § 76

odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zbývá se zabývat toliko

vztahem přestupek – trestný čin, u něhož vnitrostátní právo překážku ne bis in

idem nestanoví. Tento prostor se otvírá vnitrostátnímu přímému použití čl. 4

odst. 1 Protokolu č. 7 zásadně jen v těch případech, kdy po pravomocném

rozhodnutí o přestupku následuje trestní stíhání ohledně téhož skutku pro

trestný čin mající stejné znaky skutkové podstaty jako dřívější přestupek (k

tomu též JUDr. M. R., JUDr. P. P. Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu

týkajícím se problematiky „ne bis in idem“ z hlediska jeho aspektů

mezinárodních a vnitrostátních. Státní zastupitelství 6/2005).

Odpověď na otázku, zda je na místě zabývat se možností přímé aplikace čl. 4

odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě a zákazu dvojího trestání, je v konkrétním

případě závislá na tom, zda v přestupkovém řízení a poté v trestním řízení bylo

rozhodnuto o témže skutku a zda se jednalo o čin se stejnými znaky skutkové

podstaty. Nejvyšší soud je přesvědčen, že v posuzované věci se o takovou

situaci nejedná.

Co se rozumí „týmž skutkem“ zákon nedefinuje; soudní praxe vychází z toho, že

skutkem je určitá událost ve vnějším světě charakterizovaná určitým jednáním a

jeho následkem. Pro posouzení toho, zda jde o týž skutek, je podstatné, že o

něj jde nejen při naprostém souladu v jednání i v následku, ale také v případě

úplné shody alespoň v jednání při rozdílném následku, stejně jako v případě

úplné shody alespoň v následku při rozdílném jednání. Totožnost skutku je

zachována i při alespoň částečné shodě v jednání nebo v následku (nebo v

obojím), to ovšem pouze pokud je taková shoda v podstatných okolnostech, jimiž

se rozumí zejména skutkové okolnosti charakterizující jednání nebo následek z

hlediska právní kvalifikace, která přichází v úvahu. Ve stejném smyslu je

používán i pojem „čin“.

Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně plyne, že obviněný řídil v P. na

ulici K. nákladní automobil tov. zn. LIAZ, ačkoli mu byl pravomocným rozsudkem

Okresního soudu v Přerově ze dne 22. 9. 2003, sp. zn. 1 T 49/2003, uložen trest

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu

tří let. V odůvodnění tohoto rozsudku je pak uvedeno, že při řízení vozidla byl

obviněný zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR proto, že vjel do míst

označených dopravní značkou zákaz vjezdu.

Z obsahu spisu se podává, že obviněnému byla v blokovém řízení za přestupek

podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb. za porušení § 4 písm. c)

zákona č. 361/2000 Sb., jehož se dopustil dne 5. 12. 2003 v 17.10 hodin v ulici

K. v P. a jež spočíval v nerespektování dopravní značky B 1 – zákaz vjezdu

všech vozidel v obou směrech, uložena pokuta 1.000,- Kč. O tom byl vystaven

pokutový blok série BB/2002, č. B 0506730 a obviněný blokovou pokutu zaplatil

(č. l. 15, 75).

Obviněný se jednání, ve kterém je spatřován trestný čin maření výkonu úředního

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. dopustil bez ohledu na to, zda

vjel do ulice opatřené dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel v obou

směrech či nikoliv; řídil totiž motorové vozidlo, ačkoli mu taková činnost byla

pravomocným rozhodnutím soudu zakázána. Okolnosti, které vedly k uložení pokuty

v blokovém řízení za přestupek, tj. nerespektování dopravní značky B 1 – zákaz

vjezdu všech vozidel v obou směrech, netvoří nedílnou součást jednání, které je

významné z hlediska trestního práva. Obviněný se vedle jednání, které bylo

významné z hlediska trestního práva, dopustil dalšího jednání, které je

relevantní jen z hlediska přestupkového zákona. Tato jednání se v podstatných

rysech neshodují a každé z nich směřovalo proti jinému chráněnému zájmu a mělo

i jiné následky. Zatímco v případě trestného činu maření výkonu úředního

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. obviněný vykonával činnost,

která mu byla pravomocným rozhodnutím soudu zakázána, v případě přestupku

porušil pravidla silničního provozu zakotvená v zákoně č. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, která byl

povinen dodržovat, přestože vykonával činnost, která mu byla zakázána.

Z toho vyplývá, že po pravomocné rozhodnutí o přestupku a následující trestní

stíhání pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin maření výkonu úředního

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. se netýkalo téhož skutku a v

žádném případě nelze hovořit o stejných znacích skutkové podstaty tohoto

trestného činu a dřívějšího přestupku. Nic na těchto závěrech nemění ani to, že

k porušení právních předpisů, tj. trestního zákona i zákona o přestupcích,

resp. zákona o provozu na pozemních komunikacích, mělo dojít při řízení

motorového vozidla či v souvislosti s jeho řízením právě po ulici K. v P., jak

zdůrazňoval obviněný.

Odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo

738/2003, není přiléhavý, neboť v rámci tohoto rozhodnutí byla posuzována

evidentně situace, kdy po pravomocném rozhodnutí o přestupku následovalo

trestní stíhání ohledně téhož skutku, který byl právně kvalifikován jako

trestný čin mající v podstatě stejné znaky skutkové podstaty jako dřívější

přestupek. O takovou situaci se však v případě dovolatele evidentně nejednalo.

V této části bylo dovolání obviněného shledáno zjevně neopodstatněným.

K důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně

právním posouzení.

Z dikce citovaného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné

dovoláním vytýkat výlučně vady právní. Zpochybnění správnosti skutkových

zjištění nelze zahrnout do zákonem vymezeného okruhu dovolacích důvodů podle §

265b tr. ř., proto je též dovolací soud vázán skutkovými zjištěními soudu

prvního stupně, event. soudu odvolacího, a těmito soudy zjištěný skutkový stav

je pro něj východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva.

V mezích uplatněného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem

zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný

čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným.

Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné

nesprávné hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která

nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné

skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva. Současně platí, že

obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá existence určitého

dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení takového dovolacího

důvodu podle § 265b tr. ř., přičemž nestačí jen formální odkaz na příslušné

ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. byl relevantně uplatněn v

té části dovolání, v níž obviněný zpochybnil správnost právního posouzení

skutku a namítl, že skutek není trestným činem, neboť jednal za podmínek krajní

nouze podle § 14 tr. zák., a i kdyby nebylo možno použít ustanovení § 14 tr.

zák., nedosáhl konkrétní stupeň nebezpečnosti jeho činu pro společnost stupně

vyžadovaného trestním zákonem.

Protože dovolání nebylo možné v této části odmítnout podle § 265i odst. 1 tr.

ř., dovolací soud přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu

a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí

předcházející a dospěl k následujícím závěrům:

Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c)

tr. zák. se dopustí, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu

nebo jiného státního orgánu tím, že vykonává činnost, která mu byla zakázána.

Z tzv. právní věty výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně vyplývá, že

soud považoval za naplněné znaky uvedeného trestného činu, které spočívají v

tom, že obviněný mařil výkon rozhodnutí soudu tím, že vykonával činnost, která

mu byla zakázána.

Skutková část výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně obsahuje konkrétní

skutková zjištění, která vyjadřují zákonné znaky tohoto trestného činu. Tato

zjištění vyjadřují, že obviněný řídil motorové vozidlo na ulici K. v P., ač mu

byl pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 22. 9. 2003, sp. zn.

1 T 49/2003, uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech

motorových vozidel na dobu tří roků.

Obviněný však vytkl, že byl nesprávně tímto trestným činem uznán vinným,

poněvadž se činu dopustil za podmínek krajní nouze.

Podle § 14 tr. zák. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo

hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak

anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než

ten, který hrozil.

Podstatou krajní nouze coby důvodu, který vylučuje nebezpečnost činu pro

společnost i jeho protiprávnost, je odvracení přímo hrozícího nebezpečí zájmu

chráněnému trestním zákonem jednáním, jež by jinak bylo trestným činem. Stav

krajní nouze předpokládá, že nebezpečí přímo hrozící zájmům chráněným trestním

zákonem nelze za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

S námitkou obviněného, že jednal v krajní nouzi, se zabývaly soudy obou stupňů,

avšak skutková zjištění, která se měla stát východiskem pro posouzení této

otázky, nebyla shodná.

Soudy obou stupňů vyšly ze skutkových zjištění, že obviněný dne 5. 12. 2003

řídil v P. na ulici K. nákladní automobil tov. zn. LIAZ, ačkoli mu byl

pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 22. 9. 2003, sp. zn. 1 T

49/2003, uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech

motorových vozidel na dobu tří let.

Obviněný se posouzení svého jednání jako jednání v krajní nouzi dovolával s

odkazem na vážné zdravotní problémy svého spolupracovníka a původně řidiče

nákladního automobilu svědka L. K. a dále zdůrazňoval svoji snahu odvrátit

nebezpečí poškození či úplného zničení majetku svého zaměstnavatele, jež

hrozilo, pokud by nebyl nákladní automobil – míchačka betonu – včas vyčištěn.

Soud prvního stupně stav krajní nouze vyloučil proto, že obhajobě obviněného

neuvěřil. V odůvodnění svého rozsudku uvedl, že neshledal okolnosti, které by

svědčily pro krajní nouzi. Nebylo podle něj bezpečně potvrzeno, že obviněný

řídil vozidlo, které bylo určeno k přepravě betonu, a vyvodil, že obviněný

zdravotní stav svého spolujezdce uplatnil účelově, neboť dalšími důkazy jeho

tvrzení prokázáno nebylo (strana 3).

Naproti tomu odvolací soud ve svém usnesení zdravotní problémy svědka L. K. i

skutečnost, že vozidlo, které obviněný řídil, bylo určeno k přepravě betonu,

připustil (aniž by sám provedl relevantní důkaz). Uvedl mimo jiné, že obviněný

se popsaného jednání dopustil v situaci, kdy jeho spolupracovník zřejmě měl

určité zdravotní problémy a problematická mohla být situace i jeho

zaměstnavatele, když v tomto směru nebyla jeho obhajoba vyvrácena (strana 3).

Současně ale odvolací soud učinil závěr, že ani zdravotní stav svědka L. K.,

ani problémy, které mohly vzniknout vyschnutím betonu, nebyly okolnostmi, které

by odůvodňovaly jednání obviněného jako krajní nouzi ve smyslu § 14 tr. zák.

(strana 2, 3).

Je zjevné, že odvolací soud posuzoval splnění podmínek krajní nouze na podkladě

odlišných skutkových okolností, které však přesně nekonkretizoval. Z odůvodnění

napadeného usnesení nevyplývá, jaká zjištění učinil ohledně zdravotního stavu

svědka L. K. a jeho projevů, a stejně tak nelze pokládat za přesvědčivé závěry,

jimiž se vypořádal s tvrzením obviněného, že bylo nutné učinit kroky nezbytné k

vyčištění automobilu – míchačky betonu. Nebylo objasněno, zda obviněný skutečně

takové vozidlo řídil, zda v něm byly zbytky betonu, zda bylo možné zajistit

jiného řidiče vozidla apod.

Po doplnění či upřesnění skutkových zjištění v obou naznačených hlediscích (při

respektování zásady zákazu reformace in peius) bude teprve možné posoudit

naplnění všech podmínek krajní nouze, event. zda šlo o zdánlivou (putativní)

krajní nouzi či zda obviněný jednal jen za okolností blížících se podmínkám

krajní nouze.

Za stávající situace se nelze spolehlivě vypořádat ani s dovolatelovou námitkou

stran absence materiální stránky posuzovaného trestného činu.

Ustálená praxe soudů vychází z toho, že při úvahách o tom, zda obviněný naplnil

materiální znak trestného činu, tedy zda v jeho případě čin dosahoval vyššího

stupně nebezpečnosti činu pro společnost, než je stupeň nepatrný (§ 3 odst. 2

tr. zák.), je nutno vycházet ze skutečnosti, že již stanovením formálních znaků

určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se

vyskytujících případech bude stupeň nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla

vyšší než nepatrný. Ustanovení o materiální podmínce trestnosti činu se proto

uplatní jen tehdy, když stupeň nebezpečnosti pro společnost v konkrétním

případě, přestože byly naplněny formální znaky určité skutkové podstaty,

nedosáhne stupně odpovídajícího dolní hranici typové nebezpečnosti činu pro

společnost, když tedy nebude odpovídat ani nejlehčím běžně se vyskytujícím

případům trestného činu této skutkové podstaty (srov. č. 43/1996 Sb. rozh.

tr.). Vykonání byť jediné jízdy motorovým vozidlem pachatelem jako řidičem, a

to v době, kdy mu byla tato činnost rozhodnutím soudu (nebo jiného státního

orgánu) zakázána, může naplňovat znaky trestného činu maření výkonu úředního

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., pokud nebudou zjištěny

okolnosti, které by výrazně snižovaly stupeň společenské nebezpečnosti činu (k

tomu též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2003, sp. zn. 7 Tdo

622/2003). Zda se jednalo právě o takové okolnosti, či okolnosti, které by bylo

přiléhavé vzít na zřetel toliko v úvahách o druhu a výměře trestu, nelze s

ohledem na nejasná skutková zjištění odvolacího soudu posoudit.

Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného z důvodů uvedených v § 265b odst. 1

písm. g), l) tr. ř. napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušil (§ 265k

odst. 1 tr. ř.). Zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu (§ 265k odst. 2 tr. ř.). Krajskému soudu v Brně přikázal, aby věc v

potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (§ 265l odst. 1 tr. ř.). Při novém

rozhodování je soud vázán právním názorem, který v tomto usnesení vyslovil

Nejvyšší soud. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno jen v důsledku dovolání

podaného ve prospěch obviněného, takže v novém řízení nemůže dojít ke změně

rozhodnutí v jeho neprospěch. Toto rozhodnutí učinil dovolací soud v neveřejném

zasedání, neboť je zřejmé, že vady nelze odstranit ve veřejném zasedání [§ 265r

odst. 1 písm. b) tr. ř.].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková